Наследование по завещанию. 98
Введение.
Одним из институтов гражданского права, закрепляющих переход прав и обязанностей одного лица к другим лицам, является наследование. Существенным отличием наследования от иных институтов гражданского права, регулирующих переход прав и обязанностей, является то, что юридическими фактами, порождающими возникновение наследственных правоотношений, являются факт смерти гражданина либо объявление судом гражданина умершим.
Значение наследования нельзя недооценивать. С его помощью достигается прочность существования гражданских прав и обязанностей, несмотря на кратковременность существования их носителя - человека. Каждый человек в течение жизни становится участником самых различных правоотношений. Однако невозможно представить, что все правоотношения заканчивались бы со смертью их участника. Как мудро отметил видный юрист прошлого века В.Н.Никольский: «Человек умер, но требы и потребности жизни не умирают: …жизнь непрерывна и требует замены умершего живым, одного поколения другим».
Актуальность представленной темы заключается прежде всего в том, что несмотря на прогрессивный характер введенного ГК РФ 2002 года наследование по завещанию так и не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.
Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе системного анализа нормативно правовых документов, судебной практики и учебного материала по наследственному праву раскрыть содержание института наследования по завещанию.
Таким образом, предметом исследования является наследование по завещанию.
Объектом работы предстает процесс правовой реализации наследования по завещанию.
Цель, объект и предмет курсовой работы определяют постановку следующих задач:
- рассмотреть общие
положения наследования по
- проанализировать формы
и порядок совершения
- установить, регламентируемые
законом основания отмены, изменения
и недействительности
- определить основные правила исполнения завещания;
- дать характеристику
особых завещательных
Структурно работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка литературы.
Основными источниками для изучения представленной темы послужили: нормативно-правовые акты, учебная литература, судебная практика, а также статьи из периодических изданий по наследственному праву.
- Общие положения наследования по завещанию
1.1 Понятие наследования в российском гражданском праве
Наследование является одним из известных древнейших правовых институтов, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах.
В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н. э.), права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать. 1
Именно в Древнем Риме были выработаны такие понятия как: наследство (hereditas)-имущество, переходящее в связи со смертью собственника, наследодатель (defunctus), наследник (heres), универсальное правопреемство2.
Вместе с идеей универсального
преемства римское право
С этими основными понятиями системы наследования как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя.
Римские законы XII таблиц знали два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.
Первым основанием наследования было в Риме, как и везде, наследование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако, законы XII таблиц исходят уже из представления о завещании, как о нормальном, наиболее часто встречающимся основании наследования.
Римский принцип сохранился
в системе наследственного
В дореволюционном русском праве существовало правило о наследниках по завещанию и наследниках по закону: “Право наследования … простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении”. Это правило означало, что родственники призываются к наследованию по русскому законодательству без ограничения степенью родства.4
Совершенно иным образом наследственное право развивалось в советский период. Первым декретом советской власти в области наследственного права был декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. “Об отмене наследования”5. Право наследования было восстановлено лишь 1922 году (ст. 418 ГК РСФСР 1922 г.) в связи с принятием первого советского гражданского кодекса, который кардинально отличался от дореволюционного законодательства о наследовании. Было установлено две очереди наследников. При отсутствии завещания к наследованию по закону призываются только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входят дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь – братья и сестры умершего его дед и бабка. Устанавливали эти нормы ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности, а соответственно и буржуазного института наследования.
Следующим этапом в развитии наследственного права в России было принятие Гражданского кодекса РСФСР от 1 октября 1964 года (раздел VII).
И, наконец, последний этап – третья часть Гражданского кодекса РФ от 1 марта 2002 г. (раздел V). Однако с момента введения третьей части Гражданского кодекса РФ от 1 марта 2002 г. (раздел V) в него вносилось много изменений.
Теперь согласно гражданскому законодательству под наследованием понимается переход имущества умершего гражданина к другим лицам.
При этом наследованию придается исключительный и универсальный характер. Исключительность наследования состоит в том, что это единственное основание (единственная возможность) такого перехода: «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное»6
Законодатель не допускает заключения любой сделки по отчуждению имущества на случай смерти. Поскольку наиболее близким наследованию по содержанию является дарение (безвозмездная передача), в ст. 572 ГК РФ специально установлено: «договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен».
В действующем Гражданском
кодексе также закреплен тезис
об универсальности
В соответствии с ч. 1 ст. 1110 ГК РФ «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», если из правил Гражданского кодекса Российской Федерации не следует иное.
Универсальность правопреемства предполагает переход имущества как единого целого, то есть наследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от части имущества. Именно на этом основано правило о том, что принятие части имущества означает принятие всего имущества в целом.7 (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Универсальность правопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и его обязанностей. И, наконец, универсальность правопреемства предполагает переход наследства в один и тот же момент. Это означает, что вне зависимости, как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит регистрации (например, право на недвижимое имущество), наследники приобретают имущество в один момент: со дня открытия наследства8 (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Трактовка понятия универсальности
в наследственном правопреемстве и
сфера действия этого принципа в
действующем законодательстве представлена
немного иначе. Если ранее принцип
универсальности распространялс
В действующем Гражданском
кодексе Российской Федерации впервые дано законодательное определение
Так наследство (наследственное имущество) – это принадлежащие наследодателю на день его смерти вещи, в том числе имущественные права и обязанности9.
В современных условиях в собственности граждан может находиться имущество практически не ограниченное ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости.
В результате приватизации государственного и муниципального жилья, признания за гражданами, полностью выплатившими пай, права собственности на кооперативные квартиры, дачи, гаражи и другое имущество, перехода к гражданам права собственности или наделение граждан правом пожизненного наследуемого владения земельными участками в собственности граждан оказалось весьма ценное имущество. Граждане, становясь учредителями (участниками) хозяйственных обществ и товариществ, членами производственных и потребительских кооперативов, приобретают право на паи и вклады в имуществе соответствующих юридических лиц. В их собственности могут находиться предприятия, акции и другие ценные бумаги. Гражданам принадлежит право на деньги, внесенные во вклады в банки и другие кредитные учреждения.
В действующем законодательстве конкретизирован состав наследственного имущества. Так не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом и другими законами10.
Примером такого иного регулирования могут служить11:
- правопреемство при обещании дарения
- получатель постоянной ренты
- наследование государственных наград, почетных и памятных знаков
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (в том числе, например, право на защиту чести и достоинства, право на членство в хозяйственных обществах, товариществах, производственных кооперативах)12.
В действующем законодательстве расширился и изменился круг субъектов, которые могут призываться к наследованию. Состав наследников, которые могут призываться к наследованию по завещанию, не ограничен. Наследуются не только телесные (дом, автомобиль) и особые (облигации, акции) вещи, но и имущественные права (право на получение по исполнительному листу, право на авторский гонорар), а также право аренды. Однако законодатель регламентирует, что переход права аренды по наследству только относительно недвижимого имущества.
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что, наследование – древняя, исторически сложившаяся правовая категория, которая эволюционировала, отражая социально-экономический уклад общества. Наследование способствует развитию общества в целом, тем, что оно, позволяет человеку определить судьбу его имущества после его смерти и в то же время, охраняет интересы близких умершему людей.
Из этого следует, что наследование необходимо любому обществу вне зависимости от социально-экономических условий, в которых это общество существует.
- Понятие завещания и его формы
В соответствии с п.1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
Завещание относится к юридическим актам, а именно правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли лица на достижение определенных правовых последствий.
Таким образом, завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти.
Назначение завещания
состоит в том, чтобы определить
порядок перехода всего наследственного
имущества или его части
Гражданский кодекс Российской Федерации по действующему законодательству, обозначил для завещания при наследовании имущества главенствующую роль.
Об этом свидетельствует тот факт, что «Наследование по завещанию» в действующем Гражданском кодексе предшествует главе, посвященной наследованию по закону. Хотя более правильным представляется прежний подход, в соответствии, с которым нормы о наследовании по закону опережали нормы о наследовании по завещанию.
Во-первых, это логично потому, что написание завещания – не обязанность, а право наследодателя, которым он может и не воспользоваться.13
Во-вторых, применение норм о наследовании по завещанию невозможно без обращения к нормам гражданского права. Так, в «Наследовании по закону» содержатся нормы о неоднократно упоминавшихся наследниках по закону; правилах об обязательной доле в наследстве; о правах супруга при наследовании и другие.
В Гражданском кодексе Российской Федерации подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. В соответствующей норме определена также правовая природа завещания: указано, что завещание является односторонней сделкой, но такой, которая создает права и обязанности только после открытия наследства, то есть после смерти завещателя. Определение завещания как односторонней сделки также означает, что нормы, устанавливающие общие условия действительности и основания признания сделок недействительными, распространяются и на завещания в той мере, в какой они могут быть применены к этому виду сделок.
Предусмотрен личный характер завещания. Так, важно уточнение о том, что «совершение завещания через представителя не допускается», а также установление запрета совершения завещания двумя или более гражданами14.
В нормах Гражданского кодекса Российской Федерации также четко определено, что совершить завещание может только полностью дееспособный гражданин15.
Для того чтобы после смерти завещателя с большей степенью вероятности можно было оценить действительную волю завещателя, порядок составления завещания в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации строго и подробно регламентирован. Помимо воспроизведения действовавших ранее правил, определявших порядок совершения завещаний (о письменной форме завещания, личной подписи, а в особых случаях использовании подписи рукоприкладчика), Гражданский кодекс Российской Федерации впервые ввел положения, конкретизирующие способы написания завещания. Так, при написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и др.), хотя это и не освобождает наследодателя от обязанности собственноручно поставить свою подпись. Кроме того, при составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель. Однако не любое лицо может выступать в роли свидетеля. Так, не могут быть свидетелями: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
В случае если в силу закона
привлечение свидетелей обязательно
(имеется в виду совершение закрытых
завещаний и завещаний в
В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации наряду с уже ранее существовавшими формами завещаний гражданам предоставлено право, совершать завещания и в других формах.
По-прежнему основное требование
к форме завещания — его
удостоверение нотариусом, а также
другими должностными лицами, которым
закон предоставляет право
Наряду с этим в действующем законодательстве о наследовании предусмотрены и другие формы совершения завещаний: закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ) и завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).
Цель введения названных
форм определяется интересами граждан.
Первый случай наследования о более
надежное обеспечение тайны завещаний,
а во втором – о предоставлении
гражданам возможности в
Порядок совершения закрытых завещаний, т.е. составление завещания без предоставления при этом возможности другим лицам, включая нотариуса, ознакомиться с его содержанием, подробно регламентирован в ст. 1126 ГК РФ. Согласно данной норме, закрытое завещание, собственноручно написанное и подписанное завещателем, в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи, после чего этот конверт запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства о смерти завещателя нотариус вскрывает конверт с закрытым завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону и оглашает текст завещания.
Следует отметить, что при составлении закрытого завещания необходимо выполнить одно важное закрепленное законом требование. В соответствии со ст. 1126 ГК РФ «закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания». Это, по мнению некоторых авторов, в определенной степени ограничивает свободу завещателя, который по каким-то причинам (например, в силу неграмотности или физического недостатка) не в состоянии составить завещание собственноручно16.
Сохраняя в
качестве общего правила нотариальную
форму удостоверения завещания,
действующий Гражданский кодекс
Российской Федерации, в отличие
от Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.,
допускает составление
- документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание, должен быть собственноручно написан и подписан гражданином;
- указанный документ должен быть составлен в присутствии двух свидетелей;
- документ имеет силу завещания, если смерть наследодателя наступила во время чрезвычайных обстоятельств или в течение одного месяца после прекращения этих обстоятельств;
- исполнение завещания возможно лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (в пределах срока, установленного для принятия наследства).
Таким образом, процедура
составления завещания в
Кроме того, Гражданский
кодекс Российской Федерации предоставляет
возможность составления
В Гражданском кодексе названа еще одна общая форма завещания. Речь идет о завещаниях по поводу прав на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете в банке (например, в банковском счете индивидуального предпринимателя ст.845 ГК РФ) или в ином кредитном учреждении.
Такие денежные средства могут быть завещаны по усмотрению гражданина либо в общем порядке, предусмотренном Кодексом для завещания любого имущества, либо посредством специального завещательного распоряжения, составленного в письменной форме в том филиале банка (другом кредитном учреждении), где находится соответствующий счет. Такое распоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка.
Специфика наследования этой категории имущества состояла и состоит в упрощенном порядке оформления завещательного распоряжения, для действительности которого достаточно удостоверения работником банка, а нотариального удостоверения не требуется. Однако отличие состоит в том, что если в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР 1964 г. вклад не входил в состав наследственной массы и на него не распространялись правила об обязательной доле, то по действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации права на денежные средства, в отношении которых в банке (при этом неважно в каком) совершено завещательное распоряжение, наоборот, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях17. Таким образом, новые правила в большей степени ограничивают свободу распоряжения денежными средствами в банке по сравнению с прежним законодательством.
Одновременно было учтено,
что, как свидетельствует практика,
денежные средства, внесенные во вклад,
нередко предназначаются
Размер средств, выдаваемых на указанные цели, не должен превышать ста минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).
Важнейшее значение для реализации прав наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти имеет принцип свободы завещания, причем пределы этой свободы в действующем законодательстве расширены.
Руководствуясь принципом свободы завещания, граждане вправе:
1) завещать свое имущество любым лицам: гражданам, в том числе иностранцам и лицам без гражданства, юридическим лицам как государственным, так и основанным на частной форме собственности, в том числе религиозным организациям, фондам и др., Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям, иностранным государствам, международным организациям;
2) указать в завещании
не только одного или
3) завещать любое имущество.
В действующем Гражданском
4) распорядиться всем своим имуществом, какой-либо его частью, указав конкретно, о каких вещах либо правах наследника. Он может составить одно или несколько завещаний.
5) лишения права наследования
одного, нескольких или всех
При этом нужно иметь в виду, что наследник фактически может быть лишен наследства, если он, просто не упомянут в завещании. Но в этом случае он не наследует по завещанию, но может наследовать по закону часть имущества, которое не завещано. Он вправе наследовать и тогда, когда наследники по завещанию не примут наследство, умрут до открытия наследства, то есть во всех случаях, когда откроется возможность призвания к наследованию на основании закона. Если же наследник лишен наследства путем прямого указания об этом в завещании, он ни в коем случае не может быть призван к наследованию по закону.
Свобода завещания ограничивается лишь правилом об обязательной доле в наследстве. Институт обязательной доли призван защитить интересы несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособного супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, которые вправе претендовать на определенную долю в наследстве независимо от содержания завещания. Таким образом, оно установлено в интересах лиц, которые со смертью наследодателя не только лишаются близкого человека, но и утрачивают средства к существованию.
Среди норм, регулирующих наследственные отношения, впервые появилась специальная норма о тайне завещания. Согласно этой норме все лица, имеющие законный доступ к содержанию завещания (нотариус, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя), не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
Таким образом, норма Гражданского кодекса Российской Федерации, во-первых, расширила круг лиц, которые обязаны соблюдать тайну завещания (не только о нотариусе, но и о любом должностном лице, которому предоставлено право удостоверять завещание, а также о лицах, которые присутствуют при совершении завещания); во-вторых, установлен период, на протяжении которого должна соблюдаться тайна завещания: до открытия наследства, то есть в период жизни наследодателя, и, наконец, в-третьих, тайна завещания должна соблюдаться в отношении, как факта совершения завещания, так и его содержания, изменения и отмены.

- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию
- Наследование по завещанию