Контрольная работа по "Гражданскому праву". 326

Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского 

Юридический факультет 
 
 
 
 

Контрольная работа по гражданскому праву. 

3 вариант 
 
 
 
 
 
 

                                                Работу выполнил:

                                                студент группы 11-412

                                                О.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний  Новгород

2011

План: 

  1. Теоретическое задание:

Соотношение объектов авторского и патентного права.

  1. Практическое задание:

         Супруги Грамматиковы проживали  раздельно.  Грамматиков занимал  комнату в коммунальной квартире  площадью 20 кв.метров,  а его жена  с трехлетним сыном и родителями жила в двухкомнатной квартире площадью 27 кв.метров. Грамматиков решил приватизировать свою комнату и с этой целью подал заявление в агентство по приватизации. Однако оформить квартиру в собственность он не успел, так как через неделю после подачи заявления погиб от несчастного случая.

         Его жена, считая, что имеет право  на комнату мужа, обратилась в  местную администрацию с заявлением  о предоставлении ей и ее  ребенку данной комнаты как  нуждающейся в улучшении жилищных  условий и состоящей в очереди на предоставление жилья.

         На освободившуюся комнату претендовали  соседи по коммунальной квартире: семья Скворцовых, занимавшая втроем 18метровую комнату, и Краснов,  готовый приобрести отдельную  квартиру для Скворцовых (других  жильцов в коммунальной квартире не было) и занять в квартире все освободившиеся жилые помещения, приватизировав ее в установленном законом порядке.

         Кто прав  в своих притязаниях? 
 
 
 
 
 
 

  1. Соотношение объектов авторского и патентного права.
 

   Необходимость защиты результатов изобретательской деятельности поняли уже к ХVII в., когда зародились зачатки патентной системы. Родиной первого патентного закона, который был принят при короле Якове Стюарте, считается Англия. 

   Как авторское право, так и патентное право по существу призвано предоставлять охрану результатам интеллектуальной, творческой деятельности человека. Но в отличие от авторского права патентное право относится только к научно-технической сфере человеческого творчества. При этом продукты научной деятельности могут стать объектами патентного права только в тех случаях, когда они касаются прикладных аспектов использования результатов научных исследований.

   Если  говорить об объектах правовой охраны, то авторское и патентное право  – это соприкасающиеся, а порой пересекающиеся области.  
Главное их различие состоит в объеме защиты объектов права.  
Если авторским правом защищается форма произведения, то патентом защищается результат технического решения, выраженный его сущностными характеристиками.

   В авторском праве вопрос о достоинствах произведения не ставится вообще, а права возникают в момент создания произведения и не требуется какого бы то ни было оформления.

   В патентном же праве наряду с требованием  новизны появляется необходимость  доказывания определенного качественного уровня технического решения. Дата возникновения патентных прав неразрывно связана с датой подачи заявки, т.е. представления необходимых документов в Патентное ведомство. Объекты промышленной собственности подлежат обязательной регистрации и сопровождаются выдачей охранных документов.

     Авторское право – в объективном смысле - это совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Оно является самостоятельным институтом гражданского права.

     В субъективном смысле авторское право  – это совокупность личных неимущественных (моральных) и имущественных прав, принадлежащих лицам, создающим  произведения науки, литературы и искусства (авторам) в отношении созданных ими произведений.1

     Формирование  авторского законодательства осуществляется на основе принципов гражданского права  вообще и специфических принципов, присущих данному институту. В юридической  литературе, особенно учебной, к таким  принципам обычно относят: свободу творчества, сочетание личных интересов автора с интересами всего общества, моральную и материальную заинтересованность автора в создании и использовании произведений, всемерную охрану прав и законных интересов авторов.

     Патентное право является вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями:

     Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д.

     Во-вторых, их охрана осуществляется посредством  единой формы, а именно путем выдачи патента.

     В-третьих, правовое регулирование связанных  с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.

     Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного  времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения  и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве2.

     Как и авторское право, патентное  право имеет дело с охраной  и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального  творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь в последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет прежде всего само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличии от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.

     Основные  задачи и принципы авторского права:

     В качестве основных задач авторского права чаще всего в юридической  литературе называются две следующие  задачи.

     Во-первых, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом; обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на использование создание ими произведений и получение доходов и т.д.

     Во-вторых, создание условий для широкого использования произведений в интересах общества. Иными словами, повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей, слушателей знакомиться с ними.

     Указанные задачи авторского права тесным образом  связаны с его принципами. Принципы авторского права – это его основные начала, отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью.

     К числу основных принципов российского  авторского права, отраженных в содержании его норм на современном этапе  развития, относятся следующие:

     Во-первых, принципом авторского права может и должен считаться принцип свободы творчества, который прямо закреплен ст.44 Конституции РФ. Данный принцип, лишь недавно наполненный реальным содержанием, пронизывает собой все авторское законодательство и конкретизируется в целом ряде его норм. Обеспечивая свободу творчества, авторское право охраняет все произведения науки, литературы и искусства независимо от их назначения, достоинств и способа выражения. В этих же целях закон не ограничивает круг охраняемых произведений каким-либо перечнем и охраняет любые результаты творческой деятельности, существующие в объективной форме. Творцы произведений свободны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых ими художественных образов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего произведения в свет, приданию произведению окончательной формы и т.п.

     Во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных интересов автора с интересами общества. Хотя данный принцип, безусловно, проявляется и  в других институтах права интеллектуальной собственности и гражданского права в целом, в авторском праве он имеет особое значение. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. Определение разумных границ этой монополии на протяжении веков являлось одной из главных проблем авторского права. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь неограниченный контроль за использованием своих произведений. Ничем не ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало доступно для всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировать интересы других граждан и общества в целом. Законы демократического общества не только гарантируют охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют право членов общества на участи в культурной жизни и пользование достижениями культуры3.

     В-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора. В этом состоит одно из существенных отличий российского авторского права от авторского права ряда зарубежных стран. По российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права автора (право на авторство, право на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным. Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в порядке выполнения служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены. Этими же соображениями продиктованы нормы российского законодательства, устанавливающие, что право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора не переходят по наследству, что в случаях так называемого «свободного» использования произведений обязательно указание имени автора и т.д. Что же касается имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим лицам по авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона (служебные произведения).

     В-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентации основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. Конечно, было бы неверно сводить роль типовых договоров лишь к ограничению свободы сторон в распоряжении принадлежащими им правами. Одной из главных функций типовых договоров было ограждение авторов от произвола пользователей произведений, стремление гарантировать авторам определенный минимальный уровень прав. Условия конкретных авторских договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с типовым договором, признавались недействительными и заменялись условиями, закрепленными в типовом договоре.

     В-пятых, немаловажен принцип моральной и материальной заинтересованности автора в создании и использовании произведения. Как мы знаем, существуют разные формы морального поощрения: присуждение почетных званий, переиздание произведений снискавших признание народа, присуждение государством различных государственных и именных премий.

     В-шестых, принцип всемерной охраны прав и законных интересов авторов, отражен не только в нормах права, которые устанавливают права и обязанности участников авторских правоотношений, закрепляют гарантии реализации субъективных прав, определяют компетенцию государственных органов, но и в нормах обеспечивающих защиту нарушенных авторских прав. 
 

     Принципы  российского патентного права:

     Первым  и важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

     Вторым принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство РФ не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности произведения (разработки), являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. В этой связи большое значение в патентном праве имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.

     Третьим принципом патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателем. Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.

     Четвертый принцип, соблюдение интересов патентообладателя с одной стороны, и интересов общества, с другой. Данный принцип особенно ярко проявляется в ограничительном действии патента. По истечении определенного срока разработка поступает во всеобщее пользование. В пользу данного принципа служит, то, что условием предоставления патентно-правовой охраны разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники. Для реализации данного принципа, перед выдачей патента производится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Кроме того, в общественных интересах установлены случаи, свободного использования запатентованных разработок. Например, разовое изготовление лекарств в аптеках по рецепту врача, проведение научного эксперимента.

     Объекты авторского права.

     Согласно  ст.6 Закона РФ «Об авторском праве  и смежных правах»: «авторское право  распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся резу4льтатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства  произведения, а также от способа его выражения».

     Авторское право распространяется на произведения, обнародованные или необнародованные, но выраженные в какой-либо объективной  форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора.

В юридической литературе, в том числе учебной, объект авторского права (произведение) определяют как нематериальный продукт духовного творчества человека, имеющий объективную форму. В определение объекта авторского права, которое давалось в ст.475 ГК РФ, не содержалось прямого указания на творческий характер труда авторов произведений, что давало некоторым авторам основания утверждать, что «новые, творчески самостоятельные произведения – это лишь часть охраняемых авторским правом произведений»4. Новое определение объекта авторского права является более четким и согласуется с определением, приведенным в Типовом законе ВОИС.

     Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания его создания. Для возникновения и осуществления  авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей.

     Объектами патентного права, согласно Патентного закона являются: изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

     Таким образом, в соответствии с действующим законодательством изобретением считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.

     Патентный закон РФ не содержит определения  понятия изобретения, а лишь указывает  на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет  изобретательский уровень и промышленно  применимо5. Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило акцентирует внимание не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны.

     Субъекты  авторского права

     Субъектом авторского права, как правило, является гражданин, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы или искусства. Им может быть и гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста и душевнобольной. Так, авторские права детей, представленные на смотры или выставки детской или юношеской самодеятельности и т.д. защищаются авторским правом.

     Субъекты  патентного права.

     Авторы. В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число  субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство РФ, патентные поверенные и некоторые другие лица.

     Одной из центральных фигур являются авторы технических или художественно-конструкторских решений. В соответствии со ст.7 Патентного закона РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

     Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни состояние дееспособности. За малолетних и недееспособных авторов принадлежащие им права осуществляют их родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но и осуществляют права, вытекающие из факта создания разработки, самостоятельно (ст.26 ГК). 

     Несмотря  на то, что и патент и авторское  свидетельство защищает исключительное право на интеллектуальную собственность, между авторским и патентным правом существуют принципиальные различия. 

     Отличительные особенности авторского и патентного права: 

     
  1. Исключительное  право на авторское произведение возникает в силу его создания и не требует регистрации. Оформление авторского свидетельства в Российском авторском обществе (РАО) является добровольной и формальной процедурой (при регистрации проверяется лишь соответствие заявки определенным требованиям). В отличие от авторских прав, патент вступает в силу только после его регистрации и публикации в официальном реестре.
  2. Авторское право действует в течение 70 лет после смерти автора. Патент выдается на срок от 8 до 20 лет. В большинстве случаев, продлить действие патента невозможно.
  3. Авторское право защищает не идею, а форму ее воплощения (сценарий, произведение живописи, компьютерную программу, оперу, и.т.д.). Патентное право защищает техническое воплощение идеи, принцип действия, способ достижения результата.
  4. Патентное право действует на определенной территории (патент, зарегистрированный в РФ не имеет силы в какой-либо другой стране и наоборот). Авторское право защищает интеллектуальную собственность повсеместно.
  5. Критерии определения действительности авторского и патентного права также различны. Если для объектов патентного права (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) определяющими качествами являются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость и возможность серийного производства, то для объектов авторского права — оригинальность (когда один объект создается независимо от другого).
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Практическое задание:

         Супруги Грамматиковы проживали  раздельно.  Грамматиков занимал  комнату в коммунальной квартире  площадью 20 кв.метров,  а его жена  с трехлетним сыном и родителями  жила в двухкомнатной  квартире  площадью 27 кв.метров. Грамматиков решил приватизировать свою комнату и с этой целью подал заявление в агентство по приватизации. Однако оформить квартиру в собственность он не успел, так как через неделю после подачи заявления погиб от несчастного случая.

         Его жена, считая, что имеет право на комнату мужа, обратилась в местную администрацию с заявлением о предоставлении ей и ее ребенку данной комнаты как нуждающейся в улучшении жилищных условий и состоящей в очереди на предоставление жилья.

         На освободившуюся комнату претендовали соседи по коммунальной квартире: семья Скворцовых, занимавшая втроем 18метровую комнату, и Краснов, готовый приобрести отдельную квартиру для Скворцовых (других жильцов в коммунальной квартире не было) и занять в квартире все освободившиеся жилые помещения, приватизировав ее в установленном законом порядке.

         Кто прав  в своих притязаниях? 

     При решении задачи у меня в первую очередь возник вопрос, в праве ли жена погибшего гражданина Грамматикова закончить оформление документов по приватизации жилого помещения погибшего мужа и получить комнату, в которой он проживал и подал заявление на ее приватизацию по наследству.

      Обратившись к Жилищному кодексу РФ, Закону «О приватизации жилищного фонда в Российской     Федерации» и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 (с изм. и доп.) «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ  «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» я выяснил следующее:

     На  основании пункта 8 Постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 8 от 24 августа 1993 г. О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в редакции постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. № 6 и от 2 июля 2009 г. № 14):

     Исходя  из смысла преамбулы и ст.ст.1,2 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", гражданам не может  быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с таким требованием.

     При этом необходимо учитывать, что соблюдение установленного ст.ст.7,8 названного Закона порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность по передаче жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде в собственность граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в двухмесячный срок, заключен договор на передачу жилья в собственность, право собственности подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним учреждениями юстиции, со времени совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое помещение).

Контрольная работа по "Гражданскому праву". 326