Содержание
Введение………………………………………………………………………....3
1. Формирование и распространение
романо-германской правовой семьи….....................................................................................................................4
2. Структура права романо-германской
правовой семьи………………………………………………………………………………7
3. Характеристика источников
права континентальной семьи……………………………………………………………………….…...12
3.1 Перспективы развития
континентальной семьи…………………………………………………………………………….14
Заключение………………………………………………………………….…..16
Список использованных источников……………………….…………….…19
Список сокращений…………………………………………………………….20
Приложения…….……………………………………………………………….…21
Введение
К романо-германской правовой
семье относятся правовые системы,
возникшие в континентальной
Европе на основе римских, канонических
и местных правовых традиций.
Романо-германская правовая
семья - это правовые системы, созданные
с использованием римского правового
наследия и объединенные общностью
структуры, источников права и сходством
понятийно-юридического аппарата.
Романо-германская правовая семья
имеет весьма длинную юридическую
историю. Она сложилась на основе
изучения римского права в
итальянских, французских и германских
университетах, создавших в XII-XVI
вв. на базе Свода законов Юстиниана
общую для многих европейских
стран юридическую науку. Произошел
процесс, получивший название
«рецепция римского права. Вначале
эта рецепция носила доктринальные
формы: римское право непосредственно
не применялось, изучались его
понятийный фонд, весьма развитая
структура, внутренняя логика, юридическая
техника. Действительно, римское
право - непреходящая ценность
правовой культуры человечества.
Термин «романо-германская» выбран
для того, чтобы отдать должное
совместным усилиям, прилагавшимся
одновременно университетами латинских
и германских стран. Название «континентальное
право», а тем более «гражданское право»
(Civil Law), используемое в англоязычной литературе,
вызывает большую критику.
Основная часть
1 История формирования
и распространения романо-германской
правовой семьи
Романо-германская
правовая семья имеет весьма длительную
историю. Она сложилась на основе римского
права итальянских, французских и германских
университетов, создавших в XII—XVI веках
для многих европейских стран юридическую
науку. Свое историческое начало романо-германская
правовая семья берет в Древнем Риме. Ее
истоки находятся в римском праве. Это
отличает данную правовую семью от других
существующих правовых семей современности.
В своем развитии романо-германская
правовая семья прошла длительный
путь. Условно можно выделить
такие основные периоды в ее
формировании и развитии.
Первым периодом становления
и развития романо-германской
правовой семьи, по мнению многих
ученых, считается период, предшествующий
ее эволюции вплоть до XIII века.
По мнению исследователей, именно
в XIII веке, следует считать временем,
когда появилась система романо-германского
права. До этого времени шел
процесс накопления соответствующего
материала, его изучения и обобщения,
создания предпосылок для формирования
единой системы континентального
права.
Однако еще до XIII в. существовали
элементы этой системы, не связанные
между собой. Прежде всего,
это элементы классического римского
права, содержащиеся в компиляции
Юстиниана, т. е. Кодекс, Дигесты,
Институции, опубликованные с 529
по 534 гг., дополненные серией Новелл
на востоке, в частности в
Италии в 506 г. и т. д.
Существовавшие в тот период
элементы, из которых постепенно
складывалась романо-германская
правовая семья, носили характер
обычного права. Распад Римской
империи и нашествие варваров
принесли с собой обычаи отдельных
племен и народностей и культурные
языческие нормы. Начиная с
VI века, на территории нынешних
европейских стран применялись
разнообразные законы германских,
славянских, нордических и иных
племен - законы варваров. Процесс
создания этих законов продолжался
до XII века.
Хотя они регулировали незначительную
часть общественных отношений,
а римское законодательство оказалось
слишком сложным для применения.
По этой причине либо оно
квалифицировалось, либо применялось
на практике вульгарным путем.
Можно сказать, что римские
сводные акты оставались невостребованными.
Судебная система
в этот период, если можно говорить о таковой,
была разобщена. В судебных процессах
господствовало обращение к сверхъестественному
с применением инквизиционной системы
доказательств. Исполнение судебных решений
никак не обеспечивалось.
Следующий период развития
романо-германской правовой семьи определяется
с XIII по XVIII в. Он непосредственно связан
с Ренессансом или Возрождением,
появившимся вначале в Италии
на рубеже XIII—XIV вв., а позднее распространившимся
на всю Западную Европу. Возрождение,
символизировавшее собой обращение к
культурному наследию античности, проявлялось
во многих аспектах, в том числе и правовом.
Лишь в период Возрождения античной культуры
появились условия для возрождения классического
римского права.
Характеризуя этот период в
развитии романо-германской правовой
семьи, Давид писал, что "новое
общество вновь осознало необходимость
права; оно начало понимать, что
только право может обеспечить
порядок и безопасность. В это
же время идеал христианского
общества, основанного на милосердии,
был отброшен; стали отказываться от идеи
создания на земле града божьего. Сама
церковь, признав это, стала более отчетливо
различать религиозное общество - общество
верующих и светское общество, суд совести
и правосудие".
Говоря об особенностях становления
и развития романо-германской
правовой семьи вообще, и в
рассматриваемый период в частности,
следует особо подчеркнуть, что,
в отличие от системы общего
права, она не является результатом
расширения и усиления, централизации
королевской или любой иной
власти.
Романо-германская правовая
семья изначально набирала силу и
развивалась без тенденций усиления
централизации власти и осуществления,
каких бы то ни было политических целей.
Романо-германское право набирает силу
на европейском континенте как раз
в то время, когда расположенные
на нем страны не только не были объединены
друг с другом в единое целое, но
когда сама идея о создании такого
объединения казалась несбыточной.
Ее фундаментом с самого начала служила
общность культуры и традиций западноевропейских
стран.
В новых условиях, где
были популярными идеи разума, справедливости
и гуманизма, ощущалась острая потребность
в устойчивом порядке, защите интересов
частных лиц и государства. Именно
таким средством стало право,
то есть Романо-германская правовая
семья возникла не как продукт
деятельности государственной власти,
а как продукт культуры, независимый
от политики.
В настоящее время романо-германская
правовая семья охватывает право
стран континентальной Западной
Европы, подавляющего большинства
государств Центральной и Южной
Америки (бывших колоний Испании,
Португалии и Франции), право Японии,
Южной Кореи, Индонезии, Таиланда
и некоторых других азиатских
стран. Правовые системы многих
африканских государств, а также стран
Ближнего и Среднего Востока тяготеют
к романо-германскому праву. В Афро-Азиатском
регионе романо-германское право вступает
в сложное взаимодействие с мусульманским
и обычным правом.
Особое положение занимают правовые
системы Скандинавских стран.
Большинство исследователей, исходя
из существующей в этих государствах
системы источников права, относят
право Скандинавских стран к
романо-германской правовой семье.
Некоторые юристы считают скандинавское
право специфической общностью,
обособленной и от романо-германского,
и от общего права.
Итак, романо-германская правовая
семья является более старой,
более распространенной и более
влиятельной в современном мире,
чем правовая семья общего
права, что признают английские
и американские авторы.
2 Структура
права романо-германской правовой семьи
Во всех странах романо-германской
правовой семьи юридическая наука
объединяет правовые нормы в
одни и те же группы. Речь
идет о дуализме права, т.е.
его делении на частное и
публичное, а также о разграничении
правовой материи на отрасли
права. Структуры права всех
этих стран также могут быть,
в общем и целом охвачены
единой схемой.
Романо-германская правовая семья
признает деление права на
публичное и частное. Это деление
носит самый общий характер, является
в основном доктринальным, но,
тем не менее, остается важной
характеристикой структуры романо-германского
права. В самом общем виде
можно сказать, что к публичному
праву относятся те отрасли
и институты, которые определяют
статус и порядок деятельности
органов государства и отношения
индивида с государством, а к
частному - отрасли и институты,
регулирующие отношения индивидов
между собой.
Следует
подчеркнуть, что особенности
романо-германской правовой семьи
в полной мере обнаруживаются
в сфере частного права. В
области публичного права ее
специфика проявляется значительно
слабее. В странах романо-германской
правовой семьи основой правовой
системы выступает частное (Гражданское)
право. По этой причине юристы
Англии и США нередко называют
страны романо-германской правовой
семьи странами гражданского
права. Одно из значительных
отличий публичного права от
частного состоит в том, что
большая часть частного права
кодифицирована, тогда как публичное
право состоит в основном из
конституционных и иных законов,
не носящих характера кодификации.
Во Франции отраслями публичного
права являются:
1)конституционное право,
регулирующее вопросы, касающиеся
формы и структуры государства,
организации государства, его
верховных и местных органов
власти и участия граждан в
управлении государством;
2)административное право,
включающее в себя нормы, регулирующие
организацию государственных органов,
не решающих чисто политические
и судебные вопросы, и условия,
в которых государственные органы
осуществляют свои права и
налагают обязанности на нижестоящие
органы;
3)финансовое право, регулирующее
государственные расходы и доходы
(налогообложение, займы, денежное
законодательство);
4)международное публичное
право.
Частное
право включает в себя:
1)собственно гражданское
право;
2)торговое право, охватывающее
и морское право;
3)гражданское процессуальное
право;
4)уголовное право. (Хотя
по своей природе уголовное
право принадлежит к публичному
праву, его по традиции относят
к частному праву, так как
многие его положения выработаны
для защиты отношений, регулируемых
этим последним.)
Имеются особые отрасли права,
где нормы публичного и частного
права, по существу, тесно переплетаются.
Наиболее важными из
них являются:
1)трудовое право;
2)сельскохозяйственное право;
3)законы о промышленной
собственности и авторское право;
4)воздушное право;
5)лесное право;
6)горное право;
7)страховое право;
8)транспортное право;
9)международное частное
право.
Международное частное право
определяет положение иностранцев,
рассматривает коллизии прав
и юрисдикции в гражданских
делах. Хотя оно традиционно
считается составной частью частного
права, « некоторые затрагиваемые
им вопросы, например определение
национальности, по сути своей
являются частью публичного права.
Гражданское процессуальное
право и уголовное право иногда
выделяются как санкционирующее
право, так как они обеспечивают
проведение в жизнь норм частного
права. Эта традиционная точка зрения
оспаривается некоторыми учеными, которые
относят определенные отрасли - торговое,
морское, сельскохозяйственное, воздушное,
трудовое право, законы о социальном
обеспечении и так называемое
санкционирующее право (уголовное
и гражданское процессуальное право)
- к отдельной группе «смешанных
прав». Существует и другая точка
зрения, согласно которой гражданское
процессуальное право больше связано
с публичным, нежели с частным
правом.
В Германии разделение между
частным и публичным правом
выражено несколько слабее, чем
во Франции, что находит свое
отражение, в частности, в иной,
чем во Франции, организации
и компетенции органов общей,
административной и конституционной
юстиции. Но в общих чертах
схема схожа.
В немецкой юридической науке
отраслями публичного права принято
считать:
1)конституционное право;
2)административное право;
3)налоговое право;
4)уголовное право;
5)уголовно-процессуальное
право;
6)гражданское процессуальное
право;
7)церковное право;
8)международное публичное
право.
Право, регулирующее отношения
между государственными органами,
называется также государственным
правом. Частное право разделяется
на собственно гражданское право,
содержащееся в Гражданском кодексе
и во вспомогательных законах,
и особую часть частного права.
В эту часть входят торговое
право, законодательство о компаниях,
законы об оборотных документах,
авторское право, законы о конкуренции
(включая патенты), торговые знаки
и модели, международное частное
право. Трудовое право иногда
считается составной частью частного
права, но чаще всего его
относят к области sui generis, которая
не соответствует ни частному, ни публичному
праву.
В большинстве европейских
стран классификация отраслей права
напоминает германскую (Швейцария, Испания,
Австрия). Италия, Бельгия придерживаются
французской схемы, как и Нидерланды, где,
впрочем, делается оговорка: гражданское
процессуальное право и законы о несостоятельных
должниках составляют формальную часть
частного права в отличие от субстантивной
части частного права, куда входят собственно
гражданское и торговое право.
Усилившаяся административно-правовая
активность государственных органов
затронула такие отношения, которые
ранее находились в исключительном
ведении частного права. Так,
в области аграрных отношений
административно-правовое регулирование
оказывает значительное воздействие
на использование собственности (или долгосрочной
аренды) путем введения земельного зонирования,
принудительных сервитутов, ограничения
инвестирования средств, установления
квот на продукцию и т.д. Произошло вторжение
государства в область договоров - ранее
сферу частного права. Появился институт
обязательственного договора, заключенного
по предписанию государственных органов.
Условия обычного договора также могут
в ряде случаев устанавливаться и предписываться
административным актом, как в случае
установления цен и квот.
Одновременно с проникновением
публичного права в сферу частного
права расширение круга государственных
обязанностей, особенно в области
социальных и коммунальных услуг, породило
обратную тенденцию - применение институтов
и средств частного права при
выполнении публично-правовых действий.
Об этом свидетельствует деятельность
публичных корпораций и иных промышленно-торговых
образований государственного происхождения.
Национальные правовые системы
романо-германской правовой семьи: сходства
и различия
К общим, для права всех
стран романо-германской семьи, источникам
права и структуре права следует
добавить и некоторые другие признаки,
и прежде всего общий понятийный
фонд, т.е. сходство основных понятий
и категорий, которыми оперирует
каждая правовая система, более или
менее единые правовые принципы, в
том числе те, что определяют способы
судебной деятельности.
Для романо-германской правовой
семьи характерны:
- более высокий уровень
абстрактности норм права по
сравнению с нормами англо-американского
права;
- схожесть юридической
терминологии, методов работы юристов,
системы их профессиональной
подготовки;
- преобладание материального
права над процессуальным;
- наличие крупных актов
кодификации, т.е. кодексов в
основных отраслях права.
Необходимо обратить внимание
на то, что характеристики, общие
для всех романо-германских правовых
систем, не исключают, а, наоборот, предполагают
специфические черты каждой из них.
Пожалуй, наиболее существенные
различия национальных правовых систем
стран романо-германской семьи прослеживаются
в области административного
права. Это объясняется более
тесной связью данной отрасли права
со структурой органов государственного
управления в рамках управленческой
компетенции, что значительно варьируется
в разных странах. Административное
право больше зависит от политического
и социального динамизма общества,
чем многие другие отрасли континентального
права. Наконец, не следует забывать
и об очень широком круге отношений,
охватываемых этой отраслью права. Возникнув
исторически как «полицейское право»,
призванное обеспечить общественный правопорядок,
оно получило затем в свое ведение
почти все сферы государственного
управления. Особенно возросла роль административного
права в современных условиях.
3 Характеристика
источников права континентальной семьи
Правовые системы, составляющие
романо-германскую семью, многочисленны,
и каждая из них имеет
свои специфические по сравнению
с другими черты. Но все
эти страны - страны "писаного
права". Юристы здесь, прежде
всего, обращаются к законодательным
и регламентирующим актам, принятым
парламентом или правительственными
и административными органами.
Однако закон, хотя он, несомненно,
составляет основу правопорядка
и охватывает все его основные
аспекты, не рассматривается узко
и текстуально, зачастую его
толкование зависит от иных
факторов. Именно поэтому ограничивать
вопрос об источниках права
данной семьи исключительно законодательными
нормами невозможно. Из приведенной
выше краткой истории возникновения
семьи мы можем выделить еще
как минимум два источника
права: правовой обычай и юридическую
доктрину.
В период раннего средневековья
в романо-германской системе доминировал
обычай. Пока не были созданы
первые письменные сборники законов,
весьма значительной была роль
тех, кто толковал правовые
обычаи. У древних франков их
называли рахинбургами, у древних скандинавов
- лагманами и т. п. Со временем под влиянием
все шире распространявшегося реципированного
римского права, а также утвержденных
сборников законов, во многих случаях
представлявших собой записанные и санкционированные
государством обычаи, сфера применения
устного правового обычая все более сужалась.
Как указывает Рене Давид обычаи "...были
приемлемы лишь в условиях замкнутой экономики;
их трудно было узнать и трудно на них
ссылаться. Местные обычаи сохранялись
лишь в том случае, если в силу определенной
перегруппировки они получили географически
более широкую сферу применения и если
была осуществлена компиляция, позволяющая
легко ознакомиться с ними". Некоторые
европейские исследователи утверждают,
что в этом процессе обычай как источник
права исчез и является архаичным. Однако
это мнение не отражает существующую действительность.
К примеру, В. С. Нерсесянц указывает,
что обычай "… играет в системе источников
права романо-германского права в основном
вспомогательную роль, дополняя в необходимых
случаях действующее законодательство".
Действительно, закон в ряде случаев для
своего понимания нуждается в дополнении
обычаем. Понятия, которые использует
законодатель, также зачастую нуждаются
в объяснении с точки зрения обычая.
Область применения обычая ограничена
прогрессом кодификации и признанным
первенством закона в демократических
режимах современного политического
общества, однако нельзя отрицать его
существование как самостоятельного источника
права.
Некоторыми правоведами умаляется
роль юридической доктрины. Но
невозможно отрицать тот факт,
что в течение длительного
времени она была основным
источником права в романо-германской
правовой семье: именно в университетах
были главным образом выработаны
в период XIII-XIX веков основные
принципы права. И лишь относительно
недавно с победой идей
демократии и кодификации
первенство доктрины было заменено
первенством закона. В наши дни
она, так же как и в
прошлом, составляет очень
важный и жизненный источник
права. Самым простым и очевидным
доказательством роли доктрины
является прямое закрепление
в законодательстве доктринальных
положений правовых понятий. В
современных условиях доктрина оказывает
заметное влияние на весь процесс правопонимания
и толкования действующего права, на трактовку
общих принципов права, приемов и методов
уяснения смысла норм права, их применения
и т.д. Это имеет большое практическое
значение, поскольку в ряде стран романо-германской
правовой семьи общие принципы права (идеи
и ценности надпозитивного права и т.д.)
имеют силу норм действующего права, а
при коллизиях с последними - обладают
приоритетом.
Невозможно
привести к общему знаменателю
и назвать общим для романо-германской
правовой семьи в целом источником
права прецедент, так как подход
к нему весьма противоречив. В
одних странах признается, что
он представляет собой наиболее
гибкий механизм преодоления
пробелов и неопределенностей
в законодательстве, и законодательно
закрепляется; в то время как
в других странах отношение
к нему индифферентно; а в
третьих – он не только не
признается, но и в формально-юридическом
плане ограничивается. Однако, как
отмечают исследователи, изучая
теорию и практику применения
прецедента в данной группе
стран, необходимо констатировать,
с одной стороны - отсутствие
общей концепции прецедента, с
другой стороны - признание практической
роли судебного решения.
Об этом свидетельствует все
возрастающее количество публикуемых
сборников и справочников судебной
практики во Франции, Германии,
Швейцарии, Италии и многих
других странах. Выход из создавшегося
положения многие авторы не
без основания видят в том,
чтобы «рассматривать прецедент
как источник права не в
формальном плане, а в практическом.
Формальное же непризнание прецедента
вовсе не означает его фактического
отрицания». Роль судебной практики
в странах романо-германской
правовой семьи может быть
уточнена лишь в связи с
ролью закона.
3.1 Перспективы развития континентальной
правовой семьи
Романо-германская
правовая семья является наиболее
древней и широко распространившейся
в мире и имеет множество
путей развития. Ее вариативность,
своеобразие правовой организации
каждой страны при сохранении
общих основополагающих принципов
дает возможность эффективного
сотрудничества и обмена опытом
между ними.
В рамках этого процесса юристы
европейских стран ищут пути
правовой консолидации. С этой
целью в 1991 г. была учреждена
Европейская ассоциация содействия
законодательству. Особенно значительны
ее усилия в сфере подготовки
текстов правовых актов - определение
содержания правовой нормы, ее
формулирование, оценка эффективности
нормы, правоприменительная практика.
Уделялось внимание специальной
подготовке юристов - законоведов,
так как закон рассматривался
как продукт высокоинтеллектуального
труда.
Мировое
сообщество и государства признают
важное значение общеправовых принципов
и поддерживают сближение различных правовых
систем. Возрастает интерес к изучению
и взаимному использованию опыта развития
национальных законодательств, обмену
правовой информацией и научными идеями.
Так, развивающаяся практика применения
прецедентов в романо - германской семье
свидетельствует о частичной рецепции
англо - саксонского права.
При рассмотрении перспектив развития
данной семьи в России важно отметить,
что в наметившемся процессе сближения
российской правовой системы с романо-германской
правовой семьей необходимо не только
сохранить ее самобытность, но и усилить
ее потенциальные возможности с тем, чтобы
это был именно процесс взаимной интеграции,
естественного сближения, а не одностороннего
поглощения и постепенного подавления
самобытности и возможностей одной правовой
системы другой правовой семьей.
Заключение
Романо-германская система права существует
во Франции, Германии, Австрии, Бельгии,
Голландии, Дании, Испании, Исландии, Италии,
Португалии, Норвегии, Люксембурге, Монако,
Швеции, Швейцарии, Финляндии. Все восточно-европейские
(бывшие социалистические) страны вновь
возвращаются к этой системе.
Ее с полным основанием можно
называть ныне системой (или семьей)
континентального права: она охватывает
все страны европейского континента
за исключением Англии и Ирландии.
Данная семья права последовательно
распространяет свое влияние
на испаноязычные государства
Америки (Латинскую Америку). Более
того, о романо-германской правовой
системе можно говорить даже
по отношению к штату Луизиана
(бывшая французская территория,
присоединенная в 1803 году к
США), а также к канадской провинции
Квебек, заселенной преимущественно
французами (в которой в 1992 и
1995 гг. проводились референдумы по
вопросу о независимости от
Канады).