Договор дарения. 33



Содержание

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Актуальность темы исследования, посвященного анализу договора дарения  в свете общей проблемы возмездности и безвозмездности по российскому гражданскому законодательству обусловлена сложностью, противоречивостью и пробельностью законодательства о дарении, наличием  существенных различий в подходах цивилистов по узловым вопросам теории безвозмездности, а также отсутствием единообразия судебной практики в рассматриваемой сфере отношений.

 В современной отечественной  юридической литературе аспект  безвозмездности дарения привлекает  активное внимание цивилистов  и служит основанием дискуссий,  возникающих в ходе его изучения. Существует серьезное разногласие между такими правоведами, как Д.Н. Бахрах, И.В. Елисеев, М.Г. Масевич, А. Эрделевский, В. Степанов, которые полагают, что некоторая разновидность дарения может декриминализировать уголовно наказуемое деяние: получения или дачи взятки, и их оппонентами М.И. Брагинским, В.В. Витрянским, И.А. Клепицким, А.Л. Маковским и др. В этой связи возникает необходимость исследования наиболее важных и спорных вопросов института дарения с позиции его исторической сущности, развития норм о дарении в отечественном законодательстве и специфики применения на практике договора дарения.

Следует отметить, что  по некоторым проблемам правового  регулирования договора дарения  представители юридической науки  в разные времена и в разных странах предлагали самые различные решения. Так, например, по вопросу о предмете дарения высказывались противоречивые взгляды: от понимания дарения только как безвозмездного отчуждения материального объекта (вещи) до понимания под ним того, что называлось «облагодетельствованием» или в широком понимании – намеренное безвозмездное предоставление за свой счет имущественных выгод контрагенту по договору.

Рассматриваемые отношения  неоднозначно регулировались и законодательством. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года дарение определялось как «договор о безвозмездной уступке имущества» (ст. 138), т.е. оно охватывало как отчуждение вещей, так и передачу одаряемому иных имущественных прав дарителя, и даже безвозмездное предоставление одаряемому дарителем обязательственных прав в отношении самого дарителя. Однако впоследствии под влиянием изменений социально-экономических условий развития общества, повлекших не только формальное, но и фактическое обеднение гражданско-правового инструментария, под дарением стали понимать лишь безвозмездное отчуждение «вещей или денег. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года, определив дарение, как договор о безвозмездной передаче «имущества в собственность» (ст. 256), лишь закрепил столь узкое содержание этого института. Гражданский кодекс Российской Федерации: ч. 2. от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (от 27 декабря 2009 г. N 352-ФЗ), возвращает к пониманию многих вопросов дарения дореволюционным гражданским законодательством России, что отражает реалии, существующие в стране.

Таким образом, до настоящего времени институт дарения не получил достаточного теоретического и практического развития.

Все выше сказанное и  подтверждает актуальность выбранной  темы.

Объектом работы являются общественные отношения, складывающиеся при осуществлении дарения.

Предметом работы выступают  правовые нормы, регулирующие институт дарения.

Нормативная основа. Нормативную  основу работы составили положения  действующего законодательства Российской Федерации, нормы Гражданского Кодекса  Российской Федерации, регламентирующие отношения по договору дарения.

Методы исследования. При проведении исследования применялись  такие частные и специальные  методы научного познания, как методы статистического, логического, формально-юридического, анализа, обобщение судебной практики по рассмотрению споров, возникающих  из отношений безвозмездной передачи имущества в собственность, а также сравнительно-правовой метод.

Цель работы – рассмотреть  юридические особенности дарения. Проанализировать действующее законодательство о дарении.

Для раскрытия обозначенной цели автором сформулированы следующие задачи:

  • Изучить проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием дарения.
  • Дать правовую характеристику договору дарения, выявить его правовую природу и признаки.
  • Рассмотреть виды договора дарения.
  • Охарактеризовать субъектный состав договора дарения.
  • Охарактеризовать Форму договора дарения.
  • Рассмотреть права и обязанности сторон договора.
  • Сделать выводы и предложения.

 

 Глава 1. Понятие, виды и элементы договора дарения по Российскому законодательству

1.1 Понятие, правовая природа и признаки договора дарения

 

Договором дарения признается такой договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или  обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность  либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

В системе гражданско-правовых договоров договор дарения выделяется в отдельный тип договорных обязательств благодаря наличию некоторых характерных признаков, позволяющих квалифицировать его в данном качестве. В числе таких признаков можно назвать следующие особые черты договора дарения.

Во-первых, основной квалифицирующий  признак договора дарения, отличающий его от подавляющего большинства гражданско-правовых договоров, состоит в его безвозмездности.

Договор дарения относится  к безвозмездным договорам, по которым  одна сторона предоставляет либо обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее  платы или иного встречного предоставления. Наличие в системе гражданско-правовых обязательств безвозмездных договоров объясняется широким спектром побудительных мотивов действий участников имущественного оборота, которые вовсе не сводятся к обязательному извлечению выгоды из всякой сделки. Признак безвозмездности договора дарения означает, что даритель не получает никакого встречного предоставления со стороны одаряемого. Если по договору дарения предполагаются встречная передача вещи или права либо встречное обязательство со стороны одаряемого, то такой договор признается притворной сделкой и к нему применяются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК1.

Во-вторых, признаком  дарения является увеличение имущества  одаряемого. Объем имущества одаряемого увеличивается путем передачи ему дарителем вещи или имущественного права либо освобождения его от обязанности. В последнем случае уменьшается часть имущества одаряемого, составляющего его пассивы, что равносильно увеличению активов последнего. Данный признак позволяет отличать договор дарения от иных договоров, не предусматривающих, так же как и при дарении, встречного предоставления. Например, договор залога может быть заключен третьим лицом с кредитором должника в целях обеспечения обязательств последнего без какой-либо компенсации риска указанного третьего лица со стороны должника. Несмотря на очевидную выгоду для должника и безвозмездность отношений между должником и залогодержателем, такой договор не может рассматриваться в качестве дарения, поскольку он не увеличивает имущества должника.

В-третьих, при дарении  увеличение имущества одаряемого должно происходить за счет уменьшения имущества  дарителя. И этот признак необходим  для отграничения договора дарения  от иных договоров и сделок, реализация которых сулит увеличение имущества лица, но не за счет уменьшения имущества оказывающего ему услугу другого лица. Такие правоотношения имеют место, в частности, по договору страхования, заключенному страхователем в пользу выгодоприобретателя, который при наступлении страхового случая, получая от страховщика страховое возмещение, увеличивает свое имущество, но не за счет уменьшения имущества страхователя. Аналогичная ситуация может возникнуть по договору поручения, не предусматривающему обязанность доверителя по выплате вознаграждения поверенному.

В-четвертых, признаком  договора дарения является также  наличие у дарителя, передающего  одаряемому имущество либо освобождающего его от обязательств, намерения одарить  последнего, т.е. увеличить имущество  одаряемого за счет собственного имущества. При отсутствии такого намерения у «дарителя» договор, по которому производится передача имущества, даже при отсутствии в его тексте условий о цене указанного имущества и порядке его оплаты либо иного встречного предоставления, должен в соответствии с п. 3 ст. 423 ГК признаваться возмездным. Что же касается встречного предоставления, то его размер в этом случае определяется исходя из того, что если в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена из условий договора, исполнение такого договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.2

И, наконец, в-пятых, непременным  признаком договора дарения является согласие одаряемого на получение дара. Данный признак не всегда можно обнаружить в отношениях, связанных с дарением, особенно если договор дарения заключается по модели реального договора. В повседневной жизни на бытовом уровне каждый день совершается огромное число дарений без всяких видимых следов истребования согласия одаряемого на принятие подарка. Однако даже обыденные представления не исключают возможности отказа одаряемого от принятия подарка. В современной юридической литературе трудно обнаружить взгляд на дарение как на одностороннюю сделку со стороны дарителя, являющуюся одним из способов прекращения права собственности дарителя и возникновения права собственности у одаряемого, как это имело место в дореволюционной гражданско-правовой доктрине. Напротив, подчеркивается принципиальное значение согласия одаряемого на принятие дара, что безусловно свидетельствует о договорной природе дарения и позволяет провести четкую грань между дарением и односторонними сделками, например завещанием в наследственном праве.

А.Л. Маковский, рассматривая вопросы, связанные с договорной природой дарения, отмечает3: «Дарение представляет собой не одностороннюю сделку дарителя, а его соглашение с одаряемым, то есть договор между ними, поскольку для осуществления дарения требуется согласованное волеизъявление обоих этих лиц. Необходимость такого соглашения прямо вытекает из закона в случаях, когда он требует для этого договора письменной формы. В остальных случаях ГК исходит из предположения, что принятие дара одаряемым свидетельствует о его соглашении с дарителем, допуская для этих случаев заключение договора дарения устно. Договорная природа дарения исключает возможность считать дарением отказ от наследства в пользу другого лица. Такой отказ является односторонней сделкой, совершение которой не требует согласия этого другого лица и не зависит от того, как оно поступит - примет наследство или в свою очередь откажется от него».

Среди названных пяти характерных признаков договора дарения основным, конечно же, является признак безвозмездности этого  договора. Однако и остальные признаки представляют собой необходимые и, в известном смысле, самостоятельные черты договора дарения.

Как уже отмечалось, ГК допускает заключение договора дарения  по модели как реального, так и  консенсуального договора. С точки  зрения правовой природы возникающих при этом правоотношений значительный интерес представляет собой договор дарения, совершаемый путем передачи имущества одаряемому. По общему правилу реальный договор отличается от консенсуального договора, который считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, тем, что для заключения реального договора необходима также передача имущества, поэтому такой договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества.4

В этом смысле договор дарения, совершаемый путем передачи имущества одаряемому, на первый взгляд также представляется реальным договором: отсутствует разрыв во времени между заключением договора и появлением права у одаряемого; передача имущества дарителем представляет собой не исполнение обязательства, а действие последнего по заключению договора дарения. Вместе с тем такой договор дарения обладает некоторыми специфическими чертами, отсутствующими у других реальных договоров. Во-первых, иные реальные договоры заключаются в том числе и на основе соглашений сторон, которые вступают в силу с момента передачи имущества. Для договора дарения такая возможность исключается: при наличии соглашения между дарителем и одаряемым мы имеем дело с консенсуальным договором обещания дарения.

Во-вторых, и это главное, передача дарителем имущества в  качестве дара одаряемому имеет своим  результатом непосредственное возникновение  у одаряемого права собственности  на подаренное имущество. Иными словами, в отличие от всех других реальных договоров, по которым передача имущества означает не только заключение договора, но и возникновение обязательств сторон, заключение договора дарения не порождает никаких обязательственно-правовых отношений, а приводит к возникновению права собственности на подаренное имущество у одаряемого.

Итак, договор дарения, заключаемый путем передачи дарителем  имущества одаряемому, отличается от консенсуального договора обещания дарения не только по моменту его  заключения, но и тем, что он вообще не порождает обязательств сторон и поэтому не может быть отнесен также и к реальным договорам. По своей правовой природе такой договор дарения представляет собой «договор-сделку», т.е. юридический факт, служащий основанием прекращения права собственности дарителя и возникновения права собственности у одаряемого на подаренное имущество. Пожалуй, единственная причина, по которой данный юридический факт признается не только основанием перехода права собственности, но и договором, состоит в необходимости для дарителя получить согласие одаряемого на передачу ему соответствующего дара. Все остальные качества гражданско-правового договора в данном случае не имеют места.

Отношение к договору дарения как к договору-сделке нам демонстрирует и законодатель. Из всех правил ГК, предназначенных для регулирования договора дарения, непосредственное отношение к договору, заключаемому путем передачи имущества одаряемому, имеют лишь следующие нормы: о признании договора дарения, предусматривающего встречное предоставление со стороны одаряемого, притворной сделкой; о форме договора дарения и порядке его заключения, т.е. передачи дара; о случаях запрещения и ограничения дарения; о последствиях причинения вреда одаряемому вследствие недостатков подаренной вещи; об отмене дарения. Что касается иных норм, то они регулируют содержание договора дарения, порядок исполнения обязательств и отказа от исполнения договора дарения, вопросы правопреемства, т.е. имеют в качестве объекта правового регулирования договор дарения как правоотношение и предназначены исключительно для регламентации отношений, связанных с консенсуальным договором дарения. Таким образом, законодатель, понимая, что договор дарения, совершаемый путем передачи имущества одаряемому, не порождает обязательств и не обладает качествами договора-правоотношения, регулирует его именно как сделку без помощи норм, рассчитанных на определение содержания данного договора.

Говоря о предмете договора дарения, не следует упускать из виду, что указанный договор, как  и всякий гражданско-правовой договор  на передачу имущества, имеет сложный предмет, состоящий из действий дарителя: передача дара, освобождение от обязанности, - которые называют объектом первого рода или юридическим объектом, а также самого имущества, которое обычно именуется объектом второго рода или материальным объектом.

Между тем в юридической  литературе можно встретить упрощенный взгляд на предмет договора дарения. Например, по мнению М.Г. Масевич, «предметом договора дарения могут быть вещи, деньги, ценные бумаги, иные имущественные  права, предоставляемые одаряемому, а также освобождение последнего от имущественных обязанностей».5

А.Л. Маковский отмечает, что «в вопросе о том, что может  быть предметом дарения, и доктрина, и законодательство разного времени  и разных стран предлагают самые  различные решения - от понятия дарения только как безвозмездного отчуждения материального объекта до понимания под ним того, что называлось вышедшим из употребления словом «облагодетельствование» и несколько точнее может быть описано как намеренное безвозмездное предоставление за свой счет имущественных выгод другому лицу».6

Таким образом, российский законодатель, определяя столь широко предмет договора дарения, тем не менее не вышел за рамки существующих законодательных концепций предмета дарения, а следовательно, и не заслуживает упрека по этому поводу.

Сложный предмет договора дарения может быть разбит на пять частей, каждая из которых имеет, в  известном смысле, самостоятельное  значение.

1. Передача дарителем  вещи в собственность одаряемого  представляет собой наиболее типичный предмет договора дарения. Договоры дарения, имеющие в качестве своего предмета указанные действия дарителя, отличаются от многих иных договоров, направленных на передачу имущества, тем, что вещь передается в собственность одаряемого, а от тех договоров из этой категории, которые, так же как и дарение, предусматривают передачу имущества в собственность контрагента, - тем, что при дарении отчуждение имущества производится безвозмездно.

2. Передача одаряемому  имущественного права дарителем  к «самому себе». В юридической литературе отмечалось, что сфера действия договора дарения с таким предметом в основном сводится к установлению названного права. Кроме того, рассматривая характерные черты подобного договора, А.Л. Маковский подчеркивает, что «под этот случай дарения не подпадает требование к дарителю, предоставляемое посредством передачи одаряемому ценной бумаги»; кроме того, «не могут вообще рассматриваться в качестве дарения договоры о безвозмездном предоставлении другой стороне прав ссудополучателя, хранителя, доверителя или учредителя доверительного управления, т.к. соответствующие отношения урегулированы в ГК как отношения по иным, самостоятельным договорам...». По мнению, А.Л. Маковского, под «передачей права к себе» следует понимать предоставление одаряемому только обязательственного требования к дарителю7. По  договору дарения, предусматривающему передачу одаряемому имущественного права дарителем к самому себе, могут передаваться не только обязательственные права, но и отдельные вещные права.

3. Передача одаряемому  принадлежащего дарителю имущественного  права к третьему лицу осуществляется  посредством безвозмездной уступки  соответствующего права одаряемому  при условии соблюдения правил, регулирующих цессию. Следовательно,  по такому договору дарения не могут быть переданы права, неразрывно связанные с личностью кредитора, в частности требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также права по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. Не подлежат передаче по такому договору дарения права по ценным бумагам в документарной форме, которые относятся к вещам и поэтому могут передаваться в качестве дара как вещи, что составляет самостоятельный предмет договора дарения.

Остальные права, вытекающие из договорных обязательств, могут передаваться по договору дарения, предусматривающему передачу одаряемому принадлежащего дарителю имущественного права к третьему лицу. Правда, в юридической литературе высказаны сомнения относительно возможности такого предмета договора, как передача одаряемому прав к третьему лицу. И.В. Елисеев указывает: «Большинство обязательственных прав имеет срочный характер, поэтому, выступая предметом договора дарения, они ставят под сомнение его традиционные свойства бессрочности и бесповоротности».8 Следует заметить, что, как уже отмечалось, тот же И.В. Елисеев чуть раньше отрицает самостоятельное значение указанных признаков договора дарения.

Однако очевидно, что  в данном случае обнаруживается непонимание разницы между признаками договора дарения и свойствами самого передаваемого права. Действительно, обязательственные права имеют срочный характер, но это никак не затрагивает ни бессрочности, ни бесповоротности договора дарения, поскольку переданное одаряемому право не подлежит обратной передаче дарителю.

4. Освобождение одаряемого  от имущественной обязанности  перед дарителем в юридической  литературе обычно сводят к  прощению долга (ст. 415 ГК). Так,  И.В. Елисеев пишет: «Освобождение  от обязанности перед самим дарителем называется прощением долга. Буквальное толкование ст. 415 ГК приводит к выводу о том, что прощение долга является односторонней сделкой и обусловлено лишь соблюдением прав других лиц в отношении имущества кредитора-дарителя. Однако такой вывод некорректен, поскольку в силу ст. 572 ГК прощение долга всегда является договором дарения и поэтому требует согласия должника».

Соотношение понятия  дарения путем освобождения одаряемого от его имущественной обязанности  перед дарителем и понятия  прощения долга является более сложным, нежели, как полагает И.В. Елисеев, чисто синонимическим. Прежде всего, никак нельзя согласиться с утверждением названного автора о том, что прощение долга всегда является договором дарения. Прощение долга является основанием прекращения обязательства. В соответствии со ст. 415 ГК обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. В связи с этим признание всякого прощения долга договором дарения способно дестабилизировать имущественный оборот и повлечь за собой иные серьезные негативные последствия. Соглашение о прощении долга может быть квалифицировано как договор дарения только в том случае, когда в нем положительно решен вопрос о безвозмездности действий кредитора по освобождению должника от возложенных на него обязательств и при явном намерении кредитора одарить должника без всякого встречного предоставления в рамках всех взаимоотношений сторон.

5. Освобождение одаряемого от его имущественной обязанности перед третьим лицом возможно путем исполнения дарителем обязательства за являющегося в нем должником одаряемого перед кредитором по такому обязательству. Речь идет о применении специальной конструкции исполнения обязательства путем возложения его исполнения на третье лицо53, поскольку только в этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, не являющимся стороной в обязательстве.

Другой вариант договора дарения путем освобождения одаряемого от его имущественной обязанности перед третьим лицом состоит в том, что даритель занимает место должника в обязательстве, освобождая тем самым от него одаряемого. Замена участника обязательства на стороне должника осуществляется с помощью перевода долга; перевод долга допускается лишь с согласия кредитора. В данном случае основанием освобождения одаряемого от его обязанности перед третьим лицом служит не фактическое ее исполнение дарителем, а то обстоятельство, что одаряемый выбывает, благодаря дарителю, из соответствующего обязательства.

Необходимо отметить, что и в этом случае для того, чтобы соответствующие действия лица, освобождающего должника от обязательства  перед третьим лицом, были признаны дарением, требуется наличие всех признаков договора дарения, и прежде всего безвозмездности и намерения дарителя именно освободить должника от его обязанностей в качестве дара последнему.

1.2. Основные элементы договора дарения

 

В принципе в качестве дарителя и одаряемого по договору дарения могут выступать любые лица, признаваемые субъектами гражданского права.

Форма договора дарения  определяется его предметом, субъектным составом и ценой.

Предъявляемые ГК (ст. 574) требования к форме договора дарения  зависят от вида договора дарения и от объекта дарения. Договоры дарения, совершаемые путем передачи дара одаряемому, могут заключаться в устной форме, за исключением случаев, указанных в п. 2 и 3 ст. 574 ГК, когда требуется обязательная письменная форма. В письменную форму под страхом недействительности должны облекаться все консенсуальные договоры дарения (дарственные обещания), а также реальные договоры на сумму более 3 тысяч рублей, в которых дарителем выступает юридическое лицо.

Договор дарения недвижимого  имущества подлежит государственной  регистрации, и поэтому они не могут заключаться в устной форме. Несоблюдение в таких случаях требуемой законом формы приводит к ничтожности сделки.

Специальное указание в законе (ст. 582 ГК) имеется и относительно выступления в качестве одаряемых  государства и других субъектов гражданского права, названных в ст. 124 ГК.

Правда, в юридической  литературе иногда можно встретить  точку зрения, согласно которой государство  надлежит исключить из круга одаряемых  по обычным договорам дарения, сохранив за ним возможность выступать в качестве одаряемого лишь по договору пожертвования.

Физические и юридические  лица, участвующие в отношениях, связанных с дарением, должны отвечать общим требованиям, предъявляемым  к субъектам гражданского права  в части их правоспособности и дееспособности.

Особенность договора дарения  применительно к его субъектному  составу состоит в том, что  в отношении некоторых субъектов  гражданского права законодательством  установлены запрещения и ограничения  на участие в отношениях, связанных  с дарением.

Во-первых, запрещение дарения  установлено в отношении законных представителей малолетних граждан  и граждан, признанных недееспособными. Как известно, по общему правилу  законные представители малолетних, а также опекуны граждан, признанных судом недееспособными, могут совершать от их имени гражданско-правовые сделки. Однако договор дарения отличается той особенностью, что он имеет своим результатом уменьшение имущества соответственно малолетних и признанных недееспособными граждан без всякой компенсации. Данное обстоятельство побудило законодателя изъять из круга сделок, совершаемых законными представителями указанных лиц, договоров дарения. Исключение составляют случаи дарения обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, а также договоры дарения, охватываемые понятием «мелкие бытовые сделки».

Закон не предусматривает запрещения дарения в отношении малолетних и недееспособных граждан в качестве одаряемых. Если одаряемыми в данном случае выступают малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет, то такие договоры дарения относятся к числу сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, которые, если они не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации, могут совершаться указанными лицами самостоятельно.

Во-вторых, не допускается дарение  работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и  аналогичных организаций, в том  числе организаций для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения  родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех установленных законом тысяч рублей.

В-третьих, такой же запрет действует  в отношении подарков лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

В-четвертых, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает  трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями. Важно подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о запрещении дарения, а не о любых гражданско-правовых договорах и сделках, не содержащих условий о встречном предоставлении со стороны одной из коммерческих организаций, участвующих в соответствующей сделке.