Структура норм права

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Ижевский государственный  технический университет имени  М.Т.Калашникова»

(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

 

Факультет «Менеджмент и  маркетинг»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Правоведение»

На тему: «Структура нормы права»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:

студент группы 22-45(З)                                              М.А.Трефилова

 

 

Принял:                                                                          С.В. Молчанова

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2013 г.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

1.Понятие и содержание структуры норм права……………........................4

2.Гипотеза норм права………………………………………………………..5

3.Диспозиция норм права…………………………………………………… 9

4.Санкция норм права…………………………………………………….....13

Заключение………………………………………………….................................17

 Список используемой литературы……………………………………………..19

 

 

Введение

Вопрос о структуре  юридической нормы - это вопрос о  ее строении. «Структура» - это категория  системного подхода и под ней  понимаются целесообразные связи между  элементами в системе.

По давней традиции в норме  права выделяют три элемента, которые  носят названия «гипотезы», «диспозиции» и «санкции».

Гипотезой называют ту часть  нормы, которая указывает на условия  вступления нормы в действие (дает описание юридических фактов). Диспозиция - это «та часть нормы, которая  указывает на содержание самого правила  поведения, то есть на юридические права  и обязанности, возникающие у  субъектов». Санкция - та часть нормы, которая указывает на меры правового  принуждения, следующие за нарушение  диспозиции, и словесная схема  такого подхода выглядит следующим  образом: «если..., то..., а в противном  случае...».

Структуры у правовой нормы  сложились исторически, постепенно, и тоже представляют большую социальную ценность. Их происхождение идет из глубокой древности, из обществ присваивающей экономики и даже с тех времен, когда человек еще как биологическое существо, как и другие биологические виды, научился связывать свое поведение с результатами этого поведения, свои реакции на те или иные условия жизнедеятельности закреплять в коллективном опыте, в коллективном сознании по критериям «благоприятно-неблагоприятно».

Структура правовой нормы  есть логически согласованное ее внутреннее строение, обусловленное  фактическими общественными отношениями, характеризуемое наличием взаимосвязанных  и взаимодействующих элементов, реально выраженное в нормативно-правовых актах.

  1. Понятие и содержание структуры норм права

 

 Правовая норма отличается  единством, целостностью, неделимостью. Для нее характерна особая  структура, т.е. специфическая  компоновка содержания, связь и соотношение ее элементов.

 При анализе структуры  нормы права следует исходить  из философского понимания этой  категории. Под структурой понимается  строение и внутренняя форма  организации системы, выражающая  как единство взаимосвязей между  ее элементами, так и законы данных взаимосвязей.

 Будучи составной частью более широкой проблемы, вопрос о структуре правовой нормы имеет свое, вполне самостоятельное значение. Как отмечает С.С.Алексеев, это микроструктура права, в которой, в отличие от макроструктуры — подразделения права на отрасли и институты (системы права), не столь зримо и рельефно обнаруживаются социально-политические особенности правового регулирования [4]. В то же время в структуре нормы проявляются те специфические функции, которые они выполняют как первичное звено структуры права: обеспечение конкретизированной, детальной, точной и определенной нормативной регламентации общественных отношений.

 Структура нормы права  оформляет ее внутреннее содержание. Норма права сможет выполнить свою роль регулятора общественных отношений, если будет способна реагировать на условия реальной жизни, в которых эти отношения формируются, учитывать их свойства, в противном случае реализовать эту функцию будет просто невозможно. В норме должна быть предусмотрена и принудительная реализация предписания, иначе она буде не нормой, а пожеланием. Поэтому норма права представляет собой единство элементов-предписаний, выполняющих все указанные выше функции.

 Традиционно считается,  что в структуру правовой нормы  входит три элемента: гипотеза, диспозиция и санкция.

  1. Гипотеза правовой нормы

 Гипотеза – указание конкретных фактических жизненных обстоятельств (события, действия людей, совокупность действий, т.е. фактические составы), при которых данная норма вступает в действие. Гипотеза (предположение) – это элемент правовой нормы, в котором указывается, при каких условиях следует руководствоваться данным правилом. В гипотезе излагаются те фактические обстоятельства, при наличии которых у лиц возникают юридические права и обязанности.

Устанавливая обстоятельства и сферу действия нормы, гипотеза одновременно очерчивает круг участников (субъектов) регулируемых отношений, которых  диспозиция «связывает» взаимными  правами и обязанностями. Тем  самым посредством гипотезы предусмотренный  диспозицией абстрактный вариант  поведения приурочивается к конкретным лицам, к тому или иному жизненному случаю, событию или действию, месту, времени, возрасту и другим конкретным жизненным обстоятельствам.

 Гипотеза может быть выражена в общей (абстрактной) или в конкретной (казуистической) формах. Абстрактная гипотеза определяет условия применения нормы общими, родовыми признаками, казуистическая – частными, специальными. Абстрактная гипотеза, указывая на условия действия нормы, акцентирует внимание на их общих, родовых признаках. Абстрагируясь от частного, она вместе с тем связывает осуществление нормы с наступлением конкретных отношений определенного вида в качестве предмета правового регулирования. Отсюда следует, что абстрактная гипотеза, как и все абстрактное, является тем же конкретным, но взятым в его типичных чертах и проявлениях. Преобладание в правовой системе норм с абстрактными гипотезами объясняется тем, что это способствует разумным пределам объема и стабильности нормативного материала. Будучи исторически первичной, казуистическая гипотеза в настоящее время практически исчезла из нормотворчества. Ее недостатки очевидны: ее употребление ведет к чрезмерному увеличению числа юридических норм и одновременно не дает возможности добиться полноты юридических определений. Сколько бы ни предусматривалось отдельных случаев, всегда найдется еще один, казуистической гипотезой не предусмотренный. Абстрактная же форма охватывает все возможные случаи, не называя конкретно ни одного из них. Примеров абстрактной гипотезы множество. Обратимся к одному из элементарных – норме, выраженной в части 1 статьи 130 УК РФ, которая содержит запрет совершать преступление, заключающееся в оскорблении, т.е. унижении чести и достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме, и определяет наказание за его нарушение. Гипотеза этой нормы носит абстрактный характер. Это проявляется в том, что данная гипотеза не указывает на частные обстоятельства, конкретные формы и способы унижения чести и достоинства личности, которое может быть совершено как в устной, так и в письменной форме, либо действием в присутствии или даже в отсутствие потерпевшего и т.п., не детализирует возможные проявления «неприличной формы выражения».

 Гипотеза не просто  учитывает жизненные обстоятельства, при которых действует норма  права, она тем самым придает  этим жизненным обстоятельствам  юридическое значение, превращает  их в юридические факты. Например, юридические факты начинаются, если  имеется взаимное согласие лиц,  желающих вступить в брак, достигнут  ими брачный возраст, отсутствуют  родственные отношения, препятствующие  браку, не имеется душевных  болезней или слабоумия у брачующихся, отсутствует у брачующихся другой брак, то только тогда можно вступить в брак. Согласие, возраст и другие жизненные обстоятельства – это и есть условия действия нормы о заключении брака, это и есть юридически значимые факты, это и есть гипотеза нормы.

 Но как же долго шло человечество к пониманию того, что не может существовать правило поведения без четкого наличия условий для действия этого правила, какие юридические взлеты и падения были на этом историко-правовом пути, да и сейчас как непросто в правотворческом процессе увязывать те или иные обстоятельства с действием правовой нормы, сколь велики подчас споры вокруг этих обстоятельств или самого правила. Но хорошо уже то, что понимание и признание этой связки достаточно четко разработано в теории права, используется в нормотворчестве.

 Гипотеза может быть простой, когда устанавливается одно условие, с которым связывается действие правила поведения, сложной, когда таких условий два и более. Наконец, гипотеза может быть альтернативной, когда правило поведения, действует в зависимости от одного или другого обстоятельства[10].

 Гипотезы могут различаться  и по степени их определенности. С абсолютно определенной гипотезой мы сталкиваемся тогда, когда сама норма определяет обусловливающие ее факты, если, например, устанавливается, что договор займа на сумму свыше должен быть заключен в письменной форме. Абсолютно неопределенная гипотеза встречается тогда, когда сама норма не включает определений фактов, обусловливающих ее применение. Она предоставляет какому-нибудь органу власти делать это самому «в необходимых случаях». В чем заключаются названные «необходимые случаи», никоим образом не раскрывается.

 Относительно определенная гипотеза имеет место тогда, когда закон ограничивает применение юридической нормы не абсолютно, а оговаривает ее действие каким-либо условием. Например, целый ряд нормативных актов вступает в действие лишь в случаях эпидемии, военного положения, введения чрезвычайного положения и т.д.

 Иногда гипотезы подразделяют  на односторонние и двусторонние. Односторонней является гипотеза, которая в качестве основания применения нормы называет только правомерные, или, напротив, неправомерные обстоятельства. Например, все нормы Особенной части УК РФ имеют односторонние гипотезы. Двусторонние гипотезы включают в себя указание как на правомерные, так и на неправомерные обстоятельства, приводящие в действие данную юридическую норму. При этом, конечно, предполагается, что правовые результаты будут различными в зависимости от характера тех обстоятельств, которые заставили «работать» тот или иной нормативный акт.

Разновидностью сложной  гипотезы является альтернативная гипотеза. Ее сходство с другими сложными гипотезами состоит в том, что она также  предусматривает два или несколько  условий осуществления правовой нормы. Однако согласно альтернативной гипотезе – и в этом ее отличие  – для вступления нормы права  в действие достаточно одного из перечисленных  в ней фактических обстоятельств. Так, норма, сформулированная в статье 132 ГПК РСФСР, устанавливает, что судья принимает встречный иск в трех случаях: если встречное требование направлено к зачету первоначального требования; если удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; если между встречным и первоначальным иском имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров. При наличии любого из указанных условий судья принимает встречный иск.

 

 

  1. Диспозиция правовой нормы 

 Главным элементом,  сердцевиной юридической нормы,  заключенного в ней правила  поведения является диспозиция. Исходя из этой посылки, некоторые авторы трактуют диспозицию как само правило поведения, т.е. отождествляют диспозицию с нормой права. Такое суждение, однако, трудно признать правильным. Диспозицию нельзя ни противопоставлять другим составным элементам правовой нормы, ни отрывать от них. Несмотря на свою приоритетность в структуре правовой нормы, диспозиция сама по себе еще не есть норма права. Только в результате системного объединения, целостного единства трех частей – диспозиции, гипотезы и санкции, – обладающих относительной самостоятельностью и своими особенностями, образуется целостное, качественно новое правило поведения.

 Каждый из названных  элементов имеет в структуре  правовой нормы свое особое  место и назначение, вследствие  чего, по справедливому суждению, сложившемуся в юридической науке,  без гипотезы норма бессмысленна, без диспозиции немыслима, без  санкции бессильна. Таким образом,  структура юридической нормы  как логическая взаимосвязь гипотезы, диспозиции и санкции в наиболее  общем и кратком[12].

 Диспозиция содержит  само правило поведения, согласно  которому должны действовать  участники правоотношения. По способу  изложения диспозиция может быть  прямой, альтернативной и бланкетной. Альтернативная диспозиция дает  возможность участникам правоотношения  варьировать свое поведение в  пределах, установленных нормой. Бланкетная  диспозиция содержит правило  поведения в самой общей форме,  отсылая субъекта реализации  к другим правовым нормам.

 Диспозиция также может  быть простой – указание на  тот или иной однозначный вариант  поведения. Может быть и описательной, когда системой оценочных понятий,  различных характеристик и признаков  формулируется правило поведения. В теории права выделяют также ссылочную диспозицию. В этом случае в самой норме права не излагается правило поведения, а адресат отсылается к правилу поведения, содержащемуся в другой норме.

 Очень часто при  этом используется и весьма  неопределенная отсылка – формула  «то-то и то-то надо делать  в порядке, установленном законом». Подобные приемы формулирования  диспозиции свидетельствуют о  низкой правовой культуре, плохой  законодательной технике, о попытках  уйти от решения вопроса, социального  заказа и т.п. 

 Выделяют и бланкетную (открытую) диспозицию, т.е. такое  правило, которое может быть  воспринято нормой права из  других источников права. Например, закон устанавливает обязанность  соблюдать правила дорожного  движения, но какие конкретно  правила станут, в этом случае, обязательными по закону будет  определяться набором из правил  дорожного движения. Бланкетная  диспозиция не определяет признаков  преступления, а предоставляет установление  их специально указанным органам. 

Диспозиция – это стержень правовой нормы, квинтэссенция со-1 держания правила поведения. В диспозиции получает выражение предоставительно-обязывающий характер нормы права, позволяющий ей, при наличии предусмотренных гипотезой условий, выступать в качестве государственного регулятора отношений между людьми, необходимой юридической предпосылки правовых отношений. Именно диспозиция заключает и себе модель правомерного поведения[9].

 В зависимости от  формы выражения диспозиции подразделяются на:

 Управомочивающие диспозиции предоставляют субъектам право на совершение предусмотренных и них положительных действий, определяют тот или иной вариант их возможного, дозволенного поведения. В качестве операторов волевого поведения субъектов в управомочивающих диспозициях выступают слова «вправе», «имеет право», «может». Например, диспозиция нормы, содержащейся в части 2 статьи 45 Конституции РФ: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не противоречащими закону».

 Обязывающие диспозиции возлагают на субъектов обязанность совершения определенных положительных действий, предписывают им тот или иной вариант должного поведения. В качестве операторов волевого поведения в обязывающих диспозициях используются слова: «обязан», «должен», «подлежит». Например, диспозиция нормы, закрепленной в части 2 статьи 15 Конституции РФ: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».

 Запрещающими называются диспозиции, содержащие запрет совершения определенных противоправных действий (или бездействия). Запрещающая диспозиция – требование воздерживаться от определенного варианта отрицательного поведения, которое законом признается правонарушением. Операторами волевого поведения в запрещающих диспозициях служат слова: «запрещается», «не вправе», «не может», «не допускается». Запрещающими являются все нормы Особенной части УК РФ, поскольку диспозиция каждой из них заключается в запрете совершения определенного вида преступления под угрозой наказания[7].

 В случае нарушения  диспозиции правовой нормы вступает  в действие предусмотренная данной  нормой санкция. 

 Анализ диспозиций  юридических норм позволяет выявить  достаточно много их разновидностей.

 Как и гипотезы, диспозиции  подразделяются на казуальные и абстрактные. Первая перечисляет конкретные предписываемые, разрешаемые или запрещаемые действия, а вторая предусматривает определенный тип поведения. Историческим прообразом казуальной диспозиции является прецедент – решение суда или иного государственного органа по отдельному делу. Примером нормы с абстрактной диспозицией может служить ст. 105 УК РФ. Предусматривая наказания за умышленное убийство, она ограничивается определением убийства как такового; каких-либо разновидностей насильственного лишения человека жизни, совершенного умышленно, в ней не указывается.

 По способу выражения  правил поведения диспозиции  подразделяются на простые, описательные, отсылочные. Рассмотрим их более подробно на нормативном материале уголовного права Российской Федерации.

 Простая диспозиция содержит только указание на вид преступления, причем ограничивается одним его наименованием, не давая определения. Она применяется тогда, когда признаки правонарушения достаточно очевидны. Ст. 126 УК РФ – похищение человека – хороший пример.                 

Описательная  диспозиция включает в себя не только наименование преступного деяния (например, кража), но и перечень его основных признаков (в нашем примере отличительным признаком кражи является то, что она – тайное похищение чужого имущества, в отличие от грабежа, который определяется как «открытое похищение чужого имущества» (ст. 158, 161 УК РФ).

 Отсылочная диспозиция отсылает к другой статье данного уголовного закона, в которой дается описание соответствующего вида преступления, или к другому нормативному акту (к примеру, ст. 116 УК РФ говорит о том, что «нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев и т.д.»).

 

  1. Санкция правовой нормы

 Санкция – наиболее подвижная, динамичная часть нормы права. Она особенно чутко реагирует на изменения, происходящие в условиях жизни общества и государства, в общественных отношениях. Это позволяет, не меняя более или менее длительное время нормы права в целом, вносить изменения лишь в их санкции, приспосабливая тем самым существующие общие правовые предписания к решению назревших потребностей общественного развития[3].

 Санкции юридических  норм различаются, прежде всего,  по их отраслевой принадлежности. К уголовно - правовым санкциям относятся, например, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, конфискация имущества, арест, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и другие виды наказания, предусмотренные УК РФ. Наказание представляет собой меру государственного принуждения, назначаемую по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

 Административно-правовые санкции предусматривают предупреждение; штраф; конфискацию предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения; лишение специального права, предоставленного данному гражданину (например, права управления транспортными средствами, права охоты); исправительные работы; административный арест и другие виды взысканий. Они применяются административными органами и судом к лицам, совершившим административные правонарушения.

 Дисциплинарно-правовые санкции включают в себя замечание, выговор, строгий выговор, увольнение и другие дисциплинарные взыскания, предусмотренные Кодексом законов о труде Российской Федерации. Они применяются администрацией предприятия, учреждения, организации за нарушение трудовой дисциплины. С этой разновидностью санкций сочетается, хотя имеет и самостоятельное значение, такая санкция, как материальная ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в т9х случаях, когда фактический размер ущерба превышает его номинальный размер.

 Среди гражданско-правовых санкций, применяемых за совершение гражданских правонарушений, преобладают санкции в виде возмещения правонарушителем причиненного имущественного вреда (обращение взыскания на имущество и денежные средства должника, изъятие имущества из чужого незаконного владения, возмещение убытков, принудительное выполнение невыполненной обязанности и т.п.) или в виде взыскания с виновного в нарушении договорных обязательств неустойки (штрафа, пени).

По характеру неблагоприятных  для нарушителя последствий санкции  подразделяются на правовосстановительные (возместительные)- санкции гражданского, финансового, трудового, процессуального права и штрафные (карательные) – уголовного и административного права.

 В зависимости от  степени определенности санкции  юридических норм делятся на:

 Абсолютно-определенные санкции точно указывают меру государственного воздействия, которая должна быть применена в случае нарушения данной нормы. Абсолютно определенной в теории называется санкция, которая имеет точно фиксированное выражение и не может быть изменена государственным органом, ее применяющим. Примерами служат санкции гражданского права, требующие, как правило, полного возмещения убытков, санкции административного права, устанавливающие точную величину штрафа, который должен уплатить правонарушитель.

 Относительно-определенные санкции устанавливают низший и высший или только высший пределы меры государственного воздействия на правонарушителя. Например, санкции норм Особенной части уголовного права, выраженные формулами: «наказывается лишением свободы на срок от... до... лет», «наказывается лишением свободы на срок до... лет». Относительно определенной является санкция, в которой установлены верхняя и нижняя границы, в рамках которых правоприменяющий орган сам устанавливает ее точный размер. Примерами служат большинство санкций уголовного права, многие санкции административного права. Напротив, в гражданском праве относительно определенные санкции практически не применяются, ибо основным принципом этой отрасли является полное возмещение причиненного правонарушителем ущерба.

 Альтернативные санкции позволяют правоприменителю выбрать из двух или нескольких возможных вариантов меры государственного воздействия какой-то один – наиболее соответствующий конкретным обстоятельствам совершенного правонарушения. Например, модели многих санкций уголовно-правовых норм («наказывается лишением свободы на срок до... лет, или исправительными работами на тот же срок, или увольнением от должности»).

 Санкции подразделяются, прежде всего, на полные и неполные. Первые предусматривают применение мер принуждения к правонарушителю, т.е. к лицу, нарушившему требования диспозиции юридической нормы. А неполные санкции, заключаются не в применении мер принуждения, а в том, что в случае нарушения лицом требований диспозиции не наступают те юридические последствия, к которым данное лицо стремилось, совершая определенные действия.

По степени своей определенности санкции подразделяются на:

- Альтернативные санкции объединяют несколько видов различных санкций, а право выбора одной из них принадлежит тому государственному органу, который ее применяет.

- Кумулятивными называются санкции, включающие в себя несколько санкций различного рода, и государственный орган, их применяющий, вправе их соединить при назначении наказания правонарушителю.

 

Заключение

 Подводя итог, хотелось  бы добавить, что норма права  далеко не во всех случаях  совпадает со статьей закона  или иного нормативного акта. Не всегда в словесной формулировке  отдельной статьи можно обнаружить  все три известных нам элемента  соответствующей правовой нормы,  не говоря о том, что и  тогда, когда норма права и  статья нормативного акта совпадают,  структурные элементы нормы зачастую  не лежат на поверхности, требуется  вычленить их путем мыслительного  процесса. Непринятие во внимание  этого обстоятельства ведет к  утверждениям о двухэлементной  структуре некоторых правовых  норм, когда у одних из них  якобы отсутствует гипотеза, у  других – санкция 

 Следует обратить внимание  еще на один момент, который  вызывает обширные дискуссии  при реализации общетеоретических  конструкций правовой нормы в  отраслевых юридических науках. Например, в теории уголовного  права. Этот момент связан с  терминологическим обозначением  элементов правовой нормы и,  естественно, с их смысловым  содержанием. Дело в том, что  термины «гипотеза», «диспозиция»  и «санкция» не пригодны для  наименования частей двухэлементной  нормы, ибо рассчитаны на логику  взаимосвязей элементов трехзвенной  конструкции. И если еще термин  «гипотеза» имеет относительно  устойчивое смысловое содержание  и может быть использован в  обозначении того элемента двухэлементной  нормы, который указывает на  условия ее действия, то понятийное  содержание «диспозиции» и «санкции»  складывается из ряда смысловых  фрагментов.

 Таким образом, части  трехэлементной нормативной конструкции  «завязаны» друг на друга, и  смысловое содержание каждого  из элементов невозможно установить, понять вне связи и соотношения  с другими элементами. Как раз,  поэтому безосновательно рассматривать,  например, части двухэлементной  уголовно-правовой нормы-запрета  как «гипотезу и диспозицию»  или как «гипотезу и санкцию». Так, если указание на меру  ответственности считать диспозицией, то почему она имеет негативный характер и где санкция, которая должна обеспечивать реализацию этой диспозиций? Если же это санкция, то почему сразу после гипотезы должна вступать в действие санкция при отсутствии, как самой диспозиции, так и ее нарушения? Еще менее обоснованно считать элементы нормы-запрета диспозицией и санкцией, поскольку гипотеза является обязательным компонентом правовой нормы.