Понятие и сущность наследия

План

1.Введение

2. Понятие и сущность наследования

3.Регулирование  наследственных правоотношений  в международной практике

3.1 Наследование по закону

3.2 Наследование  по завещанию

3.3 Наследование  движимого и недвижимого имущества

 4. Международные договоры как средство  регулирования

наследственных  отношений.

Библиографический список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Введение

Значение  наследования в международном праве  состоит, прежде всего, в том, что  гражданину каждой страны должна быть гарантирована реальная возможность  жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное  в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в некоторых случаях, прямо предусмотренных законодательством конкретного государства, согласно сложившимся в этом государстве правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части может перейти к лицам, к которым сам наследодатель при жизни мог и не быть расположен. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

 

2. Понятие и сущность наследования

 

Наследование  – это переход имущества (собственно наследства) и имущественных прав непосредственно от умершего гражданина (собственно наследодателя) к наследникам. Данный институт права играет очень  важную роль при переходе в порядке  правопреемства не только собственности  на вещи, но и авторских, патентных  и т.п. исключительных прав. В действующем  законодательстве Российской Федерации  и многих зарубежных стран наследственному  праву уделяется значительно  больше внимания, чем это делалось раньше. Так, согласно ст. 35 Конституции  РФ – «Право частной собственности  охраняется законом, каждый вправе иметь  имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно  с другими лицами. Никто не может  быть лишен своего имущества иначе  как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Право наследования гарантируется».[1]

Таким образом, право наследования в Российской Федерации (как и во многих зарубежных странах) относится к числу конституционных  прав гражданина. При этом оно означает не только право гражданина быть призванным к наследованию и его полномочия в случае принятия наследства, но и  право гражданина в пределах, установленных  законодательством, распоряжаться  принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Наследование – это  отношение с экономическим содержанием, по сути – это одна из сторон права  собственности. Но при этом категория  собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория, же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника. Под наследственными правоотношениями (или собственно наследованием) - понимается переход имущественных и некоторых  личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном  действующим гражданским законодательством.

Имущественные и некоторые личные неимущественные  права, возникающие или возникшие  из юридических отношений, в которые  поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят  на новое лицо, и, как правило, в  том же объеме и качестве, в каком  они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое  соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. При этом все права и обязанности, переходящие  на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей  совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным  правопреемством.

Универсальное правопреемство – это один из основных принципов наследственного права. В соответствии с п. 1 ст. 1110 Гражданского кодекса РФ – при наследовании имущество умершего (наследственное имущество) переходит к другим лицам  в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из правил, установленных законом России не следует иное. Это означает, что:[2]

    • к наследникам переходят все принадлежавшие наследодателю (умершему собственнику) права и обязанности, исключая лишь те из них, переход которых по наследству не допускается в силу прямого указания закона либо переход которых невозможен в силу их юридической природы;
    • в порядке наследственного правопреемства переходят права и обязанности вместе со способами их обеспечения и лежащими обременениями;
    • переход прав и обязанностей наследодателя к принявшим наследство наследникам осуществляется в момент совершения наследником действий, направленных на принятие наследства, такой наследник считается принявшим все наследственное имущество, где бы оно ни находилось.

Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и  обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц. Таким образом, наследственное право в объективном смысле - это  совокупность норм, регулирующих отношения  по переходу имущественных прав и  обязанностей, личных неимущественных  прав умершего к другим лицам, здесь  наследственное право – это институт гражданского права с присущими  принципами. Наследственное право (право  наследования) в субъективном смысле - это право призванного к наследованию наследника на принятие наследства.

В настоящее  время существуют две системы  наследования: по закону и по завещанию. Долгие годы в России (в отличие  от зарубежных стран) наследование по завещанию осуществлялось не столь  часто, как наследование по закону. Это объяснялось рядом причин, в том числе нешироким кругом наследуемых объектов, небольшой  наследственной массой, иными словами, определенной узостью объектов права  личной собственности граждан, которые  переходили по наследству. Учитывая тенденции  развития имущественных отношений, суть которых сводится к возможности увеличения имущества в частной собственности граждан, в законе наследование по завещанию поставлено на первое место. Так, в настоящее время в России наследование осуществляется по завещанию и по закону. Конечно, это само по себе не является решающим фактором увеличения имущества, которое может передаваться по наследству, тем не менее, данное обстоятельство отражает тенденцию развития наследственного права, а также права собственности в целом.

В состав наследства, согласно ст. 1112 Гражданского кодекса РФ, входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в т.ч. имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина), а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается по закону. Также не входят в наследство личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Открытие  наследства – это наступление  юридических фактов, с которыми законодательство государства связывает возникновение  права наследования. Так, в соответствии со ст. 1113 Гражданского кодекса РФ наследство открывается со смертью гражданина, причем объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и его смерть. Моментом (днем) открытия наследства, признается день смерти наследодателя, при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, когда днем смерти гражданина признан день его  предполагаемой гибели – день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного  правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, при этом тогда к наследованию призываются наследники каждого  из них.[3]

Большое практическое значение при возникновении  и реализации наследственных правоотношений имеет понятие «места открытия наследства». Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как по закону страны, на территории которой открылось  наследство, будут решаться все вопросы, связанные с осуществлением права  наследования. Более того, именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Так, согласно ст. 1115 Гражданского кодекса РФ, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимости или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

 

 

3.Регулирование наследственных правоотношений в международной практике

          1. Наследование по закону

 

Наследование по закону представляет собой наследование без завещания (intestate succession). В случае возникновения подобной ситуации действующее законодательство обязано точно определить круг лиц, имеющих право на получение спорного имущества, т.е. восполнить отсутствующую волю наследодателя. Вопрос о круге наследников является основополагающим в проблеме наследственного правопреемства. Поэтому прежде всего необходимо установить, право какого государства может регламентировать отношения по наследованию. Как правило, необходимый в таких случаях выбор основан либо на принципе гражданства наследодателя, либо на принципе домицилия (места постоянного проживания) наследодателя.

В то же время, перечень  предполагаемых наследников по закону и очередность  их призвания к наследованию различны в законодательстве разных стран. К  примеру, для законодательства Великобритании и Франции характерно, что отношения  по наследованию подчиняются закону места последнего места проживания наследодателя. При этом, классификация наследников осуществляется посредством разделения всех кровных родственников на определенные разряды (очереди) в зависимости от близости к наследодателю.

Во Франции правом наследования первого разряда обладают дети, внуки и так называемые нисходящие наследодателя. Согласно Закону от 3 января 1972 г. внебрачные дети призываются к наследованию вместе с законными детьми. Второй разряд представлен родителями наследодателя, его братьями и сестрами и их нисходящими родственниками. Третий разряд определяется просто: все иные, кроме родителей. Действующее законодательство именует этих людей восходящими родственниками. Наличие такого родства является основанием для призвания к наследству также и приемных детей. И, наконец, четвертый, последний разряд образуют так называемые боковые родственники, вплоть до шестой степени родства1.

В Великобритании состав наследующих нисходящих родственников немногим отличается от предусмотренного французским законодательством. Однако наследником первой очереди считается переживший супруг. Он всегда обладает правом на наследство, и указанные нисходящие родственники призываются к наследованию только в его отсутствие2. Согласно Закону «О наследовании недвижимого имущества, осуществляемого без составления завещания», наследники следующих классов могут быть призваны к наследованию только в случае, если отсутствуют и переживший супруг, и нисходящие родственники.

Институт пережившего супруга  известен и во Франции. Но его права  на наследование менее значительны. Как свидетельствует анализ соответствующего законодательства, переживший супруг, хотя и не включен формально ни в один из разрядов, он все же может  быть допущен к наследованию, если ему удастся отстранить от наследования всех наследников четвертой очереди.

Нормативные акты, принятые в иных государствах, в частности в Швейцарии, предлагают для определения очередности претендентов на наследство использовать систему так называемых «парантелл»  (от parena –родители). «Парантелла» представляет собой своеобразную форму очередности на наследование. Первая такая «парнтелла» включает детей, внуков, словом нисходящих наследодателя. Прадеды и их нисходящие наследуют не в третью очередь, как во Франции, а в четвертую, они составляют четвертую «парантеллу».

Согласно книге III «О наследствах» Швейцарского Гражданского кодекса (ст. 460) правом на наследование в этой стране обладает и переживший супруг. Как и во Франции и Великобритании, он может предъявить права на наследство, хотя формально он не входит ни в одну из очередей на наследование. Однако, в отличие от Франции, переживший супруг в Швейцарии призывается к наследованию наравне с родственника, входящими в состав первых трех очередей.

В законодательстве Российской Федерации право наследования регулируется Разделом V Гражданского кодекса. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг  и родители наследодателя.  Внуки   наследодателя и их  потомки наследуют по  праву представления. Наследниками второй очереди по закону  являются полнородные и неполнородные братья и   сестры наследодателя,  его дедушка и бабушка как со стороны отца,   так и со стороны матери.  Дети  полнородных и   неполнородных   братьев   и   сестер   наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по   праву представления. Наследники третьей очереди по  закону  являются полнородные и неполнородные   братья   и   сестры   родителей   наследодателя   (дяди   и   тети   наследодателя).

        Если  нет   наследников  первой,  второй  и  третьей  право  наследовать   по  закону  получают   родственники  наследодателя  третьей,  четвертой   и  пятой степени   родства,  не относящиеся к наследникам  предшествующих очередей. Степень  родства   определяется   числом  рождений,  отделяющих   родственников  одного от другого.  Рождение  самого наследодателя  в   это число не входит.

В соответствии со ст. 1145 ГК РФ  призываются  к   наследованию:

  • в качестве наследников четвертой очереди родственники  третьей   степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;

       - в качестве  наследников пятой  очереди   родственники  четвертой   степени   родства   -   дети   родных   племянников   и  племянниц    наследодателя (двоюродные внуки  и внучки) и родные братья и  сестры   его дедушек и бабушек  (двоюродные дедушки и бабушки);

      - в качестве  наследников   шестой  очереди  родственники   пятой   степени  родства  -  дети двоюродных внуков и  внучек наследодателя   (двоюродные  правнуки и правнучки),  дети  его двоюродных братьев  и   сестер  (двоюродные племянники  и племянницы) и дети его двоюродных   дедушек и бабушек (двоюродные  дяди и тети).

Если    нет    наследников   предшествующих   очередей,   к   наследованию в качестве  наследников  седьмой  очереди  по  закону    призываются  пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

При  наследовании  по закону усыновленный и его потомство с   одной  стороны  и  усыновитель  и его родственники  -  с другой    приравниваются   к   родственникам   по   происхождению   (кровным   родственникам). В случае,  когда в соответствии  с   Семейным   кодексом    Российской   Федерации усыновленный  сохраняет по  решению суда   отношения с одним из  родителей или другими родственниками  по   происхождению,  усыновленный  и его потомство наследуют по закону   после смерти этих родственников,  а последние наследуют по  закону   после смерти усыновленного и его потомства.

 

 

Право участвовать  в наследовании предоставляется также нетрудоспособным лицам, которые  относятся к наследникам  по закону, указанным в ст. 1143-1145 Гражданского кодекса РФ,  но  не  вошедших  в  круг  наследников  той   очереди,  которая призывается  к наследованию,  наследуют по закону   вместе и наравне с  наследниками этой очереди,  если не менее  года   до смерти наследодателя  находились на его иждивении, независимо от   того, проживали они совместно с наследодателем или нет. К наследникам по  закону  относятся граждане,  которые не   входят в круг  наследников,  но  ко  дню открытия  наследства  являлись   нетрудоспособными и не  менее года  до   смерти   наследодателя   находились  на  его иждивении и проживали совместно с ним.  При   наличии других  наследников  по  закону  они  наследуют  вместе  и   наравне   с   наследниками  той  очереди,  которая  призывается  к   наследованию.

       Принадлежащее  пережившему   супругу   наследодателя   в   силу   завещания  или   закона  право наследования не  умаляет его права на   часть  имущества,  нажитого  во  время   брака  с  наследодателем  и   являющегося их совместной  собственностью.  Доля умершего  супруга в   этом  имуществе,  определяемая  в  соответствии  со  статьей   256    Гражданского  кодекса РФ,  входит  в состав  наследства  и переходит к   наследникам в соответствии с правилами,  установленными  ГК РФ.

 

В вопросах разрешения коллизионного  права присутствует такое явление, которое в международном частном  праве получило название предварительного коллизионного вопроса. Предварительный коллизионный вопрос возникает тогда, когда налицо взаимосвязанные отношения, так что от выбора закона зависит определение прав и обязанностей по второму отношению обычно норма наследственного права не содержит каких-либо критериев, которым должно отвечать конкретное лицо для признания его в качестве наследника по закону, и использует понятие сложившиеся в праве конкретного государства (супруг, отец, мать и др.) это означает, что нет необходимости воспроизводить данные понятия в каждой отрасли права, поскольку юридические признаки этих понятий становятся общими для всей системы права.

Однако, это также означает, что факты, выступающими предпосылками возникновения права наследования (наличие брака, отцовства, родства и др.), могут быть признаны юридическими, если они будут восприняты соответствующей иностранной правовой системой. Тогда регулирование отношений по наследованию будет подчинено одной правовой системе, а регламентация статуса гражданского состояния лица, его семейного положения, родства и т.д., необходимая для появления наследственных отношений – иной правовой системе. Таким образом налицо предпосылки возникновения предварительного коллизионного вопроса1.

 

          1. Наследование по завещанию

 

Завещание (testament, will) представляет собой изъявление воли наследодателя, которое обличено в предписанную законом форму и направлено на определение юридической судьбы его имущества после смерти. Чтобы обладать возможностью к выражению своей последней воли, индивидуум должен отдавать себе отчет в своих действиях отвечать за свои поступки (иными словами, быть дееспособным). Приведенные качества должны быть у лица в момент совершения завещания, но, как правило, должная правовая оценка им предоставляется только после открытия наследства. Она может быть различна в различных странах.

Так в России согласно ст. 1224 ГК отношения  по наследованию определяются по праву  страны, где наследодатель имел последнее  место жительства. Способность же лица к составлению и отмене  завещания, в том числе в отношении  недвижимого имущества, а также  форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву  страны, где завещать имел место  жительства в момент составления  завещания или акта.

Завещание является особым видом односторонней  сделки. Поэтому возможно появление  иного коллизионного принципа: закона места совершения акта оформления документа.

Законодательства государств не могут  не придавать большого значения самой  форме завещания или его содержанию. Это продиктовано необходимостью обеспечить соответствие между выраженным в завещании предварительном волеизъявлении и последней волей наследодателя. Форма завещания могла бы устанавливаться в соответствии с нормами того закона, который регламентирует наследственные правоотношения в целом. Однако в условиях международно-правовых вопросов наследования применение именно этого закона не всегда возможно. Выбор права, подлежащего применению, применяется, исходя из коллизионного принципа: закона места совершения акта. Однако обращение к такому принципу возможно лишь в том случае, когда в законодательстве одного государства содержится материально-правовая норма, признающая действительным завещание, которое составлено по законодательству другого государства. Так в Гражданском кодексе Российской федерации есть норма, в которой говорится, что завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие не соблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского законодательства2.

Анализ российского законодательства показывает, что при определении  формы завещания закон места  постоянного проживания является основной коллизионной привязкой, а остальные  коллизионные принципы относятся к  числу дополнительны, применяемых в силу сложившейся необходимости.

В отличие от законодательства России, в законодательстве Германии долгое время существовал иной порядок регламентации завещательного правопреемства. Статья II Вводного закона к германскому Гражданскому уложению, будучи всеобщей нормой, регулировала все правоотношения в наследственном праве и утверждала, что форма завещания подчиняется тем законам, которые являются решающими для данного наследства. Статья 28 Вводного закона к ГГУ допускала применение и закона местонахождения наследуемого имущества, а абзац I статьи  II Вводного закона к ГГУ также предполагал использовать закон места составления завещания1.

Юристы ФРГ длительное время  исследовали проблему выбора права, которым следует руководствоваться  завещателю, и пытались определить, должно ли наследственное право быть принудительным, или ему следует  подчиняться усмотрению завещателя. С 1 сентября 1986 г. вступил в силу Закон ФРГ «О международном частном  праве», который положил конец  существовавшим разногласия в вопросе  применения права в наследственных правоотношения. Теперь при определении права, применяемого в процессе наследования по завещанию, следует руководствоваться законом гражданства наследодателя. Таким образом, если то или иное лицо получило гражданство ФРГ, то завещание подчиняется законодательству ФРГ2. Оно, как и в России, формулируется завещателем и передается в присутствии свидетелей нотариусу. Последний получает его в запечатанном виде и обязан обеспечить сохранность этого волеизъявления в тайне.

Законодательство Швейцарии исходит из того, что к наследованию должно применяться право того государства, где лицо обрело последнее место жительства. Таким образом, если иностранец, проживающий на территории Швейцарии, намерен составить завещание, то оно должно быть выполнено в соответствии с требованиями швейцарского законодательства3.

Само завещание в Швейцарии  составляется в виде публичного акта в присутствии нотариуса, подтверждающего  соответствие завещания закону, и  двух свидетелей. Участие лица, уполномоченного  удостоверять подлинность завещания, допускается в РФ в случае, если завещатель не способен скрепить завещание  своей подписью (ч. 3 ст. 1125 ГК РФ).

Формы завещаний в Великобритании и Франции. Если лицо обладает постоянным местом жительства в Великобритании, то завещательный акт должен быть составлен им собственноручно и в письменной форме. Завещатель сам скрепляет данный документ своей подписью в присутствии не менее чем двух свидетелей. Завещание в Великобритании может быть подписано за завещателя и другим лицом, но в присутствии завещателя.

Французское законодательство допускает  не одну, а по меньшей мере три формы завещания: собственноручное завещание, завещание по форме публичного акта, тайное завещание. Хотя, если завещатель выберет тайное завещание, о акт подписания, составленные нотариусом с указание даты и мета подписания, описание конверта и печати, скрепляется подписями не только самого нотариуса и завещателя, но и свидетелей.

Интересный подход к форме завещания  присутствует в Канаде. Согласно закону «О реформировании наследственного права» 1994 г., завещание только тогда обладает должной юридической силой, когда оно составлено в письменной форме1. процедура подписания во многом схожа с той, что устанавливается английским законодательством. Однако, рассматриваемый акт требует, чтобы завещание было подписано рукой наследодателя. Подпись иного лица не допускается, даже если она сделана в присутствии завещателя. Завещание не может быть объявлено недействительным, если данная подпись поставлена, скажем, в начале, между строе, в преамбуле, на оборотной стороне листа. Закон позволяет также оформить завещание и лицу, еще не достигшему совершеннолетия. Основание для составления такого завещания является акт поступления завещателя на действительную военную службу, вступление в брак или намерение вступить в брак.

Содержание завещания. Коллизионная норма в пределах своего объема охватывает в равной мере оба виды посмертного правопреемства (по закону и по завещанию). Отсюда следует, что определение действительности завещания по содержанию осуществляется в соответствии с теми же коллизионными привязками, которые устанавливают порядок применения права по отношению к формальным требованиям завещательного распоряжения.

Коллизии присутствуют и при  отказе от завещания. Завещательный  отказ – это явление, когда  завещатель, возлагает на наследника исполнение некого обязательства в  пользу одного или нескольких лиц. Последние  именуются отказополучателями2, и они наделяются соответствующим правом требовать исполнения этого обязательства наследника.

Реализация завещательного отказа не может не подчиняться праву, которое  регламентирует отношения по наследованию. Вместе с тем, материальное право  разных стран предоставляет участникам названных правоотношений различные  права и обязанности.

Так, в Великобритании легатарии по свое компетенции практически ничем не отличаются от наследников. В ЮАР иной подход к данному вопросу. Закон ЮАР 1987 г. «О порядке составления завещания» утверждает, что наследники не только исполняют волю наследодателя, но и обязаны предоставить отчет по прибылям, полученным наследодателям от использования недвижимости в своих целях. В то же время легатария делать это вовсе не обязательно.

В законодательстве России наследник,  на которого завещателем возложен  завещательный   отказ,  должен  исполнить его в пределах стоимости перешедшего к   нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник,  на  которого  возложен  завещательный отказ,   имеет право на обязательную долю  в  наследстве,  его  обязанность   исполнить  отказ  ограничивается  стоимостью  перешедшего  к  нему   наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если    завещательный    отказ   возложен   на   нескольких   наследников,  такой отказ  обременяет  право  каждого  из  них  на   наследство  соразмерно его доле в наследстве постольку,  поскольку   завещанием не предусмотрено иное (ст. 1138 ГК РФ). Если  отказополучатель  умер  до  открытия  наследства  или   одновременно  с   завещателем,   либо   отказался   от   получения   завещательного  отказа  (статья  1160) или не воспользовался своим   правом на получение завещательного отказа в течение трех  лет со   дня   открытия   наследства,   либо  лишился права на  получение   завещательного отказа  в соответствии  с правилами статьи  1117 ГК РФ,  наследник,  обязанный исполнить завещательный   отказ,  освобождается от этой обязанности,  за исключением случая,   когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Статья 1140 Гражданского кодекса РФ гласит, что если вследствие   обстоятельств,   предусмотренных   настоящим   Кодексом,  доля наследства,  причитавшаяся наследнику, на которого   была  возложена  обязанность  исполнить  завещательный отказ или   завещательное возложение,   переходит   к   другим   наследникам,   последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует   иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение.

Понятие и сущность наследия