Наследование по закону. 51

Содержание

Введение                                                                                     2

Глава 1. Общие положения о наследовании                           6

    1. Понятие наследования         
    2. Наследование и наследство

1.3. История становления и развития наследования по закону

Глава 2. Наследование по закону                                            25

2.1. Наследники  первой и второй очереди

2.2. Наследники  последующих очередей

2.3. Особенность  наследования нетрудоспособными  иждивенцами наследодателя

2.4. Право  на обязательную долю в наследстве

2.5. Права  супруга при наследовании

2.6. Наследование  выморочного имущества

Глава 3. Приобретение наследства                                        29

3.1. Порядок  и сроки принятия наследства

3.2. Открытие наследства

Заключение                                                                             35

Библиография                                                                        39            
 
 
 
 
 
 

Введение 

Среди известных правовых институтов одним  из древнейших является наследование, упоминание о котором можно найти  в самых  первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.п.

В привычном нам виде основные  институты наследственного права зародились в древнем Риме; впоследствии были восприняты гражданским правом “новых” народов и составляют до сих пор основу наследственного права всех зарубежных государств.

Именно  римскому праву современные законодательства обязаны самим понятием наследования, как универсального преемства, в  силу которого на наследника не только переходят, в качестве единого комплекса, все имущественные права и  обязанности наследодателя, но и  возлагается ответственность своим  имуществом за долги наследодателя, создается своего рода продолжение  в лице наследника, юридической личности наследодателя. Вместе с идеей универсального преемства римское право выработало и понятие сингулярного правопреемства по случаю смерти: понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее  завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то  ни было обязанностей. С этими основными понятиями системы наследования, как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя.

Римские законы XII таблиц знали два основания  наследвания; наследования по завещанию и наследование  по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.

Первым  по времени основанием наследования было в Риме, как и везде, наслоедование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако законы XII таблиц исходят уже из представления о завещании, как нормальном, наиболее часто встречающемся основании наследования.

При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: nemo pro parte testatus,  pro parte intestatus decedere potest - наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица, если завещатель назначил наследника, например, в четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную часть этого имущества, а наследники по закону остаются в стороне.

Римский юрист Ульпиан определял завещание так: “ завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти”.

В итоге  своего развития, наследственное право  Древнего Рима устанавливало четыре разряда наследников по закону для  родственников вплоть до шестой степени  родства (включая детей троюродных братьев и сестер), причем присутствие  родственников в каждом разряде  исключал из числа наследников следующие  разряды. Римский принцип сохранился в системе наследственного права  почти всех цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в  очередь наследников по  закону попадают родственники вплоть до шестой степени родства, а у  немцев количество очередей, призываемых к наследству вообще не ограничено.

Традиции  наследования сложившиеся в нашей  стране, весьма резко отличаются от общемировых. Завещание в России - это нечто особенное, составляемое до недавнего времени лишь небольшим числом весьма “продвинутых” в юриспруденции граждан.

Россияне, во времена оные, большевистские, установили, две очереди наследников. При отсутствие завещания к наследованию  по закону призываются только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входят дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка. Внуки наследуют по закону по “праву представлениями” - лишь в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником.

Устанавливали эти нормы ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной  собственности, а соответственно, и  буржуазного института наследования. Рассчитывать на дядюшкино (или тетушкино) наследство можно было лишь в  том  случае, если он оставит завещание.

Доктор  Вернер, один из персонажей романа великого русского писателя М.Ю. Лермонтова "Герой  нашего времени", был убежден только в одном - в том, что рано или  поздно, но в одно прекрасное утро он умрет. Можно не соглашаться с  его оценкой этого, обычно все  же весьма печального, события, но в  истинности самого утверждения трудно усомниться даже человеку, для которого, в отличие от упомянутого персонажа, медицина не является основной сферой деятельности. Поскольку любому человеку, к сожалению, неизбежно суждено  оказаться в роли наследодателя, а в подавляющем большинстве  случаев - и в роли наследника, изменения  в российском законодательстве о  наследовании в той или иной степени  затрагивают интересы всех и каждого. В своей курсовой работе я  постараюсь сравнить старое и новое наследственное право России. Дам характеристику ныне действующему наследственному  праву России.

Наследственные  отношения возникли ещё в глубокой древности. Тогда же появилась необходимость  их урегулирования определённым образом  в связи со значимостью определения  судьбы имущества (особенно если ценность его велика) после смерти лица как  отдельно для родственников умершего, так и для всего общества. Одним  из важнейших был данный институт и в римском частном праве. Следует отметить, что хотя идея наследования возникла в римском  частном праве довольно давно (ещё  до Законов XII таблиц), однако, формирование этого института до систематизации Юстиниана завершено не было. Более того, потребовалось ещё около двадцати лет после первой редакции кодекса Юстиниана, чтобы наследственное право приобрело завершённый вид.

В настоящее  время нормы о наследовании имеются  во всех странах мира. Наработки  древнеримских юристов в данной сфере получили отражение во многих западных государствах. Был перенят  ряд положений и в России (ещё  в дореволюционное время). Гражданский  кодекс РСФСР содержал отдельный  раздел наследственного права, однако, нормы о наследовании не были многочисленны. Это связано с ограниченным кругом объектов, которые могли находиться в собственности граждан и, соответственно, наследоваться. Кроме того, социалистические правовые принципы не соответствовали  в полной мере тем основам, которые  были разработаны античными юристами в сфере наследования.

В настоящий  момент современное российское законодательство о наследовании, основу которого составляет часть третья Гражданского кодекса  РФ от 1 ноября 2001 года, базируется на принципах, установленных в большинстве стран. Следуя из общепризнанных прав и свобод человека, государство обеспечивает реализацию интересов граждан в такой важной для них области. В соответствии со ст. 8 Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Право частной собственности каждого гражданина охраняется законом. Это важная правовая гарантия сохранения имущества лица в неприкосновенности. Она влечёт установленное в ст.35 Конституции РФ положение о гарантировании со стороны государства права наследования. Право наследования имеет каждый человек независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким образом, любой гражданин может быть уверен, что его имущество после его смерти достанется его преемникам согласно установленному законом порядку и в соответствии с его волей.

В своей  работе я рассмотрю данные положения  более подробно, предварительно изучив главные правила о наследовании, и остановлюсь на раскрытии вопроса  о наследовании по закону. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Общие положения о наследовании

1.1.Понятие наследования

Раскрывая содержание указанного понятия, следует  исходить из того, что наследственное право является одним из подразделений  системы гражданского права. В тоже время действие законодательства о  наследовании не только на отношения, которые им предшествуют, а также  на отношения, в ходе которых происходит оформление и осуществление наследственных прав, обеспечивается их защита.

Законодательство  о наследовании можно определить как систему правовых актов и  включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, т.е. отношения, возникающие в связи с открытием  наследства, защитой, осуществлением и  оформлением наследственных прав.

Конституция РФ 1993 г. в отношении наследования ограничивается предельно кратким  положением: право наследования гарантируется (ч.4 ст.35 Конституции РФ). Указанное  положение помещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частной собственности граждан. Данное положение не является нормой прямого действия. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядок наследования.

Основным  же нормативным актом направленным на регулирование наследственных правоотношений является часть третья Гражданского кодекса РФ – раздел V состоящий из пяти глав (ст.ст. 1110-1185). Ч. 2. ст.1118 ГК РФ закрепляет, что наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. Среди «других законов», прежде всего, необходимо выделить Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года, ст.57 и 58, которых закрепляют вслед за ГК РФ правила нотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения и отмены.

Также к отношениям по наследованию применимы  нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" ст. 25 которого устанавливает, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. При отказе от этих обязательств наследник может продать данные музейные предметы и музейные коллекции либо совершить иную сделку на означенных выше условиях, при этом государство имеет преимущественное право покупки. Если наследник не обеспечил исполнение обязательств в отношении данных музейных предметов и музейных коллекций, то государство имеет право осуществить выкуп бесхозяйственно содержимых предметов в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, отдельные нормы наследственного права содержатся в Законе РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (с изм. и доп. от 19 июля 1995 г.); Законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-I "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных"; Патентном законе РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изм. и доп. от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.); Законе СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-I "Об изобретениях в СССР"; Законе РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 348-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп. от 27 декабря 1990 г., 24 июня 1992 г., 28 апреля 1993 г. и 24 декабря 1993 г.)Наряду с законодательными актами, к отношениям наследования применимы и подзаконные нормативные акты. Среди них можно выделить: - Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденное постановлением СМ СССР от 29 июня 1984 г.; - Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" (с изм. и доп. от 5 июня 2000 г.); - Постановление СМ СССР от 19 ноября 1984 г. №1153 "О порядке выдачи заработной платы, не полученной ко дню смерти рабочего или служащего"

- Постановление  Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 "Об утверждении Правил  совершения завещательных распоряжений  правами на денежные средства  в банках"

Также к отношениям наследования применимы  ведомственные нормативные акты. В качестве примера можно привести Инструкцию Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 "О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего  по праву наследования к государству, и кладов".Следует отметить, что с принятием части третей ГК РФ решена одна из главных задач по систематизации законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций. История правового регулирования института наследования в России переживала различные крайние формы.

Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал декрет "Об отмене наследования". Этот декрет и специальное постановление  Народного комиссариата юстиции  РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути, уничтожили наследование частной собственности  и заложили основы для дальнейшего  развития наследственного права  личной собственности, качественно  отличного от прежнего права наследования. Институт наследования был вновь  введен в России декретом "Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР" от 22 мая 1922 г. Институт наследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г.

Однако  одним из существенных недостатков  ГК 1922 г. стали нормы о неправомерности  завещания в пользу посторонних  лиц при наличии какого-либо наследника по закону, принявшего наследство.

По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт наследования получил достаточно разработанную  систему норм. Но после 1991 года, когда  СССР развалилось и появились  новые формы собственности, появились  различные хозяйственные общества и товарищества, то образовался целый  ряд проблем связанный с наследованием.

С этого  времени встал вопрос о необходимости  разработки и принятия новых норм о наследовании, который разрешился только 1 ноября 2001 года, с принятием  части третей Гражданского кодекса  Российской Федерации. Несколько слов о том, с которого времени и  к каким отношениям применяются  правила новой части ГК РФ. В  соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 26.11.01 №147 ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" новые  правила о наследстве применяются  к отношениям, возникшим после  введения её в действие, т. е. после 1 марта 2002 года. Если же отношения по наследованию возникли до 1 марта 2002 года, то новые правила ГК применяются  к тем правам и обязанностям, которые  возникнут после этой даты.

Если  наследство было открыто до 1 марта 2002 года и срок принятия наследства ещё не истек, круг законных наследников будет определяться новыми правилами (об этом см. ниже). Аналогичная ситуация сложится и в том случае, если срок уже истек, но наследство не было принято никем, в том числе и государством. Тогда наследники, которые не являлись таковыми по старым правилам, могут стать ими по правилам новым и принять наследство в течение шести месяцев с 1 марта 2002 года. Завещания, которые были составлены до этой даты, остаются действительными, даже если они противоречат новым правилам. Правила об обязательной доле наследства применяются к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 года.

Также согласно статье 6 Федерального закона "О введении в действие части  третьей ГК РФ" (№ 147-ФЗ от 26 ноября 2001 года) применительно к наследству, открывшемуся до 01 марта 2002 года, круг наследников по закону определяется по правилам части третьей ГК РФ, если срок принятия наследства не истёк  к 01 марта 2002 года либо если указанный  срок истёк, но к 01 марта 2002 года наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 ГК РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям.

 В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ (статьи 1142 - 1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК РФ (т.е. со 2 марта 2002 года по 2 сентября 2002 года).

Наследственное  право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества  умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке  универсального правопреемства[3].

В ГК РФ дается легальное определение наследования.

Статья 1110 ГК РФ непосредственно определяет, что при наследовании умершего переходит  к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное.

Таким образом, законодатель нормативно закрепляет теоретическое понятие наследования.

Наследование  имущества рассматривается в  законе как универсальное правопреемство.

Согласно  статье 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю  на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные  права и обязанности.

Не входят в состав наследства согласно части 2 статьей 1112 ГК РФ:

-                                 права и обязанности, неразрывно  связанные с личностью наследодателя,  в частности право на алименты, право на возмещение вреда,  причиненного жизни или здоровью  гражданина;

-                                 права и обязанности, переход  которых в порядке наследования  не допускается настоящим Кодексом  или другими законами;

-                                 личные неимущественные права  и другие нематериальные блага.

В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю  на законных основаниях.

В наследственное имущество могут входить разнообразные  права и обязанности наследодателя: право частичной собственности  на различные вещи, право требования, которое следует из договора и  обязательства по договору и т.п.

1.1. Наследование  и наследство 

 Наследование  представляет собой переход после  смерти гражданина принадлежащего  ему на праве частной собственности  имущества, а также имущественных  прав и обязанностей к одному  или нескольким лицам в порядке  универсального правопреемства, то  есть в неизменном виде как  единое целое и в один и  тот же момент (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

В состав наследственного имущества включаются принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные  права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).

В наследственную массу могут включаться разнообразные  права и обязанности наследодателя: право частной собственности  на различные вещи, права требования, которые следуют из договора и  обязательства по договору, права  на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и  тому подобное. Как имущественное  право можно рассматривать и право на принятие наследства, следовательно, если завещано всё имущество, то и право на принятие наследства входит в состав этого имущества. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается федеральными законами. Не включаются в состав наследственного имущества также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследственное  правоотношение - это урегулированное  гражданским правом общественное отношение  между наследниками по поводу наследственного  имущества1. Таким образом, наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как самого лица как субъекта права уже нет. При этом он является субъектом наследственного правопреемства.

В своём  развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.

Первый  этап возникает с момента открытия наследства, то есть с момента смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В  этот момент на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает  право на принятие наследства. Содержание этого права сводится к предоставленной  наследнику возможности принять  наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с одной  стороны, обязанность всякого и  каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении своего права, а с другой – обязанность  соответствующих органов и лиц  оказать наследнику необходимое  содействие в осуществлении этого  права. Так, органы загса обязаны  выдать наследнику свидетельство о  смерти наследодателя, жилищные органы - справку о месте жительства наследодателя, нотариальный орган по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о принятии наследства, и так далее. Таким образом, наследственное правоотношение на данном этапе своего развития строится по типу абсолютного  правоотношения. Само право наследника на принятие наследства по своей юридической  природе относится к числу  прав, содержание которых сводится к образованию другого права (прав на — правообразование).

Первый  этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного к  наследованию, завершается в тот  момент, когда право на принятие наследства так или иначе реализуется, то есть когда наследник либо принимает наследство, либо не принимает его, то есть тем или иным способом отказывается от него.

Если  наследник принимает наследство, то для него наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного  имущества (например, путём раздела  его между наследниками), не произойдёт оформление наследственных прав и так  далее. В результате принятия наследства у наследника возникает право  на наследство, которое в зависимости  от того, что входит в состав наследственного  имущества, в свою очередь, распадается  на ряд прав (правомочий). Это может  быть и право собственности на ту или иную вещь, и обязательственное  право, если наследодатель был кредитором в обязательстве, и личное неимущественное  право (например, право на опубликование  произведения, автором которого являлся  наследодатель, но которое при его  жизни опубликовано не было). В силу универсальности наследственного  правопреемства, которое означает преемство  не только в правах, но и в обязанностях, наследник заступает на место  наследодателя и в таких правоотношениях, в которых наследодатель был  обязанным лицом. На данном этапе  развития наследственного правоотношения нельзя однозначно ответить на вопрос, носит ли оно абсолютный или относительный  характер, является имущественным или  неимущественным.

Если  же наследник, призванный к наследованию, отказался от наследства, то он из наследственного  правоотношения выбывает, для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит. В  то же время отказ наследника от принятия наследства влечёт целый ряд  правовых последствий. Наследственное имущество может перейти по праву  наследования к государству, может  произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников последующих очередей или подназначенного наследника и так далее.

1.2.История становления и развития наследования по закону

Раздел V части третьей ГК посвящен наследственному  праву. Оно претерпело серьезные  изменения. Прежде всего, иной стала  структура этого раздела. На первое место поставлено теперь регулирование  наследования по завещанию. Наследование по закону имеет место тогда, когда  нет завещания.

Законодатель  предусмотрел свободу завещания, т.е. предоставил гражданину право завещать любое свое имущество назначенным  им лицам (с соблюдением правил об обязательной наследственной доле, о  чем будет сказано далее). Тайна завещания сохраняется, поскольку до смерти гражданина запрещено разглашать сведения, касающиеся содержания завещания.

Впервые законом регулируется наследование отдельных видов имущества. Это права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и производственных кооперативах (ст.1176), в потребительских кооперативах (ст.1177), наследование предприятий, земельных участков (ст.ст.1181, 1178), фермерского хозяйства (ст.1180), государственных наград (ст.1185).

К сожалению, нет отдельного правила о наследовании квартир (если не считать некоторых  положений ст.1168). Между тем на практике встречаются серьезные  затруднения (в частности, при наследовании однокомнатных квартир, когда они  переходят по наследству к различным  семьям). Следовало бы установить возможность  в этих случаях справедливой компенсации, определяемой судом.

Наследование  имущества служит охране права частной  собственности граждан. В то же время  оно призвано способствовать укреплению семьи, поскольку закон относит  к числу наследников лиц, связанных  с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи.

Закон предоставляет гражданину право  назначить наследников путем  составления завещания и распределить наследственное имущество по своему усмотрению, но с соблюдением требований, установленных законом. Завещание - это распоряжение наследодателя (завещателя) относительно принадлежащего ему имущества  на случай своей смерти, изложенное в установленной законом форме. Содержание его составляют указания завещателя о назначении наследника или наследников, о распределении  между ними своего имущества в  ином порядке, чем это предусмотрено  правилами о наследовании по закону, и о выполнении наследниками других действий в соответствии с волей  завещателя (порядок погребения, назначение исполнителя завещания, подназначение  наследника, завещательный отказ  и т.д.).