Кризисы в организации и роль руководителя в данной ситуации
СОДЕРЖАНИЕ.
Введение.
- Понятие регулирования и метод уголовного права.
- Понятие признаки преступления.
- Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
- Понятие соучастий.
- Заключение.
- Список литературы.
Введение.
Система
права любого современного государства
состоит из ряда отраслей: конституционное
право, административное, гражданское,
трудовое право и т.д. В ряду этих отраслей
находится и уголовное право.
Как составная часть системы права, уголовное
право является одной из его отраслей,
которой присущи все признаки, свойственные
праву в целом, а также специфические отраслевые
признаки. Несколько слов о термине «Уголовное
право». На языке некоторых европейских
стран уголовное право нередко имеет двойное
название, в зависимости от того, какая
идея лежит в его основе. Если это идея
преступления, то его называют правом
о преступлении, то есть криминальным
правом от латинского слова “crimen” (преступление).
Если на первое место выдвигается идея
наказания за преступления, то его называют
правом о наказании, т.е. пенитенциарным
правом от латинского слова “poena” (наказание).
В русском языке такой двойственности
нет. Понятие уголовного права объединяет
обе идеи (и преступления, и наказания),
не отдавая предпочтения ни одной из них.
Этимология слова « уголовный» применительно
к термину «право» до конца не выяснена.
Этимологически это слово связано со словом
«голова», которое в древнерусском языке
имело значение “убить”. Однако точное
происхождение названия “уголовного
права” не выяснено.
1).
Считается, что уголовными стали называться
такие законы, в которых речь шла об ответственности
“головой”, т.е. жизнью. В ранних правовых
источниках Древней Руси ответственность
головой вообще связывалась с ответственностью
виновного за те или иные поступки и истоки
такой ответственности можно отыскать
еще в кровной мести.
2). По другим объяснениям слово “уголовный”
происходит от глагола “уголовить”, т.е.
“обидеть”, либо ( по В.Далю ) от слов “уголовь”
и “уголовье”, т.е. убийство, за что виновный
подлежал смертной казни или тяжкой каре.
В Псковской судной грамоте – “головщина”
– убийство.
Так или иначе, понятие уголовного права
всегда связывалось с правом (законом),
определяющим наказание за преступное
поведение.
В настоящее время термин «Уголовное право»
употребляется в двух значениях: а) уголовное
право как отрасль; б) уголовное право
как наука
- Понятие регулирования и метод уголовного права.
От других отраслей
уголовное право отличается, в первую
очередь, предметом, т.е. кругом регулируемых
общественных отношений.
Предметом правового регулирования в
целом являются общественные отношения.
В предмет уголовно-правового регулирования
входят три основные разновидности этих
отношений:
- Первым видом таких
отношений являются так называемые охранительные
уголовно-правовые отношения, возникающие
в связи с совершением преступления. Эти
отношения, возникают между лицом, совершившим
преступление и государством в лице его
специальных органов: суда, прокурора,
следователя, органа дознания. Каждый
из субъектов этого правоотношения обладает
определенными правами и несет определенные
обязанности.
Так, преступник как субъект этого правоотношения
обязан претерпеть неблагоприятные последствия
(лишения, ограничения), которые уголовный
закон связывает с совершением преступления;
понести наказание, пре-дусмотренное уголовно-правовой
нормой, которую он нарушил.
Другой субъект – суд (с участием прокурорских,
следственных органов и органов дознания)
– вправе принудить первого к исполнению
этой обязанности.
И в то же время это право порождает обязанность
этих органов привлекать виновное лицо
к уголовной ответственности, а суда –
назначить наказание или меру, его заменяющую.
Таким образом, предметом охранительных
уголовно-правовых отношений является
реализация уголовной ответственности
и наказания, связанная как с установлением
события преступления, так и с назначением
за него наказания.
- Вторым видом уголовно-правовых отношений, которые входят в предмет уголовного права, являются отношения, связанные с удержанием лица от совершения преступления страхом наказания, предусмотренного в уголовно-правовых нормах. Установление уголовно-правового запрета – это выражение принудительной силы государства. Нарушение запрета влечет применение наказания к лицу, совершившему преступление. Уголовный запрет налагает на граждан обязанность воздержаться от совершения преступления и, тем самым, регулирует поведение людей в обществе. Отношения, вытекающие из уголовно-правового запрета называются общепредупредительными.
- Третья разновидность
общественных отношений, входящих в предмет
уголовного права, регулируется уголовно-правовыми
нормами, которые наделяют граждан правом
на причинение вреда при защите от общественно
опасных посягательств при необходимой
обороне, при крайней необходимости и
при других обстоятельствах, исключающих
преступность деяния.
Осуществляющий такие права вступает
в правовые отношения с одной стороны,
с лицом, посягающим на его интересы и,
как правило, нарушающим уголовно-правовой
запрет. С другой стороны, его поведение
могут признать правомерным только суд,
прокурор, следственные органы, то есть
это лицо вступает в правовые отношения
и с государством в лице этих органов.
Такие отношения являются регулятивными
правовыми отношениями.
Разновидностям общественных
отношений, образующих предмет уголовного
права, соответствуют и специфические
методы их регулирования.
Метод уголовного права – это совокупность
уголовно-правовых средств воздействия
на уголовно-правовые отношения с целью
их урегулирования.
В общем смысле метод уголовного права
можно определить как принуждение и поощрение.
С учетом разновидностей регулируемых
уголовно-правовых отношений, составляющих
предмет уголовного права можно выделить
следующие типы их регулирования.
Охранительные уголовно-правовые отношения
регулируются:
а) Применением санкций уголовно-правовых
норм, т.е. применением наказания. Преступление,
с которым связывается возникновение
охранительных уголовно-правовых отношений,
определяется конкретными признаками,
непосредственно указанными только в
уголовном законе. Никакие другие правовые
акты не могут определять преступность
и наказуемость деяний. Установление факта
совершения преступления и применение
за него наказания осуществляются в строго
определенном законом порядке.
б) Применением принудительных
мер медицинского характера.
Такие меры применяются к лицам, совершившим
общественно опасные деяния в состоянии
невменяемости; к лицам, у которых после
совершения преступления наступило психическое
расстройство, делающее невозможным применение
наказания; к лицам, совершившим преступления
в состоянии ограниченной вменяемости.
в) Освобождением от
уголовной ответственности и наказания.
Этот метод применяется, когда задача
исправления лица, совершившего преступление
может быть выполнена без привлечения
его к уголовной ответственности, назначения
и исполнения наказания.
- Общепредупредительные уголовно-правовые
отношения регулируются путем установления
уголовным законом запрета на общественно
опасное поведение.
Специфика этого метода проявляется в
том, что уголовно-правовой запрет устанавливается
на совершение наиболее общественно опасного
деяния, а также в тяжести правовых последствий,
которые наступают для лица, нарушившего
уголовно-правовой запрет.
- Регулятивные уголовно-правовые отношения связаны с наделением граждан правами на активную оборону от общественно-опасных деяний и предупреждением общественно-опасных последствий (крайняя не-обходимость, обоснованный риск и т.п.).
1.4. Анализ предмета
и метода уголовного права позволяет сформулировать
понятие уголовного права как отрасли
права. Система уголовного права включает
две части: Общую и Особенную. Общая часть
включает нормы уголовного права, в которых
закрепляются его общие принципы, институты
и понятия, а также основные положения,
определяющие основания и пределы уголовной
ответственности и применения наказания,
вины, соучастия и другие, порядок и условия
освобождения от уголовной ответственности
и наказания, амнистии, помилования, судимости;
границы действия уголовного закона во
времени, в пространстве и по кругу лиц
и т.д.
Особенная часть уголовного права включает
нормы, в которых определяются круг и юридические
признаки общественно опасных деяний,
являющихся преступлениями, а также наказания,
установленные за их совершение.
Общая и Особенная части неразрывно связаны
между собой, и в единстве представляют
уголовное право как систему уголовно-правовых
норм. Эта связь проявляется в том, что
применение норм Особенной части невозможно
осуществить без положений Общей части,
т.е. без знания тех институтов , которые
содержатся в Общей части.
2. Уголовное право исторически возникло как реакция общества и государства на преступление, т.е. деяние, наиболее опасное для интересов личности, общества и государства. Оно возникло, чтобы защитить их своими специфическими средствами. Общей задачей уголовного права признается замедление темпов роста преступности, стабилизация ее уровня, удержание в контролируемых государством рамках. Основной конкретной задачей уголовного права является охранительная задача. Исходя из ст. 2 УК РФ в нее входят: “охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества”. В соответствии с той же ст. 2 УК РФ уголовный закон выдвигает и другую конкретную задачу – “преду-преждение преступлений”. Поэтому другой задачей уголовного права является предупредительная задача.
Говоря о предупредительной
задаче, можно выделить два ее аспекта:
- Во-первых, - это общая превенция уголовного
закона, т.е. предупреждение совершения
преступлений всеми гражданами под воздействием
уголовного запрета.
- Вторым аспектом является частная превенция
уголовного закона. Под ней понимается
предупреждение совершения новых преступлений
лицами, уже совершившими какие-либо преступления.
Решение этой задачи достигается путем
применения к ним мер уголовного наказания
либо принудительных мер медицинского
характера или мер воспитательного воздействия
2. Понятие преступления и его признаки.
1. Преступление,
как и любое другое
Но в отличие от других поступков человека преступление за своей социальной сущностью является посягательством на те отношения, которые сложились в обществе, отображают его наиболее важные интересы, вследствие чего предохраняются законом об уголовной ответственности. Преступление всегда противоречит основным нуждам и интересам общественного развития. А поскольку именно объективные закономерности развития общества, его нужды и интересы выступают критерием, мерилом ценности или антиценности человеческого поведения, соответствия или несоответствия ее этим нуждам и интересам, преступление всегда является антисоциальным поведением.
При этом, поскольку интересы и потребности общества постоянно развиваются, соответственно изменяется на определенном этапе общественного развития и оценка поведения человека как антисоциальной, преступной. Поэтому понятие преступления не может быть неизменным: оно всегда должно отвечать конкретному этапу развития общества, нуждам и интересам, присущим именно этому этапа. Это разрешает сделать два вывода:
а) понятие преступления зависит от социально-экономических отношений, которые существуют на определенном этапе развития общества, и потому есть исторически непостоянным;
б) признание определенного поведения человека преступлением (криминализация действия) или исключение ее из круга преступных (декриминализация действия) является беспрерывным процессом оценки соответствия или несоответствия этого поведения общественному развитию.
2. Понятие
преступления в криминальном
праве универсальной и
В истории криминального права понятия преступления определялось по-разному. В зависимости от того, чему предоставлялось большего значения - социальной или правовой характеристике преступления, - можно вывести три определения этого понятия: формальное, материальное и формально-материальное.
Формальное определение - отбивает юридическую природу, юридические признаки преступления: преступлением признается такое действие, которое предполагается законом как криминальное наказанное (преступным есть то, что карано, или преступным есть то, что предусмотрено криминальным законом).
Материальное определение отличает лишь социальную сущность преступления, противоречие его определенным социальным ценностям (преступление - общественное опасное действие).
Формально-материальное определение объединяет в себе социальную и юридическую характеристику преступления (преступление - общественное опасное и предусмотренное криминальным законом действия).
Если поставить вопрос о том, которое из этих определений есть более обоснованным, более ценным, то прежде всего необходимо иметь в виду, что любое определение того или другого понятия только тогда может выполнять свои функции, когда оно максимально точно и исчерпывающе отображает важные, типичные признаки определенного действия, явления. В этом понимании формально-материальное определение имеет преимущество - оно разрешает ответить не только на вопрос, которые действия закон признает преступлением, но и на вопрос, чему закон признает их преступлениями, которые в совокупности отбивает социальную и правовую природу, суть преступления.
УК России дает самое такое определение. Статья 11 устанавливает:
"Преступлением предусмотренное этим Кодексом общественное опасное виновное действие (действие или бездеятельность), содеянное субъектом преступления".
Первое, что подчеркивается в этом определении, это характеристика преступления как действие: действия (активного поведения) или бездеятельности (пассивного поведения). Это имеет принципиальное значение. Преступление как сознательный волевой поступок человека должен быть выражен в конкретном действии или бездеятельности. Мысли, взгляды, убеждения, которые не нашли своего выражения в актах действия или бездеятельности, даже если они противоречат интересам общества, преступлением признаваться не могут. Вместе с тем и конкретное действие или бездеятельность, лишенная психологической основы действия - сознательного и волевого элементов (это, например, рефлекторные, инстинктивные поступки), - не является преступлением. Это и объясняет, чему в ст. 11 указывается, что преступлением есть лишь действия, содеянное субъектом преступления, которой согласно ч. 1 ст. 18 УК есть физическое осуждающее лицо, которое совершило преступление в возрасте, из которого может наступать уголовная ответственность, т.е. лицо, которое действует с сознанием и волей, являются достаточными для того, чтобы поставить ей в вину содеянное действие.
Анализ ч. 1 ст. 11 УК показывает, что в ней четко закрепленные три признака преступления: общественная опасность действия, виновность и передпачтённость действие в законе об уголовной ответственности. Первые две признака - общественная опасность и виновность - являются материальными, что раскрывают как внешнюю, так и внутреннюю социально-психологическую природу преступления. Третья - предусмотрение действия УК - формальная, что отбивает юридическую, нормативную природу преступления, т.е. его противоправность.
Вместе с тем анализ ч. 2 ст. 1, которая определяет задача Уголовного кодекса, позволяет утверждать, что передпачтённость действие в УК одновременно означает и обязательную наказуемость его за этим Кодексом. Часть 2 ст. 1 указывает, что для осуществления задачи защиты общественного отношения от преступных посягательств кодекс определяет, "которые общественное опасные действия являются преступлениями и какие наказания применяются к лицам, которые их совершили". В этой норме четко отбивается неразрывная связь криминальной противоправности и криминальной наказуемости в характеристике преступления.
Именно
поэтому в науке криминального
права властвует мысль о
С учетом
этих признаков можно дать научное
определение понятия
3. Общественная
опасность как материальный
Оценка общественной опасности действия как признака преступления происходит на двух уровнях: во-первых, на законодательному, когда законодатель криминализует общественное опасное действие; во-вторых, на правоприменимому, когда орган дознания, следователь, прокурор, судья оценивают общественную опасность содеянного преступления. Поэтому общественная опасность и принадлежит к оценочным понятиям. Критерием оценки общественной опасности, ее степени выступают объективный и субъективный признаки преступления: объект, на который посягает преступление, следствия, способ совершения преступления, форма вины, мотив и цель и т.п.. Только оценка всей их совокупности может раскрыть объективную, реальную опасность преступления - его тяжесть. Значение общественной опасности как материального признака преступления заключается в том, что она, во-первых, є основным объективным критерием признания действия преступлением, его криминализации; во-вторых, разрешает даты классификацию преступлений за степенью тяжести; в-третьих, определяет границу между преступлением и другими правонарушениями; в-четвертых, есть одной из общих основ индивидуализации уголовной ответственности и наказание (п. 3 ч. 1 ст. 65 УК).
4. Вторым
обязательным признаком
В этом признаке
отбивается важнейший принцип
Часть 2
ст. 2 УК закрепила этот принцип, указав,
что лицо считается невиноватой
в совершении преступления и не может
быть подданная криминальному
Таким образом,
закон об уголовной ответственности
исключает объективное
Преступление представляет собой единство объективного и субъективного: действие и психического (сознательного и волевого) отношение к нему. Как действие не может быть раскрыто вне связи с психическим отношением лица к нему, так и содержание психического отношения (вины) не может быть определенный вне связи с характером действия: объектом, на который она посягает, способом, следствиями и другими его объективными признаками. Вина в значительной мере определяет характер действия и степень его тяжести и является важным критерием признания его преступлением. 5. Обязательным признаком преступления есть также его противоправность. Противоправность как формальный признак преступления означает предусмотрение его в криминальном законе. Криминальная противоправность тесно связана с общественной опасностью: она является субъективным выражением объективной, реальной опасности действия для общественного отношения, ее законодательной оценки. Поэтому криминальная противоправность - юридическая, правовая оценка общественной опасности, закрепленная в законе. Именно общественная опасность, ее степень определяет объективные границы противоправности. За этими пределами вопроса о криминализации действия возникать не может. Выделение законом криминальной противоправности как обязательного признака преступления представляет собой конкретное выражение принципа законности в криминальном праве: уголовной ответственности и наказанию подлежит лишь лицо, которое совершило такое общественное опасное действие, которое предусмотрено законом как преступление. Криминальный закон дает исчерпывающий перечень преступлений. Поэтому, если даже действие представляет опасность для общества, но не предусмотренное законом об уголовной ответственности, оно не может рассматриваться как преступление.
Отсюда вытекает важнейшее положение о невозможности применения криминального закона по аналогии к действию, которое прямо в- нем не предусмотренное. Часть 4 ст. 3 УК прямо указывает, что применение закона об уголовной ответственности по аналогии запрещается.
Следует отметить, что уголовные кодексы России 1922 и 1927 лет допускали аналогию закона, которая означала, что в случае отсутствия в Уголовном кодексе указаний на отдельные виды преступлений, наказания применяется за теми статьями УК, которые предусматривают наиболее похожие за важностью и характером преступления, с учетом правил Общей части. Введение в эти года аналогии должно было отстранить пробела в криминальном законе, которое объяснялось невозможностью предусмотреть в тех условиях в УК исчерпывающий перечень преступлений. Хотя аналогия в первых УК и ограничивалась в какой-то мере обязательным установлениям похожести действий (содеянного и предусмотренного криминальным законом) за объективными признаками, она открывала пространство субъективному усмотрению правозащитных органов в оценке действия как преступления и, в конце концов, часто приводила к нарушению закона. Поэтому необходимость укрепления законности требовала исключения аналогии из уголовного кодекса и утверждение принципа: нет преступления без указания на то в законе. Это и было сделано уже в ст. 7 УК России 1960 г., хотя нормы, которая бы прямо запрещала аналогию, в этом кодексе не содержалось. Конституция России в ч. 2 ст. 58 содержит важнейший принцип законности: "Никто не может отвечать за действие, которые на время их совершения не признавались законом как правонарушение". Часть 4 ст. 3 УК целиком отвечает этому положению Конституции России.
6. С признаком
противоправности связанный
В то же время действия, за которое в законе предусмотренное криминальное наказание, не теряет свойств преступления, если в конкретном случае его совершения за него не будет предназначено наказание (например, после истечения сроков давности, за амнистией и др.). Еще в 1961 г. В. В. Сташис справедливо писал, что "в корне неправильно отождествлять наказуемость как признак преступления с применением наказания в любом случае его совершения. Наказуемость следует понимать как установление в законе за совершение определенного действия уголовно-правовой санкции, которая дает возможность применения в надлежащих случаях (а не всегда) наказание".
С учетом
изложенного, подчеркивая единство
признаков преступления, можно сделать
вывод, который только наличие совокупности
рассмотренных четырех
3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Статья 37. Необходимая оборона
(в ред. Федерального закона от 14.03.2002 N 29-ФЗ)
1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.
2.1. Не являются превышением
пределов необходимой обороны
действия обороняющегося лица, если
это лицо вследствие
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
3. Положения настоящей
статьи в равной мере
(часть третья в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
1. Не является преступлением
причинение вреда лицу, совершившему
преступление, при его задержании
для доставления органам
2. Превышением мер, необходимых
для задержания лица, совершившего
преступление, признается их явное
несоответствие характеру и

- Кризисы в развитии организации
- Кризисы в развитии организации
- Кризисы в развитии организации
- Кризисы в развитии организации
- Кризисы в развитии организации
- Кризисы в развитии организаций (предприятий): причины возникновения и способы смягчения последствий
- Кризисы в разитиии организации
- Кризис феодально-крепостнического строя во второй трети XIX в
- Кризис феодально-крепостнической системы. Первая половина XIX в
- Кризис феодально-крепостнической системы. Первая половина XIX века
- Кризис феодально-крепостнической системы России в первой половине xix в.
- Кризис ценностей современной молодежи Казахстана
- Кризис церковно-монастырской системы благотворительности и его последствия
- Кризисы