Понятие и виды недействительных сделок
Основные данные о работе
Версия шаблона |
2.1 |
Филиал |
Находкинский |
Вид работы |
Курсовая работа |
Название дисциплины |
Гражданское право |
Тема |
Понятие и виды недействительных сделок |
Фамилия студента |
Ващенко |
Имя студента |
Антон |
Отчество студента |
Юрьевич |
№ контракта |
09900090101010 |
Содержание
Введение 3
1 Юридическая характеристика недействительных сделок 5
1.1 Понятие недействительной
1.2 Классификация недействительных сделок по Российскому законодательству 6
2 Признание сделок недействительными 12
2.1 Основания признания сделок недействительными 12
2.2 Особенности рассмотрения в суде исков с требованием о признании сделки недействительной 15
Заключение 23
Глоссарий 25
Список использованных источников 27
Приложения 28
Введение
Недействительность, представляет собой правовое понятие, которое предполагает, что закон не признает юридической силы за некоторыми действиями (актами) в случаях, если они имеют определенные недостатки с точки зрения права.
Анализируя правовые проблемы недействительности сделок, необходимо остановиться на спорном вопросе о том, является ли недействительная сделка вообще сделкой.
Вопросам недействительности
сделок посвящено немало работ, анализ
которых позволяет сделать
Анализируя правовые проблемы недействительности сделок можно выделить два признака, предлагаемых довольно часто для обоснования различий в правовой природе действительных и недействительных сделок:
- правомерность (неправомерность
- способность их порождать
те юридические последствия,
Д.В. Дождев отмечал, что недействительная сделка не вызывает желаемого ее сторонами правового результата. Ученый проводит разграничение сделок на определенные виды в зависимости от их способности порождать правовые последствия:
- ничтожность сделки
- сделка признается
- недействительность - сделка
не производит ожидаемого
- обратимость - сделка
действительна, но по
- оспоримость - эффект, производимый сделкой, может быть блокирован решением суда по заявлению одной из сторон.
Целью настоящей курсовой работы является характеристика недействительных сделок по Российскому законодательству.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Дать понятие недействительной сделки;
- изучить классификацию
недействительных сделок по
- Определить основания
признания сделок
- Изучить некоторые особенности рассмотрения в суде исков с требованием о признании сделки;
- подвести итоги и сделать выводы.
Основная часть
1 Юридическая характеристика недействительных
сделок
1.1 Понятие недействительной сделки
Несмотря на то, что в российском законодательстве институт недействительности сделок используется уже давно, в науке гражданского права до сих пор не существует единого мнения об определении понятия недействительных сделок.
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты.
О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда нарушено одно из условий действительности сделки.
Таким образом недействительность сделки может быть обусловлена:
а) незаконностью содержания;
б) неспособностью физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;
в) несоответствием воли и волеизъявления;
г) несоблюдением формы сделки.
Недействительностью сделок следует считать отрицание в той или иной степени юридических последствий (сделки-правоотношения) по основаниям (юридическим недостаткам), существующим в момент совершения сделки - юридического факта.1
При этом закон под термином "недействительная сделка" может понимать как сделку - юридический факт (в этом смысле термин "недействительная сделка" будет означать сделку, не влекущую за собой юридических последствий, на которые была направлена воля сторон), так и сделку-правоотношение, которая отрицается правом в силу тех или иных юридических недостатков, имевших место в момент совершения сделки - юридического факта.
1.2 Классификация недействительных сделок по Российскому законодательству
Для рассмотрения отдельных составов недействительных сделок необходимо использовать их классификацию, которая, группируя недействительные сделки на основе определенных значимых признаков, позволит наиболее эффективно получить представление о самом предмете исследования.
Еще в дореволюционной
науке российского права
Действующий ГК РФ включает в себя правила о недействительности сделок, и ст. 166 ГК РФ впервые прямо закрепляет давно существующее в теории деление недействительных сделок на (приложение А):
- недействительные по основаниям, установленным ГК РФ, в силу признания их таковыми судом (оспоримые сделки);
- недействительные независимо
от такого признания (
Ничтожными являются сделки, не соответствующие требованиям закона и иных правовых актов (ст. 168 ГК РФ), а также некоторые иные недействительные сделки (ст. 169,170, 171 ГК РФ и др.).
К оспоримым сделкам относятся:
- сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ);
- сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ);
- сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);
- сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности, а также несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175,176 ГК РФ);
- сделки, совершенные с превышением ограниченных полномочий (ст. 174 ГК РФ);
- сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности (ст. 173 ГК РФ);
- сделки, не соответствующие требованиям закона, оспоримые в силу закона (ст. 168 ГК РФ).
Формальным юридическим основанием деления сделок на ничтожные и оспоримые считается порядок признания соответствующей сделки недействительной; оспоримая сделка недействительна в силу признания ее таковой судом; ничтожная сделка недействительна независимо от такого признания (п. 1 ст. 166 ГК РФ).2
Из анализа норм ГК РФ о недействительности сделок прямо вытекают следующие различия ничтожных и оспоримых сделок:
1) признание недействительности оспоримой сделки осуществляется только в судебном порядке по иску заинтересованного лица. Ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой судом;
2) требование (иск) о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено ограниченным кругом лиц, указанных в Гражданском кодексе (п. 2 ст. 166 ГК РФ). О недействительности ничтожной сделки может заявить любое лицо;
3) по общему правилу и ничтожная, и оспоримая сделки недействительны с момента их совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Однако только оспоримая сделка в некоторых случаях может быть прекращена лишь на будущее время после признания ее судом недействительной (п. 3 ст. 167 ГК РФ);
4) Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом (п. 2 ст. 166 ГК РФ). Отсюда косвенно вытекает, что требование о применении последствий недействительности оспоримой сделки может быть предъявлено ограниченным кругом лиц (хотя, на взгляд автора, между ничтожными и оспоримыми сделками никаких различий по кругу лиц, имеющих право предъявлять требование о применении последствий недействительных сделок, быть не должно. Кроме того; соответствующие последствия в отношении ничтожной сделки может применить суд по собственной инициативе;
5) срок исковой давности для признания недействительной оспоримой сделки и применения последствий ее недействительности составляет один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ). Срок исковой давности для предъявления в суд требования о признании недействительной ничтожной сделки законом не установлен. Срок исковой давности для применения последствий недействительности ничтожной сделки составляет десять лет (п. 1 ст. 181 ГК РФ).
Однако указанные выше
различия (признаки) могут лишь использоваться
для механического
Отсутствие ясных
Если в норме, описывающей
состав недействительной сделки, имеются
фразы, свидетельствующие о судебном
порядке признания
Подобный подход может иметь место лишь для прикладных целей, позволяющих оперативно распознать соответствующую сделку. Однако для научного определения оспоримых и ничтожных сделок он совершенно непригоден. Особенно недопустимо применение такого подхода в нормотворчестве, поскольку это позволяет законодателю совершенно произвольно относить те или иные сделки к категории ничтожных или оспоримых.
Основные положения классического учения о ничтожности и оспоримости сделок заключаются в следующем. Различные дефекты фактического состава сделки имеют разное влияние на ее юридическую силу. Вследствие одних пороков сделка считается недействительной с самого начала, при этом недействительной в силу объективных причин, независимо от чьей-либо воли. В этом случае имеется только внешняя видимость сделки, но с позиций закона сделка не существует, она ничтожна. Недействительность ничтожной сделки "совпадает с ее возникновением; так что, можно сказать, сделка рождается мертвой. Поскольку ничтожная сделка не порождает юридических последствий, любой субъект вправе ее игнорировать, считать ее несуществующей. При этом нет необходимости признавать данную сделку недействительной в суде, ибо она недействительна непосредственно в силу самого закона, и судебное решение не может здесь ничего изменить в материальном смысле. Но поскольку пороки сделок могут быть неочевидными, то иногда возникает необходимость в судебном подтверждении недействительности ничтожной сделки. Решение суда, принятое по иску о недействительности ничтожной сделки, является установительным (решение о признании), и оно не вносит изменения в отношения сторон или третьих лиц, так как сделка и до решения уже была недействительной. Вынося решение, суд лишь подтверждает, что сделка ничтожна, т.е. официально констатирует уже существующий факт, чем вносит в отношения заинтересованных лиц необходимую определенность. Но и независимо от этого каждый вправе действовать так, будто бы сделка вообще не совершалась, ссылаясь на ее ничтожность
Поскольку ничтожные (несуществующие и абсолютно ничтожные) сделки изначально не вызывали правового эффекта, то их подтверждение (признание) считалось невозможным. Соответственно ничтожность имеет необратимый характер: сделка, недействительная в силу закона, не может быть "исцелена" ни давностью, ни последующим устранением пороков или восполнением недостающих элементов состава. Ничтожная сделка могла получить силу при добавлении отсутствующих реквизитов. Однако считалось, что сделка при этом совершается заново. Это обосновывалось тем, что для действительности сделки важными являются и другие обстоятельства: реквизиты, которые могли быть удовлетворительными в прошлом, могут теперь отсутствовать и сделка так и не получит силы. Таким образом, речь может идти лишь о новом совершении сделки с теми же субъектами и с тем же содержанием, однако новая сделка не имеет ничего общего с прежней сделкой; между ними нет никакой юридической связи.3
Соответственно, если стороны желали достигнуть цели, которая преследовалась несуществующим или абсолютно недействительным договором, стороны должны были заключить новый договор без тех пороков, из-за которых предшествующий оказался ничтожным.
Итак, ничтожные (несуществующие и абсолютно ничтожные) сделки в соответствии с положениями классического учения о недействительности изначально не вызывали правового эффекта. Но существуют пороки, которые сами по себе не лишают сделку юридической силы. Такая сделка является действительной и вызывает именно те юридические последствия, на которые она была направлена. Но при этом определенные лица вправе оспорить сделку, что может привести к возврату сторон в первоначальное положение, к уничтожению правовых последствий сделки. Речь идет об оспоримых сделках, которые иногда именуют ничтожными в силу оспаривания. При этом данные сделки могли быть подтверждены (признаны) субъектом, имеющим право требовать признания их недействительными, вследствие чего они становились неопровержимыми. Л. Эннекцерус указывал: «Оспоримость сделки есть неопределенная, зависящая от воли лица, управомоченного на оспаривание, ничтожность, соединенная с допущением временной действительности... Сделка, оспоренная действительным образом, становится равной ничтожной сделке». Само решение о признании оспоримой сделки недействительной является преобразовательным (конститутивным), поскольку суд аннулирует сделку и прекращает основанное на ней правоотношение. Если же требование о признании оспоримой сделки недействительной не предъявлено, то такая сделка так и остается действительной, т.е. сохраняет свою силу.4
Таким образом, оспоримые сделки влекли правовые последствия с самого начала, но одна из сторон или третье заинтересованное лицо имели право ее оспорить; после оспаривания сделка уничтожается, т.е. восстанавливается прежнее состояние, как оно было до заключения сделки; право оспаривания теряется отречением, давностью, признанием сделки.
2 Признание сделок недействительными
2.1 Основания признания сделок недействительными
Под основаниями признания сделок недействительными (основаниями недействительности) следует понимать те обстоятельства, с которыми закон связывает отсутствие у сделки как юридического факта тех юридических последствий, на возникновение которых была направлена воля сторон. Следовательно, эти обстоятельства сами по себе являются юридическими фактами, которые влекут за собой «отрицательные» правовые последствия, связанные с недействительностью сделки.
Данные юридические факты (основания недействительности) должны иметь место одновременно с совершением сделки как юридического факта, то есть в момент совершения действия, направленного на возникновение определенных юридических последствий.
Однако эти факты могут касаться не только элементов сделки как юридического факта, но и любых элементов сделки как правоотношения, являющихся необходимым условием существования такого правоотношения (субъектный состав сделки, правоспособность сторон, оборотоспособность предмета сделки, соответствие содержания сделки закону и т. д.). Более того, эти обстоятельства могут выходить за пределы элементов сделки-правоотношения (например, в случаях, когда в законодательстве установлен принципиальный запрет на совершение сделок определенного вида, в определенном месте, в определенное время и т. п.).
Таким образом, под основаниями недействительности сделки следует понимать любые обстоятельства, препятствующие возникновению сделки правоотношения, но существующие в момент совершения сделки как юридического факта.
Основание недействительности может состоять только из одного обстоятельства (например, недееспособность участника сделки). Но чаще всего для недействительности требуется наличие совокупности нескольких обстоятельств, при которых сделка считается недействительной, то есть необходимо установление определенного фактического состава. Эту совокупность обстоятельств далее мы будем называть составом недействительной сделки.
Основания недействительности сделок могут быть установлены только Гражданским кодексом Российской Федерации. Это прямо следует из формулировки пункта 1 статьи 166 ГК РФ, в соответствии с которым сделка недействительна по основаниям, установленным Гражданским кодексом.
Вопреки распространенному мнению, несоответствие сделки закону (ст. 168 ГК РФ) является не общим для всех недействительных сделок, а лишь одним из оснований недействительности, установленным ГК РФ. Иные основания недействительности предусмотрены также в статьях 169-179, а также в других статьях ГК РФ.5
Никакой явно выраженной
классификации оснований
Если сделка, совершенная с нарушением требования закона, не исполнялась, она просто аннулируется.
Если же признанная недействительной сделка полностью или частично исполнена, возникает вопрос об имущественных последствиях ее недействительности.
Реституция (от лат. restituere — восстанавливать, возмещать, возвращать, приводить в порядок) — это главное имущественное последствие недействительности сделок.
Ее нормативное определение дано в п. 2 ст. 167 ГК. Согласно данной норме, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.6
Как видно, реституция по российскому гражданскому праву не имеет преобразовательного эффекта, которым обладала римская реституция. В отличие от последней, она направлена не на аннулирование сделки (такую функцию в российском праве выполняет решение суда), а на возврат имущества, переданного по недействительной сделке.
В нормативной конструкции реституции, закрепленной в п. 2 ст. 167 ГК, предусмотрено два механизма реализации прав и обязанностей сторон недействительной сделки по возврату имущества, служившего предметом исполнения по такой сделке. Во-первых, это механизм возврата индивидуально-определенных вещей, переданных во исполнение недействительной сделки, условно именуемый реституцией владения. Во-вторых, это механизм возврата вещей, определенных родовыми признаками, денег, ценных бумаг на предъявителя, переданных во исполнение недействительной сделки и осуществления денежной компенсации при невозможности возврата полученного в натуре, в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге. Данный механизм условно именуется компенсационной реституцией.
2.2 Особенности рассмотрения
в суде исков с требованием
о признании сделки
Нередко в судебной практике встречаются случаи предъявления исков с требованием о признании сделки ничтожной. В литературе высказано мнение о том, что такие иски должны рассматриваться по существу.
В связке «недействительная сделка - применение последствий недействительности сделки» в качестве способа защиты гражданских прав преимущественно рассматривается второй элемент. Судя по всему, связано это с тем, что он опосредует возврат владения либо позволяет возместить стоимость утраченного по недействительной сделке, т.е. имеет видимый эффект. Кроме того, многими юристами признание сделки недействительной рассматривается лишь в качестве предпосылки применения последствий недействительности сделки, в том числе реституции. Тем самым нивелируется самостоятельное значение иска о недействительности сделки.7
Утрата «эффекта сделки» обладает не меньшей силой, чем перемещение имущества или денежных средств. Кроме того, каждый из рассматриваемых способов может быть направлен на достижение различных результатов. Так, иск о признании сделки недействительной как способ защиты гражданских прав, как правило, направлен на: 1) сохранение титула; 2) лишение приобретателя титула собственника (но не владения) и возврат его себе. В конечном итоге решение по иску о признании сделки недействительной вносит определенность в гражданские правоотношения, подобно тому, как это делает иск о признании права собственности. Вот что указал арбитражный суд: судебное подтверждение отсутствия правоотношений между сторонами сделки (договора), послужившего основанием для государственной регистрации соответствующего права, устраняет неопределенность в правовом положении сторон; признание в судебном порядке сделки недействительной в силу ст. 69 АПК РФ освобождает истца от доказывания того же факта в других судебных процессах с участием тех же лиц.
Сохраняет титул иск о признании сделки недействительной как встречный, заявляемый против требования, связанного с обязательством по отчуждению имущества. Например, иском о признании сделки недействительной продавец может защищаться от требования покупателя об исполнении обязательства в натуре, сохранив за собой не только титул, но и владение. На практике весьма распространен случай, когда рассматриваемым иском защищаются от требования о государственной регистрации сделки и перехода права собственности по ней. В этом смысле признание сделки недействительной как способ защиты похож на римскую exception, а если говорить конкретнее - peremptoriae. В качестве примера здесь можно привести дело по иску В.А. к О.Т., рассмотренное Усть-Абаканским районным судом Республики Хакасия. Итак, В.А. обратилась в суд с иском к О.Т. о государственной регистрации перехода права собственности на жилой дом и земельный участок. В судебном заседании дополнительно заявила о государственной регистрации договора купли-продажи. Притязания мотивировала тем, что между ней (покупателем) и ответчиком (продавцом) 19 июня 2009 г. заключен договор купли-продажи указанных выше объектов недвижимости, однако ответчик уклоняется от явки в орган, осуществляющий государственную регистрацию сделок и прав на недвижимое имущество. Представитель ответчика иск не признал. Указал, что намерений заключать договор купли-продажи объектов недвижимости у сторон не было. На самом деле договор обеспечивал заем и, по сути, был соглашением о залоге.
Суд первой инстанции установил, что между О.Т. (заемщик, залогодатель) и В.А. (займодатель, залогодержатель) 19 июня 2009 г. заключен договор займа с залогом. По условиям договора займодатель передает заемщику 150 000 рублей сроком до 19 августа 2009 г. В свою очередь, заемщик в залог оставляет жилой дом и земельный участок. По соглашению между сторонами возврат денежных средств обеспечивается заключением договора купли-продажи недвижимых вещей, который при полном расчете до 19 августа 2009 г. теряет силу. В этот же день - 19 июня 2009 г. между сторонами заключен договор купли-продажи, согласно которому О.Т. (продавец) продала В.А. (покупатель) спорный жилой дом и земельный участок за 150 000 рублей. 16 октября 2009 г. О.Т. обратилась в милицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ряда лиц, в том числе В.А., утверждая, что они путем обмана и психологического давления пытаются завладеть принадлежащим ей жилым домом. Постановлением следователя СУ при УВД по г. Абакану от 9 ноября 2009 г. в возбуждении уголовного дела отказано. Опрошенная в рамках проверки сообщения о преступлении В.А. пояснила, что достигла предварительной договоренности с О.Т. о займе, обеспеченном залогом недвижимости. Однако залог оформить не удалось, в связи с чем в обеспечение возврата денежных средств был заключен договор купли-продажи спорного дома и земельного участка. По соглашению сторон договор купли-продажи должен быть расторгнут по возвращении суммы займа.
Решением суда первой инстанции в иске отказано. Отказывая в иске, суд исходил из того, что договор купли-продажи от 19 июня 2009 г. является ничтожным в силу притворности по основанию, предусмотренному ст. 170 ГК РФ, поскольку стороны имели в виду договор залога. Раз договор ничтожен, то нет оснований для удовлетворения требований истца о государственной регистрации договора, а также регистрации перехода права собственности.
Оставляя решение суда в силе, суд кассационной инстанции отметил, что целью договора купли-продажи является переход права собственности, а целью соглашения о залоге - обеспечение исполнения денежного обязательства за счет заложенного имущества. Поскольку ни истец, ни ответчик не выражали подлинной воли на совершение сделки, результатом которой стал бы переход права собственности, а только желали обеспечить исполнение договора займа, судебная коллегия согласилась с выводом суда о ничтожности договора купли-продажи от 19 июня 2009 г., считая решение основанным на оценке представленных доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, в частности, показаний истца, согласующихся с ними показаний ответчика, а также имеющихся в материалах дела договора от 19 июня 2009 г. Поскольку договор купли-продажи от 19 июня 2009 г. признан ничтожным, суд кассационной инстанции не нашел оснований для перехода права собственности по нему, так как недействительная сделка не влечет никаких положительных для сторон последствий, в том числе перехода права собственности (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Одновременно с этим был оставлен без внимания довод кассатора (истца) о невозможности признания незаключенной сделки, как не прошедшей государственной регистрации, ничтожной. Суд кассационной инстанции полагал, что решением суда осуществляется государственная регистрация сделки. С этого момента сделка приобретает юридическую силу (п. 3 ст. 433 ГК РФ). Следовательно, суд вправе дать ей оценку с точки зрения ничтожности (п. 2 ст. 166 ГК РФ). В ином случае абсолютно недействительной (ничтожной) сделке придавалась бы законная сила посредством решения суда.
Как отнимающий титул иск о признании сделки недействительной применяется для создания предпосылок возврата владения, а также как самодостаточный иск, не связанный с применением иных способов защиты. Создает предпосылки применения последствий в виде возврата владения иск о признании сделки недействительной тогда, когда имущество не просто примитивно захватывается, а когда противоправные действия по завладению имуществом сопровождаются "юридически" - путем регистрации права, основанием перехода которого послужили сделки с пороками (под влиянием обмана, насилия и т.д.) либо просто сфальсифицированные. В этом случае обращение только к искам, направленным на возврат владения (реституционному или негаторному), было бы неэффективно, поскольку они направлены на возврат вещи от беститульного владельца. Так, по одному из дел Президиум ВАС РФ указал, что акции были приобретены по ничтожной сделке, не имеющей юридических последствий и не дающей права на их отчуждение, следовательно, имеются основания для удовлетворения виндикационного требования, заявленного истцами фактическому владельцу этих акций.8 Более того, применительно к виндикационным требованиям факт недействительности сделки не только отнимает титул (если, конечно, он приобретен в силу сделке) у нынешнего владельца, но и одновременно порождает фигуру неуправомоченного отчуждателя (если нынешний владелец получил имущество от лица, титул которого также основан на недействительной сделки), а это обстоятельство открывает возможность применения положений ст. 302 ГК РФ, защищающей добросовестного приобретателя. В частности, по одному из дел ВАС РФ отметил, что заявитель считает недопустимым одновременное обращение в суд с иском о признании сделки недействительной и с виндикационным иском. Однако заявитель не учитывает, что требование признания сделки недействительной необходимо не в целях реституции, а в целях признания компании Х.М. ЛТД лицом, которое не имело права отчуждать имущество по смыслу положений п. 1 ст. 302 ГК РФ об истребовании имущества от добросовестного приобретателя.9