Договор дарения. 3
Содержание
Введение
1. Понятие договора дарения.
2. Элементы договора дарения.
3. Содержание договора дарения.
3.1. Права и обязанности дарителя.
3.2. Права и обязанности одаряемого.
3.3. Ответственность по договору дарения.
3.4. Прекращение договора дарения.
Заключение
Список литературы
Введение
Договор дарения является одним из древнейших договоров, известных еще классическому римскому праву. В римском праве под договором дарения (pactum donationis) понималось неформальное соглашение, по которому одна сторона, - даритель, предоставляет другой стороне, - одаряемому, какие-либо ценности за счет своего имущества, с целью проявить щедрость по отношению к одаряемому. При этом дарение могло совершаться в различных правовых формах: посредством передачи права собственности на вещь, в частности, платежа денежной суммы, в форме предоставления сервитутного права и т.д. Частным случаем дарения было обещание что-то предоставить, совершить известные действия и т.д. - дарственное обещание.
В свою очередь, до революции 1917 г. правоотношения, связанные с дарением, являлись предметом оживленных теоретических дискуссий. Гражданское законодательство и гражданско-правовая доктрина того времени не давали четких однозначных ответов на вопросы о понятии дарения, его правовой природе, месте этого института в системе гражданского права.
На вопрос о природе
дарения и месте этого
Ключевым вопросом является вопрос о необходимости (или отсутствии таковой) принятия дарения или согласия одаряемого на безвозмездное приобретение имущества. Причем данный вопрос, имеет решающее значение применительно только к дарению, совершаемому не на основе предварительного соглашения сторон, а путем непосредственной передачи дара одаряемому.
Дарение в тех случаях, когда оно совершается в форме дарственного обязательства, т.е. безвозмездной выдаче дарителем письменного обязательства об отчуждении своего имущества в пользу одаряемого, не может быть действительным без принятия или согласия одаряемого потому, что дарственное обязательство, как и договоры вообще, основываются всегда на соглашении сторон. Принятие дара или согласия одаряемого является обязательным условием действительности всякого договора дарения, поскольку такое требование вытекает из сущности самого дарения.
При этом, дарение составляет исключение из свойственных человеку действий, направленных преимущественно к приобретению, а не к безвозмездному отчуждению имущества, поэтому дарение не совершается без особых побуждений, которые могут быть вполне бескорыстными (благодарность, любовь и т.п.), либо могут быть направлены на достижение разных выгод и даже безнравственных целей (средство подкупа, соблазна и т.п.).
Но главное состоит в том, что между дарителем и одаряемым должны существовать известные чисто личные отношения нравственного свойства, которые обыкновенно продолжаются и после совершения дарения, независимо от юридических по следствий, возникающих из этой сделки.
Ввиду такого личного характера, отличающего дарение от других имущественных сделок, одаряемому небезразлично, кто именно, по какому побуждению и с какой целью намерен предоставить ему имущественную прибыль. Точно так же и предмет дарения, хотя бы от исходил от близкой друга или родственника, не всегда является выгодным для одаряемого, но может иногда и принести последнему убытки.
С учетом вышеизложенного, мы при написании данной курсовой работы намерены раскрыть такие вопросы как: понятие договора дарения, элементы, его содержание.
В этих целях нами будут использованы положения науки дореволюционного и современного российского гражданского права, классического римского права, нормы гражданского законодательства о договоре дарения, а также материалы судебной практики.
1. Понятие договора дарения
Договор дарения является одним из древнейших договоров, известных еще классическому римскому праву. В литературе по римскому праву отмечается, что открытые в 1933 г. новые фрагменты из Институций Гая доказывают, что этот договор был известен уже законам XII таблиц[1].
Однако договор дарения не признавался классическими римскими юристами типичным договором, а относился к соглашениям, не подходящим ни под какой тип договоров (расtа). Так, согласно системе обязательств из контрактов по классическому римскому праву, - обязательства из контрактов разделялись на четыре группы, основанием для такого деления служило различие в самом обязывающем моменте. В соответствии с данным основанием выделялись:
- консенсуальные контракты - обязательства, юридическая сила которых вытекает уже из самого соглашения;
- реальные контракты
- обязательства, юридическая
- вербальные контракты
- обязательства, возникающие
- литтеральные
контракты - обязательства, заключаемые
в определенной письменной
Всякие другие договоры – уже не контракты, а pаctа, и, как таковые, принципиально исковой силы не имеют однако, некоторые из pаctа с течением времени получили также иск и поэтому, в противоположность обыкновенным неисковым - «голым» (pаctа nuda), обозначались выражением pаctа vestita[2]. К числу таковых относилось соглашение о дарении.
В римском праве под договором дарения (pactum donationis) понималось неформальное соглашение, по которому одна сторона, - даритель, предоставляет другой стороне, - одаряемому, какие-либо ценности за счет своего имущества, с целью проявить щедрость по отношению к одаряемому. При этом дарение могло совершаться в различных правовых формах: посредством передачи права собственности на вещь, в частности, платежа денежной суммы, в форме предоставления сервитутного права и т.д. Частным случаем дарения было обещание что-то предоставить, совершить известные действия и т.д. - дарственное обещание[3].
В свою очередь, как отмечают М.И. Брагинский и В.В.Витрянский, до революции 1917 г. правоотношения, связанные с дарением, являлись предметом оживленных теоретических дискуссий. Гражданское законодательство и гражданско-правовая доктрина того времени не давали четких однозначных ответов на вопросы о понятии дарения, его правовой природе, месте этого института в системе гражданского права. В гражданском законодательстве той поры нормы о дарении были размещены не среди положений о договорных обязательствах, а в разделе о порядке приобретения и укрепления прав на имущество[4]. Хотя законодательство признавало, что дар почитается недействительным, когда от него отречется тот, кому он назначен, из чего можно предположить, что законодатель причислял дарение к договорным обязательствам.
По мнению Г.Ф. Шершеневича всякое дарение является договором. Он указывал, что дарением называется безвозмездный договор, направленный непосредственно на увеличение имущества одаряемого в соответствии с уменьшением имущества дарителя... Дарение представляет собой сделку, основанную на взаимном соглашении, а не на воле одного дарителя. До принятия предлагаемого дара лицом одаряемым дарение не имеет смысла. Поэтому-то дарение признается договором[5].
Значительным своеобразием
отличались взгляды основоположника
российской цивилистики Д.И. Мейера
как на природу дарения, так и
на место этого института в
системе гражданского права. Д.И. Мейер
по поводу правовой природы договора
дарения указывал, что следует
различать договоры дарения как
институт обязательственного права, когда
на основе соглашения сторон возникает
обязательство дарителя передать дар
одаряемому, что полностью укладывается
в конструкцию гражданско-
В этой связи М.И. Брагинский и В.В.Витрянский отмечают, что даже с позиций сегодняшнего дня такой подход к оценке правовой природы дарения имеет право на существование[6].
При подготовке проекта
Гражданского уложения того времени
различные взгляды на природу
дарения явились предметом
Редакционная комиссия
пришла к выводу о необходимости
принятия дара или согласия одаряемого
как обязательного условия
При этом в материалах
Редакционной комиссии подчеркивалось,
что дарение составляет исключение
из свойственных человеку действий, направленных
преимущественно к
Ввиду такого личного характера, отличающего дарение от других имущественных сделок, одаряемому небезразлично, кто именно, по какому побуждению и с какой целью намерен предоставить ему имущественную прибыль. Точно так же и предмет дарения, хотя бы от исходил от близкой друга или родственника, не всегда является выгодным для одаряемого, но может иногда и принести последнему убытки[8].
Нами приведен ход
рассуждений Редакционной комиссии,
поскольку, как нам представляется,
он имеет чрезвычайный интерес, в
том числе и с позиций
В свою очередь, в
современном гражданском
Ø договором дарения признается такой договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п.1 ст. 572 ГК РФ).
В системе гражданско-правовых
договоров договор дарения
1. Основной квалифицирующий
признак договора дарения,
Гражданско-правовые
отношения строятся на началах имущественной
самостоятельности их участников и
эквивалентности. Соотношение возмездных
и безвозмездных договоров
Договор дарения
относится к безвозмездным
Признак безвозмездности договора дарения означает, что даритель не получает никакого встречного предоставления со стороны одаряемого. Если по договору дарения предполагаются встречная передача вещи или права либо встречное обязательство со стороны одаряемого, то такой договор признается притворной сделкой, и к нему применяются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК (п. 1 ст. 572 ГК).
Как отмечают М.И. Брагинский
и В.В.Витрянский, - как и в российском
дореволюционном гражданском
2. Признаком дарения
является увеличение имущества
одаряемого. Объем имущества одаряемого
увеличивается путем передачи
ему дарителем вещи или
Данный признак
позволяет отличать договор дарения
от иных договоров, не предусматривающих,
так же как и при дарении, встречного
предоставления. Например, договор
залога может быть заключен третьим
лицом с кредитором должника в
целях обеспечения обязательств
последнего без какой-либо компенсации
риска указанного третьего лица со
стороны должника. Несмотря на очевидную
выгоду для должника и безвозмездность
отношений между должником и
залогодержателем, такой договор
не может рассматриваться в
И напротив, - дарение может происходить не только в форме безвозмездной передачи имущества, но и путем продажи имущества (имущественного права) па явно заниженной цене. В этой связи представляется уместным привести следующий пример судебной практики.
ОАО «Магнит» обратилось
в арбитражный суд с иском
к ТОО «Т признании недействительным
договора аренды с правом выкупа и
применении последствий недействительности
договора. ТОО «ТОК» предъявило встречный
иск о вынесении решения о
государственной регистрации
Решением арбитражного суда от 06.11.98 в удовлетворении основного иска отказано, а встречный иск удовлетворен. При этом суд исходил из того, что договор соответствует требованиям законодательства.
В кассационной жалобе и дополнении к ней ОАО «Магнит» просит отменить решение суда первой инстанции и вынести новое решение По мнению ОАО «Магнит», основаниями для отмены судебного акта являются нарушения статей 165, 179, 224, 401, 431, 433, 554, 607, 608, 611 Гражданского' кодекса Российской Федерации, статей 77, 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 22, 59, 87 Арбитражного, процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что решение подлежит отмене по следующим основаниям.
Согласно условиям
оспариваемого договора ОАО «Магнит»
передавало ТОО «ТОК» в аренду
с правом выкупа часть своего имущества
в частности зданий общей площадью
3000 кв. м. Стоимость выкупаемого
Принимая решение суд первой инстанции не дал оценки всем условиям договора, не выяснил, по каким причинам договор заключен на условиях, явно выгодных для арендатора и невыгодных для арендодателя
Между тем несоответствие договора действующему законодательству может заключаться не только в противоречии конкретным нормам гражданского права, но и в нарушении принципов гражданского права.
Отношения между
коммерческими организациями
В силу п. 4 ст. 575 Гражданского
кодекса Российской Федерации док,
дарения недопустим в отношениях
между коммерческими
Вывод суда о том, что спорная сделка не является договором дарения связи с наличием у истца обязательств перед ЗАО «Автолайн» по договору поручения, содержит противоречия, которые повлияли на правильность принятого решения. Более того, данный вывод сделан судом без проверки и учета доводе истца о прекращении договора поручения в связи с его неисполнением и заключением другого договора - уступки права требования.
При изложенных обстоятельствах принятое по делу решение не может быть признано достаточно обоснованным, что в соответствии с ч. 3 ст. 175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием к его отмене и передаче дела на новое рассмотрение[10].
3. При дарении
увеличение имущества
4. Признаком договора
дарения является также
При отсутствии такого намерения у дарителя договор, по которому производится передача имущества, даже при отсутствии в его тексте условий о цене указанного имущества и порядке его оплаты либо иного встречного предоставления, должен признаваться возмездным в соответствии с п.3 ст.423 ГК.
5. Непременным признаком
договора дарения является
Данный признак не всегда можно обнаружить в отношениях, связанных с дарением, особенно если договор дарения заключается по модели реального договора. Как указывают М.И. Брагинский и В.В.Витрянский, в повседневной жизни на бытовом уровне каждый день совершается огромное число дарений без всяких видимых следов истребования согласия одаряемого на принятие подарка. Однако даже обыденные представления не исключают возможности отказа одаряемого от принятия подарка. Мотивами для такого отказа могут служить дороговизна подарка, испорченные отношения между дарителем и одаряемым, понимание одаряемым, что за подарком последуют просьбы дарителя совершить какие-либо нежелательные (для одаряемого) действия и т.п[11].
В современной юридической
литературе подчеркивается принципиальное
значение согласия одаряемого на принятие
дара, что свидетельствует о
Дарение представляет
собой не одностороннюю сделку дарителя,
а его соглашение с одаряемым,
то есть договор между ними, поскольку
для осуществления дарения
Ст.573 предусмотрен
отказ одаряемого принять дар. Так,
одаряемый вправе в любое время
до передачи ему дара от него отказаться.
В этом случае договор дарения
считается расторгнутым. Если же договор
дарения заключен в письменной форме,
отказ от дара должен быть совершен
также в письменной форме. В случае,
когда договор дарения
Можно отметить, что среди названных характерных признаков договора дарения основным признаком является признак безвозмездности этого договора. Остальные признаки представляют собой необходимые и, в известном смысле, самостоятельные черты договора дарения. Данное суждение традиционно для цивилистики, в том числе и для отечественной гражданско-правовой доктрины.
Гражданское законодательство допускает заключение договора дарения по модели как реального, так и консенсуального договора (обещание дарения).
По мнению М.И. Брагинского,
договор дарения представляет собой
не что иное, как обычный вещный
договор, и только при консенсуальном
варианте дарение может считаться
обычным односторонним
Еще одна важная особенность
договора дарения состоит в том,
что в отличие от иных гражданско-правовых
договоров, понятие договора дарения
(за исключением обещания дарения) лишено
таких аспектов, как «договор-правоотношение»
и «договор-документ» (форма выражения
правоотношения) и имеет лишь одно
значение - «договор-сделка». Все дело
в том, что вещный договор в
принципе не предполагает какого-либо
обязательственного правоотношения. Его
функция ограничивается тем, что
речь идет именно о договоре-сделке.
И как таковой он не укладывается
в рамки, обычные для классификации
договоров. Это относится, в частности,
к делению договоров-
Договор дарения, заключаемый
путем передачи дарителем имущества
одаряемому, отличается от консенсуального
договора обещания дарения не только
по моменту его заключения, но и
тем, что он вообще не порождает обязательств
сторон, и поэтому не может быть
отнесен также и к реальным
договорам. По своей правовой природе
такой договор дарения
Отношение к договору
дарения как к договору-сделке
нам демонстрирует и
Таким образом, законодатель, понимая, что договор дарения, совершаемый путем передачи имущества одаряемому, не порождает обязательств и не обладает качествами договора-правоотношения, регулирует его именно как сделку (договор-сделку) без помощи норм, рассчитанных на определение содержания данного договора.
2. Элементы договора дарения.
Одним из основных элементов договора является его предмет.
При этом, договор дарения имеет сложный предмет, состоящий из действий дарителя: передача дара, освобождение от обязанности, - которые называют объектом первого рода или юридическим объектом, а также самого имущества (вещи, права, обязанности), которое обычно именуется объектом второго рода или материальным (применительно к веши) объектом.
Между тем в юридической
литературе можно встретить упрощенный
взгляд на предмет договора дарения.
Например, указывают, что предметом
договора дарения могут быть вещи,
деньги, ценные бумаги иные имущественные
права, предоставляемые одаряемому,
а также освовождение последнего
от имущественных обязанностей[14]
Однако, представляется весьма странной попытка исключить из понятия предмета договора действия сторон. Ведь предмет всякого договора – это, по сути, предмет вытекающего из него обязательства, а предмет обязательства состоит как раз в действиях (бездействии) обязанной стороны.

- Договор дарения
- Договор дарения
- Договор дарения
- Договор дарения
- Договор дарения
- Договор дарения
- Договор дарения
- Договор возмездного оказания услуг в действующем гражданском законодательстве РФ
- Договор возмездного оказания услуг и трудовой договор: специфика правоприменения в предпринимательской деятельности
- Договор в сфере предпринимательской деятельности
- Договор дарение
- Договор дарения
- Договор дарения
- Договор дарения