Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями
Судебная реформа 1864. 3
ВВЕДЕНИЕ
Тема этой контрольной
работы "Судебная реформа 1864 года"
была выбрана мной не случайно. Сейчас,
когда новое российское государство встает
на ноги и делает попытки провести разные
демократические реформы, в том числе
и судебные, опыт прошлого нашей страны
очень важен. Интересен этот опыт не столько
с исторической точки зрения, сколько
с практической, поскольку как и тогда
сейчас Россия должна выбрать по какому
пути развития она пойдет, а от этого зависят
и ее дальнейшие преобразования. И не последнюю
роль в этом играет именно судебная реформа,
потому что государство именно через суд
может обеспечить права и свободы человека
и гражданина. Именно суд является той
гарантией, что эти права будут соблюдены.
А судебная реформа 1864 года была в нашей
стране первой демократической реформой
в этой области.
Основной задачей этой
контрольной работы является изучение
судебной реформы 1864 года, которая считается
самой буржуазной и последовательной
реформой Х1Х века в России. В ходе реформы
судопроизводства в России предполагались
изменения в разных его областях: в организации
судебной системы (например, введение
суда присяжных), в профессиональном статусе
судей (институт мировых судей, пожизненное
избрание), в процедуре вынесения приговора
("двухэтапного" формирования приговора
- присяжными и судей) и т.п.
Во второй половине
Х1Х века создались все условия
для усовершенствования системы
судопроизводства. Проблема здесь
в основном состояла в том,
что в России слабо было
развито уважение к закону. Большая
часть ответственности за юридические
решения лежала здесь на плечах
имперских чиновников, для которых,
как известно "закон - что дышло",
правосудие - область государственного
беспредела, суды - его орудия, а права
человека - на втором, если не на двадцать
втором месте. Все судебные процессы были
закрыты для публики, судьи коррумпированы,
а постановления судов редко "грешили"
объективностью, основываясь, как правило,
на социальных мотивах: низшим слоям выносились
куда более суровые приговоры.
Судебная реформа 1864
года коренным образом изменила
такое положение. Судопроизводство
она превратила в независимую
сферу управления, закрытую для
бюрократического вмешательства.
Отныне суд заседал, открыто,
причем впервые вводились прения
сторон. Одним из результатов
реформы было появление нового
для России адвокатского сословия.
Судебная реформа 1864 года явилась
составной частью так называемых реформ
60-х годов, которые современники охарактеризовали
так: "Если бросить общий взгляд на изменение
всего уклада российского государства
в 1861 году, то необходимо признать, что
это изменение было шагом по пути превращения
феодальной монархии в буржуазную монархию.
Это верно не только с экономической, но
и с политической точки зрения. Достаточно
вспомнить характер реформы в области
суда, управления, местного самоуправления
и т.п. реформ, последовавших за крестьянской
реформой 1861 года, - чтобы убедиться в правильности
этого положения".
Судебная реформа была
"наиболее последовательной из
реформ всех годов: прежний
чисто сословный, закрытый, чиновничий
суд она заменила судом присяжных,
основанным на принципе гласности.
Но и новая организация суда
несла на себе печать сословности.
Для крестьянства сохранили особый
суд и его крепостной атрибут
- телесные наказания. Из ведения
суда присяжных с самого начала
были исключены "государственные
преступления", к которым законодатели
предусмотрительно отнесли распространение
политических и социальных теорий,
направленных против существующего
порядка.
1.Исторические предпосылки
судебной реформы 1864 г.
1. 1Кризис дореформенной судебной
системы и крепостного права
Судебная реформа,
как и все реформы 60-70-х годов,
была следствием определенного
кризиса российского общества, в
том числе и так называемого
кризиса верхов, под которым понимают
обычно осознание господствующим
классом, правящей верхушкой необходимости
тех или иных изменений. Надо
сказать, что судебной реформы
желали, кажется, больше, чем крестьянской.
Если большинство помещиков вопреки
здравому смыслу не хотело
освобождения крестьян, то в реформе
суда были заинтересованы все,
кроме, разве что, судейских
чиновников, имеющих недурной доход
от неправосудия и не желавших
приспосабливаться к новым порядкам.
Различные рычаги государственной
машины самодержавия стали явственно
обнаруживать свою негодность к середине
XIX веков, но, пожалуй, ни один из органов
государственного аппарата не находился
в столь скверном состоянии, как
судебная система. Дореформенный суд
основывался на законодательстве Петра
I и Екатерины II (в отдельных случаях
использовались даже нормы Соборного
уложения 1649 года). "Русское судопроизводство
начинается во мраке, тянется в безмолвии,
украдкой, часто без ведома одной
из участвующих сторон и оканчивается
громадою бестолковых бумаг. Нет адвоката,
чтобы говорил за дело, нет присяжных,
чтобы утвердить событие и, в особенности,
нет гласности, чтобы просветить, удержать
и направить облеченных судебной властью."1
Для дореформенного суда характерна
множественность судебных органов,
сложность и запутанность процессуальных
требований, невозможность порой
определить круг дел, который должен
подлежать рассмотрению того или
иного судебного органа. Дела бесконечно
перекочевывали из одного суда в другой,
зачастую возвращаясь в первую инстанцию,
откуда вновь начинали долгий путь
вверх, на что нередко уходили
десятилетия. Недостатки судебной системы
и судопроизводства вызывали недовольство
даже привилегированных сословий (не
только буржуазии, но и дворянства).
Волокита и бюрократизм принимали
ужасающий характер. По свидетельству
В.О. Ключевского, в 1842 г. министр юстиции
представил императору отчет, в котором
значилось, что в судебном производстве
насчитывалось 33 млн. незаконченных
дел
Другой порок дореформенного
суда - взяточничество. Это, наряду
с произволом и невежеством
чиновников, типичное для всех
звеньев государственного аппарата,
явление здесь приобрело настолько
чудовищный, всепоглощающий размах,
что его вынуждены были признать
даже самые ярые защитники
самодержавно-крепостнических порядков.
Подавляющее большинство судебных
чиновников рассматривали свою
должность как средство наживы
и самым бесцеремонным образом
требовали взятки со всех обращавшихся
в суд. Попытки правительства
бороться со взяточничеством не давали
никаких результатов, так как этот порок
охватил весь государственный аппарат.
Все это вызывало всеобщее недовольство
существовавшей судебной системой.
В дореформенном суде господствовала
инквизиционная (розыскная) форма судопроизводства.
Процесс проходил в глубокой тайне.
Принцип письменности предполагал,
что суд решает дело не на основе
живого, непосредственного восприятия
доказательств, личного ознакомления
со всеми материалами дела, непосредственного
устного допроса обвиняемого, подсудимого,
свидетелей, а опираясь на письменные
материалы, полученные во время следствия.
Да и доказательства оценивались по формальной
системе. Их сила заранее определялась
законом, который твердо устанавливал,
что может, а что не может быть доказательством.
Закон же устанавливал и степень достоверности
допускаемых доказательств, деля их на
несовершенные и совершенные, т.е. такие,
которые давали основание для окончательного
приговора и не могли быть опровергнуты
подсудимым.
Поэтому судебная реформа
была лишь вопросом времени.
Однако образованному обществу
было очевидно, что ее нельзя
провести изолировано, без решения
коренных вопросов общественной
жизни, в первую очередь, крестьянского.
Крепостное право пронизывало
социальные отношения в стране,
отрицательно влияя на них.
К. Кавелин в "Записке об освобождении
крестьян в России" отмечал, что все
общественные и частные отношения заражены
влиянием крепостного права: у чиновников
нет чувства права и справедливости, поскольку
они большею частью из господ, отсутствует
честность в гражданских сделках, потому
что вследствие крепостного права два
главных сословия в России, владельцы
и крепостные, с малолетства привыкают
к обманам и не считают своих слов и обещаний
обязательными.
Крепостное право предполагало
зависимость юстиции от административной
власти. Крестьяне в лице своего
владельца имели администратора,
хозяина, судью и исполнителя
им же поставленных решений.
Более того, крепостная
зависимость исключала социальную
потребность в правосудии. Зависимые
крестьяне, составлявшие 22 млн. человек
в стране, не имели гражданских
прав. Поэтому не было "надобности
в учреждении такого суда",
который разрешал бы между
ними споры.
Таким образом, реформировать
государственный механизм, юстицию
было невозможно без отмены
крепостного права. В этой связи
интересны суждения К.Д. Кавелина:
"все сколько-нибудь значительные внутренние
преобразования в России, без изъятия,
так неразрывно связаны с упразднением
крепостного права, что одно невозможно
без другого, а потому очень естественно,
сопротивляясь одному, сопротивляются
и другому..."2 Преобразование "судоустройства
и судопроизводства, уголовного и гражданского,
полиции" неизбежно вело к ослаблению
крепостного права, а этого не желали крепостники.
Но крепостное право не только препятствовало
реформе государственного аппарата (юстиции),
но и таило потенциальную опасность для
власти феодалов.
Таким образом, для
реформы государственного аппарата,
суда и правосудия следовало
отменить крепостное право. Разговоры
в верхах об отмене крепостного
права оживились после Крымской
войны. Правительство Александра
II, решив отменить крепостное
право создало З января 1857 г. Секретный
комитет, призванный подготовить крепостную
реформу.
Губернские комитеты предлагали
ввести конкретные институты, оздоровляющие
юстицию. Парначев предлагал открытое
судопроизводство с независимым судом,
упростить следствие, обязать полицию
отвечать перед судом. Аналогичные мысли
высказывал член Нижегородского губернского
комитета Г.Н. Нестеров, Тверского - Е.А.
Карно-Сысоев, Харьковского - Д.Я. Хрущев.
И.С. Безобразов считал целесообразным
установить ответственность каждого перед
судом, независимость судебной власти,
учредить присяжных, организовать мировой
суд, разрешавший маловажные дела. Эти
предложения были направлены на утверждение
буржуазного правосудия. Обоснование
их необходимости дал А.М. Унковский. Он
писал: "Итак все дело в гласности, в
учреждении независимого суда, в ответственности
должностных лиц перед судом, в строгом
разделении властей.... Без этого строгое
исполнение законов ничем не может быть
обеспечено, и самое положение о крестьянах,
выходящих из крепостной зависимости,
останется мертвою буквою, наряду со всеми
прочими томами наших государственных
законов... Чего может ожидать Россия при
освобождении крестьян без учреждения
независимого суда и ответственности"
перед ним "чиновников? Беспорядков
и смут". Независимый суд возможен только
при присяжных заседателях. Суд присяжных
единственно "самостоятельный суд,
независимый от исполнительной власти,
и притом словесный и гласный... потому
что другого независимого суда на свете
нет и не было". Народ достоин суда присяжных,
который безопасен для монархии и "может
существовать при всякой системе государственного
управления". Не угрожает самодержавию
бессословный суд, равенство всех перед
законом.
О введении буржуазных
институтов говорилось и в
адресах дворянства Александру II.
Владимирское дворянство убеждало
царя в адресе 15 января 1860 г. в
невозможности крестьянской реформы
без судебной, "потому что освобожденные
крестьяне, лишенные защиты помещиков,
при отсутствии правосудия и
ответственности должностных лиц
подвергнутся еще большей и
невыносимой зависимости от произвола
чиновников и через то могут
совсем потерять уважение к
действительной законности". Поэтому
"для мирного и благоприятного
исхода предстоящей реформы"
необходимо:
1) разделить власти: административную,
судебную и полицейскую;
2) определить "ответственность
всех и каждого перед судом";
3) ввести гласность гражданского
и уголовного судопроизводства;
4) учредить суд присяжных.
Наряду с либеральными
предложениями реформы правосудия
были пожелания прерогативы дворянства
в суде.
Правительство отвергло
либеральные предложения, поскольку
реализация принципов равенства
всех перед судом, гласности,
института присяжных и т. д.
противоречила феодальной государственности.
Поворот правительства
в отношении к судебной реформе
с переоценкой ее институтов
произошел в конце 1858 - начале
1859 гг. под влиянием решения отменить
крепостное право с наделением
крестьян землей.
Необходимость спешной
судебной реформы диктовалась
экономикой страны, находившейся
в застое. Без нее нельзя было
рассчитывать на помощь иностранного
капитала.
Таким образом, судебная
реформа становилась очевидной
для правительственных кругов. Однако
они отрицали в то же время
институты, известные странам
Запада, гарантировавшие неприкосновенность
личности, собственности, режим законности.
2.Судебная реформа
1864 года
2.1Нововведения судебной реформы
1864 года
В 1864 г. после длительной
подготовки были утверждены следующие
документы, составившие в целом
судебную реформу:
1) Учреждения судебных
установлений
2) Устав уголовного судопроизводства
3) Устав гражданского
судопроизводства
4) Устав о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями.
Судебная реформа 1864
г. провозгласила буржуазные принципы
судопроизводства: независимость и
отделение суда от администрации;
создание всесословного суда; равенство
всех перед судом; введение
присяжных заседателей; установление
прокурорского надзора; создание
более четкой системы судебных
инстанций.
Реформа вводила многие
институты буржуазного процесса: отделение
предварительного следствия от суда; устность
и гласность процесса; участие в процессе
обвинения и защиты; равенство сторон,
признание подсудимого невиновным до
тех пор, пока в судебном порядке не будет
доказана его виновность (презумпция невиновности);
ликвидацию формальной оценки доказательств
и введение принципа свободной оценки
доказательств самим судом на основе обстоятельств
дела; апелляцию и кассацию. Но законодательство
судебной реформы и тем более судебная
практика знали многочисленные изъятия
из указанных принципов.
Судебной реформой
учреждались адвокатура (присяжные
поверенные) - для защиты обвиняемых
в суде по уголовным делам
и представительства интересов
сторон в гражданском процессе
и нотариат - для оформления сделок,
удостоверения деловых бумаг
и т.д.
Статья 353 "Учреждения
судебных установлений" устанавливала
следующее: "Присяжные поверенные
состоят при судебных местах для занятия
делами по избранию и поручению тяжущихся,
обвиняемых и других лиц, в деле участвующих,
а также по назначению в определенных
случаях советов присяжных поверенных
и председателей судебных мест."3 Правительство вплоть до отмены
крепостного права отрицательно относилось
к идее учреждения в России адвокатуры
по западноевропейскому образцу.
Адвокаты делились на две
категории: присяжных поверенных, выступавших
защитниками в судах всех видов,
и частных поверенных, имевших
право выступать лишь в мировых
судах.
Присяжные поверенные
должны были иметь высшее юридическое
образование и стаж работы
в качестве помощника присяжного
поверенного не менее 5 лет,
после чего обязаны были сдать
экзамен на право самостоятельного
ведения дел. Они объединялись
в корпорации по округам судебных
палат. Присяжные поверенные избирали
Совет, который ведал приемом
новых членов и надзором за
деятельностью отдельных адвокатов.
В адвокатуру потянулись
видные юристы-профессора, прокуроры,
обер-прокуроры Сената и лучшие
юристы, состоявшие при коммерческих
судах. "Русская адвокатура 60-70-х
годов, - по мнению видного юриста
В.Д. Спасовича, - стала средоточием
судебных деятелей, которые могли соперничать
с любыми европейскими знаменитостями...".
Судебными уставами 1864 г. впервые
в России вводился нотариат. В столицах,
губернских и уездных городах
учреждались нотариальные конторы
со штатом нотариусов, которые заведовали,
"под наблюдением судебных мест,
совершением актов и других действий
по нотариальной части на основании
особого о них положения"
В национальных районах
страны, на окраинах судебная реформа
или не была проведена совсем, или же была
осуществлена с большими изъятиями (не
вводился, например, суд присяжных, мировые
судьи не избирались, а назначались).
Реорганизовалась прокуратура.
Ее главной задачей стало поддержание
государственного обвинения в
суде, надзор за деятельностью
судебных следователей, полиции,
судов и мест заключения. После
судебной реформы прокуратура
освободилась от функции общего
надзора, ее деятельность ограничивалась
только судебной сферой. Если
до судебной реформы прокурор
должен был выступать в суде
"как взыскатель наказания
и вместе с тем защитник
невинности", то теперь главной
его задачей становился надзор
за дознанием и следствием
и поддержание государственного
обвинения в суде. Новая прокуратура
создавалась при судах.
Особое внимание уделялось
подбору судебных и прокурорских
кадров. Для назначения членом
суда, судебным следователем или
на прокурорскую должность надо
было иметь высшее юридическое
образование, стаж работы в
правоохранительных органах не
менее 5 лет и отличаться "благопристойным
поведением". Выпускники юридических
факультетов университетов обычно
стажировались при судах не
менее 5 лет в качестве кандидатов
на судебные должности.
2.2. Судебная система по реформе
1864 года
Судебная система по судебной
реформе 1864 года состояла из мировых и
общих судебных органов.
Местными судебными
органами были мировые судьи
и съезды мировых судей. Мировые
судьи избирались уездными земскими
собраниями, а в Москве, Петербурге
и Одессе - городскими думами сроком
на З года и действовали в специальных
участках. Мировым судьей мог быть избран
(или назначен) только "местный житель"
в возрасте не моложе 25 лет, "не опороченный
по суду или общественному приговору",
имевший высшее или среднее образование,
"или прослуживший, преимущественно
по судебной части, не менее трех лет".
Кроме того, он должен был обладать высоким
имущественным цензом, который несколько
понижался только для отставных офицеров.
Вследствие всего этого был практически
закрыт доступ на эту должность представителям
низших классов. Список кандидатов в мировые
судьи предварительно санкционировался
губернатором. После выборов мировые судьи
утверждались в должности Сенатом.
Мировым судьям были
подсудны незначительные уголовные
дела о преступлениях, за которые
закон предусматривал такие наказания,
как выговор, замечание, внушение,
денежные взыскания не свыше
300 руб., арест на срок не свыше
З месяцев и заключение в тюрьму на срок
до 1 года. Мировым судьям были, например,
подсудны дела о неисполнении законных
распоряжений, требований, постановлений
правительственных и полицейских властей,
об оскорблении полицейских и других служащих
административных или судебных органов;
о нарушении благочиния во время богослужения
и т.п. (устав о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями 1864 г.). По гражданским
делам мировым судьям были подсудны иски
на сумму не свыше 500 руб.
Дела в мировом суде
начинались по жалобе частных
лиц, по сообщениям полицейских
и других административных органов,
по усмотрению самого мирового
судьи. Предварительное расследование
велось полицией.
Мировые судьи рассматривали
дела единолично. Процесс был
устным и публичным, допускалось
участие поверенных.
По судебной реформе
1864 года создавались специальные
судебные округа, которые не должны
были территориально совпадать
с губерниями. Мировые судьи округа
образовывали съезд мировых судей,
являвшихся апелляционной инстанцией
для участковых мировых судов.
Апелляционный порядок обжалования
судебных приговоров и решений
предусматривал рассмотрение дела
заново, по существу, с привлечением
всех доказательств и вынесением
решения.
В число общих судебных
органов входили окружные суды
и судебные палаты. Первой инстанцией
системы общих судов был окружной
суд. Их было учреждено 106. Окружные
суды создавались в специальных
судебных округах, которые обычно
совпадали с территорией губернии,
и состояли из назначаемых
императором по представлению
министра юстиции председателя
и членов. Для замещения этих
судебных должностей надо было
отвечать целому ряду требований:
иметь соответствующее образование,
стаж работы, соответствовать классово-политическим
требованиям; как правило, председателями
и членами окружных судов были
представители дворянского сословия.
Окружной суд состоял
из гражданского и уголовного
отделений, а уголовное отделение
состояло из двух частей - коронного
суда и суда присяжных заседателей.
В заседаниях участвовало не менее
трех коронных судей (председатель и два
члена).
Окружным судам были
подсудны все (за некоторыми
исключениями) уголовные дела, изъятые
из ведомства мировых судов.
Дела о преступлениях, за которые
в законе были установлены
наказания, соединенные с лишением
или ограничением прав состояния,
рассматривались окружным судом
с присяжными заседателями.
Окружным судам были
подсудны все иски, не подлежащие
рассмотрению в мировых судах
(т.е. более 500 руб.).
Для проведения предварительного
следствия при окружных судах
имелись судебные следователи,
которые должны были действовать
в тесном контакте с полицией.
Судебный следователь мог поручить
полиции производство дознания,
сбор необходимых сведений.
Кандидаты в присяжные
заседатели отбирались специальными
комиссиями, во главе которых
стоял предводитель дворянства,
и утверждались губернатором. Они
должны были отвечать имущественному
цензу, цензу оседлости и другим
требованиям. Имущественный ценз
был достаточно велик. Надо
было владеть землей не менее
100 десятин или другим недвижимым
имуществом стоимостью от 500 до 2
тыс. руб. или же получать
жалованье либо доход от 200 до
500 руб. в год. Из крестьян
в списки кандидатов в присяжные
заседатели вносились только
члены волостных судов, волостные
старшины и сельские старосты.
Закон специально оговаривал,
что ни учителя народных школ, ни лица,
находящиеся в услужении у частных лиц
(т.е. рабочие и др.), в списки не вносятся.
В соответствии с
утвержденным губернатором общим
списком присяжных заседателей
составлялись годовой и месячный
списки. Председатель окружного
суда составлял сессионный список
присяжных заседателей. Такой
сложный подбор присяжных заседателей
обеспечивал участие в суде
благонамеренных и в основном
состоятельных людей. Роль присяжных
заседателей была довольно ограниченной:
председатель суда должен был
сформулировать и поставить перед
ними вопрос о виновности подсудимого,
а присяжные должны были ответить
на вопросы коронного суда (т.е.
вынести так называемый вердикт
о виновности или невиновности
подсудимого). Вопрос о наказании
решался коронным судом.
Приговор окружного
суда с участием присяжных
заседателей считался окончательным
и мог быть обжалован (или
опротестован прокурором) только
в кассационном порядке в Сенат
по признаку формального нарушения процессуального
закона. Закон подробно определял все
стадии рассмотрения дел в окружном суде,
права сторон (и их равенство в процессе),
порядок ознакомления с доказательствами
и их оценки (суд должен был оценивать
доказательства свободно по внутреннему
убеждению, основанному на обстоятельствах
дела). Обвинение в суде поддерживал прокурор,
защиту осуществлял или сам подсудимый,
или защитник (присяжный или частный поверенный).
В окружном суде
в большей мере, нежели в других
судебных местах России, соблюдались
принципы введенного реформой
процесса.
Следующей судебной
инстанцией была судебная палата.
Судебные палаты утверждались
по одной на несколько губерний.
Всего их было образовано 14, каждая
из них направляла деятельность
8-10 окружных судов. Судебные палаты
состояли из двух департаментов
- гражданского и уголовного. Представители
и члены судебных палат назначались
императором по представлению
министра юстиции.
Судебные палаты были
апелляционной инстанцией для
окружных судов по делам, рассмотренным
без присяжных заседателей, и
первой инстанцией по наиболее
важным делам, прежде всего
по делам о государственных
и должностных преступлениях
против порядка управления. К
ведению судебной палаты были
отнесены и некоторые преступления
против веры. Производство дознания
по государственным преступлениям
велось, как правило, жандармерией,
предварительное следствие - одним
из членов судебной палаты. Для
рассмотрений указанных дел судебной
палатой в качестве первой
инстанции к членам уголовного
департамента присоединялись губернский
предводитель дворянства той
губернии, где была учреждена
палата, один из уездных предводителей
дворянства, одни из городских
голов и один из волостных
старшин, т.е. сословные представители.
Это являлось существенным пережитком
феодально-сословной судебной системы.
Над всеми судебными
органами России стоял Сенат
- орган, формируемый по указу
императора.
Сенат являлся верховным
кассационным судом для всех
судебных органов государства,
но мог быть и судом первой
инстанции по делам особой
важности (например, по должностным
преступлениям, совершенным высокопоставленными
сановниками). В 1872 г. при Сенате
было Учреждено "Особое присутствие
для суждения дел о государственных
преступлениях и противозаконных
сообществах", в состав которого
кроме сенаторов вошли назначаемые императором
сословные представители (предводитель
дворянства, городской голова и волостной
старшина). Для рассмотрения дел о государственных
преступлениях особой важности царским
указом мог создаваться Верховный уголовный
суд, который состоял из председателей
департаментов Государственного совета
и членов Сената под предводительством
председателя Государственного совета.
Кроме местных и
общих судов в России существовали
духовные, коммерческие и военные
суды со специальной подсудностью.
Судебная реформа 1864 г. по-новому
определила систему и права
прокуратуры. Прокуратура, возглавляемая
генерал-прокурором, состояла при
общих судебных органах и Сенате.
На нее возлагались обязанности
осуществления надзора за судом,
следствием и местами заключения,
участия в качестве стороны
в процессе. Прокурорские должности
замещались из лиц, отвечающих
требованиям особой политической
благонадежности.