Преступление: признаки, состав, виды.
1. Преступление: признаки, состав, виды.
Уголовное право — это отрасль
права, представляющая собой совокупность
норм, определяющих преступность и наказуемость
деяний, основания уголовной ответственности,
систему и порядок назначения наказаний,
а также условия освобождения от уголовной
ответственности и наказания. Единственным
источником данной отрасли права является
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Согласно ст. 14 УК РФ, преступлением признается виновно
совершенное общественно опасное деяние,
которое запрещено Уголовным кодексом
под угрозой наказания. В данном определении
перечислены признаки преступления: виновность,
общественная опасность, противоправность,
наказуемость деяния.
Под преступным поведением в уголовном
праве понимается активное (действие)
или пассивное (бездействие) проявление
поведения человека во внешнем мире. Уголовный
закон упоминает такие выражения, как
деяние, действие, деятельность, поведение,
поступок, т.е. преступление могут образовывать
все виды человеческой деятельности, независимо
от степени их сложности.
Обязательные признаки преступного деяния,
влекущие применение мер уголовной ответственности,
— это сознание и воля.
Воля — это единый комплексный процесс
психического регулирования поведения
(действий, поступков) субъектов. Лицо
не может привлекаться к уголовной ответственности,
если оно действует против своей воли,
под влиянием физического принуждения
или непреодолимой силы.
В уголовном законодательстве различают
две формы преступного поведения: действие
и бездействие. Разграничение этих форм
преступного поведения используется в
ст. 714 УК РФ, оно положено в основу конструкций
конкретных видов преступлений особенной
части УК РФ. Самая многочисленная группа
преступлений представляет собой действия
(около двух третей). Вторая по степени
распространенности группа — преступления
в виде бездействия, т. е. такие преступления,
объективная сторона которых выражается
в несовершении лицом того действия, которое
надо было совершить. Третья группа представлена
смешанными преступлениями, объективная
сторона которых выражается как в действиях,
так и в бездействиях.
Таком образом, как действие, так и бездействие
представляют собой самостоятельные,
автономные формы внешнего проявления
преступного поведения, обладающие общими
и специфическими признаками, позволяющими
выделять их в объективном мире.
Внешнее проявление всякого действия
выражается в виде движения, преступное
действие проявляется посредством отдельных
телодвижений.
Уголовно-правовое действие имеет сложный
характер, когда законодателем оно определяется
как «промысел», «деятельность», «систематичность»,
«неоднократность». Законодательством
установлены следующие формы внешнего
выражения действия: физическое воздействие,
слово и жест.
Наиболее распространенная форма преступного
действия — физическое воздействие на
объект преступного посягательства.
Бездействие — это пассивная форма поведения,
которая заключается в воздержании от
всякого движения. Преступное воздействие
при бездействии выражается в том, что
лицо не совершает определенного действия,
которое общественно необходимо для сохранения
и укрепления охраняемого в качестве объекта
отношения и поэтому для преступника юридически
обязательно.
Преступное бездействие может выражаться
в единичном не совершении необходимого
действия. А может выражаться в системе
актов, что, например, имеет место при халатности,
когда должностное лицо систематически
не выполняет возложенных на него по службе
обязанностей.
Необходимым признаком преступления является
общественная опасность, что означает,
что преступление производит негативные
изменения в социальной действительности,
нарушает упорядоченность системы общественных
отношений.
Под уголовной противоправностью в теории
уголовного права принято понимать запрещенность
преступления соответствующей уголовно-правовой
нормой под угрозой применения к виновному
наказания.
Состав
преступления — это система предусмотренных
уголовным законом объективных и субъективных
признаков, характеризующих общественно
опасное деяние как преступление.
Объектом
преступления признается общественное
отношение, охраняемое уголовным законом,
которому преступлением причинен или
может быть причинен существенный вред.
К объективной стороне преступления относятся
характеристики самого деяния: это запрещенное
уголовным законом общественно опасное
деяние, его вредоносные последствия,
а также причинно-следственная связь между
ними.
В качестве признака объективной стороны
деяние может выступать в двух формах:
преступного действия или бездействия.
Преступное действие — это акт активного
поведения, запрещенного законом (например,
кража). Преступное бездействие — акт
запрещенного пассивного поведения, т.е.
не совершение лицом таких действий, которые
оно должно было совершить для предотвращения
вредных последствий.
Субъект
преступления — лицо, совершившее преступление
и способное нести за него уголовную ответственность.
По общему правилу, уголовная ответственность
наступает с 16 лет, а за некоторые преступления
— с 14 лет.
Субъективная
сторона преступления — это психическое
отношение лица к совершенному им деянию,
включающее в себя мотивационную, интеллектуальную
и волевую стороны психических процессов.
Юридическими признаками, характеризующими
субъективную сторону преступления, являются
вина, мотив и цель.
Виды преступлений
в зависимости от характера и степени
общественной опасности деяния:
1) преступления небольшой тяжести — умышленные
и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не превышает
двух лет лишения свободы;
2) преступления средней тяжести — умышленные
и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не превышает
пяти лет лишения свободы;
3) тяжкие преступления? умышленные деяния,
за совершение которых максимальное наказание
не превышает десяти лет лишения свободы,
а также неосторожные деяния, максимальное
наказание за которые более 5 лет лишения
свободы;
4) особо тяжкие преступления — умышленные
деяния, за совершение которых максимальное
наказание превышает десять лет лишения
свободы или предусмотрено более строгое
наказание.
2.Конституционные
основы системы органов
В соответствии с Конституцией РФ Российская Федерация является федеративным государством. Федеративное устройство России имеет главным своим назначением установление оптимального соотношения между государственным целым и его частями, позволяющего преодолевать негативные последствия, как излишней централизации, так и сепаратизма, раздробленности, а также приближать власть и управление к интересам всех групп населения и всех граждан. Именно федерализм дает выход стремлению территориальных общностей к самостоятельности и свободному развитию.
Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения (Москва - город федерального значения, субъект Российской Федерации. Ее статус в этом качестве определен Уставом - Основным Законом города Москвы, принятым Московской городской Думой 28 июня 1995 г. Москва является Столицей Российской Федерации, Статус столицы устанавливается федеральным законом Российской Федерации о статусе столицы Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. с изменениями и дополнениями от 18 июля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. N 30. Ст. 2863., Санкт-Петербург), автономной области, автономных округов. Эти субъекты Федерации, согласно Конституции РФ, являются равноправными. Конституция РФ допускает возможность принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта. Это делается в порядке, установленном федеральным конституционным законом.
Конституционно-правовой статус субъектов
Федерации устанавливается в
первую очередь Конституцией России,
а также другими правовыми
актами. Статус республики, входящей в
Федерацию, определяется Конституцией
РФ и конституцией республики, а
статус входящих в Федерацию края,
города федерального значения, автономной
области, автономного округа определяется
Конституцией РФ и уставом стоит
отметить, что и уставы, и конституции
субъектов имеют одно и то же назначение.
Роль устава аналогична роли конституции
в республике - и тот и другой
регулируют сходные виды правоотношений.
При этом оба документа подлежат
одинаковой государственно-правовой защите,
исходя из равноправия субъектов
в их взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти края,
области, города федерального значения
и т.д., принимаемыми законодательным
(представительным) органом соответствующего
субъекта РФ. По представлению законодательных
и исполнительных органов автономной
области, автономного округа может
быть принят федеральный закон об
автономной области, автономном округе.
Ряд прав субъектов РФ вытекает из
Декларации о государственном суверенитете
РСФСР, Федерального Договора о разграничении
предметов ведения и полномочий
(1992 г.), договоров РФ с отдельными
субъектами Федерации о разграничении
предметов ведения и
Субъект РФ не может в одностороннем
порядке изменить свой статус. Но Конституция
РФ в ч. 5 ст. 66 закрепляет возможность
изменения статуса субъекта РФ по
взаимному согласию РФ и ее субъекта.
Конституции республик и уставы
других субъектов, являясь частью правовой
системы РФ, не могут противоречить
ее Конституции, которой отведено главенствующее
место в определении статуса
субъектов. Вместе с тем в своих
основных законах (конституциях и уставах)
субъекты Федерации, естественно, могут
и должны учитывать имеющиеся
у них особенности, в числе
которых специфические
Преобразование конституционно - правового статуса субъекта, например области в республику или, наоборот, в принципе может привести и к его переименованию. Но изменение статуса субъекта Федерации, видимо, возможно, и в рамках одного наименования субъекта, например при выходе автономного округа из состава края или области. Регулирование изменения статуса субъекта РФ должно осуществляться на основе федерального конституционного закона.
Правовой статус субъекта РФ может
быть расширен путем создания в пределах
его территории особой экономической
зоны. Например, особая экономическая
зона в Калининградской области
установлена Федеральным
Равноправие субъектов Федерации проявляется, в общем, для всех них определении предметов ведения, которое вытекает из ст. 71,72, 73 Конституции РФ. Субъекты РФ не вправе вмешиваться в компетенцию федеральных органов государственной власти, которые создаются в соответствии с волеизъявлением всего многонационального народа России, в том числе - всех субъектов Федерации. Последние представлены в Федеральном Собрании, а, следовательно, участвуют в решении вопросов, относящихся к предметам ведения Федерации. Вместе с органами государственной власти Федерации они осуществляют правовое регулирование и управление по предметам совместного ведения. Вне пределов ведения РФ и ее полномочий по предметам совместного ее и субъектов Федерации ведения субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73 Конституции РФ). Конституция РФ не перечисляет полномочия субъектов Федерации. Она лишь определяет предметы ведения РФ и дает Федерации право определять свои полномочия по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов, оставляя за субъектами право, реализовать свои полномочия в сфере совместного ведения. Это позволяет с необходимой для практической деятельности всех государственных органов - федеральных и субъектов Федерации - точностью определять пределы полномочий субъектов РФ, что, конечно, не исключает возможности возникновения споров по вопросам определения предметов ведения Федерации и ее субъектов. В принципе, эти споры должны разрешаться при помощи согласительных процедур, наличие которых предусмотрено в ст. 85 Конституции.
Конституция РФ предоставляет субъектам
Федерацию важную гарантию: поскольку
их законы и нормативные акты, изданные
по вопросам совместного ведения, должны
соответствовать федеральным
Субъекты Федерации имеют свою правовую систему в правовую систему субъектов РФ входят конституция (в республиках), уставы (в других субъектах), законы, подзаконные акты, которая как бы образует собственное конституционное право, однако которое не разрывает единого поля конституционного права РФ, составляя его федеративный аспект. Свои правовые акты субъекты принимают самостоятельно. Однако требуется, чтобы конституции, уставы и другие правовые акты соответствовали Конституции РФ, находились в пределах совместного ведения Федерации и ее субъектов, ведения субъектов Федерации. Проверку соответствия конституций республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ осуществляет Конституционный Суд РФ. Субъекты Федерации в лице своих органов законодательной и исполнительной власти вправе обращаться с запросом в Конституционный Суд РФ (ч. 2 ст. 125). Право на такой запрос имеют также Президент России, Совет Федерации, Госдума и ряд других органов. Конституционный суд РФ, кроме того, разрешает споры о компетенции между органами государственной власти РФ и органами власти субъектов РФ, между высшими государственными органами последних.
По своей юридической силе конституции
республик и уставы других субъектов
Федерации равнозначны, различия только
в терминах, присущих государствам
и государственным
Система органов государственной
власти устанавливается субъектами
Федерации самостоятельно. Есть только
два конституционных
Республики - субъекты РФ - это государства в составе РФ, обладающие всей полнотой государственной власти вне пределов компетенции РФ. Поэтому власть в этих государствах не является полностью суверенной, республики самостоятельны только в рамках, установленный федеральной конституцией. Они не вправе нарушать государственную целостность России, не имеют права выхода из состава Федерации. Республики образованы как формы национальной государственности, воплощают самоопределение соответствующих наций. Республика имеет государственно-правовые признаки государства в составе РФ. К ним относятся: Конституция республики, республиканское законодательство; система органов государственной власти республики, которая устанавливается ею самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, закрепленных федеральным законом; территория, причем границы между субъектами могут быть изменены, только с их взаимного согласия.
Каждая республика обеспечивает свою территориальную целостность, а границы республики, находящиеся в режиме не государственных, а административных границ, не могут быть изменены без ее согласия. Гарантией территориального статус-кво является сама Российская Федерация.
Республики самостоятельны в определении
государственных языков. В органах
государственной власти, органах
местного самоуправления, государственных
учреждениях республик эти
Конституции республик обычно предусматривают
свое гражданство, хотя подчас не учитывают,
что гражданство в РФ относится
к ведению Федерации. Так, в силу
того, что это гражданство
Как мы уже отмечали, в соответствии с Конституцией РФ все республики равноправны. Однако де-факто статус некоторых из них существенно расходится с конституционными положениями. Например, по Договору РФ и Республики Татарстан от 15 февраля 1994 г., целый ряд исключительных конституционных полномочий России отнесен к совместному ведению РФ и Татарстана, а многие вопросы совместного ведения РФ и ее субъектов - к самостоятельным полномочиям Татарстана.
Края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа - это государственные образования в составе РФ, обладающие всей полнотой государственной власти вне пределов компетенции РФ. Автономии образованы по национально-территориальному принципу, а остальные из перечисленных - по территориальному. Автономные образования были созданы как формы национальной государственности соответствующих народов, способы их самоопределения. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа определяется Конституцией РФ и уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа. Устав принимается законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта.
Стоит отметить, что на протяжении многих десятилетий края, области, города Москва и Санкт-Петербург не признавались субъектами Российского федеративного государства. Эволюция их конституционно-правового статуса, прошла три этапа:
1. преобразование из
2. приобретение краем, областью
правового статуса
3. современный этап
Края, области, города федерального значения не имеют выраженной национальной специфики. Это отличает их от республик в составе РФ Усанов В.Е., Хмелевский С.В. Указ соч. С.189.
Название «край» - дань истории
России. В нашей стране края (кроме
Приморского) возникли в качестве административно-
Города Москва и Санкт-Петербург
- крупнейшие экономические, финансовые
и культурные центры страны, обладающие
теми же полномочиями, что и края,
области. Одновременно Москва является
столицей России. Будучи полноправным
субъектом РФ, Москва представляет
собой и муниципальное
Для конституционного статуса субъектов федерации характерно наличие следующих элементов: устава; своего законодательства; территории, границы которой могут быть изменены только с взаимного согласия органов власти сопредельных субъектов РФ; системы органов публичной власти: однопалатные (за исключением Свердловской области) законодательные (представительные) органы (дума, законодательное собрание и пр.) и главы администраций (губернатор, мэр и т.п.), возглавляющие исполнительную власть. Здесь также образуются уставный суд и мировые судьи. Как и республики в составе РФ, края, области, города федерального значения обладают собственностью, устанавливают свою символику (обычно герб и флаг) и столицу.
В настоящее время в составе
РФ находится 1 автономная область (Еврейская)
и 10 автономных округов. Еврейская автономная
область оказалась единственной
автономией такого типа, которая в 1991
году не была преобразована в республику.
Вместе с тем она уже не входит
в состав Хабаровского края и ее
конституционный статус абсолютно
идентичен статусу краев и
областей. Аналогичное правовое положение
имеет Чукотский автономный округ,
который в соответствии с Законом
РФ от 17 июня 1992 года входит в РФ непосредственно
и не является частью Магаданской
области. Данный закон рассматривался
Конституционным Судом РФ и был
признан соответствующим
Остальные девять автономных округов
входят в состав края либо области,
и это, как указал в своем постановлении
Постановление Конституционного Суда
РФ № 12-П от 14.07.97 '' О толковании содержащегося
в части 4 статьи 66 Конституции Российской
Федерации положения о
Вхождение автономного округа в состав края, области означает наличие у края, области единых территории и населения, составными частями которых являются территория и население автономного округа, а также органов государственной власти, полномочия которых распространяются на территорию автономных округов в случаях и в пределах, предусмотренных федеральным законом, уставами соответствующих субъектов РФ и договором между их органами государственной власти. Вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ край, область, автономный округ как самостоятельные и равноправные субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти. Они вправе передавать осуществление части своих полномочий друг другу на добровольной основе, по договору между соответствующими органами государственной власти либо в иной форме, в том числе путем принятия закона края, области или автономного округа
3.Ответственность в семейных правоотношениях.
Особенность юридической ответственности, закрепляемой нормами семейного права, — ее тесная связь с моральной ответственностью. Об этом свидетельствует одно из основных начал семейного законодательства, которое исходит из необходимости ответственности перед семьей всех ее членов (ст. 1 СК).
Непосредственно нормами семейного права установлена
имущественная ответственность членов
семьи. В соответствии со ст. 45 СК по обязательствам
одного из супругов взыскание может быть
обращено лишь на имущество этого супруга.
При недостаточности этого имущества
кредитор вправе требовать выдела доли
супруга-должника, которая причиталась
бы супругу-должнику при разделе общего
имущества супругов, для обращения на
нее взыскания.
Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную (совместную) ответственность имуществом каждого из них. Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, подученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено на общее имущество супругов или на его часть.
Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, определяется гражданским законодательством.
В соответствии со ст. 115 СК при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (законная неустойка). Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
Однако в случаях, когда нормы семейного права нарушаются лицами, не связанными брачно-семейными отношениями, вместо имущественной ответственности они привлекаются к другим видам юридической ответственности. Установление такой ответственности предусмотрено за несообщение администрацией организации судебному исполнителю сведений о новом месте жительства лица, обязанного уплачивать алименты (ст. 111 СК); сокрытие ребенка от передачи его на воспитание в семью (ст. 122 СК); посредническую деятельность по усыновлению детей (ст. 126.1 СК); разглашение тайны усыновления ребенка (ст. 139 СК).
Ответственность брачующихся.
Перед государством в связи с
укреплением брака как основы
семьи в российском обществе стоят
не только экономические проблемы,
направленные на материальную поддержку
этого общественного
Брак по российскому законодательству
— не только свободный или добровольный,
но и равноправный или взаимный союз мужчины
и женщины. Свобода (добровольность) и
равные права (взаимность) мужчины и женщины,
вступающих в брак, — первое условие для
заключения брака. Наше законодательство
признает лишь разнополые браки.
Главным условием заключения брака считается
достижение брачного возраста лицами,
вступающими в брачный союз. В соответствии
с п. 1 ст. 13 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее — СК РФ) установлен единый
брачный возраст для обоих полов — 18 лет.
Государственная политика направлена
на снижение брачного возраста. Так, при
наличии определенных уважительных причин
в брак могут вступать лица, достигшие
16-летнего возраста, с разрешения органа
местного самоуправления по месту жительства
этих несовершеннолетних лиц, согласие
родителей таких брачующихся не требуется.
С просьбой на получение разрешения обращаются
сами несовершеннолетние граждане. Законодательством
отдельных субъектов РФ допускается вступление
в брак и до 16 лет, порядок и причины таких
браков устанавливаются на региональном
уровне. Нарушение условий заключения
брака (отсутствие добровольности и взаимного
согласия лиц, вступающих в брак, не достижение
брачного возраста) влечет его недействительность.
Наряду с условиями, необходимыми для
заключения брака, закон называет обстоятельства,
запрещающие брак. Первым, препятствующим
браку обстоятельством, названо наличие
другого зарегистрированного брака. СК
РФ запрещает двоеженство и двое мужество
(ст. 14). Такое положение соответствует
принципу моногамии. Брак, заключенный
лицом, состоящим в другом зарегистрированном
браке, признается недействительным. Нарушение
данного принципа влечет наступление
мер гражданско-правовой ответственности
для недобросовестной стороны (возмещение
убытков, компенсация морального вреда).
Абсолютно правильна политика государства
на установление единобрачия, которая
способствует не только упорядочению
брачных отношений, но и укреплению здоровья
и супругов, и их потомства. Нельзя согласиться
с высказываниями отдельных депутатов,
партий и фракций по узакониванию полигамии
для граждан России, исповедующих определенные
религии (например, ислам), которые допускают
подобные формы брака. Ведь даже в странах
мусульманского права многоженство может
иметь место лишь при определенных обстоятельствах
(материальное положение мужчины и др.).
Хотя следует отметить, что, несмотря на
негативное отношение государства к полигамии,
в России фактически такие отношения складываются.
Вероятно, следует принять радикальные
меры, допустим, установление уголовной
ответственности за подобные преступления
— вступление в новый брак при наличии
другого зарегистрированного брака и
назначение строгого наказания. Целесообразно
было бы законодательно закрепить обязательное
медицинское обследование лиц, вступающих
в брак и находящихся в репродуктивном
возрасте. Если лицо при заключении брака
скрыло наличие венерического заболевания
или ВИЧ-инфекции, то это является основанием
для признания брака недействительным.
Данные ограничения направлены на защиту
прав и законных интересов добросовестного
супруга и возможного потомства, так как
заболевания, при наличии которых брак
признается недействительным, являются
«наследственными». Следует отметить,
что, исходя из смысла ст. 15 СК РФ, наличие
заболеваний, передающихся половым путем,
не является абсолютным препятствием
для заключения брака, как указанные ранее
обстоятельства: наличие другого зарегистрированного
брака или состояние в родстве или усыновление,
которые влекут ничтожность брачного
союза независимо от воли лиц, его заключивших.
Признание брака недействительным при
сокрытии одним из супругов болезни производится
по заявлению другого супруга. Однако
только государству с существующими проблемами
не справиться, даже если законодательство
в этой области общественных отношений
будет совершенным, необходимо повышать
не только правовую культуру и общественное
сознание населения, но и оздоровлять
его морально-нравственное состояние.
Высокий уровень морали и нравственности
в обществе решил бы проблему необходимости
внесения некоторых положений в закон.
Список литературы
- Уголовный кодекс РФ.
- Конституция РФ.
- Семейный кодекс РФ.