Наследование в римском праве
Оглавление:
Введение ………………………………………………………
1. Наследование по закону. Пути развития ….……………………….… 5
2. Принятие наследства …………………………………………………..11
Открытие наследства……………………………
Принятие наследства……………………………
Заключение……………………………………………………
Список литературы ……………………………………………..………...15
ВВЕДЕНИЕ
Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее принцип свободы завещательных распоряжений. По мере того, как когнатическое родство вытесняло родство агнатическое, первое становилось и основой для наследования по закону. Вместе с тем римское право нашло способы сочетания свободы завещаний с интересами наследников по закону: за некоторыми из последних были признаны определенные права в имуществе наследодателя, которых нельзя было ни отменить, ни уменьшить завещанием. Это было так называемое наследование определенных разрядов наследников по закону. Весь этот ход развития был связан и с постепенным освобождением завещания от первоначального формализма. Пережитки формализма сохранились в постановлениях о наследовании по завещанию даже по окончательно сложившейся системе наследственного права, закрепленной законодательством Юстиниана. Однако, некоторые следы древнейшего права проявились и в окончательно сложившемся порядке наследования по закону.
Наследственное право регулирует судьбу правоотношений субъекта после его смерти. Центральным понятием этой отрасли права является преемство (successio) правовой ситуации другого лица — de cuius (от выражения «is de cuius hereditate agitur» — «тот, чье наследство является предметом судебного разбирательства») — в результате его смерти (mortis causa). Различаются универсальное преемство (successio per inversitatem, in iuniversum ius), когда на стороне нового лица воспроизводится юридическая ситуация предшественника как таковая, и сингулярное (succession singularis, in singulas res), когда субъект преемства воспринимает лишь отдельные права прежде принадлежавшие другому лицу
Субъектами наследственного права были:
- наследодатель (только лицо «своего права», не могли быть наследодателями женщины и мужчины подвластные, рабы);
- наследники (круг наследников шире: женщины, подвластные, рабы).
Наряду основными понятиями системы наследования как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя. Наследование по закону, herebitas legitima, было первым по времени основанием наследования в Риме, как и везде. В силу этого основания имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество.
Наследственные правоотношения возникают только в случае смерти гражданина, наследования имущества при жизни собственника не бывает. Права и обязанности по имуществу не исчезают в связи со смертью лица, а по волеизъявлению или по закону переходят к другим лицам.
При отсутствии завещания имущество умершего переходило к наследникам по закону. Термин “наследование по закону” следует воспринимать не в буквальном, а в понятийном смысле. Наследование по закону происходило всякий раз, когда из-за отсутствия завещания оно всецело определялось порядком, закрепленным в нормах действующего права.
Для римлян наследство не есть простая масса вещей или вообще что-либо материальное. В их представлении — это идеальная совокупность прав и обязанностей — iuris nomen. Таким образом, наследство существует, если в нем нет вещей или даже долги превышают требования и права.
Таким образом, римское право установило преемство прав от одних к другим. Наследство означало преемство обладания имуществом и право наследования. Субъектами наследственного права являются наследодатель и наследники. Наследство в римском праве было двух видов: по завещанию и по закону. В случае столкновения этих двух видов наследства выигрывало завещание по наследству.
Наследование (в тесном смысле) есть преемство универсальное. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или, при наличии нескольких наследников, — определенную долю имущества), как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, например, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т. п. Наряду с этим, римское право знает и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т. е. предоставление лицу отдельных прав; это— так называемые легаты, или отказы, о которых будет сказано ниже. Наследование возможно было или по завещанию или по закону (если завещания данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник по завещанию не принял наследства). Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания этих двух оснований наследования (завещания и закона) в одном и том же случае, т. е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства— к наследникам но закону (в этом смысл афоризма: “nemо pro parte lestatus pro parte in-testatus decedere potest, т. е. не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части по закону). В процессе наследования необходимо различать открытие наследства и вступление в наследство. Наследство открывается в момент смерти наследодателя (наследовать вообще можно только после умершего физического лица). С открытием наследства определенные лица получают право приобрести наследство, но они еще не становятся в этот момент собственниками вещей, оставшихся после наследодателя, должниками по его обязательствам и т. д. , словом, в момент открытия наследства наследственное имущество еще не переходит к наследникам. Это происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство. Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье непосредственные подвластные домовладыки (т. е. дети, а также внуки от ранее умерших детей) считались «необходимыми» наследниками и приобретали наследственное имущество, независимо от акта принятия наследства.
«Необходимым» наследником был также раб завещателя, который отпускался по завещанию на свободу и назначался наследником.
1. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ. ПУТИ РАЗВИТИЯ
Наследование по закону наступает в тех
случаях, когда после умершего лица не
осталось завещания, признаваемого действительным,
или когда наследник по завещанию по той
или иной причине не вступил в наследство.
Наследование по закону в Риме исторически
предшествовало наследование по завещанию.
В древнейший период преобладал переход
имущества законным наследникам помимо
воли умершего. К законным наследникам
принадлежали агнаты - лица, находившиеся
под семейной властью домовладыки. Как
отмечалось, при отсутствии завещания
имущество умершего переходило к наследникам
по закону, обозначенным в постановлениях
XII таблиц. Система наследования старого
цивильного права определялась положением
этих законов.
Исторически
наследование по закону возникло раньше
наследства по завещанию. Первоначально
имущество в случае смерти главы семьи
переходило к его родственникам в силу
сложившегося обычая. Преемство по закону
наступало в случае отсутствия или недействительности
завещания.
На протяжении
всей истории Рима система наследования
без завещания менялась несколько раз.
В наследовании по закону основными являются
правила, устанавливавшие круг законных
наследников и размер наследственной
доли каждого из них. Наследование по закону
было предопределено исключительно римским
пониманием семьи. В интересах законного
перехода наследства выделялись два типа
родства: агнатическое и когнатическое.
В Законах XII Таблиц было установлено
три класса наследников (Таб. V.4).
Согласно законам XII таблиц, если умерший
не имел подвластных и не оставил наследственного
распоряжения - его имущество переходило
ближайшему агнату. Общим признаком, определяющим
право на наследство на всех этапах, был
вид родства наследника с наследодателем.
В связи с этим цивильное право различало три группы
(класса) наследников:
- свои (heredes sui) - законные наследники,
которые находились к моменту смерти наследодателя
в его власти и после его смерти становились
sui iuris (жена в браке кум ману, дети, усыновленные,
внуки умерших сыновей). Внуки делят между
собой ту часть наследства, которую получил
бы их отец, если бы был жив (наследование
по праву представления). Таким образом,
наследство делится поколенно. Наследование
по праву представления заключается в
том, что к наследованию призывались лица,
являвшиеся наследниками лица, умершего
раньше своего наследодателя. Они наследуют
ту долю, которую получил бы он, если бы
был жив;
- ближайшие агнаты (agnatus proximus) (брат, сестра); Второй класс наследников призывался к наследованию при отсутствии своих наследников (sui heredes). Призывался ближайший агнат. Если же было несколько агнатов одинаковой степени родства, наследство между ними делилось поровну (поголовное наследование). Дальнейшая степень родства устранялась ближайшей. Если не было наследников второй степени агнатского бокового родства (братья, сестры, мать, если она состояла с отцом покойного в браке cum manu), то призывалась третья и т.д. Таким образом, не допускалось наследование родственниками разных степеней. Если ближайший агнат не принял наследство, то оно не переходило следующему по родству агнату. Наследство в этом случае считалось выморочным, а в древнейшее время - бесхозяйным.
- члены одного с наследодателем рода (gentiles) т.е. когнаты. Члены рода наследовали только при отсутствии наследников первого и второго классов. К концу республики этот класс исчез. Между призванными наследниками имущество делилось поровну.
Именно претор давал bonorum possessio соблюдая следующую очередность. На первом месте он поставил детей (liberi); эта категория отличалась от древних sui heredes тем, что в состав liberi входят также эманципированные дети (претор применил тут нередко применявшийся им прием фикции, допустив предположение, что эманципация не повлекла за собой capitis deminutio minima. Претор учитывал при этом, что эманципированные дети со времени эманципации работали так сказать на себя: в их пользу шли и всякие приобретения по сделкам. Напротив, дети, оставшиеся под властью домовладыки, приобретали все для него, так что известная доля наследства представляла собой результат их деятельности. Поэтому претор, давая bonorum possessio одинаково всем детям— как подвластным, так и эманципированным —установил требование, чтобы эманципированные дети при разделе наследства присоединяли к нему и то имущество, которое они приобрели после эманципации (так называемое collatio bonorum).
Вторую (по очереди) группу наследников составляют в преторском эдикте legitimi, т. е. лица, которые имели право наследования по законам XII таблиц, другими словами, агнатские родственники. В третью очередь преторский эдикт призывает cognati, кровных родственников (до 6-й степени включительно), в порядке близости по степени. Наконец, на четвертом месте претор дает наследство по закону пережившему супругу, vir aut uxor (муж или жена).
Помимо включения в круг законных
наследников кровных
В дальнейшем на смену патриархальной семье и общей семейной собственности пришла индивидуальная частная собственность, защищаемая преторским правом.
Преторская система (bonorum possessio intestati) была закреплена преторским эдиктом Адриана, смешав агнатов и когнатов, который устанавливал четыре класса наследников:
1. unde liberi - все цивильные sui умершего, эмансипированные дети и отданные в усыновление.
2. unde legitimi - законные наследники: sui (но
без эмансипированных) и агнаты;
Наследники второго класса призывались
в том случае, если не было unde liberi или если
никто из них не попросил себе преторское
наследство (bonorum possessio) в установленный
срок. Ближайший по степени родства агнат
наследовал в том случае, если не было
sui.
3. unde cognati - кровные родственники до шестой степени включительно, некоторые седьмой степени родства; дети наследовали за мать и наоборот.
Реформы императорского законодательства были направлены на усиление наследственных прав когнатов. При Адриане был издан Тертуллианов сенатус-консульт, по которому женщине, имеющей jus liberоrum, было предоставлено цивильное наследственное право после ее детей. Мать стала призываться в классе unde legitimi. При Марке Аврелии и Коммоде Орфициев сенатус-консульт 178 г. н.э. предоставил такое же наследственное право в классе законных (legitimi) детям после матери с преимуществом перед всеми ее когнатами. Права детей на наследование после родственников по материнской линии расширяются законами Валентиниана, Феодосия и Аркадия. Юстиниан издает ряд указов, расширяя наследственные права женщин.
4. vir et uxor - переживший супруг (жена или муж).
Наследники последующей
очереди призывались к наследованию только
в случае отсутствия лиц предыдущей. В
конечном итоге система наследования
без завещания приобрела сложный и запутанный
вид.
Юстиниан новеллами 118 (543 г) и 127 (548 г) создал новый порядок наследования. Юстиниановская система наследования включала в себя пять класса наследников:
1. десценденты, т.е. все нисходящие наследники
умершего, при этом усыновленные дети
наследовали наравне с родными детьми
наследодателя; при одинаковой степени
делили поровну с капитализацией (приращением)
долей (per capita); внуки, правнуки на основе
репрезентации (per stirpes): т.е. то, что получило
быть лицо, пройдя последовательно через
все разряды от умершего;
2. ближайшие по степени
родства асценденты, т.е. восходящие родственники
умершего (отец, мать, дед, бабка и т.д.),
и полнородные братья и сестры, дети умерших
полнородных братьев и сестер по праву
представления. Если наследовали только
асценденты, то наследство делилось по
линиям: одна половина - асцендентам с
отцовской стороны, другая - асцендентам
с материнской стороны;
3. неполнородные братья и сестры и их дети
по праву представления;
4. все остальные боковые
кровные родственники умершего независимо
от степени родства; одна степень родства
- все получают в равных долях и по принципу
репрезентации;
5. входит переживший супруг, он призывался к наследованию в последнюю очередь, т.е. если не вступил в наследство ни один из наследников первых четырех очередей. Однако переживший супруг, не имевший собственного имущества и приданого, имел право на необходимое наследование. Размер этого необходимого наследования составлял 1/4 наследства, но не более ста фунтов золотом. Наследуя вместе со своими детьми от брака с умершим, вдовствующий супруг получал причитающуюся ему долю в узуфрукте.
Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону, оно становится выморочным. Необходимое наследование (императивное) если в завещании обходили ближайших родственников, то они могли требовать признания завещания недействительным и пересмотреть его с точки зрения необходимого наследственного права.
Необходимое наследственное
право рассматривалось как:
1) формально необходимое наследственное
право - это право сыновей и дочерей и др.
быть упомянутыми в завещании, хотя бы
и исключенных из наследования. Завещатель
должен поименно лишить сыновей, дочерей,
внуков наследства, бел этого завещание
считается абсолютно или относительно
ничтожным, а значит, влекло за собой открытие
наследства по закону;
2) материально необходимое
Правомочными
считаются те завещания, и которых ближайшие
наследники получают не менее 1/4 того,
что они наследовали бы по закону, не будь
завещания.
Круг лиц, за которыми
признавалось право на обязательную долю,
был претором расширен присоединением
к "своим" наследникам, также эманципированных
детей. В классическую эпоху право на обязательную
долю уже принадлежало еще более широкому
кругу наследников, а именно: нисходящим
к восходящим родственникам завещателя
- безусловно, полнородным и единокровным
братьям и сестрам завещателя - при условии,
если наследником в завещании назначено
лицо опороченное (persona turpis). Размер обязательной
доля определялся сначала одной четвертью
той доли, какую получило бы данное лицо
при наследовании по закону.
В праве Юстиниана размер обязательной доли стали определять более гибко: если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверти наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли; если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону. Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины устанавливалась в классическую эпоху по усмотрению суда. Юстиниан дал исчерпывающий перечень таких оснований для лишения обязательной доли; например, причинение опасности для жизни завещателя, вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителя и т.д.
Последствием предъявления "иска о нарушении завещателем нравственных обязанностей" в классическую эпоху была не полная недействительность завещания, а только - в той мере, в какой необходимо для удовлетворения жалобщика, т.е. для того, чтобы ему получить обязательный минимум. При этом если имеющих право на обязательную долю было несколько человек, или в завещании назначено было несколько наследников, оспаривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в отдельности; если, например, обойденный к одному из двух наследников по завещанию иск предъявил, а к другому нет - то в отношении второго наследника завещание сохраняло полную силу.
Если завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному наследнику давался иск о дополнении законной доли (actio ad supplendam legitimam, подразумевается - partem).
Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве - строго формальным, в преторском и позднейшем праве Юстиниана - также и неформальным) или же самым поведением лица, как наследника; например, лицо взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т.д.
Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состоит почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводит к ответственности наследника по этим долгам. При этом отмеченное выше мистическое представление, что в наследства воплощается имущественно - правовая личность умершего, приводило к тому практическому выводу, что наследниц принципиально отвечал за долги наследства, как за свои неограниченно. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только путем радикальной меры - непринятия наследства, если его пассив превышает актив.
В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку наследственного имущества, то его ответственность по долгам наследства ограничивается размерами актива наследства. Эта льгота называется beneficmm inventarii. Такой инвентарь, должен быть составлен не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (приступить к составлению инвентаря нужно было в течение первого месяца).
Beneficium inventarii имеет практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов, и для наследника возникает опасность, что его собственное имущество в значительной мере пойдет на удовлетворение кредиторов наследодателя. Но положение может быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства приводит к слиянию этих двух имущественных масс - наследника и наследодателя; как кредиторы наследника, так и кредиторы наследодателя (а также легатарии) могут искать удовлетворения из всего этого объединенного имущества. При большой задолженности наследника кредитора наследодателя рискуют не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем это обстоятельство не могло быть ими учтено, когда они кредитовали наследодателя).
Для ограждения интересов кредиторов
наследства преторским эдиктом было введено
beneficium separationis ("льгота отделения").
Эта льгота состояла в том, что кредиторам
наследства было предоставлено право
потребовать отделения наследственного
имущества от собственного имущества
наследника, с тем, чтобы наследственное
имущества пошло, в первую очередь, на
удовлетворение кредиторов наследства,
затем на выплату легатов, и лишь возможный
остаток можно было использовать на удовлетворение
кредиторов наследника.
Приобретение наследства
имело своим последствием также погашение
взаимных обязательств, существовавших
между наследником и наследодателем, поскольку
в лице наследника соединялся после принятия
наследства и кредитор и должник по этим
обязательствам; прекращение сервитутов,
которые имел наследодатель на вещи наследника
или, наоборот, - в силу наступавшего в
этом случае совпадения в одном лице и
права собственности и сервитута.
Ограничения наследования
по завещанию в цивильном праве - поименное
исключение наследников. Ограничения
наследования по завещанию в преторском
праве - наличие необходимой доли (не меньше
1/4).
Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящихся к одной очереди. Например, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобрел право на 1/3 наследственного имущества.
При поколенном равенстве (наследовании), то есть когда одни наследники приобретали наследственные права на общих основаниях (например сыновья), а другие - в силу представления (например внуки), принцип равного распределения изменялся. Если после смерти отца остались, например, три сына, а один сын умер и оставил четырех внуков, то каждый сын получал но 1/4 наследства, а внуки - ту же долю, но не на каждого, а на всех.
Все они наследовали в равных частях. Дети ранее умерших братьев и сестер наследовали по праву представления. Если наследовали одни восходящие, наследство делилось по линиям: отцовской и материнской. Это имело значение, если к наследству призывались не родители, а деды и бабки. Если после наследодателя остались дед по отцу и дед и бабка по матери, то они получали наследство не поровну. Одна половина шла деду по отцовской линии, а вторая в равных частях деду и бабке по материнской линии.
Наследование по праву представления
- это право внуков получить ту долю наследства,
которая бы досталась их родителям, если
бы те пережили наследодателя. Такое наследование
необходимо отличать от наследственной
трансмиссии.
Например, в момент
смерти наследодателя оказались в живых
из числа его нисходящих дети и внуки от
ранее умершего сына или дочери. В этом
случае эти внуки имеют право получить
ту долю, которая досталась бы их умершему
отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.
Такое участие в наследовании называется наследованием по праву представления (внуки в этом случае как бы представляют собой своего умершего отца или мать).
Наследование по праву представления не следует смешивать с так называемой наследственной трансмиссии. Наследники по праву представления являются наследниками не своего отца или матери (не переживших открытия наследства), а самого наследодателя (в приведенном примере - деда).
Постепенно в римском праве сложилось понятие наследственной трансмиссии, которая заключалась в переходе права наследования к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего принять его ввиду смерти в течение одного года с момента, когда наследнику стало известно об открытии наследства.
Таким образом, если и в этом случае взять для примера тех же родственников, и предположить, что в момент смерти деда его сын (отец внуков) был жив, но до вступления в наследство умер, к его детям переходит право принять наследство, оставшееся после деда, но эти дети считаются в этом случае наследниками не деда, а отца.
Римское право начало свое развитие с
полного отрицания наследственной трансмиссии:
право, возникающее у наследника в момент
открытия наследства, есть строго личное,
как бы особый вид его правоспособности;
переходить по наследству "право принять
наследство" не может. А в конечной стадии
развития римского права проводится, под
влиянием выступившей вперед имущественно
- правовой стороны наследования и ослабления
мистического представления о воплощении
в наследстве личности наследодателя,
иной принцип.
Римское право в древности
не допускало наследственной трансмиссии,
так как право наследника рассматривалось
как сугубо личное и оттого непередаваемое.
В дальнейшем трансмиссия была разрешена,
но ограничена одним годом со дня извещения
первоначального наследника об открытии
ему наследства.
Сонаследники - это
совместные собственники наследства по
квотным, процентным или идеальным долям
всего наследства.
Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону, оно становится выморочным. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная с эпохи принципата, выморочное имущество передавалось государству; в период абсолютной монархии городская курия, церковь, монастырь и т. д. получили преимущественное право на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям.
2. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА
2.1. Открытие наследства.
В процессе наследования выделялось два этапа:
- открытие наследства (смерть наследодателя);
- принятие наследства.
Под открытием наследства понимается наступление фактов, ввиду которых принадлежавшее собственнику имущество становится наследственным и может быть принято лицами, для которых оно в этом качестве предназначено. В соответствии со статьей 1114 ГК России — это смерть наследодателя или объявление его умершим. Такие же основания существовали и в Древнем Риме. К примеру, специфическим основанием признания лица умершим были так называемые обстоятельства postliminium. В частности, римское право приравнивало к смерти плен, и такое лицо объявлялось умершим со всеми вытекающими отсюда последствиями относительно наследства.
В момент смерти наследодателя наследство только открывается для наследников, только предлагается им (defertur), вследствие чего этот момент представляет собой всего лишь первую стадию в процессе наследственного перехода и имеет название delatio hereditas.
После открытия наследства определяется круг лиц, призываемых к наследству. Однако переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.
Зачастую складывается ситуация, когда наследуемое имущество остается некоторое время после смерти наследодателя без наследников. В архаичный период юридически положение открытого, но не принятого наследства (hereditas iacens — «лежачее наследство») приравнивалось к положению бесхозного имущества (res nullius). И хотя к нему не применялось правило о допустимости свободного захвата бесхозных вещей, любое лицо, захватив вещь из открытого наследства и провладев ею в течение одного года, становилось ее собственником. В классический период лежачее наследство до принятия его наследником все же стали числить как бы за умершим. Подобная конструкция с использованием правовой фикции в отличие от понимания лежачего наследства лишь как бесхозного имущества позволила бороться с разного рода посягательствами на лежачее наследство. Таким образом, захват вещей, составляющих часть «лежачего» наследства, рассматривался в качестве преступного деяния.
Наследниками по закону признавались лица, состоявшие в родстве с наследодателем. Римляне различали агнатское родство, основанное на общей подвластности, и когнатское родство, основанное на общности по кровному происхождению; по мере разрушения патриархальных связей агнатское родство все более вытесняется когнатским, а впоследствии и вовсе выходит из употребления. Цивильное право подразделяло законных наследников на три очереди (эта очередность была закреплена еще законом XII таблиц).