Договор поставки. 19

Содержание

Введение_____________________________________________________2

Глава 1. Договор поставки – основный вид договора в предпринимательской деятельности__________________________________________________ 4

1.1. Понятие договора поставки, его значение и правовое регулирование__4

Глава 2. Основные элементы договора поставки___________________13

2.1. Стороны по договору поставки, структура договорных отношений _13

2.2. Предмет договора поставки________________________________ 15

2.3. Правила составления договора  поставки _____________________ 25

Глава 3. Ответственность сторон по договору поставки_____________28

3.1. Виды и меры ответственности  за нарушение договорных обязательств  и порядок ее применения__________________________________________28

Заключение____________________________________________________30

Список литературы_____________________________________________ 32

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Договором поставки признается такой договор купли-продажи, по которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК).

Договор поставки - хорошо известный российскому правоведению и широко применяемый на практике вид предпринимательских договоров. Посредством этого договора в настоящее время осуществляется значительная часть товарооборота как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. Ввиду его довольно длительной истории и широкого использования в российском правоведении детально и обстоятельно обсуждались практически все проблемы возникающих договорных связей. Большинство из прежних разработок российских юристов могут с успехом использоваться и сегодня. И в настоящее время активно обсуждаются правовые проблемы поставки товаров.

В ГК договор поставки отнесен к одному из видов купли-продажи, что вряд ли можно признать достаточно обоснованным, поскольку единственное, что объединяет поставку и куплю-продажу, - это их правовая цель, т.е. направленность на передачу права собственности или иного производного вещного права на условиях возмездности и безвозвратности. Все остальные признаки принципиально отличают поставку от купли-продажи, а структура возникающих правоотношений не укладывается в структуру взаимодействия по купле-продаже.

Но правовое регулирование поставки товаров обладает существенными особенностями, большинство из которых вызваны специфическими признаками, выделяющими поставку из общего ряда договоров купли-продажи.

Данная тема актуальна в настоящее время, так как договор поставки охватывает практически весь товарооборот в хозяйственной деятельности предпринимателей. Договор опосредует возмездное перемещение материальных благ в народном хозяйстве, без которого немыслимо нормальное функционирование экономики.

Теоретические и практические вопросы темы, имеющие исключительную актуальность в условиях становления рыночных отношений в Российской Федерации, предопределили цель и задачи работы.

Целью данной работы является комплексный анализ договора поставки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Договор поставки – основный вид договора в предпринимательской деятельности

1.1. Понятие договора поставки, его значение и правовое регулирование

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ)."Договор есть разновидность сделки — юридического факта"1. Как любая сделка, договор представляет собой правомерное действие, направленное на определенные последствия. Правомерность и направленность договора обусловливают его организационную функцию, в процессе реализации которой формируются связи субъектов гражданского права.

Договор — не только официальный документ. Это в первую очередь акт, выражающий добровольное соглашение сторон действовать совместно в интересах обоюдной выгоды. Нет взаимного согласия — нет договора. Именно поэтому ст. 421 ГК РФ не допускает понуждение к заключению договора. Свобода договора — это его основное содержание и смысл.

Вдаваясь в историю видно, что почти аналогичное определение договора содержалось в дореволюционном праве России: "Договором называется соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению правоотношений"2. Применение законодателем формулировки договора из гражданского права царской России свидетельствует о преемственности в российском праве.

Современная наука трактует понятие "договор" в различных его значениях. Под договором понимается:

а) юридический факт, лежащий в основе обязательств;

Договор — юридический факт, и имущественные отношения (правоотношения), на организацию и регулирование которых он направлен, — самостоятельные явления, каждое из которых обладает своим собственным содержанием.

б) само договорное обязательство;

Необходимо учитывать, что термин "договор" используется для. обозначения не только юридического факта (двусторонней и многосторонней сделки), но и обязательственного правоотношения, возникающего из договора.

Разграничение указанных понятий имеет практическое значение. Решая вопрос о том, вправе ли арбитражный суд взыскивать установленную законодательством или договором пеню за просрочку платежа после истечения срока действия договора. Высший Арбитражный Суд РФ пришел к выводу, что "истечение срока действия договора, как правило, не прекращает возникшего на его основе обязательственного правоотношения"3.

в) документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения.

Договором также называют документ, в котором фиксируется юридический факт — соглашение. В Гражданском кодексе РФ положениям о договоре посвящен второй подраздел общей части обязательственного права, состоящий из трех глав: глава 27 "Понятие и условия договора", глава 28 "Заключение договора", глава 29 "Изменение и расторжение договора".

Указанные положения распространяются на все договоры. Исключения составляют многосторонние договоры, к которым общие положения применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров (п. 4 ст. 420 ГК РФ 1994 г.).

Как уже отмечалось, договор — это всегда сделка, но не всякая сделка является договором. Односторонние сделки не могут быть договором, поскольку для него необходимо волеизъявление не менее чем двух сторон. Именно поэтому на договоры распространяются правила лишь о двусторонних и многосторонних сделках (п. 2 ст. 420 ГК).

Для того чтобы сделка явилась договором, необходимо наличие общих правил, а именно:

1. При заключении сделки  могут иметь место разрозненные  волевые действия одного, двух  или более лиц. В отличие от  сделки договор — это единое  волеизъявление двух или более  лиц, подтверждающих их общую  волю. Этот вывод следует из  смысла п. 1 ст. 420 ГК. На договоры  распространяются нормы о недействительности  сделок.

2. Свобода договора (п. 1 ст. 421 ГК РФ), о чем сказано выше.

3. Из общего правила  о свободе договора исходит  принцип безусловной свободы  в выборе партнера при заключении  договора.

4. Свобода договора безусловно  подразумевает свободу участников  гражданского оборота в выборе  любого партнера, при этом всякое  понуждение к заключению договора  не допускается, за исключением  трех случаев, когда обязанность  заключения договора предусмотрена:

а) непосредственно ГК РФ;

б) иным законом;

в) добровольно принятым обязательством (п. 1 ст. 421 ГК РФ).

5. Участникам договора  предлагается также свобода в  выборе вида договора, как предусмотренного, так и не предусмотренного  законом или иными правовыми  актами (п. 3 ст. 421 ГК РФ), в том числе  применение смешанного договора.

6. Свобода договора предполагает  свободу сторон при определении  условий договора, кроме случаев, когда содержание соответствующего  условия предписано законом или  иными правовыми актами (ст. 422 ГК  РФ).

В качестве общего правила должно быть воспринято положение о приоритете договора над законом, принятым после заключения договора.

"Договор — самое  оперативное и гибкое средство  связи между производством и  потреблением. В силу этого именно  договорно-правовая форма способна  обеспечить необходимый баланс  между спросом и предложением, насытить рынок теми товарами, в которых нуждается потребитель, обеспечивая эффективный обмен  произведенными материальными благами".4

Значение договора не ограничивается его организационной функцией. Он выполняет и регулятивную функцию, оказывает активное воздействие на имущественные связи субъектов. Такое воздействие осуществляется не непосредственно, а через систему субъективных прав и обязанностей.

Как правовые модели (меры) возможного и должного поведения субъективные права и обязанности "реализуют" воздействие договора на имущественные отношения, определяя их содержание.

Организационная и регулятивная функции договора обусловливают его эффективность и широкое применение. Договор является тем необходимым средством, с помощью которого опосредуется широкий круг общественных отношений в сфере товарно-денежного оборота.

Указанные отношения складываются между субъектами гражданского права и отличаются большим разнообразием. Поэтому и договоры, опосредующие различные группы общественных отношений, также характеризуются соответствующими особенностями. Например, существенной спецификой обладают договоры в области предпринимательства, в отношениях с участием граждан-потребителей.

Содержание договора составляют условия, которыми достигнуто соглашение. Условия подразделяются на существенные, обычные и случайные.

Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. К ним относятся условия о предмете договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Без предмета невозможен договор купли-продажи, поставки, перевозки, поручения и др.

К существенным условиям договора относят и те, которые прямо указаны в законе и других правовых актах именно как существенные. Например, по договору залога, в силу п. 1 ст. 339 ГК РФ, в нем должны быть указаны предмет залога, его цена или оценка, размер и срок исполнения обязательства.

Наконец, существенными признаются и те условия, которые необходимы для договоров определенного вида. Например, договор страхования невозможен без определения страхового случая, как и договор простого товарищества немыслим без определения сторонами общей хозяйственной или иной цели (ст. ст. 1041, 1054 ГК РФ).

Стороны договора могут признать существенными и те его условия, относительно которых по заявлению одной из сторон достигнуто соглашение, например, относительно упаковки (тары) по договору купли-продажи или поставки.

Обычные условия договора

Обычные условия договора те, которые не нуждаются в согласовании. Они независимо от воли участников договора уже предусмотрены в соответствующих нормативных актах и вступают в действие в момент заключения договора, то есть автоматически. Например, упаковка и тара в случае поставки колбасных изделий должны в точности соответствовать всем показателям ТУ и ГОСТа.

В юридической литературе спорным является вопрос о цене в договоре. Одни авторы относят вопрос о цене к числу обычных условий договора, а другие считают, что цена является существенным условием всякого возмездного договора. Но дело в том, что факт отсутствия цены в договоре может порождать невыгодные последствия для всех сторон договора. Таким образом, с практической точки зрения цена — существенное условие договора.

Кроме вышеперечисленных, к обычным условиям договора относятся:

-примерные, разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, если в договоре делается отсылка к этим примерным условиям; обычаи делового оборота (ст. 5, п. 5 ст. 421 ГК РФ), если в договоре отсутствует отсылка к примерным условиям.

Случайными условиями договора являются такие, которые изменяют либо дополняют обычные условия и включаются в текст договора по усмотрению сторон и только после этого приобретают юридическую силу. Например, если при согласовании условий договора поставки стороны не решили вопрос о виде транспортировки, то все равно договор считается заключенным и без этого случайного условия.

Права и обязанности сторон по договору

Вопрос прав и обязанностей сторон договора в юридической литературе является дискуссионным. Некоторые авторы считают, что иногда в содержание договора должны включаться права и обязанности сторон. Другие авторы полагают, что права и Обязанности сторон составляют содержание обязательственного правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора как юридического факта, породившего это обязательственное правоотношение. Третья группа авторов, правоведов-практиков, утверждает, что права и обязанности сторон являются одним из элементов содержания предмета договора.

Форма договора и его толкование

В связи с тем, что договор является одним из видов сделок, к его форме применяются общие правила о форме сделок. Согласно п. 1 ст. 434 ГК РФ, договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор, он считается заключенным после придания ему определенной формы, даже если законом для договоров данного вида эта форма не требовалась (ч. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ).

Для заключения реального договора необходимо не только облеченное в требуемую форму соглашение сторон, но и передача соответствующего имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Причем "факт передачи имущества также должен быть оформлен надлежащим образом. Например, при заключении договора займа между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, передача указанной суммы денег должна сопровождаться выдачей заемной расписки (ст. 808 ГК РФ).

Согласно действующему законодательству, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Поскольку всякий договор является сделкой, то законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т. п.) и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований (п. 1 ст. 160 ГК РФ). Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой формы сделки, т. е. пункт 1 ст. 162 ГК РФ. В этом случае в связи со спорными правоотношениями стороны лишены права в подтверждение сделки ссылаться на свидетельские показания, а в случаях, прямо указанных в законе или соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Более того. Указ Президента РФ "Об. обеспечении правопорядка при осуществлении платежей по обязательству за поставку товаров (выполнение работы или оказание услуг)" от 20 декабря 1994 года № 2204 обязывает все юридические лица оформлять договор письменно, независимо от его вида, с обязательной ответственностью контрагентов. 5Сделки, совершенные в обход данного Указа, признаются ничтожными. Тем самым "в договорных отношениях законодатель отдает предпочтение письменной форме договора".6

Следует отметить и такой факт. В правоотношениях между юридическими лицами и гражданами зачастую применяются типовые бланки, призванные лишь облегчить сам процесс оформления письменного договора.

Значение формы договора состоит, прежде всего, в правильном закреплении волеизъявления сторон. Причем волеизъявление должно отражать согласованные и добровольные действия всех участников договора. Однако на практике зачастую бывает так, что содержание договора вызывает разночтение в его толковании, что, в свою очередь, порождает споры между контрагентами различных правоотношений. В целях разрешения споров в ст. 431 ГК РФ сформулированы правила толкования договора. Главное в толковании договора - буквальное значение содержащихся в нем слов и предложений. При этом допускается привлечение к исследованию не только самого договора, но и других фактов: переговоры, переписка, практика взаимоотношений, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон (ч. 2 ст. 431 ГК).

Договор поставки - один из наиболее распространенных видов обязательств, используемых в предпринимательстве. Договор поставки охватывает практически весь товарооборот в хозяйственной деятельности предпринимателей. Заключение этого договора очень удобно как для предприятий (юридических лиц) так и для индивидуальных предпринимателей.

Значение договора поставки состоит в том, что он как договор купли - продажи опосредует процессы товарного обмена в обществе, в частности материально - техническое обеспечение субъектов хозяйствования. Действительно, купля- продажа является универсальной юридической формой отношений обмена, позволяющей опосредовать различные его виды, а общественно - экономические отношения, регулируемые договором поставки и купли - продажи, в основном тождественны: они лежат в сфере товарного обращения и представляют собой куплю - продажу в ее экономическом значении7.

 

 

 

Глава 2. Основные элементы договора поставки

2.1. Стороны по договору поставки, структура договорных отношений

Сторонами договора поставки обычно являются лица, ведущие предпринимательскую деятельность. На стороне поставщика, как правило, выступают коммерческие организации и граждане-предприниматели. Покупателями в договоре поставки, в принципе, могут быть любые лица (за исключением гражданина, приобретающего товары для бытовых нужд), однако чаще всего — это предприниматели (индивидуальные и коллективные). Государство также может выступать покупателем по договору поставки (например, приобретая товары в государственный резерв), что чаще всего оформляется государственным контрактом на поставку товаров для государственных нужд. Участие в качестве стороны по договору поставки предприятий, не обладающих статусом юридического лица, например полных товариществ, кажется в настоящий момент проблематичным, поскольку окончательный правовой статус и юридическая природа данных организаций в гражданском законодательстве России окончательно не определены. Можно предположить, что здесь имеет место только солидарная множественность лиц, действующих в обязательстве под общей фирмой8. "

Вводная часть определяет субъектов, управомоченных заключить договор. Здесь указываются сначала полное фирменное наименование контрагентов, под которыми они внесены в Единый реестр государственной регистрации, т. е. юридический статус сторон. Затем дают их условные сокращенные наименования, под которыми они в дальнейшем фигурируют в тексте договорного обязательства. Например, "Продавец" и "Покупатель", "Поставщик" и "Получатель". "Арендодатель" и "Арендатор" и т. д. Это необходимо для того, чтобы в тексте договора всякий раз не указывать полное или сокращенное название контрагентов.

В преамбуле полно и подробно называются наименования должностей лиц, подписывающих договор, а также их фамилии, имена, отчества. "Помимо этого, в вводной части всякого контракта в обязательном порядке следует указывать наименование документа, из которого вытекают полномочия должностного лица на подписание договора." Такими документами могут являться устав, положение, договор, доверенность и т. п. Следует знать, что право заключать договоры на основании устава могут без доверенности руководители обществ, предприятий и организаций. Всякие другие лица: заместитель руководителя, главный инженер, вице-президент и т. п., а также руководители филиалов и представительств должны действовать на основании выданной, надлежаще оформленной и заверенной доверенности. В доверенности должны быть: подпись только руководителя и печать фирмы, а для государственных и муниципальных предприятий должна быть и подпись главного бухгалтера, дата и год выдачи, срок, на который выдана доверенность, и объем полномочий лица, подписывающего сделку.

"Наиболее типичной  ошибкой при составлении договора  является то, что в преамбуле  часто встречаются неточности  в наименовании должностных лиц, подписывающих договор, и документов, на основании которых эти лица  действуют. Указывается, например, что  договор от имени одной из  сторон подписан генеральным  директором. Потом выясняется, что  должность называется по-другому  или что подписавший договор  является заместителем генерального  директора9".

Относительно преамбулы договора хотелось бы особенно выделить следующий момент. Это вопрос о полномочиях руководителя юридического лица. Мы уже отметили, что полномочия руководителя определяются уставом или другим документом, аналогичным уставу. Так вот, во всех случаях при подписании того или иного договора следует изучить устав контрагента. Особенно это касается акционерных обществ. Дело в том, что многие акционерные общества в своих уставах ограничивают полномочия руководителя по совершению сделок. Эти ограничения обычно касаются полномочий руководителя на совершение сделок в денежном выражении.

И последнее. Следует проверить, вправе ли партнер заниматься определенными видами деятельности. Иначе говоря, исполнитель (продавец, изготовитель) должны при определенных условиях предъявить лицензию. Таково требование законодательного акта10. Номер, серию и дату выдачи лицензии следует тоже зафиксировать в преамбуле договора.

 

2.2. Предмет договора поставки

"Предметом договора  поставки могут быть любые  не изъятые из оборота вещи. В большинстве случаев они  определяются родовыми признаками, однако закон не препятствует  и продаже индивидуально-определенных  вещей. На момент заключения договора  поставщик, как правило, еще не  располагает товарами для поставки11."

Статья 506 ГК ограничивает предмет договора поставки товарами, которые производятся или закупаются поставщиком. Этому ограничению не стоит придавать большого значения. Ведь право собственности на товары может приобретаться и многими другими способами (в результате переработки, правопреемства при реорганизации юридических лиц и др.). Кроме того, поставщиком может выступать лицо, не обладающее правом собственности (или другим вещным правом) на товары, например комиссионер (в консигнационной торговле). Таким образом, производимые или закупаемые поставщиком товары не исчерпывают предмета договора, а соответствующее положение ст. 506 ГК следует толковать расширительно.

Продажа таких вещей, как недвижимость (в том числе предприятие), сельскохозяйственная продукция, энергия и энергоносители, оформляется не договором поставки, а другими разновидностями договора купли-продажи.

Имущественные права и другие объекты гражданских прав предметом поставки выступать не могут.

Данная часть договора определяет не только предмет договора, но и действия сторон (Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность. Поставщик-продавец обязуется передать в срок товары Покупателю), их права и обязанности, фиксируется объект обязательства, условия продажи или поставки товаров, количество и качество товаров, срок и место выполнения обязательств, способ исполнения договора каждой сторон.

Характерно, что определение объекта сделки является существенным условием договора без него договор считается недействительным. Фиксируя объект сделки, необходимо указать точное и наиболее употребительное название, не допускающее при этом подмены, а также, при необходимости, наделить товар определенными характеристиками и отличительными признаками.

Если же товар обладает сложными техническими свойствами, то в договор включаются специальные разделы, именуемые "Технические условия" или "Техническая спецификация". Обычно в контракте они идут под названием: "Приложения", под соответствующими номерами, с указанием, к какому конкретно договору, под каким номером и от какого числа, месяца и года относится означенное приложение. Причем в тексте контракта делается оговорка: "Приложение № 1 от 10.10.96 года (Спецификация на товары) является неотъемлемой частью настоящего договора".12

"Количество товара  — несомненный атрибут предмета  договора. Стороны контракта оговаривают  единицу измерения и порядок  ее установления. Выбор единицы  измерения зависит как от характера  товара, так и от сложившейся  практики торговли этим товаром." Если единицей измерения является вес, то в тексте договора необходимо указать: нетто или брутто. Нетто - вес товара без тары и упаковки, брутто - с тарой и упаковкой (внешней, внутренней и упаковочными материалами), вес полубрутто - вес вместе с внутренней, упаковкой, вес нетто-брутто - вес товара с тарой, когда тара приравнивается к стоимости товара. В этих случаях тара составляет не более 1-2% веса товара, и цена товара в упаковке мало чем отличается от цены такой же весовой единицы товара.

При определении количества товара могут использоваться нестандартные единицы измерения: мешок, пачка, коробка, бутыль и т. п. Однако во всех случаях во избежание каких-либо недоразумений необходимо уточнить вес мешка, пачки, коробки, объем бутыли и т. п.

Существуют сделки, в которых невозможно определить точное количество товара ввиду его особых природных, физических, химических свойств. Это товары, поставляемые насыпью, навалом или наливом. При поставке такой продукции допускается обозначение количества оговоркой "около" или опционом, которое обычно ставится перед цифрой, определяющей количество товара, а иногда после цифры, обозначающей количество. Однако 1 при этом проставляется словосочетание "больше или меньше на _ %" или дается другой знак обозначения: " _ %". Опцион применяется и там, где вес товара может изменяться в самом 1 процессе перевозки (фрукты, овощи, замороженное мясо и т. д.). В такой ситуации в контракте; делают оговорку, какая из сторон вправе пользоваться допустимым отступлением от установленной цифры.

Следует также помнить, что количество товара может уменьшаться при хранении и транспортировке за счет самой естественной убыли товаров.

Например, крестьянское (фермерское) хозяйство "Восход" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к товариществу с ограниченной ответственностью "Ока-93" о взыскании 144 792 рублей 78 копеек стоимости поставленного картофеля.

Президиум считает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом, КФХ "Восход" за период с 01.08.96 по 30.11.96 отгрузило ТОО "Ока-93" 192 420 килограммов картофеля сорта "Романс" урожая 1996 года, что оформлено товариществом реестром прихода за подписью его работника Рыбаковой И.А., а также товарно-транспортными накладными.

Договор на отгрузку картофеля в 1996 году между сторонами не подписывался, цена на картофель не согласовывалась. Считая, что договорные отношения между сторонами не возникли, КФХ "Восход" потребовало возвратить ему отгруженный картофель. ТОО "Ока-93" возвратило 38 408 килограммов стандартного картофеля.

Остальная часть картофеля, по утверждению истца, товариществом оплачена не была, в связи с чем он просил взыскать с ответчика стоимость 154012 килограммов картофеля исходя из розничной цены стандартного картофеля сорта "Романо" в 1999 году - 4 рубля 40 копеек за килограмм.

При вынесении решения от 17.06.99 суд первой инстанции применил закупочную цену на картофель, установившуюся в период с августа по ноябрь 1996 года (1002 рубля за тонну), указав при этом, что истец не заявлял требования о взыскании убытков в порядке, установленном статьями 15 и 393 ГК РФ.

Истец же полагает, что с ответчика следует взыскать стоимость невозвращенного картофеля с учетом розничной цены 4 рубля 40 копеек за килограмм.

В принятых по делу судебных актах неполно исследован спорный вопрос о цене на картофель.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть, что в соответствии со статьей 17 Закона РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" цену на производимую продукцию крестьянское хозяйство устанавливает самостоятельно.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1105 ГК РФ в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после, того, как узнал о неосновательном обогащении.

Следовательно, истец вправе в судебном порядке потребовать взыскания с ответчика стоимости невозвращенного картофеля на момент его получения ответчиком плюс убытки, вызванные увеличением стоимости этого картофеля на момент рассмотрения данного дела судом, представив доказательства рыночной цены на картофель.