Понятие и виды источников и форм права
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
(ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ)
КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине « Теория государства и права »
Понятие и виды
источников и форм
права
Выполнила:
Студентка 1 курса
Заочной формы обучения
Дзевицкая Анна
Владимировна
Научный руководитель:
Бедретдинова Валерия Валерьевна
Преподаватель кафедры
Дата представления работы:
«
»_____________200___г.
Москва
2010
Содержание
Введение
………………………………………………………………….
3-5
Глава 1.Понятие
и сущность источников
и форм права …………..6-11
Глава 2.Виды
источников и форм права……………………………12-29
Заключение……………………………………………………
Литература……………………………………………………
ВВЕДЕНИЕ
Следует заметить, что преобразования и реформы последних лет не обошли и такой предмет, как теория государства и права. Слишком очевиден разрыв между традиционно сложившимся содержанием монографий, учебников и учебных пособий и теми государственными и правовыми реальностями, которые характеризовали состояние и развитие человеческого общества вообще, российского общества в частности.
Тема данной курсовой работы является не только интересной, но и актуальной, т.к. по источнику явления судят и о самом явлении. Определив, что есть источник права и каково его отличие от формы права, мы можем приблизиться и к понятию сущности права. Проблема источника права – едва ли не самая дискуссионная тема в правовой доктрине.
Во все
времена людей интересовал
Существует много точек зрения на природу права. И можно выделить два основных направления:
1) Право – естественный продукт человеческой истории;
2) Право
– искусственный результат
Вопросы источников, природы права принадлежат к числу «вечных», т.к. человек на каждом из витков своего индивидуального и общественного развития открывает в праве новые качества, новые аспекты соотношения его с другими явлениями и сферами жизнедеятельности общества.
При рассмотрении различных теорий и взглядов о праве наряду с другими обстоятельствами учитывается то, что берется в качестве источника правообразования, т.е. что понимается под источником права. Связь общества, государства и права в рассматриваемом вопросе описывается формулой «содержание права создается обществом, форма права – государством». От способа участия государства в правотворчестве зависят виды форм (источников) права: санкционированный обычай, судебный прецедент, нормативный акт.
Обратившись
к истории вопроса можно
Представители
естественно-правовой доктрины полагают,
что природа вписывает в
Таким образом, даже беглый взгляд на вопрос показывает, что существуют самые различные подходы к объяснению источников права.
Объект и предмет исследования. Объект исследования – формы, источники права. Предметом исследования является анализ понятий и видов форм права.
Цель и задачи исследования. Цель данной курсовой работы – рассмотреть, что из себя представляют источники права. Задачи – рассмотреть что такое формы права в целом, их виды.
Методы исследования. При исследовании данной темы использовались такие методы, как изучение и анализ научной литературы.
Практическая значимость. Результаты данной работы могут быть использованы работниками, трудящимся в сфере, связанной с юридическими дисциплинами.
В рамках курсовой работы будут рассмотрены понятие и сущность источников и форм права, их виды, проблема их соотношения.
Подробное изучение данной темы поможет глубже развить представления об источниках права, о том как этот институт живет, действует, изменяется, каковы основные тенденции его развития, как он выполняет свое социальное назначение.
Работа
состоит из введения, двух глав, заключения
и списка используемой литературы.
Глава 1.Понятие и сущность источников и форм права.
Будучи
одним из фундаментальных понятий
теории права, источник права сам
по себе и в соотношении с другими,
«сопредельными» категориями и
понятиями, в особенности с формой
права, имеет большое теоретическое
и практическое значение. Именно по
этому сначала римские юристы,
а затем и последующие
Решение вопросов о понятии источника права и его соотношении с формой права не является для отечественных и зарубежных авторов делом вчерашнего, а тем более- сегодняшнего дня. Еще в начале XX в. И.В. Михайловский писал, что термин «источник права» до сих пор еще понимается различно, и по поводу его ведутся споры.
Дискуссии по проблемам понятия источников права проходили и в 40-е годы XX в., когда под источником права понимались» тот способ, которым правилу поведения придается государственной властью общеобязательная сила»2, или в широком смысле « диктатура рабочего класса, т.е. советская власть», а в специальном смысле «законодательные нормы»3.
Споры о понятии источника права периодически возникали и во все последующие годы. Констатируя данный факт, С.Ф.Кечекьян писал, что данное понятие «принадлежит к числу более не ясных в теории права. Не только нет общепринятого определения этого понятия, но даже спорным является сам смысл, в котором определяются слова «источник права»4
Об этом же идет речь не только в ранней, но и в современной отечественной литературе. Аналогичные по своему характеру высказывания относительно неразработанности и спорности понятия источника права имеют место и в современной западной литературе.
В правоведении различают следующие виды источников права:
- Источник права в материальном смысле.
- Источник права в идеальном смысле.
- Источник права в специальном юридическом смысле.
Материальные
источники коренятся прежде всего
в системе объективных
Таким образом, источник права в материальном смысле – это материальные общественные отношения, обусловливающие содержание норм права, формы собственности и т.п.
Однако
общественные потребности должны быть
осознаны и скорректированы
Результат
идеологического осознания
Названные три источника лишь в самой общей форме показывают систему правообразующих факторов и механизм их воздействия на формирование права. В реальной же действительности эта система гораздо разнообразней. Она объединяет и экономические, и политические, и социальные, и национальные, и религиозные, и внешнеполитические, и иные обстоятельства.
Форма права – это способ выражения во вне государственной воли, юридических правил поведения.5
С помощью формы, право обретает свои неотъемлемые черты и признаки: общеобязательность, общеизвестность и т.д.
Различают внутреннюю и внешнюю формы права. Под внутренней формой права понимают его структуру, систему элементов, составляющих содержание данного явления. Под внешней формой права понимается комплекс юридических источников, формально закрепляющих правовые явления и позволяющих субъектам права ознакомиться с их реальным содержанием и пользоваться ими.
Исследуя вопрос о понятии источника и формы права, нельзя не затронуть теоретически и практически важную проблему соотношения понятия источника права с понятием формы права.
В современной научной литературе вполне обоснованно подчеркивается: несмотря на то, что в настоящее время термины «форма права» и «источник права» считаются «традиционно устоявшимися», а противоречия – преодоленными, темнее менее «проблема форм и источников права продолжает оставаться актуальной, поскольку она имеет не только терминологическую, семантическую сторону, но и содержательную»6.
Вопрос
о соотношении формы права
и источника права
Суть первого варианта- в полном отождествлении источника права с формой права , в сведении источника права к форме права и, наоборот, формы права- к источнику права. Во избежание неясностей в подобных случаях при упоминании формы права после воспроизведения данного термина обычно через запятые или в скобках указывается термин «источник права». В качестве одного из многочисленных примеров можно привести точку зрения М.И.Байтина, который полностью отождествляет понятие «форма права» с источником права, а обозначающие их термины считает равнозначными. «Под формой (источником) права, - пишет автор ,-понимаются определенные способы (приемы, средства) выражения государственной воли общества. К исторически сложившимся «разновидностям формы выражения права (источника права в юридическом смысле) относятся правовой обычай, судебный прецедент, договор с нормативным содержанием, нормативный акт»8.
Сторонники второго варианта (подхода) к решению проблем соотношения источников и форм права полагают, что их понятия совершенно не совпадают друг с другом, а отражающие их термины далеко не равнозначны. В научной литературе не смотря на то что признается тесная связь указанных понятий, их тождество отрицается: если (форма права) показывает, «как организованно и выражено во вне содержание права», то понятие «источник права» охватывает «истоки формирования права, систему факторов, предопределяющих его содержание и формы выражения»9.
Анализируя данные варианты и подходы к решению вопроса о соотношении формы права и источника права и сопоставляя их с реальной действительностью, нетрудно заметить, что они грешат, как представляется, односторонностью в оценке рассматриваемых явлений и чрезмерной прямолинейностью. Формула «или-или», сводящиеся лишь к одному из двух умозаключений в отношении формы и источника права: или к тому, что они полностью совпадают, тождественны, или же, наоборот, к тому, что они совсем не тождественны и не совпадают ,не соответствует реальному положению вещей.
Разностороннее
изучение понятия и содержания форм
и источников права, а также характера
и взаимоотношений
Совпадение формы и источника права имеет место тогда, когда речь идет о вторичных, формально-юридических источниках права. Последние не редко именуются в литературе просто формальными источниками права10.Тем самым подчеркивается помимо всего прочего идентичность формы и источника права, где форма указывает на то, как, каким образом организовано и выражено вовне юридическое (нормативное) содержание, а источник - на то, каковы те юридические и иные истоки, факторы, предопределяющие данную форму права и ее содержание 11.
Что
же касается первичных источников права,
рассматриваемых самих по себе, в
виде материальных, социальных и иных
факторов, оказывающих постоянное влияние
и предопределяющих процессы правообразования,
правотворчества и
Одна
из причин этого заключается в
том, что названные феномены находятся
на разных уровнях и «обслуживают»
разные сферы. Материальные, социальные
и иные источники – факторы
воздействия на процессы правообразования,
правотворчества и
Глава 2. Виды источников и форм права.
Следует особо отметить, что представления об источниках права, так же как и об их видах, никогда не оставались неизменными. Некоторые из них (правовой обычай, закон, прецедент), совершив значительную эволюцию с древнейших времен, сохранились в правовых системах и поныне. Другие бесследно исчезли. Третьи же, утратив какую-либо практическую значимость, сохранили лишь историческую ценность. Среди последних выделяются, например, сочинения римских юристов, которые некогда были практически значимыми, а в настоящее время сохранили лишь свою теоретическую и историческую значимость.
Все когда-либо имевшие место источников (форм) права перечислить трудно, но наиболее важными и широко известными являются следующие:
- правовой обычай;
- судебный прецедент;
- правовая доктрина;
- договоры нормативного содержания;
- религиозные нормы;
- принципы права;
- судебная практика;
- нормативные правовые акты;
- иногда
в качестве самостоятельного
источника права называют
Разумеется,
формы (источники) права варьировались
и варьируются не только в зависимости
от этапов развития общества, государства
и права, но и в зависимости
от особенностей самих правовых систем.
Так, например, при анализе современной
правовой системы Великобритании исследователями
называются, как правило, три "основных
источника права". Это - прежде всего
"статутное право", возникающее в
результате законодательной деятельности
парламента; "делегированное законодательство",
исходящее от "всех трех государственных
органов", которым частично делегируется
законодательная власть со стороны парламента,
и "обычное право", которое появляется
в результате "правотворческой деятельности
различных судебных инстанций"12
Применительно к правовой
системе Австралии выделяются четыре
основных источника права. Среди них в
первую очередь называется "обычное
право", а затем - "статутное право",
делегированное законодательство и обычаи.
В австралийских научных исследованиях
нередко поясняется, что наиболее распространенный
здесь "источник" - это "обычное
право". Оно представляет собой совокупность
правил, развиваемых благодаря решениям
отдельных судей и судебных органов, принимаемых
ими при рассмотрении конкретных дел.
При этом добавляется, что то, из чего собственно
складывается "обычное право", есть
не столько "решения по каждому конкретному
делу, сколько принципы, на основе которых
выносятся эти решения". Некоторые пояснения
касаются и статутного права - продукта
правотворческой деятельности представительных
государственных органов страны. Обращается
внимание, в частности, на то, что статутное
право может исходить как от парламента
всей страны, так и от парламентов отдельных
штатов. В силу этого термины "акт парламента"
и "статутное право" взаимозаменяемы.13
Относительно правовой системы
Японии зарубежными авторами указывается
на такие "конкретные" источники
права, как Конституция 1947 г., "заменившая"
собой Конституцию японской империи 1889
г., известную под названием конституции
Мейджи; акты парламента, принимаемые
в большинстве своем "по инициативе
кабинета и его отдельных органов";
правительственные указы, издаваемые
кабинетом и его различными ведомствами
в целях "проведения в жизнь положений,
содержащихся в конституции страны и в
текущих законах";ордонансы, принимаемые
местными представительными органами,
имеющими право на установление санкций
за их нарушение в виде тюремного заключения
или штрафа", "правила процедуры судопроизводства,
работы адвокатов, внутреннего распорядка
в судах, а также правила управления судебными
делами", устанавливаемые, в соответствии
со ст. 77 Конституции Японии, Верховным
судом этой страны; правовые обычаи и "юридические"
прецеденты14.
Анализ
юридической литературы и правовой
жизни различных стран
Сравнивая
между собой, например, романо-германскую
правовую семью и семью общего
права, известный французский юрист
- теоретик права Р. Давид не без
оснований отмечал, что если в
странах романо-германской правовой
семьи "стремятся найти справедливые
юридические решения, используя
правовую технику, в основе которой
находится закон", т.е. в системе
правовых регулятивных средств выделяются
прежде всего акты высших законодательных
органов - парламентов, то в странах,
относящихся к семье общего права,
"стремятся к тому же результату,
основываясь в первую очередь
на судебных решениях". Прецеденты,
судебные решения как источник права
и регулятивные средства политической
власти выступают при этом на первый
план.
Известная иерархия форм или источников
права прослеживается не только в правовых
семьях, охватывающих многие страны, но
и в правовых системах отдельных стран.
Причем прослеживается как в сугубо юридическом,
так и в фактическом плане. Небезынтересны
в связи с этим рассуждения австралийских
авторов Д. и К. Гиффордов о том, что, хотя
"статутное право" Австралии в представлении
большинства граждан этой страны занимает
"очень важное место" среди других
источников права и весьма распространено,
тем не менее в практическом плане оно
как источник занимает лишь третье место
после "общего права" и
"делегированного законодательства".15
Несмотря на то, что в формально-юридическом
плане, согласно классической теории парламентаризма,
"статутное право" как продукт деятельности
высших органов государственной власти
- парламентов должно иметь несомненный
приоритет и занимать ведущее место, практически
же оно, как это подтверждает практика,
не имеет никаких приоритетов и занимает
лишь ведомое место. Приоритет же отдается
актам, принимаемым судебными органами,
на базе правотворческой деятельности
которых формируется общее право, и актам
органов государственного управления,
которые формируют массив делегированного
законодательства.
Подобная картина наблюдается не только
в правовой системе Австралии, но и в правовых
системах ряда других современных стран.
Основная разница при этом заключается
лишь в том, что в правовых системах одних
стран ведущее положение вместо актов
высших органов государственной власти
фактически занимают акты органов управления,
изданные в порядке делегирования правотворческих
функций парламента, в то время как в правовых
системах других стран ведущее положение
занимает "судебное",или"общее,право".
Типичными примерами функционирования
ярко выраженного делегированного законодательства
в системе регулятивных средств осуществления
власти в той или иной стране могут служить
правовые системы Франции, ФРГ, Швейцарии,
Италии и других стран.
Наиболее характерным примером ярко выраженного
доминирования общего (обычного или прецедентного)
права в системе регулятивных средств
осуществления власти может служить правовая
система Великобритании. С формально-юридической
точки зрения, высшей юридической силой
и "непререкаемым приоритетом" в
ней обладают акты парламента. Это обусловлено
тем, что теоретически парламент по сравнению
со всеми остальными правотворческими
органами обладает "полным и неограниченным
суверенитетом внутри страны", является
"высшим творцом" всего действующего
права. Однако в практическом плане все
обстоит далеко не так. Как в количественном
отношении (удельный вес в законодательном
массиве), так и в качественном (с точки
зрения иерархии различных источников
права) пальма первенства в правовой системе
Великобритании неизменно принадлежит
обычному (прецедентному) праву. Закон
же (статут) "по традиции" играет в
английском праве второстепенную роль,
"ограничиваясь лишь внесением корректив
или дополнений в прецедентное право"16
Правда, в настоящее время, как свидетельствуют
исследования в области английского права,
ситуация постепенно меняется в пользу
законодательства. Но тем не менее "обычное
право" продолжает играть в английской
правовой системе доминирующую роль. Важнейшее
значение по-прежнему имеют судебные прецеденты,
доктрины, обычаи, традиции. Доказательством
этого является уже то, что только на основе
традиций и обычаев в современной Великобритании
по-прежнему решаются многие важнейшие
вопросы политической и социальной жизни
страны, в частности, вопросы назначения
и ухода в отставку премьер-министра, определения
прерогатив короны, определения правительственной
программы, характера поведения монарха
и др.17
Таким образом, в разных правовых системах
различные формы (источники) права всегда
играли и продолжают играть далеко не
одинаковую, регулятивную и иную роль,
обусловленную характером и местом каждой
из них в конкретной правовой системе.
Однако, несмотря на это, все они постоянно
являлись и являются, по сравнению с неправовыми
средствами, весьма важными рычагами воздействия
на общественные отношения и различные
общественно-политические институты.
1.Правово́й обы́чай – представляет собой санкционированное государством правило поведения, сложившееся в обществе в результате его многократного и длительного применения. Он является одним из древнейших и важнейших источников права.
Такие памятники, как Русская Правда, Саличесий закон, Законы Ману, представляли собой сборники правовых обычаев.
Правовые обычаи в основном имеют те же характерные черты и особенности, что и неправовые обычаи с одной весьма существенной разницей. Первые, будучи санкционированы государством, приобретают юридическую силу и обеспечиваются в случае их нарушения государственным принуждением. Вторые, неправовые обычаи, не обладают юридической силой и не будучи источником права, обеспечиваются лишь общественным мнением.
На ранних стадиях развития общества обычаи были основными источниками права. Однако по мере развития общества и государства правовой обычай, а вместе с ним и обычное право постепенно вытеснялись законами и другими формами права, становились второстепенными его источниками. С возникновением крупных государственных образований и централизацией власти процесс вытеснения и замены не только не замедлился, но и ускорился. В настоящее время правовые обычаи, хотя и занимают незначительное место в системе форм (источников) права большинства стран, не следует их недооценивать. 18
Так в ГК РФ ст.5 признается -обычай делового оборота,ст.508- о периодах поставки товаров,510- о доставке товаров поставщиком и др.Обычай широко применяется в парламентской практике, например порядок проведения заседаний палат и др. Обычаи признаются многими государствами в торговой практике, в морских и иных перевозках. Традиции общинной жизни распространены в современных государствах Африки, Латинской Америке, Японии, Китае, особенно если это касается семейных, наследственных, земельных отношений.19
2. Судебный прецедент. Прецедент (лат. praecedens (praecedentis) - предшествующий) – состоявшееся ранее решение или постановление суда (или иного органа) принимаемое за образец при решении в дальнейшем аналогичных вопросов.20 Судебный прецедент – акт судейского правотворчества. Важно подчеркнуть, что в отличие от парламентского правотворчества, особенность судейского правотворчества предопределяется тем, что:
1) «судебное
правотворчество всегда есть
побочный продукт акта
2) оно «не самостоятельно» в том смысле, что «привязано» к основной функции судебной власти – осуществлению правосудия;
3) оно
осуществляется в рамках
4) правотворчество
Суда в значительной мере
5) судебные
правоположения вырабатываются
судьями, как справедливо
6) эти
«правоположения» не должны
7) сами по себе они не могут изменить или отменить закон;
8) существуют
определенные границы или
Важную особенность прецедента во внутригосударственном праве составляет такой элемент, как общеобязательность (для однородных отношений), всеобщность и устойчивость его применения.
Таким образом, судебный прецедент представляет собой более гибкий механизм преодоления пробелов в законодательстве. При наличии пробелов в праве, его отставании от жизни высшие судебные органы фактически издают нормы, вносящие изменения и дополнения в действующую систему нормативного регулирования общественных отношений. При этом судебный прецедент следует рассматривать в двух плоскостях: 1) судебный прецедент создает правоположение, которое отсутствует в нормативном акте, и тем самым преодолевает пробелы в законодательстве; 2) судебный прецедент дает разъяснения и толкование нормативно-правового акта.
В теории
права прецедентом (судебным прецедентом)
признается вынесенное судом по конкретному
делу решение, обоснование которого становится
правилом, обязательным для всех судов
той же или низшей инстанции при решении
аналогичных дел. Таким образом, прецедент
– это судебное решение по конкретному делу.
Акцентируем внимание на необходимости
различия понятий судебный прецедент
и судебная практика. Если прецедент –
это конкретное решение, то судебная практика
– это типичные судебные решения по конкретным
делам, являющиеся результатом длительного,
однообразного судебного правоприменения22.