Пробелы в праве
Содержание
1. Введение………………………………………
2. Пробелы в праве: понятие, виды, причины возникновения …………5
3. Способы устранения
пробелов в законодательстве………
3.1. Аналогия права ………….…………………………
3.2. Аналогия закона..………..……………………
3.3. Коллизия………………...…………………………………
3.4. Субсидиарная аналогия………………………
4. Заключение……………………………………………………
5. Список использованной литературы………….………………………….22
1. Введение
Социальные отношения в мире с каждым годом усложняются. Государство издает все увеличивающееся количество нормативных актов, призванных регулировать эти отношения. Однако далеко не всегда удается охватить те или иные сферы жизни, и тогда возникает пробел в праве.
Пробел в праве — это отсутствие в праве нормы, при помощи которой необходимо решать конкретные жизненные ситуации, требующие правового регулирования.
Следует отметить, что в советском
праве термин «пробел в праве»,
как правило, не употреблялся. Говорилось
об отсутствии нормы, регулирующей данные
или сходные с ними отношения.
Связано это с тем, что советское
право считалось совершенным
и превосходящим всякое другое не
только по своей сущности, но и по
своей эффективности, адекватности
объективной реальности. В связи
с этим считалось, что всякие проблемы,
связанные с отсутствием
Отличительная черта пробела в праве в том, что те фактические обстоятельства, в отношении которых отсутствует конкретное нормативное предписание, в общем и целом правом урегулированы: законодатель выразил здесь свою волю через урегулирование аналогичных обстоятельств, через общие нормы права, общие и отраслевые правовые принципы. Таким образом, пробелы представляют собой своего рода «пропуски» в правовом пространстве, в ткани юридических норм, которые нежелательны и в принципе должны быть исключены из общего правила адекватного правового регулирования социальной сферы.
По моему мнению, механизмы восполнения пробелов в Российской Федерации должны разрабатываться юридической наукой в первую очередь, потому что законодательная власть не в состоянии в один миг разобраться с данной проблемой, в короткий срок заполнить пробелы российскогоё законодательства. На сегодняшний день единственным механизмом устранения пробелов, помимо законотворческой деятельности в российской практике, выступают Постановления Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России. О правильности данного суждения свидетельствует многократный рост исследований, посвященных нетипичным и спорным ситуациям в праве, т.е. пробелам в праве, механизмам их толкования и применения аналогии.
В условиях законности наличие пробелов в праве бцыть не должно. Пробелы в праве это существенный недостаток действующей правовой системы, который обусловлен отсутствием достаточного внимания к совершенствованию законодательства и своевременному устанению этой пробемы
Чем меньше пробелов в законодательстве, тем оно совершенней, тем прочнее законность. Известный учёный Н.И. Матузов так пишет : "В современных условиях России очень важно всемерно повышать роль законов, других нормативных правовых актов в создании юридических гарантий прав человека, свободы личности, её защищенности, поскольку именно это остаётся пока одной из наиболее острых и нерешенных проблем общества".1
В то же время пробелы в праве объективно возможны, а в некоторых случаях и неизбежны.
В данной контрольной работе я предприняла попытку дать характеристику понятию и видам пробелов в праве, раскрыть их природу и способы устранения данной проблемы.
2. Пробелы в праве: понятие, виды, причины возникновения.
2.1 Понятия и виды пробелов в праве.
Иногда в процессе выбора и анализа правовой нормы, которая должна быть применена к конкретному случаю, в законодательстве обнаруживается пробел.
Пробел в законодательстве - это отсутствие конкретной нормы. необходимой для регламентации отношения, входящего в сферу правового регулирования.2
В данном определении автор указывает на основную черту пробела в праве: отсутствие нормы права необходимой для регулирования конкретных общественных отношений.
А.Ф. Черданцев под пробелом
в праве предлагает понимать "отсутствие
нормы права, которая должна быть
в системе права с точки
зрения принципов и оценок самого
права».Пробел в праве указанный
автор характеризует как
Используя в определении термин "норма права" автор имеет в виду правовое регулирование общественного отношения только с помощью норм права, понимая под ними исходящие от государства и им охраняемые общеобязательные, формально-определённые предписания, выраженные в виде правил поведения или отправных установлений. То есть, не рассматривает возможность правового регулирования общественных отношений с помощью иных источников - подзаконных актов, обычаев или судебной практики.
Известный теоретик права В.В. Лазарев предлагает наиболее полное определение: "Пробелом в праве называется полное или частичное отсутствие нормативных установлений, необходимость которых обусловлена развитием общественных отношений и потребностями практического решения дел, основными принципами, политикой, смыслом и содержанием действующего законодательства, а также иными проявлениями классовой воли, направленной на регулирование жизненных фактов в сфере правового воздействия"4. Автор предлагает понимать под пробелом в праве не только ситуацию, когда правовые нормы полностью отсутствуют, но и когда нормы права охватывают не весь объём общественного отношения, затрудняя, таким образом, его регулирование.
Выделение различных видов пробелов в праве необходимо для более глубокого их изучения, уяснения их понятия и причин появления. В этом заключается значение видов пробелов.
В зависимости от времени существования, пробелы делятся на:
- Первоначальные;
- Последующие.
Первоначальные пробелы появляются в момент издания нормативного акта. В отечественной правовой системе они возникают вследствие того, что законодатель или не знал вообще о наличии обстоятельств, требующих нормативного урегулирования, или не осознавал необходимости урегулирования известных ему общественных отношений, или, наконец, зная о них и сознавая необходимость их закрепления в праве, упустил их регулирование при издании акта.
Первоначальные пробелы
в свою очередь могут делиться
на простительные и
Последующие пробелы появляются после издания нормативного акта. Их возникновение обусловлено, во-первых, появлением совершенно новых, не существовавших ранее, общественных отношений, новых обстоятельств, требующих правового опосредования, во-вторых, возникновением потребности нормативного регулирования таких явлений, к которым ранее право было безразлично.
В зависимости от реальности, пробелы делятся на:
Действительные- которые действительно существуют.
Мнимые - которые реально не существуют.
Действительный пробел -
отсутствие нормы права, регулирующей
конкретное общественное отношение, в
том случае, когда такое отношение
входит в сферу правового
Вместе с тем, действует правило, что если существует пробел, то нельзя на этом основании отказать в официальной правовой оценке поведении лиц, оказавшихся в ситуации, которая находится в сфере правового регулирования.
Мнимым является пробел, когда определенный вопрос не регулируется правом, хотя, по мнению того или иного лица, группы лиц, должны быть урегулированы нормами права.
Мнимые (кажущиеся) пробелы вытекают из представлений, когда полагают, что общественное отношение должно быть урегулировано правовой нормой, хотя на самом деле оно вообще находится вне той сферы, которое правом регулируется (любовь, дружба и т.п.). Обычно, такие представления характерны для людей несведущих в праве.
По мнению Уранского, Ф.Р. Основными видами пробелов в праве являются5:
- правовой вакуум (который может быть обусловлен неучтенностью той или иной ситуации при разработке закона, возникновением новых общественных отношений после издания конкретного закона);
- неполнота правовой нормы (выраженная в неурегулированности порядка применения закона, в наличии отсылки к актам, которые не приняты, и т.п.);
- квалифицированный пробел (под которым следует понимать правовую ситуацию, возникающую в случае формального действия правовой нормы, создающей препятствие на пути обычной хозяйственной практики; не может быть восполнен на основании судебного решения);
- условный (коллизионный) пробел, вызванный противоречивостью правовых норм Причиной их возникновения является наличие «абсолютного противоречия» в нормах одного акта либо противоречия в требованиях норм различных нормативных актов. В результате того, что и те и другие нормы являются действующими, они нивелируют друг друга, образуя пробел в праве;
- реальный пробел, состоящий в отсутствии законодательно подтвержденной расшифровки отдельных правовых понятий и терминов, имеющих принципиальное значение для всего процесса правового регулирования.
В.И. Акимов делит пробелы на законодательные (отношения, по каким-то причинам не урегулированные законодателем) и технические (возникающие в связи с тем, что суду не даны все необходимые указания для разрешения конкретного вопроса)6
1.2 Причины возникновения пробелов праве
Разные авторы называют разные причины пробелов, так например причиной пробелов В.С. Нерсесянц считает7:
- неизбежное отставание законодательства от более динамично развивающихся общественных отношений;
- ошибки и упущения самого законодателя, низкий уровень его законотворческой культуры.
Другой автор также рассматривает пробел в праве как отсутствие законодательного регулирования определённой сферы отношений в обществе8. Этот учёный выделяет две причины возникновения пробелов:
- появление новых общественных отношений, которые на момент принятия закона не существовали и не могли быть учтены законодателем;
- упущения при разработке закона.
В.В. Лазарев к указанным добавляет следующие причины пробелов9:
- неудачное расположение правовых норм в законодательном акте, например, норма, по сути относящаяся к регулированию нескольких сходных отношений помещена не в общей, а в особенной части;
- несоблюдение законодательной техники;
- несовершенство структуры правовой нормы.
2.Способы устранения пробелов в праве
Наличие пробелов в праве нежелательно и свидетельствует о недостатках правовой системы. Однако они объективно возможны и неизбежны.
2.1 Правотворчество как основной способ восполнения пробелов в праве
По мнению Лазарева В.В. принципиально
обязанность восполнения
При анализе вопроса о восполнении пробелов внимание нужно уделять не суду, а органам, обладающим правом издания нормативных правовых актов.
Полномочие на восполнение
определенного пробела возможно
не иначе как в пределах нормотворческои
компетенции того или иного органа
в области предоставленных ему
прав на решение тех или иных вопросов.
Компетенционные нормы
Идеальным способом устранения
пробелов в праве является принятие
полномочным органом
Так же быстрое устранение
таким способом пробелов не всегда
возможно, поскольку связано с
процессом правотворчества. А правоприменитель
обязан вынести решение по конкретному
делу независимо от наличия или отсутствия
соответствующей нормы в
2.2 Аналогия в праве как способ преодоления пробелов
В юриспруденции выделяют
три способа преодоления
Необходимо отметить те условия,
при которых допускается
Во-первых, для установления пробела недостаточно обнаружить отсутствие или неполноту норм. Следует доказать необходимость их существования в действующей системе права.
Во-вторых, необходимо установить,
что факты, призванные быть урегулированными,
находятся в сфере правового
воздействия. Правовому воздействию
подвергаются лишь те общественные отношения,
регулирование которых
В-третьих, нужно помнить,
что в каждом отдельном случае
применение действующих норм к непредусмотренным
ими фактам или неприменение норм,
фактически утративших силу, должно быть
конкретно и четко определено
законодательством. В интересах
законности требуется четкая регламентация
условий и области
Аналогия закона применяется в случае отсутствия нормы права, регулирующей рассматриваемые общественные отношения, но при наличии в законодательстве другой нормы, регулирующей сходные с ним отношения.
В российском законодательстве аналогия закона упоминается всего лишь в трех кодифицированных юридических актах, причем весьма расплывчато.
В ст. 6 ГК РФ записано, что
в случаях, когда предусмотренные
пунктами 1 и 2 ст. 2 Кодекса отношения
прямо не урегулированы
Аналогия права применяется при отсутствии в законодательстве как нормы права, регулирующей рассматриваемую ситуацию, так и нормы права, регулирующей сходный случай. В таком случае дело решается на основе общих принципов права (справедливость, гуманизм, равенство перед законом и др.), закрепленных в Конституции и других законах. Так, применение аналогии права в гражданском законодательстве должно основываться на "основных началах" этой отрасли права, к которым ГК РФ относит: признание равенства участников регулируемых гражданским законодательством отношений; неприкосновенность собственности; свободу договоров; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных прав.
Аналогия права представляет собой менее точный прием решения юридического дела по аналогии и предлагает соблюдение следующих условий:
а) наличие общей правовой
урегулированности данного
б) отсутствие адекватной юридической нормы;
в) отсутствие аналогичной нормы права.
Аналогия закона и аналогия права — исключительные средства, с помощью которых возможно решение конкретного юридического дела.
Применение права по аналогии требует соблюдения ряда условий, обеспечивающих правильное их применение. Для использования аналогии необходимо:
- Установить, что данная ситуация имеет юридический характер (порождает юридические последствия) и требует правового решения.
- Убедиться, что в данной отрасли права отсутствует конкретная норма, регулирующая подобные случаи (установить пробел в праве).
- Установить, не запрещено ли применять аналогию закона или аналогию права в данном случае. Прямой запрет на применение уголовного закона по аналогии содержится в ст. 3 УК РФ14, поскольку Конституцией РФ в ст. 5415 закреплен принцип недопустимости ответственности за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. В административном праве не допускается аналогия в отношении правонарушений. В других отраслях права аналогия не запрещается, а в гражданском праве ее допустимость закрепляется в ст. 6 ГК РФ.
- Отыскать в законодательстве норму, регулирующую сходный случай, и на ее основе решить дело (аналогия закона). Причем сходство анализируемых обстоятельств и обстоятельств, предусмотренных найденной нормой, должно быть установлено в существенных признаках (т.е. позволяющими судить о равенстве, равнозначности обстоятельств в правовом отношении).
- При отсутствии сходной нормы установить общие принципы права (или отрасли права) и на их основе решить дело (аналогия права). Если такие принципы не выражены в законодательстве, они выводятся с соблюдением логических правил дедукции. Общие принципы права могут быть сформулированы и в научных трудах ведущих ученых-правоведов. В этой связи с особой остротой может встать вопрос о содержании принципов естественного права, которые являются (должны являться) основой позитивного законодательства.
- Дать в решении по делу мотивированное объяснение причин и оснований применения к данному случаю аналогии закона или аналогии права. Это обеспечивает возможность проверки правильности решения дела вышестоящими или контрольно-надзорными органами.
Институт аналогии не действует в уголовном праве, хотя пробелы в нем тоже возникают, но они устраняются законодательным путём. Аналогия в уголовном праве не применяется потому, что оно исходит из основополагающей идеи: нет преступления без указания на то в законе. Эта идея признана всеми демократическими правовыми системами и направлена на защиту свободы личности. Во всех остальных отраслях права аналогия так или иначе используется. Вообще, правовая аналогия возможна всюду, где нет специального запрещения.16
В литературе подчеркивается, что правовая аналогия может быть применена только в случае, если все способы юридического толкования норм остались бессильны. Если же путем понимания сущности и назначения нормы правоприменитель может дать ответ на возникший вопрос, то, значит, к правовой аналогии обращаться не стоит.17
2.3 Обычай делового оборота
Помимо всего прочего, к способу восполнения пробела в праве можно отнести обычай делового оборота, используемый в гражданском праве и по своим юридическим свойствам не являющийся законом.
Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 18
Обычай делового оборота как "правило поведения" определяется следующим:
- это правило не предусмотрено ни законодательством, ни договором;
- оно сложилось, т. е. стало достаточно определенным в своем содержании;
- данное правило широко применяется;
- правило применяется в какой-либо области предпринимательской деятельности.
При наличии одновременно всех этих признаков такие правила поведения становятся источниками гражданского права и применяются судами при разрешении споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. При этом обычаи делового оборота могут быть применены независимо от фиксации их в каких-либо нормативно-законодательных документах - они могут быть просто опубликованы в печати, изложены во вступившем в законную силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства и тому подобное.
При заключении договоров стороны (участники договора) могут предусмотреть, что к их отношениям не применяются соответствующие обычаи делового оборота, что соответствует общегражданскому принципу свободы договора.
Обычаи делового оборота не применяются также, если они противоречат обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства.
3. Способы устранения пробелов в законодательстве
Под пробелом в праве понимается отсутствие в нем нужной нормы, с помощью которой можно было бы разрешить возникший случай. Это как бы «умолчание» законодателя относительно необходимости правового урегулирования определенного общественного отношения. Случай есть, а нормы нет.
Именно в этом смысле нередко
говорят о «белых пятнах», «пропусках»,
«вакуумах», «нишах» и «пустотах»
в праве. Иными словами, речь идет
о неполноте, отставании законодательства.
Отсюда — необходимость его
Установление пробела преследует продолжение целей толкования на новой ступени детализации. При установлении неполноты актов необходимо определять, входят ли фактические обстоятельства в сферу правового воздействия. Именно это и характеризует творческий характер правоприменительной деятельности.
Случаи, когда правоприменитель
в своей работе сталкивается с
пробелом или с коллизией в
действующем нормативно-
Своеобразие правоприменения при пробеле в праве выражается в том, что здесь требуется:
а) определить, входит ли данное
фактическое обстоятельство в сферу
правового регулирования, нуждается
ли оно в юридическом
б) установить, допускается ли в данной отрасли права использование каких-либо индивидуальных правовых средств преодоления пробела, имея в виду допустимость последних повсюду, где на этот счет нет специального запрещения законодателя;
в) найти именно то индивидуальное правовое средство, которое в данном конкретном случае является наиболее оптимальным с точки зрения юридического обеспечения изменяющихся потребностей социальной жизни, защиты прав, свобод и законных интересов участников данных отношений, укрепления законности и правопорядка.
Средства преодоления пробела заложены в самом действующем праве, независимо от частоты их использования находятся как бы в боевой готовности[1].
Наиболее серьезный пробел
— это когда нет ни соответствующей
нормы права, ни правового обычая,
ни юридического прецедента, ни нормативного
договора. В п. 1 ст. 6 ГК говорится: «В
случаях, когда предусмотренные
пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса
отношения прямо не урегулированы
законодательством или
Таким образом, Гражданский Кодекс четко определяет необходимость и способы преодоления пробелов в праве. При этом впервые упоминается об отсутствии обычая и соглашения сторон, а не только нормы.
При этом восполнение пробела в праве относится к прерогативе правотворческих, а не правоприменительных органов.
Право после возникновения
государства создается не сразу.
Необходим какой-то период, на протяжении
которого накапливаются опыт и знания
для правильного и
Первый и естественный путь полного устранения пробела — принятие новой нормы. Но это — «долгий путь», ибо законодатель не может непрерывно, в срочном порядке заделывать «дыры» в праве, он это делает постепенно, устраняя наиболее существенные из них. Пробелы же возникают постоянно и их надо оперативно заполнять, преодолевать. Для этой цели и существует институт правовой аналогии.
Термин «аналогия» в переводе с латинского означает сходство, подобие, соответствие чего-либо с чем-либо. В данном случае речь идет о сходстве правовых норм и регулируемых ими отношений. Задача аналогии заключается в том, чтобы разрешить ситуацию, не предусмотренную законом, таким образом, каким разрешил бы ее законодатель, судя по тому, как он разрешает другие подобные ситуации. Законодатель устраняет пробел, а правоприменитель — восполняет или преодолевает.
В основе аналогии лежит предположение, что все отношения, сходные между собой в главных своих чертах и признаках, разрешаются одинаково. При этом обязательным условием является то, чтобы случай, подлежащий разрешению, непременно входил в круг регулируемых правом отношений, иными словами, находился в пределах юридического поля. К моральным отношениям аналогия права неприменима.