Наследование по завещанию. 10

Содержание.

Введение…………………………………………………………………………...3

  1.Общие   положения о наследовании  ………………………………………...4

  2.Наследование  по  завещанию   ……………….…………………………….10

     2.1.Понятие, содержание завещания………………………………………..10

     2.2.Форма  завещания………………………………………………………...15

     2.3.Изменение, отмена  и  недействительность  завещания……………….18

  3.Приобретение  наследства  …………………………………………………23

Заключение………………………………………………………………………36

Список  литературы………………………..…………………………………......39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
Представленная работа посвящена рассмотрению одного из институтов наследственного права - наследование по завещанию.  
Актуальность выбранной темы определяется тем, что в условиях становления рыночных отношении, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество особую актуальность приобретает возможность распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению. Гарантии этого права закреплены статьей 35 Конституции Российской Федерации, в п. 4 которой указано: "Право наследования гарантируется".  
До недавнего времени правовое регулирование наследственных правоотношений осуществлялось, прежде всего, на основе Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., многие положения которого давно устарели и не отражали современных тенденций развития имущественного оборота. 
С 1 марта 2002 г. вступила в действие третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой содержит нормы, регулирующие наследственные правоотношения. Несмотря на то, что основополагающие принципы наследственного права в целом сохранены, ГК РФ привнесено немало новых положений, основные из которых, касающиеся института завещания в наследственном праве будут рассмотрены автором в соответствующих главах работы. Раздел V Кодекса направлен в первую очередь на развитие положения ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, устанавливающей, что право наследования гарантируется. Прежняя кодификация наследственного права была принята в период, когда экономическая, политическая и социальная структура общества, основы построения гражданского оборота принципиально отличались от тех, которые сложились в стране после экономических преобразований конца восьмидесятых - начала девяностых годов прошлого века. 
В основу написания данной контрольной работы положены нормы третьей части гражданского кодекса РФ, вступившей в силу с 1 марта 2002 года, комментарии к действующему наследственному законодательству, специальная и научная литература. В работе проведено сравнение норм действующего и прежнего законодательства по наследственному праву, приведен обобщающий анализ нововведений нового наследственного законодательства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Общие  положения   о  наследовании

Эта глава  содержит восемь статей,  имеющих  общее  значение  для  всех

последующих глав.  В  них  содержится  само  понятие  наследования,  указаны основания  наследования,  состав  наследственного  имущества   (наследства), определены  понятия  открытия   наследства,   времени   и   места   открытия наследства, перечислены лица, которые могут быть наследниками, а  также  те, кто  не  имеет  права  наследовать.  Остановимся  на  наиболее  существенных изменениях, происшедших в российском наследственном праве.

      Наследование — это переход   имущества  умершего  гражданина  к  другим лицам  (ст.  1110).Наследованию  придается  исключительный  и  универсальный характер. Исключительность наследования состоит в том, что это  единственное основание  (единственная  возможность)  такого  перехода.   Не   допускается заключение любой сделки по отчуждению имущества на случай смерти.  Поскольку наиболее близким наследованию по содержанию является дарение  (безвозмездная передача),   в   ст.   572   ГК   РФ   специально   установлено:   "договор, предусматривающий  передачу   дара   одаряемому   после   смерти   дарителя, ничтожен".

      В законодательстве   впервые  дано  законодательное  определение понятия наследства. Согласно ч. 1 ст. 1112 ГК РФ наследство  (наследственное имущество) — это принадлежащие наследодателю на день его смерти вещи, в  том числе  деньги,  ценные  бумаги,  имущественные  права   и   обязанности.   В современных условиях в  собственности  граждан  может  находиться  имущество практически  не  ограниченное  ни  по  составу,  ни  по  количеству,  ни  по стоимости.  В  результате  приватизации  государственного  и  муниципального жилья,  признания  за  гражданами,   полностью   выплатившими   пай,   права собственности на кооперативные квартиры, дачи, гаражи  и  другое  имущество, перехода к  гражданам  права  собственности  или  наделение  граждан  правом пожизненного наследуемого  владения  земельными  участками  в  собственности граждан оказалось весьма ценное имущество. Граждане, становясь  учредителями (участниками)    хозяйственных    обществ    и     товариществ,      членами производственных и потребительских кооперативов, приобретают право на паи и вклады в имуществе соответствующих юридических лиц.  В их  собственности могут находиться  предприятия,  акции и другие  ценные  бумаги.  Гражданам принадлежит право на деньги, внесенные во вклады в банки и другие  кредитные учреждения.

      В законодательстве  конкретизирован   состав   наследственного имущества: указаны права и  обязанности,  которые  не  могут  переходить  по наследству. Речь идет о личных  имущественных  правах  (праве  на  алименты, праве на возмещение вреда, причиненного жизни  или  здоровью  гражданина,  и др.), а также о правах и обязанностях, наследование которых  не  допускается Гражданским кодексом или иными законами (ст. 1112).  Примером  такого  иного регулирования могут служить ст. 581 (правопреемство при  обещании  дарения), ст.   589   (получатель   постоянной   ренты),   ст.   1185    (наследование государственных наград, почетных и памятных знаков).

      Не входят в состав наследства  личные неимущественные  права   и  другие

нематериальные блага (в том числе,  например,  право на  защиту  чести и

достоинства, право на членство  в хозяйственных обществах, товариществах, производственных кооперативах).

      В законодательстве  расширился  и изменился круг  субъектов, которые могут  призываться  к  наследованию.  По-нынешнему  ГК  наследниками могут выступать граждане, юридические лица (существующие  на  день  открытия наследства),   Российская   Федерация,   субъекты   Российской    Федерации, муниципальные   образования,   иностранные   государства   и   международные организации (ст. 1116). При этом наследниками по закону  могут  быть  только граждане и Российская Федерация.

      Среди других  субъектов  право   наследовать  по  закону  предоставлено

только  Российской Федерации. Именно к ней по  праву  наследования  переходит выморочное имущество (ст. 1151).

      Состав  наследников,  которые   могут  призываться  к   наследованию  по

завещанию, не ограничен. Помимо граждан, наследовать  на основании  завещания могут  любые  юридические  лица,  в том   числе   иностранные,   Российская Федерация,  субъекты  Российской   Федерации,   муниципальные   образования, иностранные государства и международные организации (ст. 1116).

       Особого  внимания  заслуживает   ст.  1117  "Недостойные  наследники".

Заметим, что в  прежнем  Гражданском  кодексе  название  ее  звучало  иначе:

"Граждане, не имеющие  права  наследовать"  (ст.  531  ГК  РСФСР).  В  целом основания, по которым наследник утрачивает право на  наследство,  сохранены. Однако нормы нового Гражданского кодекса существенно уточнены.

           Согласно ст. 1117 ГК РФ "граждане,  которым  наследодатель  после

утраты  ими права наследования  завещал  имущество,  вправе  наследовать  это имущество".

      Определен также круг лиц, которые отстраняются от наследования  только по закону. Это родители после смерти детей, в отношении которых  они  лишены родительских  прав  и  не  восстановлены  в  этих  правах  ко   дню   смерти наследодателя. Для признания  их  недостойными  достаточно  решения  суда  о лишении родительских прав. Могут быть признаны недостойными и лица,  которые злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона  обязанностей по содержанию наследодателя. Отстранение наследника по  этой  причине  может последовать лишь по решению суда, вынесенному после открытия  наследства  по требованию заинтересованных лиц.

      Следует подчеркнуть, что, если  выросшие дети, всепрощающие родители  и другие лица все же составят в пользу таких наследников  завещание,  их  воля должна быть выполнена.  Названные  лица  в  этом  случае  от  наследства  по завещанию не отстраняются.

        Возникновение  наследственных  правоотношений  связано  с   открытием наследства (то есть со смертью гражданина): со временем  открытия  и  местом его открытия (ст. 1113, 1114, 1115 ГК РФ).

      Наследство открывается со смертью  наследодателя. Со временем  открытия наследства закон связывает определение:

      1)круга наследников, призываемых  к наследству;

      2) состава наследственного имущества;

      3)начала исчисления сроков на  принятие наследства или отказа  от  него

наследниками;

      4)начала исчисления сроков на  предъявление претензий кредиторами;

      5)момента возникновения права  наследников на наследственное  имущество;

      6)срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

      7)законодательства, которым следует  руководствоваться (к  наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент  открытия  наследства, если иное не предусмотрено законом).

    Время  открытия  наследства  определяется  днем  смерти наследодателя.  При   объявлении   судом   общей   юрисдикции   безвестно отсутствующего лица умершим, временем  открытия  наследства  в  этом  случае считается день  вступления  в  законную  силу  решения  суда  об  объявлении безвестно   отсутствующего   наследодателя   умершим.   Если   факт   смерти

наследодателя достоверно  установлен  судом,  то  днем  открытия  наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении  суда.

В  случае  объявления  умершим  гражданина,   пропавшего   без   вести   при

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих  основание  предполагать  его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать  днем  смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

      Не открывается наследство после  лиц, пропавших без  вести   в  связи  с

военными  действиями,  и  после  безвестно  отсутствующих,  даже  если  факт безвестного отсутствия  документально  подтвержден  извещением  Министерства обороны или решением суда.

      В случае  спора  между   наследниками  либо  при  их  желании  оформить

наследство  на причитающуюся  каждому  из  умерших  супругов  долю  в  общем, имуществе, нажитом ими во  время  брака,  нотариус  рекомендует  наследникам обратиться в суд. Факт   и   день   смерти    наследодателя    подтверждается свидетельством органов  ЗАГСа о смерти наследодателя,  извещением  или  иным документом о его гибели, выданным органом  Министерства  обороны  (в  случае гибели наследодателя  в  связи  с  военными  действиями).  Решения  суда  об объявлении гражданина  умершим, об  установлении  факта  регистрации  смерти лица в определенное время и  при   определенных   обстоятельствах  не  могут быть  приняты  нотариусом  в  подтверждение   факта  смерти.  Эти документы являются основанием для регистрации смерти  гражданина  в  органах  ЗАГСа  и получения   свидетельства   о   смерти,   в   последствии    представляемому

наследниками  нотариусу.  В  случае  невозможности  предъявления  наследником свидетельства   о  смерти  нотариус  вправе  самостоятельно  потребовать  из органов ЗАГСа копию актовой записи о смерти наследодателя.

      Не менее важное значение имеет   место  открытия  наследства,  так  как

именно  по  месту  открытия  наследства  подается  заявление   о   принятии

наследства  или об отказе от него нотариусу  или уполномоченному  должностному лицу  (ст.  1153,  1159  соответственно);   принимаются   меры   по   охране наследственного имущества и управлению им (ст. 1171), а  также  определяется право,   какой   страны   должно   применяться,   если   наследодатель   или принадлежавшее ему имущество находились за пределами России.

     Сохранив общий принцип, законодательство  конкретизировало  и уточнило это положение.

      Место открытия наследства связывается с местом нахождения имущества не только тогда, когда место жительства наследодателя неизвестно, но  и  тогда, когда  собственник  имущества,  которое  находится  на  территории   России, проживает за ее пределами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   2. Наследование  по  завещанию

  2.1.Понятие,  содержание завещания

  Завещание–  это  личное  распоряжение  гражданина  принадлежащим   ему

имуществом  на случай смерти.  Назначение  завещания  состоит  в  том,  чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества  или  его  части определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам  и иным организациям. В этом заключается отличие наследования по  завещанию  от наследования по  закону:  назначение  наследников  и  порядок  распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

      ГК РФ обозначил роль завещания  при  наследовании  имущества.

Если  ранее преимущественное значение имело  наследование по закону  (нормы  о завещании носили вспомогательный  характер),  то  теперь  ключевое  значение приобретает выражение воли наследодателя  в  завещании,  а  наследованию  по закону отведена восполнительная функция. Об этом свидетельствует  тот  факт, что глава 62 "Наследование по завещанию" нынешнего  ГК  предшествует  главе, посвященной наследованию по закону.  Хотя  более  правильным  представляется

прежний подход, в соответствии, с которым  нормы  о  наследовании  по  закону опережали нормы о наследовании по завещанию. Во-первых, это логично  потому, что написание завещания - не обязанность, а право наследодателя, которым  он может и  не  воспользоваться  1.  Во-вторых,  применение  норм  главы  62  о наследовании по завещанию невозможно без обращения к положениям  последующей главы. Так, именно в главе 63 "Наследование по закону"  содержатся  нормы  о неоднократно упоминавшихся в главе 62 наследниках  по  закону;  правилах  об

обязательной  доле в наследстве; о правах супруга  при наследовании и др.

      В ГК РФ специально подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти   можно   только   путем   совершения   завещания   (ст.   1118).   В соответствующей норме определена также правовая природа завещания:  указано, что завещание является односторонней  сделкой,  но  такой,  которая  создает права и обязанности только после открытия наследства, то есть  после  смерти завещателя. Определение завещания как односторонней сделки  также  означает, что  нормы,  устанавливающие  общие  условия  действительности  и  основания признания сделок недействительными (ст. 166-181 ГК РФ),  распространяются  и на завещания в той мере, в какой они  могут  быть  применены  к  этому  виду сделок.

      Подчеркнут личный характер завещания.  Так, важно уточнение о том,  что "совершение завещания через представителя не допускается" (п. 3 ст. 1118  ГК РФ), а также установление  запрета  совершения  завещания  двумя  или  более гражданами (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В новом ГК  РФ   также  четко  определено, что совершить завещание может только полностью дееспособный гражданин.

      Важнейшее значение для реализации  прав наследодателя  по  распоряжению своим  имуществом  на  случай  смерти  имеет  принцип   свободы   завещания, выраженный в законодательстве, причем пределы этой свободы расширены.

      Руководствуясь принципом свободы завещания, граждане вправе:

      1) завещать  свое  имущество   любым  лицам:  гражданам,  в   том  числе

иностранцам   и   лицам   без   гражданства,    юридическим    лицам,    как

государственным, так и основанным на  частной  форме  собственности,  в  том числе  религиозным  организациям,  фондам  и  др.,   Российской   Федерации, субъектам  РФ  и  муниципальным  образованиям,   иностранным   государствам, международным организациям (ст. 1116);

      2) указать в завещании не только одного или нескольких наследников, но

и подназначить наследника. В Кодексе право  подназначения наследников расширено.

3) завещать  любое имущество. В ГК РФ  специально подчеркнуто, что

имеется в виду не только имущество, которое  принадлежит завещателю на  праве собственности в момент совершения завещания, но и то, которое он  приобретет в будущем. Состав наследственного имущества определяется на момент  открытия наследства (ст. 1120);

      4) распорядиться всем своим имуществом, какой-либо его частью,  указав

конкретно, о каких вещах либо правах идет речь. Он может составить одно  или несколько завещаний (ст.1200).

      Если имущество завещано  нескольким  лицам  без  указания  долей   либо

конкретных  вещей, которые предназначаются  каждому, считается, что  имущество завещано в равных долях (ст. 1122).

      Кодекс специально регулирует  довольно распространенные  случаи,  когда по завещанию конкретным наследникам предназначаются  части  неделимой  вещи, то есть такой, которая не может быть разделена в натуре  (например,  смежные комнаты в квартире). Предусмотрено, что такая вещь  считается  завещанной  в долях, которые определяются соразмерно стоимости каждой части. Но важно  то, что воля завещателя и в этом случае не безразлична:  в  соответствии  с  ней определяется  порядок  пользования  такой  вещью.  По  желанию   наследников порядок пользования указывается в свидетельстве о  праве  на  наследство,  а если речь идет о недвижимом имуществе  (например, о  квартире),  то  порядок пользования регистрируется  вместе  с  регистрацией  права  собственности1.И лишь в случае спора размер  долей  и  порядок  пользования  неделимой  вещью определяется судом (ст. 1122).

       5) лишить права наследования одного, нескольких или всех  наследников

по закону, не указывая причин такого лишения. При этом нужно иметь  в  виду, что наследник фактически может быть лишен  наследства,  если  он  просто  не упомянут в завещании. Но в этом случае он  не  наследует  по  завещанию,  но может наследовать по закону часть имущества, которое не завещано. Он  вправе наследовать и тогда, когда наследники по  завещанию  не  примут  наследство, умрут до открытия наследства, то  есть  во  всех  случаях,  когда  откроется возможность призвания к наследованию на основании закона. Если же  наследник лишен наследства путем прямого указания об этом в завещании, он  ни  в  коем случае не может быть призван к наследованию по закону.

      Круг обязательных наследников  по новому законодательству не  изменился.

Их перечень установлен законом и носит исчерпывающий характер,  то  есть  ни при каких условиях и ни в каких случаях он  не  может  быть  изменен  и  тем более расширен (п. 1 ст. 1140).

       Среди норм, регулирующих наследственные  отношения, впервые  появилась специальная норма о тайне завещания (ст.  1123).  Согласно  этой  норме  все лица, имеющие законный доступ к содержанию завещания (нотариус,  переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание  вместо завещателя),  не  вправе  до  открытия   наследства   разглашать   сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

      Таким образом, норма ГК РФ, во-первых,  расширила  круг  лиц,  которые

обязаны соблюдать тайну завещания (речь идет не только о нотариусе, но  и любом  должностном   лице,   которому   предоставлено   право   удостоверять завещание, а также о лицах, которые присутствуют при совершении  завещания);

во-вторых, установлен период,  на  протяжении  которого  должна  соблюдаться тайна  завещания:  до  открытия  наследства,  то   есть   в   период   жизни наследодателя, и, наконец, в-третьих, тайна завещания должна  соблюдаться  в отношении как факта совершения завещания, так и его содержания, изменения  и отмены.

Толкование  завещания  должно  быть  подчинено  одной   цели:   уяснение   и осуществление воли  завещателя.  Однако  при  этом  должно  быть  обеспечено наиболее полное осуществление предпоследней воли завещателя.

     

ГК РФ допускает возможность по судебному  решению снизить  размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

      Но это может произойти лишь  в следующих случаях:

      1) только если речь идет об  определенном  имуществе:  предназначенном

для проживания (жилой дом, квартира, дача и т. п.) либо для использования  в профессиональной деятельности (орудия  труда,  творческая  мастерская  и  т. п.);

      2) если наследник по завещанию   при  жизни  наследодателя   пользовался

этим  имуществом для проживания либо в  качестве основного  источника  средств на существование;

      3) если обязательный наследник этим имуществом не пользовался.

      Кроме того, суд должен установить, повлечет ли выделение  обязательной

доли  невозможность передать наследнику по завещанию названное  имущество,  а также  учесть  имущественное  положение  обязательного  наследника   (п.   4 ст.1140).  Ни  в  каких  других  случаях  наследник  не  может  быть   лишен обязательной доли полностью или частично. В частности, завещатель  не  может лишить наследника права на обязательную долю (ст. 1119).Однако  обязательный наследник, как и другие наследники по закону,  может  быть  лишен  права  на обязательную долю в наследстве по основаниям, предусмотренным ст.  1117,  то есть как недостойный наследник.

                                          2.2 Форма  завещания.

 Для  того чтобы после смерти завещателя  с большей степенью  вероятности

можно было  оценить  действительную  волю  завещателя,  порядок  составления завещания  в  новом  Кодексе  строго  и  подробно  регламентирован.   Помимо воспроизведения действовавших ранее правил, определявших порядок совершения завещаний (о письменной форме завещания, личной подписи, а в особых  случаях использовании  подписи  рукоприкладчика),  ГК  РФ  впервые  ввел  положения, конкретизирующие способы написания завещания. Так,  в соответствии  со  ст. 1125  ГК  при написании или записи  завещания могут быть   использованы технические  средства  (ЭВМ,  пишущая  машинка  и  др.),  хотя  это   и   не освобождает наследодателя  от  обязанности  собственноручно  поставить  свою подпись. Кроме того, при составлении и нотариальном удостоверении  завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель (п. 4 ст. 1125 ГК  РФ).

Однако  не любое лицо может выступать  в роли свидетеля. Так,  не  могут  быть свидетелями: нотариус или другое  удостоверяющее  завещание  лицо;  лицо,  в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ,  супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью  в полном объеме; неграмотные;  граждане  с  такими  физическими  недостатками, которые  явно  не  позволяют  им   в   полной   мере   осознавать   существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком,  на  котором

составлено  завещание, за исключением  случая,  когда  составляется  закрытое завещание (п. 2 ст. 1124 ГК).

      В  случае  если  в  силу  закона  привлечение  свидетелей  обязательно

(имеется  в виду совершение закрытых  завещаний  и  завещаний   в  чрезвычайных обстоятельствах), отсутствие свидетеля влечет  недействительность  завещания (его ничтожность), а несоответствие  свидетелей  предъявляемым требованиям может стать основанием к признанию завещания  недействительным   (п.  3  ст. 1124).

      В ГК РФ наряду с уже   ранее  существовавшими  формами   завещаний гражданам предоставлено право совершать завещания и в других формах.

      Основное требование к форме завещания — его  удостоверение нотариусом,   а   также   другими   должностными   лицами,   которым   закон предоставляет право удостоверять завещания.  Это  должностные  лица  органов исполнительной власти и должностные лица консульских  учреждений  Российской Федерации  (п.  7  ст.  1125),  должностные  лица  определенных  учреждений, которые вправе удостоверять завещание  граждан  при  определенных  условиях.