Формы права. 2
Содержание
Введение
1. Понятие формы права. Соотношение формы права и источника права
2. Виды форм права
3. Система нормативных актов в Российской Федерации
Заключение
Список литературы
Введение
Во все времена людей интересовал вопрос: откуда проистекает право, каков его источник?
Существует много точек зрения на природу права. И можно выделить два основных направления:
1) Право - естественный продукт человеческой истории;
2) Право - искусственный
результат деятельности
Вопросы источников, так
сказать природы права
При рассмотрении различных
теорий и взглядов о праве наряду
с другими обстоятельствами учитывается
то, что берется в качестве источника
правообразования, т.е. что понимается
под источником права. Связь общества,
государства и права в
Обратившись к истории вопроса можно обнаружить самые различные научные школы, каждая из которых отстаивает свое представление об источнике права в обществе. Так, например, для представителей юридического позитивизма источником права является закон. Согласно представлениям ученых, относящихся к социологическому направлению, совокупность юридических норм в обществе всегда отражает лишь какую-то часть права, как сложившегося порядка общественных отношений. Основатели этого направления считали, что корни права следует искать в самом обществе.
Представители естественно-правовой доктрины полагают, что природа вписывает в сознание людей их основные права и свободы. Такие права и свободы получили название неотчуждаемых от человека, естественных. Их происхождение невозможно не понять, не объяснить вне человека, поскольку они - его неотъемлемое свойство, атрибут.
Таким образом, даже беглый взгляд на вопрос показывает, что существуют самые различные подходы к объяснению источников права.
Объект и предмет исследования. Объект исследования - формы, источники права. Предметом исследования является анализ понятий и видов форм права.
Цель и задачи исследования. Цель данной курсовой работы - рассмотреть, что из себя представляют источники права. Задачи - рассмотреть, что такое формы права в целом, их виды.
Методы исследования. При исследовании данной темы использовались такие методы, как изучение и анализ научной литературы.
Практическая значимость. Результаты данной работы могут быть использованы работниками, трудящимся в сфере, связанной с юридическими дисциплинами.
1. Понятие формы
права. Соотношение формы
Право, как целостное явление
социальной действительности, имеет
определенные формы своего внешнего
выражения. Отражая особенности
структуры содержания, они представляют
собой способы организации
Форма права - это способ выражения во вне государственной воли, юридических правил поведения. Жинкин С.А. Теория государства и права: Ростов н/Д: Изд.: «Феникс», 2003
С помощью формы, право обретает свои неотъемлемые черты и признаки: общеобязательность, общеизвестность и т.д.
Различают внутреннюю и внешнюю формы права. Под внутренней формой права понимают его структуру, систему элементов, составляющих содержание данного явления. Под внешней формой права понимается комплекс юридических источников, формально закрепляющих правовые явления и позволяющих субъектам права ознакомиться с их реальным содержанием и пользоваться ими.
Понятия «форма права» и «источник права» тесно взаимосвязаны, но не совпадают. Если «форма права» показывает, как содержание права организовано и выражено вовне, то «источник права» указывает на истоки формирования права, систему факторов, предопределяющих его содержание и формы выражения.
Источник права определяется в юридической литературе неоднозначно: и как деятельность государства по созданию правовых предписаний, и как результат этой деятельности. Есть и иные точки зрения.
Содержание и форма права не являются результатом произвольного конструирования законодателя. Их первопричины заложены в системе общественных отношений.
В правоведении различают следующие виды источников права:
1. Источник права в материальном смысле.
2. Источник права в идеальном смысле.
3. Источник права в
специальном юридическом
Материальные источники коренятся прежде всего в системе объективных потребностей общественного развития, в своеобразии данного способа производства, в базисных отношениях.
Таким образом, источник права в материальном смысле - это материальные общественные отношения, обусловливающие содержание норм права, формы собственности и т.п.
Однако общественные потребности
должны быть осознаны и скорректированы
законодателем в соответствии с
уровнем его правосознания и
политической ориентации. На его позицию
могут оказать влияние
Таким образом, источником права в идеальном смысле является совокупность юридических идей, обусловливающих содержание норм права, т.е. правосознание.
Результат идеологического
осознания объективных
Названные три источника
лишь в самой общей форме показывают
систему правообразующих
В реальной же действительности
эта система гораздо
Одни из них находятся вне правовой системы, другие - внутри ее, обеспечивая правовой системе внутреннюю согласованность и структурную упорядоченность.
Они могут быть как объективные, не зависящими от воли и желания людей, так и субъективными, проявляющимися, например, в действиях политических партий, давлении определенных слоев населения, законодательной инициативе, лоббизме, участии экспертов и т.п. Причем степень влияния каждого из этих факторов на действующую правовую систему достаточно часто меняется.
2. Виды форм права
Наиболее известные формы
существования государственно-
Исторически первым источником права был обычай - правило поведения, ставшее юридической нормой вследствие его общего значения и длительного фактического применения. Обычай связан с традицией и способен передаваться от поколения к поколению.
Обычай консервативен, он закрепляет результаты общественного опыты, воспринятые культурой народа. Неслучайно большинство норм обычного права совпадают с религией и моралью, выражая их ценности.
Обычное право сложилось в древнем обществе. Сегодня же обычное право в одних странах может играть чисто символическую роль, а в других, например мусульманских, оно продолжает сохранять большое значение. Все еще существуют общества, где обычное право является едва ли не единственным инструментом регулирования жизнедеятельности людей. Там, где обычное право сохраняет свое значение, можно встретить мнение, что именно обычное право является основой тех различий, которые существуют в правовых системах разнообразных стран.
Обычное право есть древнейшая
форма правообразования и развития
права в обществе. Например, в
римском праве нормой обычного права
обозначались терминами, которые указывают
на различные способы его
Обычное право складывается
спонтанно, нередко отражая сознание
и интересы общества и представляя
собой форму существования
В отечественном правоведении понятие правового обычая не является синонимом обычного права.
Правовым обычаем называется санкционированное государством правило поведения, которое ранее сложилось в результате длительного повторения людьми определенных действий, благодаря чему закрепилась как устойчивая норма. Таким образом, правовым обычай становится после того, как получает официальное одобрение государства. Государство санкционирует только такие обычаи, которые отвечают его интересам. Дошедшие до нас крупные законодательные памятники прошлого (Законы Ману, Русская правда) - это сборники правовых обычаев. Кроме того, примером древних правовых обычаев являются такие источники рабовладельческого права, как Законы XII таблиц (Древний Рим V в. до н. э.), Законы Драконта (Афины VII в. до н.э.) и др. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. М.:1997
Природа правового обычая характеризуется следующими особенностями. Правовой обычай, как правило, носит локальный характер, т.е. применяется в рамках сравнительно небольших общественных групп людей. Юридические обычаи часто тесно связаны с религией.
Правовой обычай отличается
определённостью правила
Обычай по природе своей носит консервативный характер. Он закрепляет то, что сложилось в результате длительной общественной практики. Нередко обычай отражает обывательские предрассудки, расовую и религиозную нетерпимость, исторически сложившееся неравноправие полов. Такие обычаи в целях социальной безопасности и личного благополучия граждан государство вполне оправданно запрещает.
Государство к различным обычаям относится по-разному: одни запре-щает, другие одобряет и развивает.
В настоящее время обычай
постепенно вытесняется (особенно в
романо-германской правовой семье) другими
нормативно-правовыми формами, прежде
всего, законом. Но поскольку государственно-
Кроме того, мы можем найти
несколько статей из Кодекса торгового
мореплавания, в которых учитывается
действие обычаев порта или
Таким образом, отечественное законодательство допускает использование в юридической практике обычаев. Но государство санкционирует лишь те обычаи, которые не противоречат, согласуются с его политикой, с нравственными основами сложившегося образа жизни. Обычаи, противоречащие государственно властвующей политике, общечеловеческой морали, как правило, запрещаются законом.
Однако, существует мнение, которое, например, выражает С.Л.Зивс, утверждая, что наше законодательство вообще не знает правового обычая.
Тем не менее, можно найти пример, когда из обычая возникла норма конституционного права: начиная с 1936 года Сессии Верховного Совета открывались старейшим по возрасту депутатом. Эта обычная норма не была нигде записана очень долго, пока не вошла в регламент Верховного Совета, а далее - в Конституцию РФ 1993 года.
Подводя итог характеристики правового обычая, можно сделать вывод, что правовой обычай - это обычай, применение которого обеспечивается санкцией государства. Причем, его следует отличать от обычая, представляющего собой моральную норму, религиозное правило, нравы. Санкционирование обычая может осуществляться путём восприятия его судебной, арбитражной или административной практикой.
Следует заметить, что для
социологической школы права, которая
видит в праве продукт
Юридический позитивизм, наоборот, считает обычай устаревшим источником права, не имеющим существенного практического значения в современной жизни.
Судебный прецедент - это
правовой акт, представляющий собой
судебное или административное решение
по конкретному делу, являющееся обязательным
для судов при решении
Судебный прецедент
Однако родиной прецедентного
права считается Англия. Общее
право здесь создавалось
В Англии сложились следующие правила и пределы действия прецедента: а) решения, вынесенные Палатой лордов, составляют обязательные прецеденты для всех судов и для самой Палаты лордов; б) решения, принятые Апелляционным судом, обязательны для всех судов кроме Палаты лордов; в) решения, принятые Высшим судом правосудия, обязательны для низших судов. В США отношение к прецеденту как источнику права более упрощенное, здесь вполне допускается изменение судебной практики.
Сила судебного прецедента как источника права вытекает из того, что всякий суд связан решениями всех вышестоящих судов, которые не могут оспариваться, однако в толковании прецедента судья обладает полной свободой.
Прецедентное право отличается крайней сложностью и запутанностью, что вызывает определенные проблемы его применения. Но, с другой стороны, прецедентные нормы наиболее приближены к конкретным жизненным ситуациям и поэтому могут более отражать требования справедливости, чем общие и абстрактные нормы закона.
Критики признания судебного
прецедента источником права ссылаются
на то, что решений судей по конкретным
делам накапливается с течением
времени такое количество, что
неспециалист не в состоянии ориентироваться
в море этих юридических документов,
что здесь возможен произвол и
злоупотребление должностных
Напротив, сторонники прецедентного права критикуют нормативные системы за консерватизм, неспособность адекватно и вместе с тем оперативно реагировать на события, происходящие в жизни общества.
В странах романно - германской системы права роль судебной практики в основном не выходит за рамки толкования закона. Считается, что правотворческая деятельность является прерогативой законодателя, а также правительственных или административных властей, уполномоченных на это законодателем.
Отечественная юридическая
наука, в частности С.С.Алексеев,
считает, что судебный прецедент
не может быть полноценным источником
права. Он не должен устанавливать первоначальные
нормы, вносить дополнения и исправления
в общие нормативные
Однако элементы прецедентного
права имеют место и в
С развитием и укреплением судебной системы в России, судебный и административный прецеденты, по-видимому, получат новый импульс в своем развитии. Прецедентное право станет признанным источником права, что позволит судебной системе быть более гибкой.
Нормативный правовой договор
- это совместный юридический акт,
выражающий взаимное изъявление воли
правотворческих органов, которым
образуется правовой акт. Это такой
документ, в котором содержится волеизъявление
сторон по поводу прав и обязанностей,
устанавливается их круг и последовательность,
а также закрепляется добровольное
согласие выполнять принятые обязательства.
Нормативно-правовые договоры имеют
широкое распространение в
Нормативно-правовой договор характеризуется тем, что его участники добровольно вступают в него и возлагают на себя обязанности, вытекающие из его содержания. Примером такого договора может служить Федеративный договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации» от 1992 года. Уже в преамбуле Договора оговаривается добровольность его заключения. В частности, в ней провозглашается, что стороны стремятся к качественному обновлению федеративных отношений на основе добровольного распределения полномочий и их эффективного осуществления.
Признавая за федеральными
органами государственной власти Российской
Федерации указанный в Договоре
перечень полномочий, тем самым республики
берут на себя обязательства не вторгаться
в эту сферу ведения
В области трудового права
значительную роль в качестве источника
права играет коллективный договор.
Коллективный договор - это правовой
акт, нормативно регулирующий трудовые,
социально-экономические и
Таким образом, можно выделить следующие свойства нормативно-правового договора: 1) содержит норму общего характера; 2) добровольность заключения; 3) общность интереса; 4) равенство сторон; 5) согласие участников по всем существенным аспектам договора; 6) эквивалентность и, как правило, возмездность; 7) взаимная ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств; 8) правовое обеспечение.
В отличие от договоров-сделок, нормативный правовой договор не носит персонифицированного, индивидуально-разового характера, его содержание составляют правила поведения общего характера - нормы.
В отличие от других источников
права, нормативно-правовые акты наиболее
полно и оперативно отражают изменяющиеся
потребности общественного
Правовая доктрина - один
из древнейших источников права, получивший
распространение уже в Древнем
Риме. Представляет собой изложение
каких-либо правоположений, правил поведения,
правовых принципов, принадлежащее
наиболее авторитетным представителям
юридической науки и практики,
которым придается
В романо-германской семье
в правовой доктрине вплоть до XIX в.
доминировали концепции, связанные
с изучением, трактовкой и комментированием
римского права, реципированного в
европейских странах в XII-XVI вв. Это
объясняется тем, что в европейских
университетах той поры главным
образом преподавалось римское
право, которое считалось идеальным
по своей структуре, понятийному
аппарату и терминологии. Хотя рабство,
правовой регламентации которого посвящены
многие нормы, уже исчезло, а каноническое
право распространило свою юрисдикцию
на такую традиционную сферу классического
римского права, как наследственные
и брачно-семейные отношения, тем
не менее, университеты успешно приспосабливали
римское право к новым
В англосаксонской семье доктрине не придавали столь значительного веса при оценке ее в качестве источника права, как это имело место в романо-германской семье.
Мусульманская правовая доктрина
складывалась с VIII в. Именно тогда появились
основные правовые школы. С XI в. мусульманские
правители настаивали, чтобы в
случае умолчания Корана или Сунны
по данному казусу судьи руководствовались
каким-либо толком и при вынесении
решений и приговоров ссылались
на комментарии той школы, на которую
ориентировался халиф. С тех пор
при отсутствии правового урегулирования
какого-либо отношения судьи могли
руководствоваться при
В настоящее время правовая доктрина имеет распространение в так называемых традиционалистских правовых системах (например, в мусульманском праве).
Священные книги - различные сакральные тексты, в которых сформулированы религиозные правовые нормы, исходящие от Бога (например, Библия, Коран) и признаваемые государством в качестве общеобязательных.
В настоящее время
В основе мусульманского права лежат четыре источника: 1) священная книга Коран, состоящая из высказываний Аллаха, обращенных к последнему из его пророков и посланцев Магомету; 2) Сунна - сборник традиционных правил, касающихся действий и высказываний Магомета, воспроизведенных целым рядом посредников; 3) Иджма - конкретизация положений Корана в изложении крупных ученых - мусульманистов; 4) Кияс - рассуждения по аналогии о тех явлениях жизни мусульман, которые не охватываются предыдущими источниками мусульманского права. Таким суждениям предается законный, общеобязательный характер.
Несмотря на значительную роль мусульманского права в регулировании общественных отношений, в последнее время во многих мусульманских странах все шире используются такие классические источники права, как правовой обычай и нормативно-правовой акт (законодательство).
Принципы международного
права - это наиболее значимые нормы
международного права. Имеются в
виду те принципы, которые не имеют
непосредственно правового
Принципы международного права выполняют две функции: способствуют стабилизации международных отношений, ограничивая их определенными нормативными рамками, и закрепляют все новое, что появляется в практике международных отношений, и таким образом способствуют их развитию,
Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе ООН. Широко признано, что принципы Устава ООН не могут быть отменены государствами в одностороннем порядке или по соглашению.
Нормативный правовой акт -
это изданный в особом порядке
официальный акт - документ компетентного
правотворческого органа, содержащий
нормы права. Нормативно-правовые акты
являются основной и наиболее совершенной
формой современного права. Их большой
удельный вес по сравнению с другими
формами права связан, прежде всего,
с повышением роли государства в
регулировании общественно