Суд и судебный процесс в Римской Республике

1. Суд и судебный процесс в Римской Республике.

План:

  1. ВВЕДЕНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ.
  2. ПЕРЕХОД ОТ ЧАСТНОЙ РАСПРАВЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ СУДУ .
  3. ГРАЖДАНСКИЕ И ЧАСТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ ДРЕВНЕГО РИМА.
  4. ЭТАПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА .
  5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА .
  6. НАРОДНЫЕ СОБРАНИЯ КАК АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ.
  7. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАГИСТРАТОВ .
 

1.ВВЕДЕНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ  РИМСКОГО ПРАВА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ  ЮРИСПРУДЕНЦИИ. 

Римское право даже в том виде, в каком оно дошло  до наших дней (многие письменные источники  оказались утраченными), представляет огромную теоретическую и практическую ценность. Оно оказало влияние  не только на правовые системы более  поздних времен, но и на культуру общества в целом.  
Именно в римском праве впервые были сформулированы и глубоко разработаны многие важнейшие юридические понятия. Например, мы до сих пор пользуемся многими положениями системы правовых отношений между простыми товаровладельцами (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство), которые были разработаны юристами Древнего Рима.  
Глубокая проработка юридических норм привела к интересному историческому парадоксу: когда в недрах феодального общества начали складываться зачатки капиталистических отношений, когда промышленности и торговле стало тесно в рамках обычных норм феодального права, произошла рецепция римского права - оно вновь вошло в юридическую практику. Последующие кодификации судебных систем неизбежно несли в себе (и во многих случаях несут до сих пор) следы римского права. Теория и практика современного права пользуется терминами и понятиями, пришедшими из Древнего Рима.  
В ряду правовых институтов судебная система занимает особое положение. Именно появление обособленной и профессиональной судебной системы можно считать символом того, что общество достигло правовой зрелости.  
 
 
2.ПЕРЕХОД ОТ ЧАСТНОЙ РАСПРАВЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ СУДУ . 
 
Подобно многим народам, римляне постепенно перешли от практики частной расправы с нарушителями права к образованию государственного суда. Кодификация права наряду с постоянно расширяющейся судебной практикой оставляли все меньше и меньше возможностей применения самовольной судебной расправы.  
Следует отметить, что даже в то время, когда римское право, каким мы его знаем, уже практически сформировалось, в нем сохранились "остатки" периода саморасправы. Они сохранились в виде самозащиты (которую в том или ином виде унаследовали и многие современные судебные системы).  
Однако такое "цивилизованное самоуправство" было серьезно ограничено законодательством. Если "насилие дозволялось отражать силой" (в соответствии с Дигестами Юстиниана), то уже при самовольном захвате имущества должника кредитором последнему не только надлежало вернуть захваченное, но он терял право требования. В подавляющем числе случаев судебная защита от правонарушений переходила к государственной судебной системе.  
 
 
3.ГРАЖДАНСКИЕ И ЧАСТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ ДРЕВНЕГО РИМА.  
 
Одним из новшеств, которым современная юридическая наука обязана древнеримской судебной системе, является разделение публичного (государственного) и частного (гражданского) права. В Древнем Риме суд по делам, которые непосредственно затрагивали интересы государства (iudicia publika) был четко отделен от гражданского суда (iudicia privata), ведению которого подлежали дела о нарушении частных прав граждан.  
Это деление произошло в тот период развития римского права, который принято называть классическим, и связано с теми изменениями, которые произошли к тому времени в обществе и государстве. На смену раннеклассовому обществу пришло многонациональное государство, в котором проживали люди с различным социальным статусом и которое охватывало большую территорию. Если государство, построенное по типу империи (даже притом, что государственным строем была республика), нуждалось в правовой защите своих интересов, то общественные, и, прежде всего, имущественные, отношения требовли развитого гражданского права.  
Следует отметить, что публичное право носило императивный характер, поскольку его субъектами вступали государство с одной стороны и гражданин - с другой. Субъекты частного права были формально равны, а формы правовых отношений между ними отличались разнообразием. Следствием этого стало то, что при формальном верховенстве публичного права ("частные соглашения не должны изменять публичного права") частное право отличалось глубой проработанностью и широтой охвата различных сторон жизни социума.  
Следует отметить, что когда мы говорим о тех достоинствах римского права, которые позволили ему пережить века и общественные формации, то мы имеем в виду, прежде всего, положения частного (гражданского) права.  
 
 
4.ЭТАПЫГРАЖДАНСКОГОПРОЦЕССА . 
 
Одной из характерных особенностей древнеримского гражданского суда (до появления т.н. экстраординарного процесса) было его деление на две стадии производства. Следует отметить, что это явление не имеет ничего общего с современным делением судов по инстанции. В римском гражданском процессе на первой стадии (ius) производилась только подготовка к решению. Первая стадия судебного процесса представляла собой рассмотрение дела у магистрата (обычно у претора) и требовала обязательного присутствия истца и ответчика. Она представляла собой, говоря современным языком, процедуру предъявления иска. Ответчик, в свою очередь, объявлял о своем согласии или несогласии с претензиями истца.  
Процесс завершался на первой стадии только в том случае, если ответчик признавал иск справедливым. В противном случае процесс переходил во вторую стадию (iudicium), которая уже рассматривала дело по существу. Рассмотрение дел производили судьи (либо коллегии судей), которые назначались претором. Вторая стадия гражданского процесса носила выраженный состязательный характер. Допускалось участие представителей сторон и адвокатов. Судьи выслушивали доводы сторон и знакомились с доказательствами. Решение суда было окончательным и обжалованию не подлежало.  
Если искать аналогии описанному выше явлению в современной практике применения гражданского права, то ближе всего первый этап гражданского суда в Древнем Риме стоит к практике досудебных консультаций, результатом которых может быть подписание соглашения, удовлетворяющего истца и ответчика.  
 
 
5.ИСТОРИЧЕСКИЕФОРМЫГРАЖДАНСКОГОПРОЦЕССА . 
 
В период до середины III века до н.э. (в истории римского права он носит название древнейшего) подавляющее большинство судебных дел составляли дела частные (гражданские). Для этого периода характерна так называемая легисакционная форма гражданского процесса. Своим происхождением это название обязано тому, что судебное производство носило ярко выраженный ритуальный, обрядовый характер. Слова, действия и даже жесты истца, ответчика и магистрата были строго формализованы, а их совокупность называлась legis actio. Для лигисакционного процесса характерным является также то, что ответственность за явку ответчика в суд лежала на истце (это положение сохранялось и после отмены лигисакционного процесса). Процедура вызова в суд была также формализированна, а неявка ответчика влекла за собой проигрыш дела. Следует отметить, что требование четкой формализованности процесса относилось только к его первой стадии. На второй стадии процесс уже не был ограничен столь жесткими формами.  
С течением времени преторы стали играть все большую роль в судебном процессе. Это постепенно привело к тому, что сложный и устаревший по форме лигисакционный процесс был вытеснен процессом формулярным. Окончательно новая форма судопроизводства утвердилась со второй половины II века до н.э., когда был принят специальный закон.  
Для формулярного процесса характерно повышение роли его первой стадии, которую вел претор. Из пассивного участника, роль которого сводилась практически лишь к обеспечению выполнения сложных ритуалов лигисакционного процесса, претор становится основным действующим лицом. При формулярном процессе он стал устанавливать юридическую суть спора. Это выражалось и в заключении (formula) претора, откуда, собственно, и пошло название новой формы судебного процесса. Заключение фактически представляло собой рекомендацию претора присяжному судье о том, как следует решить конкретное дело.  
В период применения формулярной формы судебного процесса судебная практика, а вслед за ней и теория, получили новое развитие. Преторы стали отходить от канонизированных формул исков, освященных древними обычаями. При этом основной целью их деятельности было развитие торговли и укрепление института частной собственности.  
К концу так называемого классического периода древнеримской истории все большее распространение получает экстраординарный судебный процесс, который к концу III века н.э. практически полностью вытеснил формулярный процесс. Для экстраординарного процесса было характерным исчезновение традиционного деления на две стадии: магистрат вел дело от момента принятия к рассмотрению до вынесения судебного решения. Иногда на последнем этапе в процессе принимал участие присяжный судья, но он действовал от лица назначившего его магистрата.  
Расширение полномочий магистрата относилось не только в вынесению судебного решения, но и к другим сторонам процесса. Так, обеспечение явки ответчика в суд перестало быть обязанностью истца и перешло к судебным органам. Расширились возможности магистрата по воздействию на участников процесса и принуждению их к выполнению распоряжений суда.  
Для экстраординарного процесса характерна отмена публичности суда - он стал проводиться в закрытых помещениях. К этому же периоду относится появление различных судебных пошлин. Именно тогда, несмотря на преобладающе устный характер судебного разбирательства, основные судебные заявления начинают фиксировать в протоколах, что положило начало письменному судопроизводству.  
Новым в судебной практике стало появление возможности подачи апелляции в высшую инстанцию. Повторный проигрыш дела приводил к наложению на лицо, подавшее апелляцию, крупного денежного штрафа.  
 
 
6.НАРОДНЫЕ СОБРАНИЯ КАК АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ. 
 
В период республики важную роль в жизни римского государства играли народные собрания: центуриатные, трибутные и куриатные. Наряду с решением государственных вопросов (в пределах компетенции, определенной для каждого собрания), народные собрания рассматривали жалобы на вынесенные приговоры (опять таки в пределах своей компетенции). Таким образом, народные собрания римской республики служили высшей апелляционной инстанцией по различного рода делам.  
Наиболее важные решения принимались центуриатными собраниями. Они собирались из представителей имущественных разрядов (сословий), выставлявших центурии (вооруженные формирования). Центуриатные собрания первоначально имели чисто военное значение, но позднее стали играть видную роль во всех делах государства. В древнеримской судебной системе центуриатные собрания, в соответствии со своим высоким положением, рассматривали жалобы на приговоры к смертной казни.  
Следующими по значимости были трибутные собрания, которые представляли жителей, проживающих на определенной городской или сельской территорий и по территориальной принадлежности образовывали триб. Трибутные собрания рассматривали жалобы на приговоры о взыскании штрафов.  
Что касается куриатных народных собраний, то они собирались представителями 30 курий - объединений римских родов (всего родов было 300). Первоначально они играли определенное значение, но после реформ Сервия Туллия (VI в. до н.э.) куриатные собрания постепенно утратили реальную власть и были в конце концов заменены собранием тридцати представителей курий - ликторов.  
Роль народных собраний в судебной системе римской республики не исчерпывалась выполнением функций апелляционной инстанции. Другие аспекты судебной деятельности собраний рассмотрены в соответствующих разделах реферата.  
 
 
7.ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАГИСТРАТОВ . 
 
Основные функции государственного управления в римской республике выполняли магистраты. Основными принципами замещения магистратур были выборность, срочность, коллегиальность, безвозмездность и ответственность.  
Важными чертами римской магистратуры являлись коллегиальность и иерархия должностей. Правда, принцип коллегиальности был довольно специфичным и позволял каждому магистрату принимать решение (в том числе и судебное) самостоятельно. В соответствии с тем же принципом, это решение могло быть отменено другим магистратом, равным первому по иерархии (это называется правом интерцессии). В соответствии с принципом иерархии должностей отменить решение магистрата мог вышестоящий магистрат.  
Принцип ответственности в деятельности римских магистратов заключался в том, что по истечении срока полномочий должностных лиц они могли быть привлечены к ответственности. Право на привлечение магистратов к ответственности принадлежало народному собранию, которое их избрало. Не подлежали ответственности за действия, совершенные в период деятельности на своем посту, диктатор, цензор, и плебейский трибун.
 
 
 
 
 

2. Феодальный суд  и судебный процесс.

План:

  1. ФЕОДАЛИЗМ.
  2. ОСОБЕННОСТИ ФЕОДАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ЕЕ ФОРМЫ.
  3. ФЕОДАЛЬНОЕ ПРАВО.
  4. ФЕОДАЛЬНЫЙ СУД.

1. ФЕОДАЛИЗМ.

Феодализм - общественный строй, который утвердился и существовал  на территории Западной Европы в 5 - 17 в. Феодализм считается универсальной  общественно- экономической формацией, через которую прошли все народы, однако в наиболее очищенном классическом виде он проявился в Западной Европе. Основные черты европейского феодализма:

1. Аграрный тип  экономики.        

2. Основу общественного  строя составляет крупное феодальное  землевладение, которое носит  привилегированный характер. 

3. Основными классами  являются феодалы- землевладельцы и

зависимые крестьяне - производители, которые имеют собственное  хозяйство, находятся в зависимости  от землевладельцев, являются зависимыми держателями господской земли, выплачивают  земельную ренту.

4. Сословность общества, которая проявляется в делении  на благородных и неблагородных,  мирян и служителей церкви, а  также горожан. Сословная принадлежность  возникала от рождения и определяла  статус человека в обществе: в  праве закреплялся принцип сословного  первенства, многочисленные сословные  ограничения, привилегии, монополии.

5.Иерархия класса  феодалов - вассально - сеньориальная  лестница, в которую входило благородное, (служивое) сословие, при этом ниже-стоящие  вассалы подчинялись вышестоящим. Главой вассально - сеньориальной лестницы является глава государства (император, король, князь).  

Нижестоящие вассалы  были связаны с вышестоящими присягой верности, обязанностью военной службы и правом держания земли. Феодальный строй формировался, как правило, в течение длительного времени, в нем долго сохранялись значительные пережитки рабовладельческого строя. Пути формирования феодальных отношений:

1. Синтезный путь: феодальные отношения формируются на базе разложения рабовладельческого уклада (Италия, Южная Франция, Испания). Характерен ускоренный путь формирования феодального строя, сохранение рабовладельческого уклада

2. Бессинтезный (чистый путь): феодальный строй сформировался на основе разложения родовых (общинных) отношений (Северная и Восточная Европа). Характеризуется длительным сохранение общины. Главные факторы, которые способствовали развитию феодальных отношений:

1. Падение Западной  Римской империи, образование  на ее территории многочисленных  варварских королевств.

2. Христианизация  европейских королевств (5 - 8вв.)  

2. ОСОБЕННОСТИ ФЕОДАЛЬНОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ЕЕ ФОРМЫ.

Особенностями феодальной государственности в Западной Европе являются:

1. Преобладание монархической  формы правления;

2. Политическая и  правовая автономия городов;

3. Сочетание публично - правовых и частноправовых начал  в управлении. На определенном  этапе развития государство делегирует  ряд властных полномочий крупным  землевладением на местах, следствием  чего стал сильнейший территориальный  сепаратизм.

4. Связь между  религией и государством;

5. Слабость государственного  начала компенсировалась развитым  сельским самоуправлением, основу  которого составляла соседская  община, которая выполняла административные, судебные, хозяйственные функции.

6. Основным политическим  конфликтом феодального общества  является конфликт между государством  и римско-католической церковью. Последняя претендовала на суверенитет в государстве. Церковь в Западной Европе была богатейшей корпорацией на содержание которой население платило калы - десятину; была крупнейшим землевладельцем, пользовались правовой автономией и многочисленными привилегиями. Формы феодального государства:

1. Раннефеодальное  (Варварское) государство. Утвердилось  в европейских государствах в  5 - 9 вв. Признаки:

а)  сильная королевская власть;

б) преобладание родовых, общинных форм организации;

в) феодальные отношения  находятся в стадии формирования;

г) основную роль в  управлении играет сельская община, выполняющая  судебные, административные, хозяйственные  функции;

д) примитивный государственный  аппарат; Отсутствие постоянной, регулярной связи между центром и регионами;

ж) Идет процесс делегирования  государственных полномочий на местах крупным землевладельцам.

2. Сеньориальная  монархия. Утвердилась в европейских  государствах в 10 - 11 вв. Признаки:

1. территориальная  раздробленность;

2. ослабление центральной  гос. власти, сосредоточение власти  на местах, в руках крупных  феодалов - землевладельцев;

3. отсутствие единого  рынка и единого экономического  пространства (следствие господства  натурального хозяйства);

4. феодальные войны  и произвол как постоянная  политическая ситуация.  

3. Сословно - представительная  монархия (13 - 15вв.) Признаки:

1. развитие товарно-денежных отношений, межрегиональных экономических связей, преодоление натурального типа хозяйства как социально - экономический фон политических процессов;

2. развитие городов,  заинтересованных в сильной королевской  власти;

3. постепенное ослабление  территориального сепаратизма, укрепление  связей центра с регионами,  усиление центральной королевской  власти;

4. ослабление политической  власти крупных феодалов на  местах;

5. возникновение  и функционирование сословно -  представительных учреждений (германский рейхстаг, английский парламент, французские Генеральные штаты, земский собор в России), которые являлись опорой центральной власти и выполняли законосовещательные функции).

4. Абсолютная монархия. Утверждается в европейских государствах  в 15 - 17вв. в условиях разложения  феодальных отношений и формирования  буржуазного уклада. Признаки:

1. концентрация законодательной,  исполнительной, судебной, военной,  а иногда и духовной власти  в руках монарха - глава государства;

2. ограничение политического  и экономического влияния церкви, над которой устанавливается  государственный контроль, а также  произвола;

3. формирование централизованного  бюрократического аппарата, постоянной  армии, налоговой системы, государственных  границ;

4. усиление роли  общегосударственного (королевского) права.

5. отмирание сословно - представительных учреждений;

6. ограничение правовой  автономии городов. В чистом, классическом  виде абсолютизм сложился во  Франции и Испании. В других  европейских государствах абсолютная  монархия имела местные особенности  так, например, в Англии укрепление  королевской власти проходило  при сохранении парламента и  местного самоуправления. В Германии  абсолютизм утвердился лишь в  отдельных государствах и княжествах, при том что власть императора Священной Римской Империи германской нации оставалась. На определенном этапе своего развития выделяется такой вариант абсолютной монархии, как просвещенный абсолютизм (Франция, Пруссия, Австрия, Россия)[2].   

Концепция просвещенного  абсолютизма предполагала проведения политики протекционизма и меркантилизма (поощрение развития отечественной  торговли и промышленности) а также  культуры, наук, и просвещения), проведение реформ в целях общественного  блага и прогресса.   

3. ФЕОДАЛЬНОЕ ПРАВО.  

Феодальное право  представляет собой особую историческую правовую систему, которая по сравнению  с древневосточным и римским  правом обладала ярко выраженными особенностями:

1. Партикуляризм  права (разобщенность права). Каждое  феодальное государство имело  свое, право, которое в свою  очередь, было неоднородным, и  включало в себя несколько  правовых подсистем (королевское  право, феодальное право, местное  право, городское право). Отсутствовало  представление о единстве права;  зачастую нормы права противоречили  друг другу.

2. Связь права  и религии. Феодальное право,  было связано с религиозными  нормами, имело религиозное обоснование.  На ранних эта-пах феодальное право испытывало влияние как со стороны языческой, так и со стороны христианской религии. В зрелом виде феодальное право защищало христианскую (католическую форму вероисповедание, отличалось нетерпимостью. Самым тяжким уголовным преступлениями являлись религиозные (отступления от истинной веры, богохульство).Феодальное право - это религиозная правовая система.

3. Феодальное право по сравнению с римским правом является примитивным, неразработанным с точки зрения юридической техники). Примитивность феодального права проявляется в бессистемности норм, отсутствии представления об отраслях, институтах, пробелах и коллизиях в праве.

4. Основным принципом  феодального права была сословность проявлявшаяся в юридическом неравенстве отдельных социальных групп (благородные, неблагородные, свободные - зависимые). Источниками феодального права были обычаи, судебные прецеденты, церковные и светские нормативно - правовые акты, издаваемые королем, кодификации, римское право, городские судебники. Краткая характеристика каждого из них:

1. Основным и наиболее  распространенным источником права  в период 5 - 13вв. были обычаи, сложившиеся  в данной местности или феодальной  курии. Обычаи бывали писаные  и не писаные, регулировавшие  отношения между благородными (ленное  право), и неблагородными, (земское  право). Одним из вариантов обычного  права были судебники, представлявшие  собой систематизацию местных  обычаев, включавшие нормы гражданского, семейного, наследственного, уголовного  права. Примером ранних судебников  являются многочисленные варварские  правды, которые содержали обычаи сложившиеся у европейских народов в период становления раннефеодальной государственности (Салическая правда, Лангобардская правда, Остготская правда, англо - Саксонские правды и др.) В 13в. в период укрепления королевской власти проявляется вторая волна систематизации местных обычаев, которая производилась по инициативе королей. Появляются такие судебники, как Саксонское зерцало, Швабское зерцало, Кутюны.

2. В Англии основным  источником права, начиная с  12в. стал судебный прецедент.  С этого времени здесь стали  записывать в особые книги  - свитки тяжб - судебные решения,  вступившие в силу. Сложилось  правило, в соответствии с которым  судебные решения, вынесенные  вышестоящим судом и занесенные  должным образом в свитки тяжб, имеют силу закона для всех  нижестоящих судов, когда они  рассматривают аналогичное дело. Совокупность прецедентов в своей  основе составила общее право  Англии, которое отличалось эластичностью,  строгой формальностью. Было выработано 39 так называемых приказов, под  которые судьи подводили все  возможные варианты исковых притязаний. Когда это не удавалось, отказывали  в иске. Поэтому в начале 15 в. в Англии возникают суды справедливости. Первым из них был суд Лорда - канцлера. Суд справедливости не был связан не только нормами общего права, но и никакими нормами права вообще. Решения Лорда - канцлера имели значение прецедента, но для судов справедливости. Так возникли две системы прецедентного права.

3. Одним из юридических  источников в Англии стала  юридическая доктрина: трактаты  известных английских юристов,  по вопросам права. Авторитетом  пользовались трактат Г. Брактона "О законах и обычаях Англии (13в.)"; Институции Э.Кока (17в.).

4. Начиная с 14в.  в связи с оживлением правотворчества  главы государства развивается  королевское право. Нормы и  правила, содержавшиеся в антах  королевской власти (ордонансы, прокламации). В Англии юридическая доктрина  осуждала единоличное право-творчество короля. Издаваемые им прокламации имели значение подзаконных  актов. Высшей юридической силой обладали статуты - акты парламента, получившие санкцию короля. С 17в. появляются систематические собрания законов, действие которых распространяются на всю страну. Большой ордонанс (1670г. Франция) "Каролина" (Священная римская империя германской нации, 1532г.), Прусское земское уложение (1794г.).

5. Так как римско-католическая церковь и ее глава являлись субъектами правотворчества, то лично выделить такой источник права как церковные кодексы, в которых содержались нормы. Канонического (церковного права). Первый кодекс канонического права был составлен в 12 в. монахом Грацианом. Он представлял собой системное уложение институтов, регулировавших положение церкви, ее служителей, имущества, семейные, брачные отношения. Источниками канолического права официально считалось, кроме кодекса Грациана, Библия и священное предание (труды великих отцов церкви, постановления церковных соборов, распоряжения папы Римского).

6. Самостоятельным  источником права в середине  века было римское право. С  12в. ранее преданное забвению  римское право стало преподаваться  в европейских университетах  и развивалось как учебная  и научная дисциплина. Создаются обширные руководства по изучению и применению римского права, из которые особенную известность (приобрели сочинения профессора Аккурсия, автора Ylossa ordinaria, содержащей 962000 глосс - примечаний к римскому праву. Комментаторы римского права образовали школу глоссаторов, заслугой которой является систематизация римского права, его приспособление к нуждам судебной практики. С15в. римское право приобрело силу закона, конкурируя с национальным правом в таких странах как Германия, Франция, Южная Италия.

7. Развитие и рост  городов в 11 - 12в. добившихся  политической и правовой автономии  повлек за собой развитие особой  правовой системы: городского  права, которое регулировало различные  отношения в черте города. Нормы  городского права содержались  в городских статутах, судебниках, хартиях, уставах цехов и гильдий.  В них содержались постановления  о полиции, рынке, обязанностях  по отношению к собственнику  земли, об уголовном и гражданском  праве. Обычным было то что один город заимствовал право у другого. В Германии в этом отношении образцом служили статуты Кельна, Магдебурга, Любека. Регулирование имущественных отношений.

1. Регулирование  имущественных отношений осуществлялось  на основе принципа "нет земли  без сеньора", т.е. право собственности  на землю были привилегии у  дворянского сословия. Купля - продажа  земли была крайне

затруднена.

2. Феодальная собственность  на землю имела ряд особенностей:  

а) расчлененный характер. Одну часть своей земли сеньор держал для себя, другую отдавал  своим вассалам, но не в собственность, а в пользование, на условиях феодальной службы;

б) феодальному праву  земельной собственности не было свойственно право неограниченного  распоряжения;

в) категорически  воспрещалось передача феода церкви;

г) наследовать право  собственности на землю мог только старший сын (принцип первородства);

д) наследование земли  осуществлялось только по закону; но не по завещанию;

е) крестьянин не имел права собственности на землю, а  в ряде случаев право собственности  феодала на землю распространялось на личность крестьянина, его детей, имущество. При этом следует отметить, что в Западной Европе, в отличие  от России, крепостное право не получило широкого распространения;

ж) феодальные отношения  возникали на договорной основе. Существовало два типа договоров: ленный договор  и договор между сеньором и  крестьянином. Ленный (благородный  договор) регулировал отношения  между сеньором и нижестоящим  вассалом; последний был обязан нести  военную службу в пользу сеньора  в обмен на право владения землей. Договор между сеньором и вассалом предполагал право сеньора требовать  выплаты ренты и выполнения повинностей  трудового характера в обмен  на право получения земли. Обязательства из подобных договоров передавались по наследству. С развитием городов в праве стали развиваться нормы, регламентировавшие торговые отношения:

а) Образуются торговые компании в которых капитал составлялся из взносов участников;

б) Широкий размер приобретают ростовщические операции, возникают банки, появляется вексель;

в) Развиваются договоры (найма, подряда, поручения, мены, купли - продажи); При этом в феодальном праве существовали значительные ограничения  предпринимательской деятельности, установленные государством либо торговыми  и цеховыми уставами.

4.ФЕОДАЛЬНЫЙ СУД.

Споры между сеньором и вассалом должны решаться в ленном суде. О желании судиться со своим  ленником сеньор должен был заранее  и при свидетелях известить своего вассала. Суд должен был идти открыто  и в присутствии других (не менее 7 человек) вассалов. От единичных обвинений  можно было очиститься присягой. За непочтение к сеньору, нарушения процедуры ленника ждал штраф («Зерцало», однако, специально оговаривало, что нельзя считать за такое непочтение, если кто в суде «чихнет, сморкается, сгоняет мух» и т. п.). Видимо, порядки в таких сеньориальных судах были весьма произвольными, и требовалось придать им хоть какое-то подобие права.

Судебная процедура  в целом сохраняла значительные остатки прежней общинной юстиции  и еще мало походила на собственно юридический суд. Самые мелкие дела (о вреде на сумму до 3 серебряных шиллингов) судил сельский староста. Он же был вправе определять наказание  и по уголовному делу, если от момента  совершения преступления прошло не более  суток (т. е. все и вся было налицо).

Преступников, пойманных  с поличным, следовало судить тотчас (пока не прошли сутки) специально выбранному тремя общинами гографу. Высшая юстиция была представлена судом графа, в котором участвовали свободные сословия (шеффены). Самой высшей инстанцией был королевский суд, в который теоретически разрешалось обратиться любому с любым делом. Важным новшеством судебных узаконений в «Зерцале» было признание исключительно территориальной подсудности (по тому, где жил ответчик); древний порядок личной подсудности вышел из обыкновения.

Споры об имуществе  и долгах решались обычным состязательным порядком. В качестве доказательств  важнейшим была присяга. В случае уголовных обвинений (в нарушении «королевского мира») основным способом выяснения отношений в суде был судебный поединок. В «Зерцале» детально описывался порядок вызова на поединок, роль судьи, каким вооружением и в какой одежде его можно проводить.

Чтобы поединок не превращался  в свальную драку родственников  и помощников, специально оговаривалось: «Мир должен быть обеспечен на поле под страхом смертной казни, чтобы  никто не мешал их поединку». Наказание  должно быть неотвратимым: судья, который  по каким-то причинам не разрешал дела, подлежал тому же, к чему мог быть по праву осужден преступник.

«Саксонское Зерцало» получило огромное распространение  в Германии. Его переписывали, уже  с середины XIII в. на него стали ссылаться  при решении дел – и не только в Саксонии. По образцу и на основе сборника в Южной Германии были составлены «Зерцало немецких людей» (середина XIII в.), особое «Швабское Зерцало» (конец XIII в.). В XIV в. появилось «Голландское Зерцало», Берлинский городской кодекс. Особо любопытными были иллюстрированные рукописи «Зерцала»: большая часть  статей снабжалась картинками (от 2 до 5 на статью), которые показывали смысл  описанных правил и процедур. Вероятно, такие сборники адресовались или  недостаточно грамотным судьям, или  общинным и ленным судам.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
 
1. И.Б.Новицкий, "Римское право", Москва, Ассоциация "Гуманитарное знание", "ТЕИС", 1997 г., 246 с. 

2. М.Х.Хутыз, "Римское частное право", Москва, "Былина", 1997 г., 170 с. 

3. "История государства  и права зарубежных стран", под ред. проф. О.А.Жидкова и проф. Н.А.Крашенинниковой, ч.1, Москва, "НОРМА-ИНФРА-М", 1998 г., 462 с. 

4. "Римское частное  право", под ред. проф. И.Б.Новицкого и проф. И.С.Перетерского, Москва, "Юристъ", 1999 г., 544 с.

5. Черниловский З.М. «Всеобщая история государства и права». М, 1997. – 643с.

6. «Всеобщая история государства и права» // Под ред. Батыра Н.И. М., 1995. – 584с.

7. Ковалев С.И. «История Западной Европы». Курс лекций. Спб., 1986. – 177с.

8. Ливанцев К.Е. «История буржуазного государства и права». Учебное пособие. Спб., 2000. – 415с.

9. «История государства и права зарубежных стран». Ч.1 // Под ред. Н.Р.  Крашенинниковой и О.А. Жидкова. М., 1996. – 496с.

10. «История государства и права зарубежных стран». Ч.1. // Под ред. Н.Р. Крашенинниковой и О.А. Жидкова. М., 1998. – 518с.

11. «История государства и права зарубежных стран». Ч.2 // Под ред. Н.Р. Крашенинниковой и О.А. Жидкова. М., 1998. – 533с.

12. «Сборник документов по всеобщей истории государства и права» // Под. Ред. К.Е. Ливанцева М. 1977. – 377с.

13. «Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права зарубежных стран» // По ред. Батыра Н.И. Ч. 1-2. М., 1996. – 692с.

Суд и судебный процесс в Римской Республике