Правовая система Российской Федерации. 2
Контрольная
работа ______________________________
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/
КафедраУголовного права и процесса
по
дисциплине Проблемы
теории права и государства
Тема:
Правовая система Российской
Федерации.
Выполнил: студент группы К34ЮР41
Златкин Д. И.
(подпись студента) «09» сентября 2011 г.
Преподаватель: Афанасьева Е.А.
____________________
(подпись руководителя)
Кострома 2011
Содержание
Введение……………………………………………
1.Понятие и элементы правовой системы Росси…………………………....5
1.1 Понятие правовой системы России……………………………………….5
1.2 Элементы правовой системы России……………………………………..7
2. Признаки формирования правовой системы России …………………..12
3. Тенденции развития правовой системы России………………………....14
3.1 Правовая система России: вызовы времени………………………….....14
4. Соотношение международного и национального права в российской
правовой
системе……………………………………………………………
Заключение………………………………………
Список
используемой литературы…………………………………………....
Введение.
В
условиях становления правового
государства важное значение приобретают
вопросы формирования, развития и
закрепления нового юридического мышления,
общей и правовой культуры, высокого
профессионализма, чувства законности
и справедливости. В связи с
этим в теории государства и права
все актуальнее становиться анализ
правовой системы вообще, российской
правовой системы в особенности.
Во многом это связано с тем, что
ответ на данный вопрос дает нам
представление о
Цель моей работы – проанализировать понятие и элементы правовой системы Росси, отразить тенденции развития.
Задачи:
- Проанализировать понятие и элементы правовой системы России.
- Тенденции развития правовой системы России.
Методологической
основу составили общенаучные а
также специальные методы познания:
диалектики, гипотезы, дедукции, индукции,
сравнительно-правовой, системно-структурный,
социологический.
1. Понятие и элементы правовой системы Росси.
1.1 Понятие правовой системы России
В
отечественной юриспруденции
Научное решение отмеченной проблемы возможно лишь на основе общей теории систем, которая в методологическом плане имеет название системного подхода. Понятие «правовая система» должно быть результатом системного подхода ко всей правовой действительности как к единому объекту, результатом проекции на правовую действительность системных категорий, прежде всего понятия «система». В итоге такого подхода должны быть отсечены ненужные, лишние компоненты и отношения правовой реальности и сформированы необходимые новые, отвечающие системной природе нового образования. Критерием отбора элементов в правовую систему является ее непосредственная цель – правовое регулирование поведения.
Понятие «правовая система» относится к разряду юридических предельно широких понятий (категорий), таких же, как «правовая надстройка», «правовая действительность (реальность)» и др. И в этом плане правовую систему следует отличать от системы права. Понятие «система права» предназначено для того, чтобы раскрыть внутреннюю сторону объективного права, охарактеризовать его состав (элементы) и структуру (целесообразные связи между элементами). Когда же мы говорим о правовой системе, то объективное право само входит в нее в качестве элемента, хотя и особого.
Особая роль объективного права в правовой системе состоит в том, что все остальные элементы правовой системы «вытекают» из объективного права в процессе правового регулирования и так или иначе связаны с ним.
В
частности, современная российская
правовая система организована на федеральной
основе. В каждой республике, иных субъектах
Федерации – своя правовая система,
имеющая местные особенности
и включающая в себя региональные
нормы и институты. Свои правовые
системы созданы в бывших союзных
республиках – ныне суверенных государствах.
В наше время наблюдается интенсивное
сближение и
Российская
правовая система переживает трудный
период своего становления и развития.
Она постепенно преобразуется, избавляется
от пороков тоталитарного режима,
деформаций и наслоений прошлого,
приобретает более глубокие демократические
и гуманистические черты. Но в
целом ее главные недостатки пока
сохраняются. Это – слабая эффективность,
незавершенность, разбалансированность,
неспособность успешно
«Хотя действующая Конституция была принята еще в 1993 г., правовая система страны полностью не сложилась. Главная причина состоит в том, что Россия все еще находится на переходном этапе. Нынешняя правовая реформа может принести успех только и том случае, если она найдет ответы на главные вопросы, которые ставит жизнь».
Одна
из задач проводимых демократических
преобразований в России – создание
устойчивой, четко работающей и эффективной
правовой системы, в центре которой
должен стоять человек. С другой стороны,
сама правовая система – мощный
инструмент этих преобразований, нормативная
база, опора всех реформ.
1.2 Элементы правовой системы России
Элементами правовой системы является все то, что необходимо для процесса правового регулирования. Однако иногда круг элементов правовой системы авторы необоснованно расширяют. Элемент – это необходимая, функциональная единица системы. А необходимая и достаточная совокупность элементов системы называется ее составом.
Надо заметить, что нет оснований относить к элементам правовой системы правовые понятия и юридическую науку в целом. Правовая система для науки выступает как объект отражения, а значит находится за ее пределами.
Перечислить
все без исключения элементы правовой
системы достаточно сложно, да в
этом и нет особой необходимости.
Здесь важен сам принцип отбора
явлений в правовую систему. В
нее должно войти все из мира правовых
явлений, что необходимо для нормального
процесса правового регулирования.
Правовая система представляет собой
совокупность взаимосвязанных правовых
средств, необходимых и достаточных для
правового регулирования поведения. Разумеется,
что это – нормы права, правоотношения,
юридические факты, правовые акты (нормативные
и индивидуальные), законность, правосознание,
правовая культура, правосубъектность,
меры правового принуждения и др.
Характеризуя элементный состав правовой системы, авторы обычно выделяют самые разнообразные наборы компонентов. Однако и он наряду с четко оформленными главными конструктивными элементами правовой системы включает иные элементы, из которых складывается подвижная, динамическая часть системы, конкретно не называя их. По иному подходит к разграничению правовой системы и правовой надстройки Н.И. Матузов.2 Он считает, что правовая система богаче, чем надстройка, так как включает правовые состояния, режимы, процессы, статусы. Однако думается, что дело тут вовсе не в элементном составе.
Правовая система неоднородна (гетерогенна), но относительно стабильна за счет своих внутренних, системообразующих связей. Это открытая система, развивающаяся за счет движения правосознания, трансформации правоотношений, изменения правовых норм, под влиянием внешних импульсов, исходящих от общества. Внешняя связь со средой осуществляется через правосознание и правовую практику. Социальные импульсы преобразуются в ней в процессе правового регулирования, которое стабилизирует общество, обеспечивая его развитие. Если такая цель системы достигается, то можно говорить о действенности правового регулирования. Цель взаимодействует с принципами и нормами системы. Однако ее рациональное изложение в законодательстве нельзя абсолютизировать. Это связано с тем, что правовая система на входе и выходе связана с фактически складывающимися отношениями, которые законодатель может познать с той или иной степенью объективности, привнося в них значительный идеологический момент, субъективную направленность. Все это может привести к рассогласованию и правовой системы, и предмета регулирования, например волюнтаристское декретирование и т.п.
На самом общем уровне выявляются следующие элементы структуры правовой целостности – сфера сознания (правосознание), сфера практической деятельности (правоотношения) и сфера объективированных форм сознания и деятельности (правовые нормы и акты).
Каждая
из указанных сфер образует соответствующую
ей подсистему элементов, имеющую свою
структуру и функциональную нагрузку.
Так, содержательный момент правовой системы
характеризует подсистема действующих
в обществе правовых норм, охватываемая
понятием системы права. Последняя,
в отличие от двух других, обладает
четкой формализованностью своей структуры,
однородностью, относительной устойчивостью
и стабильностью. Такую целостность
называют гомогенной. Система права
однородна (в пределах одного уровня
исследования) и состоит из правовых
норм, единообразных по своей «материи»,
структуре, форме, общеобязательности
и т.д. Изменения в ее содержании
и структуре регламентированы во
времени и по процедуре. Однако система
права, рассмотренная в ином аспекте,
а именно с точки зрения форм выражения
правовых норм (источников права), не будет
однородной. Ее компоненты – договор,
прецедент, традиционное право, закон
и т.д. Именно в этом плане и
на таком уровне иерархии правовых
явлений находится понятие «
Система правовых норм является концептуальной по своей природе, ибо ее элементы представляют собой логические модели общего характера. Этим определяются закономерности ее функционирования и развития. Система же законодательства имеет искусственную природу и представляет собой систему внешних (словесно-документальных) форм выражения правовых норм.
Правовые акты – средства документально формализованной фиксации не только самого объективного права, но и этапов правовой деятельности, отражающих определенную ступень (стадию) становления и реализации права. Система правовых актов исторически складывается в любом цивилизованном обществе, поскольку обеспечивает потребность упорядоченности, единообразия процедурных процессов (порядка) правового регулирования. В силу своей природы и функций система актов должна развиваться в направлении логической законченности, непротиворечивости, целостности. Такая система должна нести в себе оптимальные рычаги стабильности, четкости и ясности, иерархичности и непротиворечивости. Это достигается благодаря всей системе правотворчества, целенаправленной, рациональной системной обработке актов, их инкорпорации и кодификации. Важную роль при этом играет юридическая техника, значение которой в условиях усложнения социальных процессов и активизации законодательной деятельности возрастает.
Существует
не только законодательная техника,
но и юридическая техника
При
этом следует иметь в виду, что
в процессе нормотворческой деятельности
решающее место должна занимать законодательная
власть, а в процессе правореализующей
деятельности приоритетное значение должны
иметь использование
Правовая деятельность протекает главным образом в рамках правоотношений. Именно специфическое взаимодействие субъектов права и их единую форму активности в правовой сфере выражает понятие «правоотношение». Это определяет огромное значение правоотношений в любой правовой системе. Подсистема правовой деятельности обеспечивает функционирование правовой системы, отражает ее динамический аспект, особую структурированность и специфическую связь прав и обязанностей субъектов. Правоотношения – это право в реальной жизни общества, важнейший компонент правовой системы.
В
самой жизни существует сложный
и тонкий механизм правового регулирования,
и игнорирование этого
Если
правоотношения, так или иначе, исследуются
юридической наукой, хотя нередко
лишь как нечто второстепенное, вытекающее
только из норм права, провозглашаемых
государством, то сама деятельность участников
правоотношений – непосредственное
содержание правоотношений – изучается
лишь в тех случаях, когда имеют
место правонарушения. Состояние
правомерной деятельности не стало
предметом науки. Сами люди оказываются
как бы «выброшенными» из понятия
права, вытеснены нормами их возможного
и должного поведения. Отсюда и акцент
на карательном характере
Восприятие
права как объективно обусловленной
и активно функционирующей
Наряду
с составом (совокупностью необходимых
и достаточных элементов) другой
стороной правовой системы является
ее структура – целесообразные связи
между элементами, которые проявляют себя
через взаимодействие элементов.
2. Признаки формирования правовой системы России
Формирование правовой системы начинается не раньше, чем появится единое для всей страны право, то есть будет завершен процесс централизации, полностью преодолена раздробленность. В то же время, завершение формирования правовой системы возможно только в условиях буржуазного государство. Право-привилегия, характерное для феодализма, не способно сформировать правовую систему.
Правовая
система, как любое сложное явление
социальной реальности, переживает в
своем развитии стадии генезиса и
модернизации. Она зарождается, развивается,
усложняется и
Анализ
генезиса правовой системы предполагает
содержательный ответ на вопрос, какие
факторы обусловливают или
Становление
правовой системы возможно только в
условиях капиталистической общественно-
Генезис правовой системы Российской империи, по нашему мнению, приходится на вторую половину ХIХ века. Отмена крепостного права в 1861 г., другие реформы Александра II создали возможность для развития капиталистических производственных отношений. В 1860 г. был создан Государственный банк Российской империи, в 1862 г. проведена реформа финансового контроля. Судебная реформа 1864 г. создала принципиально новую судебную систему, в основном, независимую от административной власти. Земская и городская реформы способствовали приобщению населения к местному самоуправлению. Все это повлекло за собой активную модернизацию действующего законодательства. Об этом свидетельствует постоянное обновление и переиздание практически всех томов Свода законов Российской империи. Принятое в 1864 г. новое процессуальное законодательство было выделено в отдельный 16 том Свода законов. В 1885 г. принята новая редакция Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, а в 1903 г. – Уголовное уложение. Был подготовлен, опубликован и широко обсуждался проект Гражданского уложения. Все это позволяет говорить о формировании и выделении в рассматриваемый период таких базовых отраслей права, как уголовное, гражданское, уголовно-процессуальное (Устав уголовного судопроизводства 1864 г.), гражданско-процессуальное (Устав гражданского судопроизводства 1864 г.) Таким образом, подтверждается вывод о становлении именно в этот период правовой системы Российской империи.
К числу дискуссионных может быть отнесен вопрос о том, завершилось ли формирование правовой системы России до 1917 г., когда эта система подверглась полному разрушению, или процесс генезиса продолжался. По нашему мнению, сохранение элементов феодального права, проявлявшихся, в первую очередь, в консервации сословных отношений, в том числе, и в экономической сфере, свидетельствует о незавершенности процесса формирования правовой системы. В то же время, изменения, произошедшие в государственном строе и законотворческом механизме Российской империи в 1905–1906 годах, могут свидетельствовать о вступлении правовой системы в стадию модернизации. Усложнение законотворческого процесса, появление нового органа государственной власти – Государственной Думы – оказало определенное влияние на процесс развития правовой системы России.
Существование
правовой системы есть процесс динамичный,
связанный с постоянными
3. Тенденции развития правовой системы России
3.1 Правовая система России: вызовы времени
Разрушение
Советского Союза стало неизбежным
после принятия 24 октября 1990 г. двух
взаимоисключающих друг друга законов:
Закона СССР «Об обеспечении действия
законов и иных актов законодательства
Союза ССР» и Закона РСФСР «О действии
актов органов Союза ССР на территории
РСФСР». Тогда, признавая и поддерживая
деятельность законотворческих органов
государственной власти союзных республик
на основепринятых республиками деклараций
о суверенитете по укреплению их политической
и экономической самостоятельности, Верховный
Совет СССР, следуя логике федерализма,
заявил, что при расхождении закона республики
с законом СССР до заключения нового Союзного
договора действует закон СССР (ч. 2 ст. 1
Закона СССР «Об обеспечении действия
законов…»). Установление республиками
иного положения объявлялось посягательством
на суверенитет Союза ССР (ч. 2 ст. 3). Однако
в очередной раз спор юристов был предрешен
реальным соотношением сил. Согласно российскому
закону органы власти и управления России
были наделены правом приостанавливать
действия актов органов власти Союза,
если эти акты были приняты в пределах
союзной компетенции. Во всех остальных
случаях устанавливался порядок, в соответствии
с которым законы Союза ССР вступали в
действие на территории России после их
ратификации Верховным Советом России
или подтверждения уполномоченным органом.
Решения всех должностных лиц, организаций,
договоры и сделки, заключенные на основе
актов Союза, не ратифицированных Россией,
признавались недействительными. Введение
в действие этого закона, наряду с принятием
Закона РСФСР от 31 октября 1990 г. «Об экономической
основе суверенитета РСФСР» и постановления
Съезда «О разграничении функций и управления
организациями на территории РСФСР (основа
нового Союзного договора)», означало
конец существования СССР как федеративного
государства. Этот процесс сопровождался
не только выходом российского правового
пространства из общесоюзного, но и его
качественными изменениями. Прежде всего
речь идет о смене самого типа российской
правовой системы, о переходе от правовой
системы социалистического права к системе
европейского континентального или, привычнее
говоря, о возвращении к романо-германской
правовой системе, капитализации комплекса
общественных отношений, в том числе и
правовых. Подобная неофеодализация свойственна
не только экономическим отношениям, она
характеризует как систему государственного
устройства, так и правовую систему современной
Российской Федерации. Основными преградами
здесь предстают: природа государственного
устройства России; отсутствие единого
понимания перспектив развития государства;
недостаточная степень интеграции общества;
несовершенство политической системы
общества; неудовлетворительное состояние
системы государственного управления;
отсутствие механизмов, призванных обеспечить
органическую связь между федеральным
структурами и органами субъектов Федерации;
несовершенство институциональных структур,
призванных обеспечить однородность правового
пространства. Условием поддержания единства
правовой системы государства является
наличие четко определенных законодательных
норм и юридических механизмов, затрагивающих
вопросы разграничения полномочий между
Федерацией и ее субъектами, определяющих
способы устранения возникающих противоречий.
Мера автономности правовой системы субъекта
Федерации от федеральной определяется
ч. 4 ст. 76 Конституции РФ, закрепившей, что
субъекты Федерации осуществляют собственное
правовое регулирование, включая принятие
законов и иных нормативно-правовых актов
вне пределов ведения Российской Федерации,
совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов. Буквальное толкование
этой конституционной нормы позволяет
сделать вывод, что принятие законов и
иных нормативно-правовых актов субъектами
Федерации по вопросам совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов не
допускается. Но это противоречит ч. 2 ст. 76,
устанавливающей, что по предметам совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов
издаются федеральные законы и принимаемые
в соответствии с ними законы и нормативно-правовые
акты субъектов РФ. Подобная двусмысленность
должна быть преодолена. На сегодняшний
день не создан механизм, позволяющий
избежать противоречий в законодательстве
субъектов Федерации на стадии законопроектной
и подготовительной работы. При принятии
того или иного закона, противоречащего
Конституции РФ и федеральному законодательству,
либо при проведении того или иного мероприятия,
подрывающего основы государственного
строя страны (достаточно привести примеры
референдумов в Татарстане, Ингушетии,
других субъектах Федерации), федеральные
власти оказываются перед фактом, что
указанный документ уже введен в действие
или мероприятие уже проведено. При нормальном
правовом обеспечении указанного процесса
антиконституционные действия просто
не могли бы быть проведены, а антиконституционные
положения не могли бы даже обсуждаться
парламентами республик в силу своей правовой
ничтожности. Представленная проблема
имеет и обратную сторону, когда федеральные
власти принимают законы, которые по Конституции
относятся к совместному ведению Федерации
и ее субъектов. С юридической точки зрения
подобное вмешательство в совместную
компетенцию вполне оправданно. Теория
федерализма закрепляет за федеральными
органами власти право самостоятельно
определять свою компетенцию, при необходимости
делегировать часть своей компетенции
органам власти субъектов Федерации или,
наоборот, возвращать переданные полномочия
себе. Однако сегодня, видимо, еще рано
столь буквально следовать теории федерализма.
Тем не менее федеральная государственная
власть просто обязана не допустить открытия
третьего фронта в «войне законов». Хотя
достижение этой цели осложняется не только
отсутствием четких механизмов и процедур,
позволяющих безусловно и безукоризненно
привести в соответствие с федеральным
законодательством законодательство
субъекта Федерации, но и неопределенностью,
на каких условиях происходит взаимодействие
и сочетание правовой системы Российской
Федерации и правовых систем субъектов
Федерации. Ведь при всем стремлении к
единству правовой системы страны необходимо
осознание того непреложного факта, что
наряду с федеральной, общенациональной
правой системой России складываются
во многом автономные и отличные друг
от друга правовые системы субъектов Федерации.
Эти отличия и автономность не могут быть
преодолены, да к этому и не стоит стремиться.