Понятие и виды сделок в российском законодательстве
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Филиал
в г. Перми
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
Оценка ________________
«_____»___________2011 г.
Понятие и виды сделок
в
российском законодательстве
Курсовая работа по дисциплине
«Гражданское право, часть 2»
Маковецкой Ирины Васильевны
студента курса 2, группы Ю-322
Специальность: 030501.65 «Юриспруденция»
Руководитель:
Кандидат
биологических наук, доцент
Пермь 2011
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
Глава 1. Понятие сделки 4
Глава 2. Основание (цель) сделки 10
Глава 3. Воля и волеизъявление в сделках 17
Глава 4. Форма сделки 23
4.1. Устная форма сделки 23
4.2. Письменная форма сделки 26
4.2.1. Простая письменная форма сделки 26
4.2.2. Нотариально удостоверенная форма сделки и
письменная форма сделки, подлежащая государственной
регистрации
Глава 5. Сделка как правомерное действие 34
Заключение 38
Список
использованных источников и литературы
42
Введение
В системе юридических фактов, лежащих в основе возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений, наиболее значительное место занимают сделки, поскольку именно они чаще всего порождают отношения частноправового характера между субъектами.
Гражданско-правовой институт сделки (гл. 9 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)), являющийся составной частью общих положений гражданского права, представляет собой необходимый инструмент правового регулирования, который связывает между собой вещное и обязательственное право. Благодаря сделкам, порождающим обязательственные правоотношения, в большинстве своем приобретаются вещные права.
Целью курсовой работы является описание гражданско-правовой сделки в целом; дать характеристику не отдельным частям данного института гражданского права, а показать общую картину, охватить весь институт сделки; показать характерные черты сделки; отграничить сделку от иных юридических фактов; привести примеры решения тех или иных вопросов с точки зрения иных правовых систем.
Такой подход позволяет выделить главное, определить те границы, где «заканчивается» институт сделки и «начинаются» иные институты гражданского права, и, уже отталкиваясь от этого, описывать частные случаи применения сделок в гражданском обороте.
Помимо традиционных дискуссионных вопросов, таких как: соотношение воли и волеизъявления в сделке, необходимость правового основания сделки и других – появились новые вопросы, например: правовая природа государственной регистрации сделки.
Эти
и другие вопросы освещены в курсовой
работе.
Глава
1. Понятие сделки
Сделки являются одним из важнейших и наиболее распространенных оснований возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. Именно поэтому понятие сделки относится к числу основных институтов гражданского права.
Сделка в отечественном гражданском праве определяется как действие участников гражданского оборота по поводу установления, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Сделка – акт осознанных, целенаправленных, волевых действий физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий1.
По мнению М.М. Агаркова, «выявление понятия сделки – сравнительно поздний результат юридического анализа"2, который показал, что оно вбирает в себя как договоры, так и односторонние юридические действия частноправового характера. Однако сам М.М. Агарков и другие отечественные цивилисты, полагали, что еще римские юристы употребляли особый термин negotium, понимая под ним не только дело вообще, но также сделку и возмездный договор, противопоставлявшийся дарению.
Таким
образом, в римском праве лишь
наметился процесс создания единой
частноправовой категории, объединявшей
основания возникновения
Определения сделок позволяют выявить характерные черты рассматриваемого юридического факта и определить следующее:
во-первых, сделка – волевое, дозволенное, правомерное юридическое действие;
В литературе предложена следующая классификация юридических фактов: события и действия; последние распадаются на правомерные и неправомерные. Правомерные действия в свою очередь делятся на юридические акты и юридические поступки и т.д.
Изложенная выше классификация юридических фактов дает возможность подойти к рассмотрению вопроса о том, какие действия составляют сделку.
Сделку от деликтов отличает не только направленность на установление, изменение и прекращение гражданского правоотношения, но и то обстоятельство, что сделки являются действиями дозволенными, а деликты – действиями неправомерными. Сделка направлена на достижение положительного результата, к которому и стремятся стороны. Наступление же отрицательных последствий не характерно для стремления субъектов самой сделки.
Правомерность также является обязательным признаком сделки. Правомерность действия отличает сделку от правонарушения. Отсутствие в конкретной сделке элемента правомерности означает, что возникшее по форме как сделка действие на самом деле является не сделкой, а правонарушением.
Подробнее данные вопросы будут освещены в соответствующих главах данной работы.
во-вторых, сделка направлена на достижение результата, который должен не противоречить действующему законодательству и выражаться в установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
Этот аспект института «сделка» также будет рассмотрен отдельно в соответствующей главе настоящей работы.
в-третьих, участниками сделок могут быть любые субъекты, обладающие гражданской правосубъектностью (физические и юридические лица, а также
публично-правовые образования – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования);
в-четвертых, предметом сделки могут быть не только имущественные, но и иные гражданско-правовые отношения (за исключением правоотношений, возникающих по поводу нематериальных благ, перечисленных в ст. 150 ГК РФ).
Касательно субъектного состава сделок ст. 153 ГК РФ определила, что сделками признаются действия граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц).
К участникам сделок закон предъявляет ряд требований. Статья 17 ГК РФ определяет, что гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Причем она возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Правоспособность – понятие абстрактное – это только возможность быть субъектом всех тех прав и обязанностей, которые признаны и допущены объективным правом. Для того чтобы эта возможность из абстрактной могла стать конкретной, лицо должно обладать дееспособностью, которая в полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении восемнадцати лет. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (ст. 21 ГК РФ).
Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать:
- мелкие бытовые сделки;
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
Признавая малолетних в возрасте до 14 лет недееспособными, закон все-таки наделяет их правом совершать конкретные юридические действия в отступление от общего правила. Изложенное дает нам основание считать, что малолетние в возрасте от 6 до 14 лет обладают конкретной дееспособностью, а малолетние в возрасте до 6 лет вообще не наделяются правомочиями.
Гражданский кодекс Российской Федерации разграничил дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Статья 26 ГК РФ установлено, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.
Несовершеннолетний вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, и попечителя:
- распоряжаться своим заработком, стипендией иными доходами;
- осуществлять права автора, произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
- совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, разрешенные малолетним в соответствии с п. 2 ст. 28 ГК РФ.
По достижении 16 лет несовершеннолетние так же вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
Таким образом, законом (ст. 26 ГК РФ) установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают ограниченной дееспособностью. Вышесказанное свидетельствует о том, что при решении вопроса о дееспособности (полной, конкретной или ограниченной) гражданское законодательство исходит, прежде всего, из возраста субъектов.
Однако ограничение дееспособности и недееспособность связаны не только с возрастом. Статья 30 ГК РФ предусматривает, что гражданин, который злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими веществами, ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. Над ним устанавливается попечительство. Он может совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими лишь с согласия попечителя. Самостоятельно он может совершать только мелкие бытовые сделки, и в этом его положение схоже с положением малолетнего в возрасте от 6 до 14 лет, который также обладает только конкретной дееспособностью.
В соответствии со ст. 29 ГК РФ, гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает опекун.
Необходимость медицинского критерия недееспособности вызвана тем, что без установления наличия или отсутствия психического расстройства суд должен был бы разбираться в разнообразии степеней и оттенков сознательности и психической уравновешенности людей.
Устанавливая
разный порядок признания
Согласно ст. 171 ГК РФ ничтожна (недействительна) сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства.
По ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, признается судом недействительной по иску этого гражданина.
Сопоставление этих норм закона приводит нас к выводу, что в первом случае речь идет о ничтожности сделки, а во втором – об оспоримости.
Участие в сделках юридических лиц тоже связано с обладанием последними правоспособностью и дееспособностью.
Правоспособность юридического лица возникает с момента утверждения его устава или положения и государственной регистрации (ст. 49, 51 и 52 ГК РФ).
В отличие от гражданина, который, будучи всегда правоспособным, не всегда обладает дееспособностью, юридическое лицо одновременно становится и правоспособным, и дееспособным. Причем дееспособность, как и правоспособность, юридического лица определяется рамками его устава или положения и закона.
Когда юридическое лицо выступает в качестве стороны в сделке, то условием ее действительности является соответствие этой сделки специальной или общей правоспособности юридического лица. Этот вопрос решается на основании закона и содержания устава или положения данного юридического лица.
Запрещение внеуставных сделок не должно стеснять деятельность юридического лица, направленную на достижение поставленных перед ним целей. Однако сделки, совершенные коммерческими организациями в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в их учредительных документах, могут быть признаны судом недействительными в случаях, предусмотренных ст. 173 ГК РФ.
Унитарные предприятия, а также другие коммерческие организации, в отношении которых законом предусмотрена специальная правоспособность (банки, страховые организации и некоторые другие), не вправе совершать сделки, противоречащие целям и предмету их деятельности, определенных законом или иными правовыми актами. Такие сделки являются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ.
Круг сделок, которые вправе совершать юридические лица не определяется каким-либо исчерпывающим перечнем и не ограничивается лишь теми сделками, которые являются основным содержанием деятельности этого юридического лица. Оно может совершать самые разнообразные единичные сделки, которые сопутствуют основной деятельности юридического лица и диктуются целью юридического лица, установленной в его уставе или положении о нем.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензий). В этом случае право юридического лица осуществлять такую деятельность возникает с момента получения соответствующей лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действий, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Следует отметить, что согласно ст. 2 ГК РФ гражданское право регулирует имущественные, а также неимущественные, как связанные, так и не связанные с имущественными, отношения, вполне можно представить совершение сделок неимущественного характера. Примерами таких сделок могут быть сделки, направленные на безвозмездное использование объектов интеллектуальной собственности или безвозмездное оказание услуг неимущественного характера.
Таким
образом, не следует сужать значение
регулятивного воздействия
Глава
2. Основание (цель) сделки
Сделка направлена на юридические последствия, т.е. на установление тех или иных прав и обязанностей3. Наличие цели на установление прав и обязанностей является обязательным условием действительности сделки. Отсутствие данной цели превращает сделку в мнимую сделку в соответствии с законодательством (ст. 170 п. 1 ГК РФ).
Необходимость наличия цели в обязательстве. Следует отметить, что цель, преследуемая субъектами, совершающими сделку, всегда носит правовой характер, как то: приобретение права собственности, иного вещного права. Поэтому не являются сделками иные соглашения, не преследующие правовой цели, например, соглашение двух приятелей о встрече. Типичная для данного вида сделок правовая цель, ради которой она совершается, называется основанием сделки (causa).
Causa - цель субъектов, вступающих в сделку, например приобретение права собственности. Хотя цель и основание - понятия нетождественные, в сделке они означают одно и то же. Causa - основание сделки должно быть законной и осуществимой.
Необходимо дифференцировать юридические цели (основания сделки) и социально – экономические цели субъектов сделки, так как одна и та же социально – экономическая цель может быть достигнута путем реализации различных правовых целей (например, цель использования автомобиля может быть достигнута и путем приобретения права собственности, и права пользования автомобилем). Когда речь идет о совершении недействительных сделок, цель и правовой результат не совпадают, иначе говоря, недействительные сделки порождают не те последствия, наступления которых желали стороны, а те, которые указаны в законе. Напрашивается вывод: при совершении недействительных сделок у субъектов существует направленность на достижение необходимого им результата (поэтому речь идет именно о сделках), но этот результат не санкционирован законом, поэтому наступают иные (указанные в законе) последствия. С вопросом о causa сделки наиболее тесно связана классификация сделок на каузальные и абстрактные.
Критерием такой классификации может быть названо наличие (отсутствие) связи между правовым основанием и действительностью сделки (т.е. ее существованием).
Большинство сделок в гражданском праве – каузальные (от лат. causa – основание), поэтому порок в правовом основании может повлечь за собой недействительность сделки. Кроме того, надо отметить, что каузальная сделка позволяет судить о ее правовом основании, так как в таком случае правовое основание становится очевидным4. Отсюда следует важный практический вывод о том, что недействительной является сделка купли-продажи вещи, совершенная несобственником этой вещи без специальных полномочий, поскольку в данном случае не может быть достигнута правовая цель - переход права собственности. Недостижимость этой цели вытекает из отсутствия в системе оснований приобретения права собственности такого основания, как добросовестность владения. Из вышесказанного можно сделать вывод, реализация которого ставит в абсолютно незащищенное положение добросовестного приобретателя и делает практически бессмысленными положения ГК РФ о виндикации (и особенно о ее ограничении). Вывод этот состоит в том, что при невозможности виндикации вещи (в частности, у добросовестного возмездного приобретателя) она все равно у него истребуется в результате признания недействительными всех сделок по передаче этой вещи (так как право собственности не перешло и не могло перейти в отсутствие воли на это собственника). По такому пути идет и практика, что влечет за собой полную незащищенность добросовестного приобретателя движимой вещи (применительно к недвижимости механизмы защиты существуют в той степени, в какой они могут быть созданы системой регистрации прав и их перехода). Поскольку и невозможно, и нецелесообразно создавать систему регистрации движимого имущества (как невозможно и иным способом в большинстве случаев доказать право собственности на движимую вещь), добросовестный покупатель считает, что он приобрел вещь у собственника, следовательно, сам стал ее собственником. Механизмов, позволяющих защитить такого субъекта, у которого вещь впоследствии истребуется (так как все сделки по ее передаче признаются недействительными), не существует. В связи с этим вызывает одобрение позиция ученых, стремящихся создать такие механизмы. Например, предлагается внести в ГК РФ изменения, в соответствии с которыми добросовестность приобретения вещи будет являться одним из способов приобретения (и соответственно - прекращения) права собственности.
Здесь нужно отметить, что в 2003 г. Конституционный суд Российской Федерации своим постановлением от 21 апреля 2003 г. N 6-П установил, что последствия недействительности сделки не применяются к добросовестным приобретателям, если иное не оговорено в законодательстве.
Тем не менее, при существующем законодательном регулировании применить выводы ученых на практике крайне затруднительно (какими бы теоретически обоснованными они ни казались), поскольку causa при указанных обстоятельствах недостижима. Действительность каузальных сделок зависит от правового основания – в этом заключается связь между ними. Абстрактными (от лат. abstrahere – отделять) являются сделки, в которых связь между правовым основанием и действительностью никакого значения не имеет (юридически эта связь отсутствует). Между тем правовое основание, безусловно, есть (если нет правового основания, нет и сделки). Таким образом, если перед нами абстрактная сделка, то она будет действительной независимо от выявления порока в правовом основании либо от обнаружения его отсутствия. В качестве примера абстрактной сделки обычно приводят вексель (как отмечалось, абстрактных сделок в гражданском праве немного). Представляется необходимым уточнить: абстрактный характер носит вексель, предъявленный к платежу не первоначальным держателем5.
То есть, если вексель не передавался, он является каузальной сделкой. Совершение абстрактной сделки с соблюдением всех предъявляемых законом условий означает ее действительность, что, безусловно, способствует повышению привлекательности таких сделок для гражданского оборота. Так, платежа по векселю имеет право требовать любой управомоченный векселедержатель, даже если будет доказано отсутствие оснований выдачи векселя – добросовестный приобретатель векселя становится полным обладателем выраженных в нем прав (примечательно, что права перейдут (или возникнут) независимо от добросовестности предыдущего владельца). На этом основано участие векселя в обороте (в данном случае добросовестные векселедержатели ничем не рискуют, даже если первый векселедержатель был недобросовестным)6.
Юридические последствия, возникающие у субъектов вследствие совершения сделки, представляют собой ее правовой результат. Виды правовых результатов сделок весьма разнообразны: приобретение права собственности, переход права требования от кредитора к третьему лицу, возникновение полномочий представителя и др. Для исполненной сделки характерно совпадение цели и правового результата. Возникновение права собственности в результате исполнения договора купли-продажи у одной из сторон, как правовой результат исполнения сделки, с другой стороны являлся целью заключения данного договора. Таким образом, данные понятия тождественны по содержанию, но не по смыслу. Правовой результат – обозначает собой завершение сделки, достижение поставленных контрагентами перед собой целей, ради которых заключалась сделка.
Цель и правовой результат не могут совпасть, когда в виде сделки совершаются неправомерные действия.
Если, совершая для вида дарение, т. е. осуществляя мнимую сделку, гражданин спасает от конфискации преступно нажитое имущество, то правовое последствие в виде перехода права собственности не наступит и имущество будет конфисковано. При совершении неправомерных действий в виде сделок наступают последствия, предусмотренные законом на случай неправомерного поведения, а не те последствия, наступление которых желают стороны. Правовой результат, к которому стремились субъекты сделки, может быть не достигнут, например, в случае ее неисполнения или недостижим, например, в случае гибели вещи, являвшейся предметом сделки.
Юридические цели сделки необходимо отличать от мотива, по которому она совершается. Мотив как осознанная потребность, осознанное побуждение – фундамент, на котором возникает цель. Поэтому мотивы лишь побуждают субъектов к совершению сделки и не служат ее правовым компонентом. Таковым является causa – основание сделки.
Мотив
– неотъемлемый элемент волевого
действия. В этом качестве теория сделок
учитывает и рассматривает
Мотив определяет намерение человека, побуждает совершить определенную сделку. Поэтому мотив находится вне понятия сделки, следовательно, ошибка в мотиве на действительность сделок повлиять не может. Например, после заключения договора купли-продажи материалов для строительства дома у покупателя был изъят земельный участок, где должно было вестись строительство. Покупатель обратился в суд с требованием признать сделку недействительной. Безусловно, оснований для удовлетворения иска нет, поскольку мотив сделки (в данном случае – договора купли-продажи) правового значения не имеет. Мотив отпал, но на действительность договора купли - продажи это не повлияет. Мотив может стать составной частью, элементом сделки по желанию сторон договора, если они условятся, что именно с данным мотивом связывается наступление, изменение, прекращение правоотношений. В таком случае сделка станет условной, а ее можно определить как сделку, в которой мотив ее совершения имеет юридическое значение.
Представляется, что условной сделкой может быть только договор. Ст. 157 ГК РФ, которая посвящена сделкам, совершенным под условием, не предполагает совершения односторонних условных сделок, поскольку определяет условные сделки так: «Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит». Поскольку в тексте статьи речь идет о сторонах, можно сделать вывод: в Гражданском кодексе под условными сделками понимаются только договоры. Условные сделки подразделяются на две группы в зависимости от характера условия: с отлагательным и отменительным условиями. О самом условии можно сказать, что это должно быть такое обстоятельство, возникновение которого неочевидно и необязательно (при этом оно может зависеть как от стихийных, природных явлений, так и от действий субъектов). По названному критерию условные сделки отличаются от срочных, точнее, от такой разновидности последних, как срочные сделки с особым указанием на срок в виде обстоятельства, которое неизбежно наступит (будь то начало навигации или возвращение человека из командировки). Именно с условными сделками связаны два специальных правила, установленных для ситуации, когда определенный субъект пытается вызвать наступление обстоятельства – условия или, наоборот, каким-то образом воспрепятствовать этому. П. 3 ст. 157 ГК РФ устанавливает, что если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условий невыгодно, то условие признается наступившим; если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим. Следовательно, интересы другой (добросовестной) стороны законом не учитываются.