Наследование по завещанию. 9

Министерство образования  РФ


ФГБОУ ВПО  «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

                                                    Факультет: ЛТ ЗДО

Дисциплина: Правоведение

 

 

 

               КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

    

 

 

 

Выполнил студент 4 курса

Специальность 250203

Шифр зачетки 105013

_____________Ватагина К.А.

     (подпись)

Проверил преподаватель

__________

  (оценка, подпись)

__________________

             (дата)

 

 

 

Красноярск 2013

ЗАДАНИЕ 1. Наследование по завещанию: понятие и общая  характеристика.

 Завещание в современном законодательстве как форма распоряжения не просто является альтернативой наследованию по закону. Современное гражданское законодательство отводит приоритет наследованию по завещанию перед наследованием по закону. Свидетельством такого приоритета, как верно замечают исследователи, являются не только формально-юридическая конструкция ст. 1111 ГК РФ и разд. V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования, но и направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещаний1. Таким образом, современное гражданское законодательство вернулось к легальной формуле известной еще дореволюционному русскому праву: «на случай отсутствия завещания государство определяет порядок наследования по закону»2.

Новый Гражданский кодекс РФ впервые дал легальное определение  завещания; в соответствии с п.5 ст.1118 ГК РФ завещание является односторонней  сделкой, которая создает права  и обязанности после открытия наследства.

Данное понятие фактически не отличается от понятий, даваемых в  литературе, различны лишь признаки завещания, выделяемые учеными-юристами. Так, еще  до революции завещание определялось как «удовлетворяющее известным  законным условиям изъявление воли лица относительно судьбы его имущественных  отношений в случае его смерти»; «односторонний акт воли», «законное  объявление воли владельца о его  имуществе на случай его смерти».

В современной юридической  литературе завещание определяют как  облеченное в предписанную законом  форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической  судьбы его имущества после смерти этого лица. Завещание – сделка, направленная на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам.

Итак, завещание – распоряжение на будущее. При жизни лица, составившего и надлежащим образом оформившего завещание, оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками.

Еще в дореволюционном  русском праве все сделки на случай смерти (завещание, относящееся ко всему  имуществу завещателя, кодициллы, отказы, дарения на случай смерти и наследственные договоры) были либо исключены, либо объединены одну форму – завещание. Равным образом и действующее гражданского законодательство закрепляет, что завещание является единственным, исключительным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Поскольку завещание по своей сути (как безвозмездная сделка) наиболее близко к дарению, законодатель специально указал, что «договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен» (п. 3 ст. 572 ГК РФ).

Традиционно в качестве юридических  признаков (принципов) завещания выделяются:

- личный и индивидуальный  характер завещания;

- свобода завещания;

- односторонний характер  сделки.

Первый признак – личный и индивидуальный характер завещания.

Завещание, как уже отмечалось, представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно  связана с его личностью.

В виду личного характера  завещания, последнее не может быть совершено через посредника или  представителя, действующих по доверенности или на основании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п.3 ст.22 ГК РФ признается ничтожным.

Итак, любой гражданин  может распоряжаться только своим  имуществом. Мало того, люди в подавляющем  большинстве случаев не умирают  одновременно. Если представить ситуацию, что завещание составлено одновременно от двух и более лиц, то в случае смерти одного из них тайна завещания  была бы нарушена, т.к. стала бы известна последняя воля не только умершего, но и оставшихся в живых. В силу этих и ряда других причин в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина, а совершение завещания двумя и более гражданами не допускается. В противном случае testamentum non valet (завещание недействительно)1.

Второй признак – свобода завещания.

Свобода завещания – постоянно развивающий институт. Как отмечал еще известный русский ученый юрист И.А. Покровский «свобода посмертных распоряжений составляет вместе со свободой собственности и свободой договоров один из краеугольных камней современного гражданского строя. В длинном историческом процессе индивидуальная воля пробилась через сложную сеть всевозможных стеснений и заняла принципиально решающее положение».

Действующее гражданское  законодательство провозглашает принцип  свободы завещания, который заключается  в том, что гражданин вправе по своему усмотрению завещать любое имущество  любым лицам (количество таких лиц  не ограничено).

В соответствии с принципом  свободы завещания (ст.1119 ГК РФ) завещатель вправе также по собственному выбору:

- совершить завещание  в пользу одного лица или  нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг  наследников по закону;

- завещать любое имущество  (полностью или в части);

- определить судьбу имущества,  которое он может приобрести  в будущем;

- любым образом распределить  имущество между наследниками;

- любым образом определить  доли наследников в наследственном  имуществе;

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников  по закону, не указывая при  этом причин такого лишения;

- подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет, отстранен от наследования как недостойный;

- назначить исполнителя  своей воли, выраженной в завещании  (душеприказчика);

- возложить на одного  или нескольких наследников по  завещанию или по закону исполнение  за счет наследства обязанности  имущественного характера в пользу  одного или нескольких лиц  (завещательный отказ);

- возложить на наследника (наследников) по закону или  завещанию обязанность совершить  какое-либо действие имущественного  или неимущественного характера,  направленное на осуществление  общеполезной цели (возложение);

- в любое время отменить  либо изменить составленное им  завещание, не объясняя причины  своих действий;

- «простить» своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования;

- отменить или изменить  уже совершенное завещание и  т.п.

Между тем при всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему  имуществом на случай смерти, закон  устанавливает единственное ограничение  этой свободы – правило об обязательной доле в наследстве (cт.1149 ГК РФ).

Право на обязательную долю заключается в том, что определенному  кругу наследников, несмотря на содержание завещания, предоставляется право  на получение доли в наследстве.

В число обязательных наследников  входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе  усыновленные, его нетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы. Нетрудоспособными  считаются инвалиды I, II и III групп, а  также женщины, достигшие 55 лет, и  мужчины, достигшие 60 лет.

Иждивенцы входят в состав обязательных наследников, если они  являются нетрудоспособными на день смерти наследодателя и не менее  года до его смерти находились на его  иждивении. Для включения в состав обязательных наследников тех иждивенцев, которые не относятся ни к одной  из названных в законе очередей наследников, требуется также их совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти. Перечень обязательных наследников исчерпывающ. Так, не входят в состав обязательных наследников  внуки и правнуки умершего, которые  могут быть призваны к наследованию по праву представления (т.е. если их родители умерли до открытия наследства). Внуки и правнуки могут быть включены в состав обязательных наследников  только в качестве иждивенцев. Праву  на обязательную долю придан личный характер, т.е. это право неразрывно связано  с личностью обязательного наследника. Поэтому ни в каком случае оно  не может перейти к другим лицам: ни по праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа от наследства.

В части третьей ГК РФ продолжена тенденция к снижению размера обязательной доли, установившаяся в нашем законодательстве о наследовании (по ГК 1922 г. Размер обязательной доли составлял не менее 3/4 законной доли, а по ГК 1964 г. – не менее 2/3). Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания.

При подсчете размера обязательной доли принимается во внимание все  имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметы обычной  домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся во вкладах  и на других счетах, и др., а также  все наследники, которые призывались  бы к наследству при отсутствии завещания. При этом должно быть зачтено то имущество, которое получил обязательный наследник по любому основанию: в  порядке наследования из незавещанной части имущества, на основании завещательного отказа и др.

В целях максимального  соблюдения воли завещателя установлен специальный порядок удовлетворения права на обязательную долю. В первую очередь обязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, т.е. из той части имущества, которая  переходит к наследникам по закону. Не исключена ситуация, когда незавещанная часть имущества будет полностью  компенсировать обязательную долю. В  этом случае наследники по закону не получат  ничего, но воля завещателя будет исполнена. Только при недостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано, обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанного имущества.

Третий признак завещания  – односторонний характер сделки.

Завещание как действие по распоряжению имуществом, направленное на возникновение у названных  в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, является сделкой (ст. 153 ГК РФ).

Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в  соответствии с п.2 ст.154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому  действительность завещания не зависит  от согласия наследников с его  содержанием или возражения против него.

Закон особо подчеркивает, что в завещании могут содержаться  распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя лицами или более  не допускается (п.4 ст.1118 ГК РФ). Не признавая  совместные завещания (волю нескольких лиц, выраженную в одном акте), российский законодатель, на наш взгляд, ограничивает права завещателя. Как известно, совместные завещания допускаются в ряде стран (к примеру, в Великобритании, США и ФРГ (только для супругов). Кроме того, как замечают исследователи, в российской практике был отмечен случай, когда суд признал действительным завещание, составленное от имени двух лиц1. Представляется, что разрешение совместного завещания – это будущий шаг российского законодателя, который будет сделан еще не скоро, но является еще одной ступенькой к отведению воли завещателя (и даже совместной воли) приоритетного значения.

Завещание – это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, оно должно отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения.

Действующее законодательство предусматривает исключительно  квалифицированную письменную форму  завещания.

По общему правилу п.1 ст.1124 ГК РФ завещание обязательно должно быть совершено письменно и удостоверено нотариусом.

Обязательное удостоверение  завещания нотариусом – более чем оправданное легальное требование.

Как справедливо замечают эксперты, технические средства, к  которым вправе прибегнуть завещатель для записи своей воли, не ограничены. Завещание может быть исполнено  собственноручно, другим лицом, записано нотариусом со слов завещателя, напечатано на пишущей машинке, набрано на компьютере и т.п. Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, то до его подписания завещатель должен прочесть его в  присутствии нотариуса. Если же он не в состоянии этого сделать (плохое зрение, неграмотность и т.п.), нотариус сам зачитывает его завещателю, и  об этом делается соответствующая запись на завещании с указанием причин, по которым завещатель не мог лично  прочесть завещание. В определенных случаях закон под страхом  недействительности требует только собственноручного написания завещания (закрытое завещание, завещание в  чрезвычайных обстоятельствах).

На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.

Завещание должно быть собственноручно  подписано завещателем. И лишь в  исключительных случаях, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой  болезни или неграмотности не может сам подписать завещание, такое завещание по просьбе завещателя может быть подписано непременно в присутствии нотариуса другим лицом (рукоприкладчиком).

В самом завещании должны быть указаны причины, по которым  завещатель не смог сам подписать  завещание. Идет речь, естественно, не о преходящих причинах, а об устойчивых нарушениях здоровья или других обстоятельствах, лишающих завещателя возможности подписать  завещание собственноручно.

По действующему законодательству впервые процедура совершения завещания  допускает присутствие свидетелей (п. 4 ст. 1125 ГК РФ).

Не могут привлекаться в качестве свидетелей сам нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание, лица, в пользу которых составлено завещание (наследники по завещанию) или  сделан завещательный отказ (отказополучатель), а также супруг, дети и родители таких лиц; граждане, не обладающие полной дееспособностью; неграмотные; граждане, обладающие такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознать существо происходящего (глухие, немые, слепые и т.п.); лица, не владеющие языком, на котором составляется завещание (за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание) (п. 2 ст. 1124 ГК РФ).

Поскольку привлекаемые к  участию в совершении завещания  переводчики, рукоприкладчики хотя и не заменяют свидетелей, но по существу также являются ими, требования, предъявляемые  к личности свидетелей, распространяются и на них.

В самом завещании должны быть отражены сведения о всех лицах, присутствующих при его совершении: фамилия, имя, отчество, место жительства в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Несоблюдение правил о  форме завещания и его удостоверении  влечет недействительность.

Согласно ст. 57 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате  нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лично представленные ими нотариусу.

В соответствии с действующим  гражданским законодательством  приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям (п.1 ст.1127 ГК РФ):

1) завещания граждан, находящихся  на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных  учреждениях или проживающих  в домах для престарелых и  инвалидов, удостоверенные главными  врачами, их заместителями по  медицинской части или дежурными  врачами этих больниц, госпиталей  и других стационарных лечебных  учреждений, а также начальниками  госпиталей, директорами или главными  врачами домов для престарелых  и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся  во время плавания на судах,  плавающих под Государственным  флагом Российской Федерации,  удостоверенные капитанами этих  судов;

3) завещания граждан, находящихся  в разведочных, арктических или  других подобных экспедициях,  удостоверенные начальниками этих  экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских  частей, где нет нотариусов, также  завещания работающих в этих  частях гражданских лиц, членов  их семей и членов семей  военнослужащих, удостоверенные командирами  воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся  в местах лишения свободы, удостоверенные  начальниками мест лишения свободы.

Данный перечень является исчерпывающим. Заменить, например, главного врача или капитана судна не может  его помощник или лечащий врач. Такое завещание должно быть подписано  завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, а также подписывающего завещание. Несоблюдение формы завещания или  удостоверение не тем должностным  лицом может повлечь недействительность завещания.

Процедура совершения завещания, приравненного к нотариальному, имеет две особенности. Во-первых, завещатель должен подписывать завещание обязательно в присутствии должностного лица, его удостоверяющего. Во-вторых, для совершения такого завещания обязательно присутствие свидетеля, который также подписывает завещание. В-третьих, должностное лицо, удостоверившее завещание, должно направить его на хранение нотариусу по месту жительства завещателя, как только для этого появится возможность. Если место жительства завещателя известно, то завещание направляется на хранение непосредственно соответствующему нотариусу. Если же оно не известно, то завещание направляется нотариусу через органы юстиции.

В качестве исключение из общего правила о нотариальной форме  завещания, действующее гражданское  законодательство закрепляет, что составление  завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения при завещании в чрезвычайных обстоятельствах (ст.1129 ГК РФ). Возможность  совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах – новелла наследственного права.

К чрезвычайным обстоятельствам  в юридической литературе относят: неблагоприятные природные явления (наводнения, пожары, землетрясения  и др.), техногенные катастрофы, военные  действия, тяжелую болезнь и т.д.

Как следует из п.1 ст.1129 ГК РФ гражданин, который находится  в положении, явно угрожающем его  жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание путем удостоверение иными полномочными лицами может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.

В законе указано, что свидетели  должны расписаться на завещании, но логика требует, чтобы были обозначены фамилии свидетелей и хотя бы их инициалы, - тогда впоследствии их можно  идентифицировать, поскольку возможна ситуация, когда все свидетели  погибнут. То, что в письменном тексте должно обязательно быть написано слово  «завещание», в законе не предусматривается.

Нельзя не сказать несколько  слов о т.н. закрытом завещании. Расширение принципа свободы завещания, способствовало появлению новых форм завещания  в Российской Федерации – вводится понятие закрытого завещания.

Институт закрытого завещания, регулируемый ст.1126 ГК РФ, призван максимально  обеспечить тайну завещания путем исключения возможности ознакомления с содержанием завещания при жизни завещателя любым лицом, даже нотариусом. Суть закрытого завещания состоит в следующем. Завещатель собственноручно составляет и подписывает завещание, запечатывает его в конверт и в присутствии двух свидетелей передает его нотариусу. Свидетели ставят на конверте свои подписи, после чего нотариус помещает этот заклеенный конверт в другой конверт и делает на конверте надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и времени принятия закрытого завещания, сведения о свидетелях. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания тут же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания.

 

ЗАДАНИЕ 2. Расторжение брака: основание и способы.

Расторжением брака (разводом) называется прекращение в судебном или упрощенном порядке правоотношений между супругами (при жизни) на будущее  время. Основаниями для расторжения  брака являются:

1) взаимное согласие супругов  на развод;

2) непоправимый распад  семьи при расторжении брака  по требованию одного из супругов  в случае отсутствия согласия  второго супруга на развод;

3) заявление одного из  супругов, если другой супруг:

признан судом безвестно отсутствующим;

признан судом недееспособным;

осужден судом за преступление к лишению свободы на срок свыше  трех лет;

4) заявление опекуна супруга,  признанного судом недееспособным.

Каждое из оснований, с  которым закон связывает прекращение  брака, а, следовательно, и прекращение  правоотношений между супругами, имеет  свои специфические особенности.

Порядок расторжения брака  устанавливается ст. 18 СК. РФ. Расторжение  брака поставлено под контроль государства  и может осуществляться только соответствующими государственными органами: или органом  ЗАГСа или судом в случаях прямо предусмотренных СК РФ. Тот или иной порядок расторжения брака предусмотрен в СК РФ в зависимости от определенных обстоятельств и не может быть предопределен желанием сторон.

Органы ЗАГСа не выясняют причины расторжения брака, не требуют доказательств невозможности сохранения семьи, не принимают мер по примирению супругов, то есть бракоразводная процедура упрощена и не требует больших затрат, сил и времени супругов.

Судебный порядок (процедура) расторжения брака применяется  в случаях, предусмотренных ст.ст. 21-23 СК РФ: при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГСа[3]. Однако следует иметь ввиду, что суд откажет в принятии искового заявления о расторжении брака, если имеются основания решить вопрос о расторжении брака в органах ЗАГСа. Судебный порядок расторжения брака подчиняется требованием гражданского процессуального законодательства об исковом производстве, где достаточно подробно определены права и обязанности сторон, участвующих в деле. Он призван обеспечить не только государственно-правовое регулирование отношений, связанных с прекращением брака, но и защитить, в случае необходимости, интересы каждого из супругов и их несовершеннолетних детей.

Дела о расторжении  брака рассматриваются, по общему правилу, в открытом судебном заседании, но по просьбе супругов, когда затрагиваются  интимные стороны их жизни, могут  рассматриваться в закрытом заседании.

Одновременно с расторжением брака суд может разрешить  возникшие между супругами споры:

1) при ком из них  будут проживать дети после  развода;

2) о взыскании средств  на содержание детей; 

3) о взыскании средств  на содержание нетрудоспособного  супруга; 

4) о разделе имущества,  являющегося общей совместной 

собственностью.

Регистрация расторжения  брака производится независимо от времени, истекшего после вынесения судом  решения о расторжении брака.

Рассмотрение дел о  расторжении брака производится судом в порядке искового производства, установленного ГПК РФ.

Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации  в порядке, установленном для  государственной регистрации актов  гражданского состояния.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении  брака направить выписку из этого  решения суда в орган записи актов  гражданского состояния по месту  государственной регистрации заключения брака.

Государственная регистрация  расторжения брака на основании  решения суда производится в органах  записи актов гражданского состояния  по месту государственной регистрации  заключения брака на основании выписки  из решения суда либо по месту жительства бывших супругов (любого из них) на основании  выписки из решения суда и заявления  бывших супругов или заявления опекуна  недееспособного супруга. Заявление  о государственной регистрации  расторжения брака может быть сделано устно или в письменной форме.

Одновременно с заявлением о государственной регистрации  расторжения брака должно быть представлено решение суда о расторжении брака  и предъявлены документы, удостоверяющие личности бывших супругов (одного из супругов). Бывшие супруги (каждый из супругов) или  опекун недееспособного супруга  могут в письменной форме уполномочить других лиц сделать заявление  о государственной регистрации  расторжения брака.

В запись акта о расторжении  брака вносятся следующие сведения:

фамилия (до и после расторжения  брака), имя, отчество, дата и место 

рождения, гражданство, национальность (вносится по желанию заявителя), место  жительства каждого из лиц, расторгнувших  брак;