Понятие и виды права собственности



Ведение

Римское право не пользовалось такой современной категорией, какой выступает право собственности; но в большом числе комментариев юристов обнаруживаются как раз такие определения, которые составляют фундамент вполне завершенных представлений об институте, именуемом право собственности. 
Во всяком случае то, что теперь обозначается термином право собственности, понималось как полное и беспрепятственное господство лица над вещью, а не только фактическое обладание ею. Первоначально для описания этого права использовался термин dominium, в последующем - proprietas. 
Долгое время имело серьезное значение деление на такие виды господства над вещью, как квиритская собственность, преторская (или бонитарная собственность), перегринская или собственность по праву народов. Понятно, что различие между ними было существенно, так как выражалось в многочисленных ограничениях, которые налагались правом в отношение субъектного, объектного состава, а также в отношение содержания прав субъекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическое задание:

1.Понятие и  виды права собственности

Право собственности соответствует  понятию вещного права. Вытекающее из вещных прав господство лица над вещью характеризуется различной степенью и содержанием. Это господство наиболее полно воплощено в праве собственности.

Значительный период римской истории  не существовало унифицированного термина, обозначающего право собственности. Институт собственности существовал издревле, и изначально термин dominium применялся ко всем случаям господства над вещами, находящимися в домашнем хозяйстве, обозначал более широкий круг отношений, чем право собственности, так как сам институт собственности не был четко отделен от владения, прав на чужие вещи и семейных отношений. Лишь с III в. вещи, на которые существовало право, обозначаются термином proprietas (наряду с dominium, зафиксированным в I в. до н.э.  Алфеном Варом), применявшимся с конца классического периода исключительно для права собственности как полного и абсолютного правового господства лица над вещью, высшего среди других вещных прав. Аналогичное представление о праве собственности закрепляется в Кодификации Юстиниана термином plena in re potestas - полная власть над вещью.1

Право частной собственности –  это исключительное право лица владеть,

пользоваться и распоряжаться вещью в своем интересе.2 Исключительное право потому, что оно нераздельно, т. е. принадлежит

только собственнику, который ни с кем его не делит. Римляне называли право собственности еще и неограниченным, подчеркивая этим полноту

 

 

_____________________________________________________________

1 Римское частное право: Учебник/ Под ред. Новицкого И.Б., Перетерского И.С., - М., 1997. С. 75

2 Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. – М.: Юрид. лит., 1996. С. 116

владычества собственника над вещью, якобы никем не стесняемого. На самом же деле право собственности в Риме во все времена подвергалось определенным ограничениям. Как одно из проявлений господствующего класса, оно могло ограничиваться в интересах государства, общества, в пользу сервитутов, залогодержателя и других прав на чужие вещи,  в пользу соседей. В свете сказанного, право собственности определяется наиболее полным правом на вещь. Собственник обладает самыми широкими распорядительными полномочиями:

он может отчуждать  вещь, менять ее хозяйственное значение, ухудшать свойства вещи и даже уничтожать ее. Главное качество права собственности – соединение наиболее абсолютного господства лица над вещью с правом распоряжения ею, правом определять ее судьбу (продать, обменять, заложить, уничтожить). Путем перечисления главных составных частей права собственности последнее, можно определить как:

-          прямое и непосредственное господства  лица над вещью, связанное с

правом распоряжения ею;

-          исключительное господство - как  устраняющее всякое чужое

воздействие на вещь, всякое чужое притязание на нее;

-          абсолютное господство предполагающее исключение ограничений, кроме те,. которые установлены законом;

-          легко приспособляемое - в том  смысле, что при отпадении

ограничения автоматически восполняется соответствующая степень господства;

-          правовое, т.е. не связанное обязательство  с фактическим обладанием

вещью (когда она, например, похищена, утеряна, отнята силой и  пр.),

господство, удерживаемое одним намерением, одной лишь волей, гарантированным

правом;

-          полная и непосредственная власть  над вещью с необходимостью

предоставляющая собственнику право пользования и извлечения плодов, ею

приносимых.

Право собственности  не следует сводить к набору полномочий. Собственник

остается собственником  и в отсутствии любого из этих полномочий. Попытки определить частную собственность как наиболее полную власть над вещью показывают, что единственным определением собственности, отличным от характеристик любого права в субъективном смысле, оказывается ее объект - вещь, которая при таком подходе является предметом этого права. Помимо полномочий, частная собственность имеет другое измерение, так что сами эти полномочия выступают лишь как проявление более основательного качества, которое не поддается выражению в положительных правовых понятиях, поскольку логически предшествует самому гражданскому обороту. Позитивное право определяет это качество негативно: собственник не имеет иных ограничений своей власти над вещью, кроме установленных законом в интересах общества собственников.

Продолжительное время  римляне знали и признавали наиболее древний, известный еще Законам ХII таблиц3 вид права собственности – dominium ex jure Quiritium –  квиритская собственность. Для нее были характерны сделки или обряды mancipatio и in iure cessio. Ее носителями могли быть только полноправные римские граждане, а квиритское право собственности устанавливалось на особо важные с точки зрения хозяйства вещи (рабов, земли,  скот, сервитуты) и лишь позднее распространилось шире.

Квиритская собственность  была сугубо римской, национальной, носила замкнутый, кастовый характер. Пока существовало Римское государство-город, она вполне соответствовала его внутренним потребностям, но с выходом Рима за пределы своих городских стен, немедленно превратилась в тормоз развития гражданского оборота.

 

______________________________________________________________

3 В основе своей Законы XII таблиц были записью обычного права. Более всего нуждались в этом плебеи, кодификация права была для них этапом в борьбе за уравнение в правах с патрициями. См.:

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Юристъ. 1996.С.95

Для квиритского права  вообще, имело большое значение строжайшее соблюдение торжественных судебных обрядов, в силу чего форма в этот период превалировала над его содержанием, а судебный процесс — над материальным правом. Потребности имущественного оборота и расширение территории римского государства привели к появлению в классическую эпоху (середина III в. до н.э. — конец III в. н.э.) новых видов права собственности. Поскольку известная предшествующему периоду квиритская собственность имела ярко выраженный национально-римский характер и становилась все более архаичной в силу целого ряда условностей, необходимых для ее приобретения, сама жизнь потребовала выработки новых и менее сложных форм закрепления собственнических интересов. В рамках преторского права4 с помощью особых юридических средств была создана конструкция так называемой преторской, или бонитарной, собственности. Претор в тех случаях, когда в силу несоблюдения формальностей квиритского права приобретатель вещи не мог получить статус квиритского собственника, брал под защиту интерес покупателя, фактически закрепляя приобретенную им вещь в составе его имущества (in bonis). Для защиты прав бонитарного собственника преторы использовали и институт давностного владения, известный квиритскому праву. Претор признавал бонитарную собственность в конечном счете и квиритской, как если бы такое право возникло на основе приобретательной давности. Таким образом, бонитарный собственник, владеющий вещью, получал защиту претора от притязаний со стороны квиритского собственника, чье право на вещь становилось «голым». Со временем преторы стали предоставлять бонитарному собственнику юридическую поддержку и на тот случай, когда в силу тех или иных обстоятельств последнему приходилось добиваться

 

__________________________________________________________________

4 Не посягая на самый текст Законов XII таблиц, римские юристы изобрели эффективный способ их игнорирования. Оба претора имели право издания эдиктов, которыми они заявляли о своем вступлении в должность. В этих эдиктах они стали постепенно проводить идеи, расходившиеся с Законами XII таблиц, и устанавливать правила, которыми должны были руководствоваться судьи при рассмотрении дел. прим. авт.

возврата вещи от других лиц (в том числе и от квиритского  собственника). С этой целью применялся особый Публицианов иск (actio in rem Publiciana).

Провинциальная собственность на земли отличалась от квиритской на италийские земли главным образом тем,  что собственники провинциальных земель были обязаны вносить в казну специальные платежи, которые не взимались с квиритских собственников. Кроме того, в гражданском обороте собственники провинциальных земель пользовались только средствами права народов5 (jus gentium), действие норм цивильного права на них не распространялось, что в значительной мере раскрепощало гражданский оборот в провинциях. Возрастание потребностей Римского государства в денежных средствах потребовало распространения специального налога и на италийские земли. Кроме того, была установлена единая форма публичной регистрации сделок по поводу земель на всей территории Рима. Все это привело к устранению правовых различий между италийскими и провинциальными землями. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

5 Особую роль в развитии права в классический период сыграли эдикты претора перегринов, должность которого была учреждена в 242 году до н.э. В своем правотворчестве (при издании эдикта) он обладал

большой свободой усмотрения, мог в своих правоположениях  ссылаться на

"справедливость" (aegitas) или на "естественный разум" (naturalis ratio). Созданное преторами перегринов "право народов" было не международным, а внутригосударственным, т.е. римским правом, причем его

наиболее развитой и  совершенной частью. прим. авт

2. Содержание  права собственности

Объем и пределы права  частной собственности римляне  определяли посредством указания правомочий собственника.  Совокупность этих  правомочий составляла содержание права собственности. Римский собственник имел следующие правомочия: право владения (jus possidendi); право пользования (jus utendi); право распоряжения (jus abutendi); право получать доходы (jus fruendi); право защиты (jus vindicandi). Однако со временем, заметив, что некоторые правомочия в определенной мере повторяют друг друга, римляне суживают их круг. В результате отпало такое правомочие, как право защиты (jusvindicandi), поскольку всякое право подлежит защите и выделять специальное правомочие для права собственности просто нет необходимости; право пользования (jus utendi) поглотило право получения доходов от вещи (jus fruendi). Осталось лишь три правомочия – право владения (jus possidendi), правопользования (jus utendi) и право распоряжения (jus abutendi),охватывающие все возможные формы и способы воздействия собственника на вещь и в то же время отграничивающие посягательства других лиц на эту же вещь. Поэтому право собственности называют еще наиболее полным, правом по объему, поскольку все другие права на вещь уступают ему в этом. Право владения (jus possidendi) – это правомочие собственника, заключающееся в том, что собственник имеет право фактически обладать своей вещью. Однако это свое правомочие собственник может осуществлять не только самолично, а и передать право владения другим лицам (например, по договору), сохраняя при этом право собственности на вещь6. В таком случае фактические обладатели осуществляли владение не от собственного имени, а от имени

 

 

 

__________________________________________________________________

6 Бартошек М. Римское право. Понятия,термины, определения. – М.: Юрид. лит., 1986. С. 36

собственника, передавшего  им вещь на основании договора.Так, собственник передает свою вещь во владение залогодержателю, прекаристу или по секвестру. Однако не всякий договор о передаче вещи во временное пользование другому лицу переносит на это лицо владение. Более того, большинство договоров предусматривают передачу собственником лишь фактического обладания вещью, т. е. держания, но не владения. Так, по договору найма собственник передает нанимателю вещь только в держание, но не во владение.

В римском праве просматриваются  некоторые общие правила пользования

вещью: а) нельзя при этом причинять вред или какие-то неудобства другим лицам; б) пользоваться вещью вопреки закону. По общему правилу объем пользования, осуществляемый в соответствии с законом, практически не ограничен, кроме случаев, когда это вытекает из закона, договора или иных прав других лиц. Так, пользование может быть ограничено в интересах соседа или же другого лица, имеющего право на такое ограничение. Право пользования вещью  наиболее важное правомочие собственника. В нем заложена возможность последнего удовлетворить личные, бытовые, хозяйственные и иные потребности. С этой целью нужная вещь и приобретается. Собственника интересует не столько само по себе владение,

сколько реализация указанного правомочия. В Риме право собственности наиболее полно проявлялось именно в правомочии пользования. Собственник может делать со своей вещью все, что прямо не запрещено законом. Право пользования он также мог уступать другим лицам, сохраняя за собой право собственности. Так, собственник мог передать свою вещь по договору ссуды во временное и безвозмездное пользование другому лицу. 

В этом случае он лишался  права пользования своей вещью, не получая взамен ничего. Ссудополучатель осуществлял пользование вещью не от своего имени, а от имени собственника. По договору найма (тоже форма пользования, но видоизмененная) право пользования вещью переходило к нанимателю за определенное вознаграждение.

Право распоряжения (jus abutendi) заключалось в том, что собственник  мог

определять правовую судьбу вещи, т. е.  отчуждать, завещать, устанавливать

сервитуты в пользу других лиц и т. п. Владельцы земельных  наделов продолжительное время не обладали этим правомочием и получили его только по закону Спурия Тория в III в. до н. э.,  в соответствии, с которым земельные наделы стали объектами неприкосновенной частной собственности, а их владельцы – частными собственниками. Право распоряжения вещью может осуществляться в разнообразных правовых формах при одном непременном условии – оно не должно противоречить закону. Это правомочие собственник также может передавать другим лицам. Например, будучи лишенным, возможности лично осуществить правомочие

(болезнь,  старческий  возраст и т. п.), он может  поручить другому лицу, произвести продажу вещи и т. п. Решить правовую судьбу вещи – это значит

определить ее правовой статус, изменить его по своему усмотрению и т. п., т.е.изменить или прекратить отношения собственности 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

7 Косарев А.И. Римское право – М.: Юрид. лит., 1986. С. 61.

     3. Способы приобретения и прекращения  права собственности

Уже в древнейший период в Риме большое внимание уделялось способам приобретения вещных прав. Вещи, находящиеся в общем пользовании (воздух, море и т.п.), а также ряд других хозяйственно важных вещей (общественная земля — ager publicus) рассматривались как находящиеся вне имущественного, торгового оборота (res extra com-mercium). Однако государственные земли расхищались патрицианской знатью, что вело к появлению крупного землевладения, а поэтому по вопросу о выделении участков земли из общественного фонда в течение значительной части республиканского периода шла острая борьба между плебеями и патрициями. Эта борьба была несколько смягчена законом Лициния (около 367 года до н.э.), по которому были предусмотрены равные права плебеев и

патрициев на пользование  землей и устанавливался максимальный размер участка, выделяемого из общественного фонда — 500 югеров (около 125 га).

Возвращаясь к квиритскому  праву, и в частности к Законам XII таблиц, отметим, что примечательной чертой Законов было четко проведенное разделение вещей на две категории. К первой при­надлежали главным образом земля, рабы, рабочий скот. Ко вто­рой - все остальные вещи. Практическое значение такого разделения обнаруживалось в способе отчуждения вещей; при их продаже, дарении и пр. Именно по этому признаку определилось и само название ука­занных категорий. Первая называлась res mancipi (pec манципи), вторая - res nес mancipi (pec нек манципи). Отчуждение земли, рабов, рабочего скота должно было со­вершаться в строго установленной форме. Она называлась mancipatio (манципация). Манципация относилась к числу строго формальных сделок, заключаемых «посредством меди и весов».

В постклассический период (при императоре Юстиниане) в результате

непрерывного владения вещью в течение более 30 лет  право собственности

признавалось даже в  случае отсутствия законного титула, т.е. «справедливого

основания владения» (так  называемая экстраординарная приобретательная

давность). Право собственности могло возникнуть в порядке законного отчуждения (adquisitio). Такой  способ можно назвать основным, он возникал в том случае, когда отчуждение вещи совершалось полноправным хозяином, в установленном законом формах (купли-продажи, дарении и т.д.).

Приобретение права  собственности в порядке наследования имело место при

составлении завещания  на имущество собственника. С развитием преторского права получил окончательное юридическое оформление еще один самостоятельный вид вещного права — институт владения (possessio). Он вытекал из всего строя частнособственнических отношений и в известном смысле дополнял право собственности. Под владением вещью понималось фактическое обладание ею (corpus possessionis), сопровождавшееся намерением владеть ею самостоятельно (animus possessionis), как на праве, собственности. Последнее обстоятельство отличало владение от простого держания вещи (detentio), которое часто возникало на основе договора и передачи, вещи держателю самим собственником. Наряду с приобретением, право собственности в римском праве считалось утраченным в следующих случаях:

а) если вещь погибает физически (например, сломана или разбита) либо юридически (изымается из оборота);

б) если собственник отказывается от своего права (будет ли это сопровождаться

передачей права другому  лицу или без такой передачи, например, собственник просто выбрасывает свою вещь);

в) если собственник лишается права помимо своей воли (вследствие конфискации

вещи, приобретения права  собственности на нее другим лицом в силу давностного владения и т.д.).8

 

 __________________________________________________________________   

8 Новицкий И.Б. Римское право. - М., 1996. С. 99.

Практическое  задание.

А.А. составил должным  образом завещание, по которому все  имущество должно было перейти к его другу. Ближайших своих наследников – сына, дочь и внуков погибшего на войне старшего сына, завещатель устранил от наследования общей формулой. После смерти А.А. завещание было оспорено. Решите спор по правилам классического римского права.

Решение:

Наиболее близких родственников  недостаточно было просто упомянуть  в завещании, необходимо и завещать им известный минимум (обязательная доля). Обязательная доля — это часть наследственного имущества, которая переходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя и содержания завещания.

Сначала практика судов  признала право на обязательную долю за «своими» наследниками завещателя, то есть за его детьми. Претор распространил  данное правило и на эманципированных детей.

В классический период право  на обязательную долю получили также  все нисходящие и восходящие родственники завещателя.

Если завещатель не исполнял этого требования, наследник, имевший  право на такую обязательную долю и ее не получивший, мог предъявить особый иск querela inofficiosi testamenti, т.е. жалобу на то, что завещание нарушает нравственные обязанности. В случае основательности иска суд предполагал, что завещатель умственно ненормален, в силу чего завещание признавалось недействительным.

Последствием предъявления названного выше иска («о нарушении завещателем нравственных обязанностей») в классическом праве была не полная недействительность завещания, а только в той мере, в какой это необходимо для удовлетворения жалобщика, т.е. для того, чтобы он получил обязательный минимум.

Если имеющих право  на обязательную долю в конкретном случае несколько человек, оспаривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в отдельности; если, например, предъявлен иск только к одному из двух наследников, назначенных в завещании, то в отношении второго наследника завещание сохраняло силу.

Размер обязательной доли составлял 1/4 того, что получило бы данное лицо при отсутствии завещания (то есть по закону).

Право Юстиниана увеличило  размер обязательной доли с 1/4 до 1/2.

Коренным образом порядок  наследования ab intes-tato был реформирован в Новеллах Юстиниана 118 и 127.

По этим Новеллам первый класс наследников ab intestate составляли нисходящие родственники (сыновья, дочери, внуки, внучки и т.д.). Нисходящий более близкой степени исключает наследование нисходящих более отдаленных степеней; например, если имеются дети, то не призываются к наследованию внуки и т.д. Однако нисходящий родственник более отдаленной степени призывался к наследству наряду с более близкими нисходящими наследодателя, если то лицо, через которое такой более отдаленный нисходящий происходил от наследодателя, умерло до открытия наследства. Например, в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери. В этом случае внуки имели право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследодателя. Такое участие в наследовании называется наследованием по праву представления.

Таким образом, завещание А.А. по классическому римскому праву должно быть признано недействительным в той части, в какой это необходимо для удовлетворения требований жалобщика о получении им обязательной доли. Наследство должны получить сын и дочь погибшего на войне старшего сына завещателя А.А. в размере ½ (по ¼ каждый) всего наследства, т.е. обязательной доли умершего сына А.А.

 

 

 

Заключение

Римское право занимает уникальное место в правовой истории человечества. Оно представляет собой наивысшую ступень в развитии права в античном обществе и древнем мире в целом.

Римское право отличает, прежде всего, необыкновенный широкий охват самых разнообразных жизненных отношений и ситуаций. Особенно тщательно были разработаны в римском праве различные способы защиты интересов частных собственников, а также многообразных участников имущественного оборота. Именно римляне, опираясь на весь предшествующий мировой опыт, в том числе и стран Востока, впервые сделали индивидуальную частную собственность, а также другие имущественные права и интересы предметом искусного и совершенного юридического регулирования. На базе римского права, отличавшегося большой разработанностью своих форм, сложилась богатейшая правовая культура, ставшая общим достоянием человечества на последующих этапах развития цивилизации.

Что касаемо практической части, завещание А.А. по классическому римскому праву должно быть признано недействительным в той части, в какой это необходимо для удовлетворения требований жалобщика о получении им обязательной доли. Наследство должны получить сын и дочь погибшего на войне старшего сына завещателя А.А. в размере ½ (по ¼ каждый) всего наследства, т.е. обязательной доли умершего сына А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников и литературы:

Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана (Памятники  Римского права). М.: Зерцало, 1997.

1.       Бартошек  М. Римское право. Понятия, термины,  определения. – М.:

Юрид. лит., 1986.

2.       Бирюков  Ю.М. Государство и право Древнего  Рима. - М., 1969.

3.       Дождев  Д.В. Римское частное право:  Учебник для вузов. – М.: Изд-во

ИНФА. М. – Норма, 1996.

4.       Катрич  В.М. Государство и право Древнего  Рима. - К., 1974.

5.       Косарев  А.И. Римское право – М.: Юрид. лит., 1986.

6.       Косарев  А.И. Римское частное право:  Учебник для вузов. – М.: Закон  и

право, ЮНИТИ, 1998.

7.       Новицкий И.Б. Римское право. - М., 1996.

8.       Омельченко  О.А. Основы римского права:  учебное пособие. –  М.:

Манускрипт, 1994.

9.       Перетерский  И.С. Всеобщая история государства  и права. - М., 1981.

10.   Римское частное  право: Учебник/ Под ред. Новицкого И.Б., Перетерского

И.С., - М., 1997.

11.   Черниловский  З.М. Римское частное право. - М., 1997.

12.   Черниловский  З.М. Всеобщая история государства  и права. – М.: Юристъ.

1996.