Понятие и значение договора. 2

Введение

 

Договор выступает важнейшим  средством индивидуального правового регу-лирования имущественных и неимущественных отношений. Он ведет к установлению юридической связи между участниками.

Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых средств, в рамках которого интерес каждой стороны, в принципе, может быть удовлетворен лишь через удовлетворение интереса другой стороны. Именно договор, основанный на взаимной заинтересованности сторон, способен обеспечить такую организован-ность, порядок и стабильность в экономическом обороте, которых невозможно добиться с помощью самых жестких административно-правовых средств.

Договор — это наиболее оперативное  и гибкое средство связи между произ-водством и потреблением. В силу этого именно договорно-правовая форма способна обеспечить необходимый баланс между спросом и предложением, насытить рынок теми товарами, в которых нуждается потребитель.

Договор позволяет участникам экономического оборота отчуждать излишние или  ненужные им материальные ценности, получая взамен их соответствующий денежный эквивалент или необходимые им материальные блага в натуральной форме.

Проблемы, связанные с  классификацией договоров относятся к числу давних проблем цивилистики. Наличие у всех договоров общих признаков — совпадения воли и волеизъявления, правомерность действия, действия принципа допустимости и свободы договора — не исключает возможность их классификации. Классифика-ция договоров позволяет решать ряд важных задач. Выявление общих типичных черт договоров и различий между ними облегчает для субъектов правильный выбор вида договора, обеспечивает его соответствие содержанию регулируемой деятель-ности, создает возможность на научной основе систематизировать законодательство о договорах, повышать согласованность нормативных актов. В соответствии с раз-личными основаниями классификации договоры можно подразделять на различные виды.

В основе такого деления  могут лежать самые различные  категории, избирае-мые в зависимости от преследуемых целей. Деление договоров на отдельные виды имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на прак-тике к такому договору, который в наибольшей мере соответствует их потребнос-тям.

Объект исследования: договор.

Предмет исследования: гражданско-правовой договор.

Цель исследования: раскрыть понятие и значение договора в гражданском праве.

Задачи исследования:

    1. назвать понятие договора;
    2. раскрыть значение договора;
    3. рассмотреть толкование договора.

Теоретико-методологическая основа исследования: научные исследования ученых-правоведов Брагинского М.И., Витрянского В.В., Егорова Н.Д, Елисеева И.В., Звекова В.П., Кабалкина А.Ю., Сергеева А.П., Толстова Ю.К. и др.

Методы исследования: изучение специальной и научной; сопоставление различных точек зрения ученых-правоведов.

Практическая значимость исследования: тенденция повышения роли договора, характерная для всего современного гражданского права, которая стала проявляться в последние годы во все возрастающем объеме в современной России.

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие и содержание договора

 

1.1 Понятие гражданско-правового договора

 

Гражданско-правовой договор  является многопонятийной гражданско-право-вой категорией. В законодательстве и в науке гражданского права термин «договор» по мнению Витрянского В.В.1 употребляется в трех различных смыслах:

• как основание возникновения правоотношения (договор-сделка);

• как само правоотношение, возникшее из этого основания;

• как форма существования правоотношения (договор-документ).

Рассмотрим понятие  договор в аспекте юридического факта, лежащего в осно-ве обязательственного правоотношения. Гражданский кодекс РФ дает следующее определение этого понятия: «Договором признается соглашение двух или несколь-ких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей» (п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Брагинский М.И. считает, что данное определение полностью соответствует нормам о двух- или многосторонних сделках ст. 153 и 154. Так как договор является двух- или многосторонней сделкой, «ибо всякая гражданско-правовая сделка либо устанавливает, либо изменяет, либо прекращает гражданские права и обязанности» (ст.420 ГК РФ). И, вследствие этого к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные гл. 9 ГК РФ (п. 2 ст. 420).

Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают соот-ветствующие имущественные правоотношения, и как любые сделки — представ-ляют собой волевые акт, обладающий специфическими особенностями:2

• единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую волю (п. 3 ст. 154 ГК РФ);

• свобода договора (ст. 421 ГК РФ).

Свобода договора возведена  в ранг принципов гражданского законодательст-

ва (ст. 1 ГК РФ). Важно отметить, что ГК РФ не только провозглашает принцип сво-боды договора, но и закрепляет, и раскрывает его в конкретных нормах о договорах. Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздействия, поэтому законодатель закрепляет ряд норм, обеспечивающих свободу договора.

Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты гражданского права свободны в решении вопроса, заключать или не заключать договор. Пункт 1 ст. 421 ГК РФ устанавливает: «Граждане и юридические лица свободны в заключении дого-вора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством». В настоящее время случаи, когда обя-занность заключить договор установлена законом, не так многочисленны. Как пра-вило, это имеет место тогда, когда заключение такого рода договоров соответствует интересам как всего общества в целом, так и лица, обязанного заключить такой договор. Например, в соответствии с п. 1 ст. 343 ГК РФ залогодатель или зало-годержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, застраховать за счет залогодателя заложенное имущество.

Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора. Так, в приведенном примере, когда  залогодатель или залого-держатель в силу закона обязан заключить договор страхования заложенного иму-щества, за ним сохраняется свобода выбора страховщика, с которым будет заключен договор страхования.

В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников гражданского оборота  в выборе вида договора. В соответствии с пп. 2, 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Так, суд применил правила о договорах хранения и правила о договорах имущественного найма к договору, по которому один гражданин оставил другому на хранение пианино, разрешив им пользоваться в качестве платы за хранение.

В-четвертых, свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон при определении условий договора. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ условия дого-вора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соот-ветствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), сторо-ны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Так, п. 2 ст. 616 ГК РФ устанав-ливает, что арендатор обязан производить за свой счет текущий ремонт, если иное не установлено законом или договором. Если для отдельных видов аренды законом не установлено иное, то стороны при заключении договора аренды могут прийти к соглашению о том, что текущий ремонт будет производить за свой счет арендода- тель, а не арендатор, как это предусмотрено п. 2 ст. 616 ГК РФ.

При всей свободе договора последний  должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным  законом и иными правовыми  актами (импе-ративным нормам), действующим в момент его заключения. Существование импе-ративных норм обусловлено необходимостью защиты публичных интересов или интересов экономически слабой стороны договора. Так, в целях защиты интересов потребителей п. 2 ст. 426 ГК РФ устанавливает, что цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заклю-чении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, воз-никшие из ранее заключенных договоров (п. 2 ст. 422 ГК РФ).

Иными словами, к договорам применяется  такое общее правило, как «закон обратной силы не имеет»3, что, несомненно, придает устойчивость гражданскому обороту. Участники договора могут быть уверены в том, что последующие измене-ния в законодательстве не могут изменить условий заключенных ими договоров. Вместе с тем потребности дальнейшего развития гражданского оборота могут натолкнуться на такие препятствия, которые заложены в условиях заключенных договоров. В целях преодоления этих препятствий в п. 2 ст. 422 ГК РФ предус-мотрена возможность изменения условий уже заключенных договоров путем введе-ния обязательных для участников договора правил, действующих с обратной силой. При этом следует обратить внимание на то, что вновь введенные правила только в том случае обязательны  для  участников  ранее  заключенных  договоров, если обратная сила им придана законом. Иные правовые акты не могут действовать с обратной силой в отношении заключенных договоров.

Вместе с тем в  законодательстве и науке права  термину «договор» придается  значение не только юридического факта: «Нередко он применяется для наименова-ния самого правоотношения, возникшего в результате соглашения, а также пример-ных форм, используемых при заключении различных договоров, иных документов, из которых явствует достигнутое сторонами соглашение».4

Категория договора широко используется в сферах общественной жизни: в экономике, социальной, культурной сфере, политике и т.д.

По мнению Кабалкина А. при переходе к рыночной экономике гражданско-правовой договор становится основной правовой формой имущественных и отно-шений между всеми участниками гражданского оборота.

Было бы значительным шагом вперед, если бы договор стал основанием и  некоторых личных неимущественных  правоотношений (например, в области  авторс-кого права).

Общие положения о  договоре сосредоточены в завершающем  подразделе общей части обязательственного права ГК РФ.

Следует отметить, что легального определения договора в Гражданском Кодексе 1964 года не было, и, соответственно, новый действующий ГК РФ ввел такое понятие впервые. Также подраздел 2 кодекса введен впервые. Введение новых норм обусловлено тем, что договор является в нынешних условиях рыночной эко-номики основным юридическим фактом, из которого возникают обязательственные правоотношения.

Однако не всякое соглашение само по себе составляет договор, — таковым признается лишь соглашение, вытекающее из намерения участников породить те или иные гражданско-правовые последствия. Поэтому можно сделать вывод о том, что всякий договор может быть признан соглашением, но не всякое соглашение может быть признано договором.

Договоры, в зависимости от соотношения прав и обязанностей участников обязательства, можно разделить на два вида: двусторонние и многосторонние, отли-чающиеся не числом участников, поскольку в двустороннем договоре могут участ-вовать не два, а несколько лиц, и тем не менее договор остается двусторонним. При-мером данного вида договоров может служить договор купли-продажи, в котором одна сторона — продавец, обязана передать имущество, а другая сторона — покупа-тель — принять это имущество. Этот вид характеризует, прежде всего встречная направленность и противоположность, которая отсутствует в многосторонних дого-ворах. Примером многостороннего договора является договор о совместной дея-тельности, о создании простого товарищества. Данные договоры встречаются до-вольно редко, преобладающее положение в гражданском праве занимают двусто-ронние договоры.

Под термином «договор» понимают также гражданское правоотношение, воз-никшее из договора, и документ, в котором изложено содержание договора, заклю-ченного в письменной форме.

Таким образом, можно сказать, что термин «договор» расшифровывается ком-плексно — и как соглашение, и как документ, фиксирующий это соглашение, и как возникающее обязательство. Поэтому следует определить, в каком именно из при-веденных значений употребляется термин «договор» в той или иной норме ГК РФ.

1.2 Содержание и форма договора

 

Содержание договора. Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание договора.

Егоров Н.Д. разделяет  эти условия на три группы по своему юридическому значению:5 существенные; обычные; случайные.

• Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Для того чтобы договор считался заключенным, необхо-димо согласовать все его существенные условия. Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно из его существенных условий. Поэтому важно четко определить, какие условия для данного договора являются сущест-венными. Круг существенных условий зависит от особенностей конкретного дого-вора. Так, цена земельного участка, здания, квартиры или другого недвижимого имущества является существенным условием договора купли-продажи недвижи-мости (п. 1 ст. 555 ГК РФ), хотя для обычного договора купли-продажи цена про-даваемого товара существенным условием не считается (п. 1 ст. 485 ГК). Является ли данное условие договора к числу существенных, законодательство устанавливает следующие ориентиры:

- во-первых, существенными являются условия о предмете договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Без определения того, что является предметом договора, невозможно заключить ни один договор;

- во-вторых, к числу существенных относятся те условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные;

- в-третьих, существенными признаются те условия, которые необходимы для договоров данного вида. Необходимыми, а стало быть, и существенными, для конк-ретного договора считаются те условия, которые выражают его природу и без которых он не может существовать как данный вид договора.

- в-четвертых, существенными считаются и все те условия, относительно кото-

рых по заявлению одной  из сторон должно быть достигнуто соглашение. Это озна-

чает, что по желанию  одной из сторон в договоре существенным становится и такое условие, которое не признано таковым законом или иным правовым актом и которое не выражает природу этого договора.

• В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в согласова- нии сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения договора. Это не означает, что обычные условия действуют вопреки воле сторон в договоре. Как и другие условия договора, обычные условия основываются на соглашении сторон. Только в данном случае соглашение сторон подчинить договор обычным условиям, содержащимся в нормативных актах, выражается в самом факте заключения дого-вора данного вида. Предполагается, что если стороны достигли соглашения заключить данный договор, то тем самым они согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре. При заключении, например, дого-вора аренды автоматически вступает в действие условие, предусмотренное ст. 211 ГК РФ, в соответствии с которым риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, т.е. арендодатель. Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой.

• К числу обычных условий возмездных договоров следует в настоящее время относить цену в договоре, если иное не указано в законе и иных правовых актах. В соответствии со ст. 424 ГК РФ, если в договоре не определена цена, по которой оплачивается исполнение договора, то в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регули-руемые уполномоченными на то государственными органами. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

К числу обычных  условий следует относить и примерные условия, разрабо-

ботанные для договоров  соответствующего вида и опубликованные в печати, если в договоре имеется отсылка к этим примерным условиям. Если такой отсылки не содержится в договоре, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота, если они отвечают требованиям, предъ-являемым гражданским законодательством к обычаям делового оборота (ст. 5 и п. 5 ст. 421 ГК). Примерные условия могут быть изложены в форме примерного дого-вора или иного документа, содержащего эти условия (ст. 427 ГК).

К числу обычных условий  относятся и те обычаи делового оборота, приме-нимые к отношениям сторон, которые вступают в действие, если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой (п. 5 ст. 421 ГК РФ).

• Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. Их отсутствие не влияет на действительность договора. Они приобретают юриди-ческую силу лишь в случае включения их в текст договора. Отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание данного договора незаклю-ченным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования данного условия. В противном случае договор считается заключенным и без слу-чайного условия.

М.И. Брагинский полагает, что наличие классификации условий  договора — весьма спорный вопрос: «Никаких других условий, кроме существенных, в договоре и быть не может. … Одни условия становятся существенными в силу обязательной для сторон императивной нормы, другие — того факта, что не были оспорены правила диспозитивной нормы, третьи — самого характера соответствующей модели, а четвертые — достигнутого  сторонами соглашения о необходимости их включения в договор»6.

Вывод о том, что «существенными условиями договора могут быть признаны только такие его условия, отсутствие которых в тексте договора влечет признание его недействительным», Витрянский В.В. считает неверным, и предлагает среди всех существенных условий любого договора выделять те условия, которые состав-

ляют видообразующие признаки соответствующего договорного  обязательства.

А некоторые авторы относят к числу существенных и те условия, которые закреплены в императивной норме закона7. Однако наиболее важным признаком существенных условий является то, что они обязательно должны быть согласованы сторонами, иначе договор нельзя считать заключенным. Этим они и отличаются от всех других условий. Содержащиеся же в императивной или диспозитивной норме условия вступают в действие автоматически при заключении договора без пред-варительного их согласования. Поэтому их следует относить к числу обычных условий договора.

Трудно согласиться  также с мнением о том, что цена является существенным условием всякого возмездного договора8. Отсутствие цены в тексте договора в настоящее время, как правило, если иное не указано в законе, не ведет к признанию его незаключенным. В этом случае действует правило п. 3 ст. 424 ГК РФ о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Если не принимать во внимание этот факт, стирается всякая грань между существенными и обычными условиями.

Иногда в содержание договора включают права и обязанности  сторон. Между тем права и обязанности  сторон составляют содержание обязательственного право-отношения, основанного на договоре, а не самого договора как юридического факта, породившего это обязательственное правоотношение.

Форма договоров. В действующем  ГК РФ в отличие от законодательства западных стран содержатся достаточно жесткие требования к форме договора. Это объясняется тем, что еще не преодолена недооценка договора, существовавшая в советский период, когда плановые акты имели приоритетный характер, а договор играл вспомогательную роль.

При заключении договора все его существенные условия должны быть согла-сованы в требуемой в подлежащих случаях форме (п. 1 ст. 432 ГК РФ). ГК РФ приз-нает договор как один из видов сделок (п. 1 ст. 154). Поэтому договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК РФ). Из этого следует, что в вопросе о надлежащей форме договора приоритет имеют специальные требования, содержащиеся в правилах о форме определенных видов договоров. Такие требования могут быть предусмотрены только законом.

Классифицируя договоры по их форме, можно выделить:

- устные формы договора, для которых законом или соглашением сторон не установлена письменная форма (п. 1 ст. 159 ГК РФ). В случаях, если иное не уста-новлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, в которых несоб-людение простой письменной формы влечет их недействительность (п. 2 ст. 159 ГК РФ).

Также по соглашению сторон устно могут совершаться сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п. 3 ст. 159 ГК РФ);

- письменная форма договора, которая может быть (п. 1 ст. 158 ГК РФ) простой и нотариальной. Простой письменный договор (п. 2 ст. 434 ГК РФ) заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами. Это наиболее распространенная форма договора;

- письменная нотариальная форма договора является обязательной в случаях, предусмотренных законом и соглашением сторон (п. 2 ст. 163 ГК РФ). Порядок нотариального удостоверения договоров определяется Основами законодательства о нотариате9.

В настоящее время  нотариальное удостоверение сделок вытесняется требова-нием их государственной регистрации.

В ГК РФ содержится требование о государственной регистрации права собст-венности и других вещных прав на все виды недвижимого имущества и сделок с ним (ст.ст. 131, 164 ГК РФ), а также установлены последствия несоблюдения требования о государственной регистрации сделки (ст. 165 ГК РФ).

2 Значение и толкование договора

 

2.1 Значение договора

 

Договор — это наиболее распространенный вид сделок. Только немногочис-ленные односторонние сделки не относятся к числу договоров, основная же масса встречающихся в гражданском праве сделок — договоры.

Значение договора в жизни людей и в регулировании имущественных и лич-ных неимущественных отношений между ними трудно переоценить. Применение договоров на протяжении уже нескольких тысяч лет объясняется помимо прочего тем, что речь идет о гибкой правовой форме, в которую могут облекаться различные по характеру общественные отношения. Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а равно последствия нарушения соответствую-щих требований.

Регулирующая роль договора сближает его с законом и нормативными актами. Условия договора отличаются от правовой нормы главным образом двумя прин-ципиальными особенностями. Первая связана с происхождением правил поведения: договор выражает волю сторон, а правовой акт — волю издавшего его органа. Вторая различает пределы действия того и другого правила поведения: договор непосредственно рассчитан на регулирование поведения только его сторон — для тех, кто не является сторонами он может создать права, но не обязанности, в то же время правовой или иной нормативный акт порождает в принципе общее для всех и каждого правило (любое ограничение круга лиц, на которых распространяется правовой акт, им же определяется). Отмеченные две особенности отличают именно гражданско-правовой договор.10

В договоре, в котором  указанные особенности отсутствуют, имеются в виду различные виды публично-правовых договоров, — грань, отграничивающая его от нормативного акта стирается. Договор служит идеальной формой активности участ-

ников гражданского оборота.

Товарно-денежный характер отношений экономического оборота  предпола- гает, что реализация товара должна осуществляться с учетом общественно необхо-димых затрат на его производство. Такие затраты, в свою очередь, определяются с учетом существующего на данный момент в обществе соотношения между спросом и предложением. Правильный учет спроса и предложения и выявление на их основе общественно необходимых затрат на производство товара могут быть осуществлены только в результате достигнутого соглашения между товаропроизводителем и пот-ребителем. Формой такого соглашения и выступает договор как выражение общей воли товаропроизводителя и потребителя.

Современная практика экономической деятельности нуждается, как известно, в разнообразных правовых формах организации и регулирования хозяйственных связей. Договор применяется в этой плоскости давно и успешно, являясь юриди-ческим инструментом обустройства хозяйственной жизни.

Переход к рыночным отношениям, проведение экономической реформы координально изменило сферу применения и использование договора, его роль и значение в экономическом и гражданском обороте.

Развитие различных  форм экономической деятельности выдвинуло потреб-ность в предоставлении экономическим субъектам возможности по согласованной сторонами воле использовать предложенные законодателем или самим создать пра-вовые модели. Такими моделями и стали договоры.

Договор представляет собой  одно из самых уникальных правовых средств, в рамках которого интерес каждой стороны, в принципе, может быть удовлетворен лишь посредством удовлетворения интереса другой стороны. Это и порождает об-щий интерес сторон в заключении договора и его надлежащем исполнении11. Поэто-му именно договор, основанный на взаимной заинтересованности сторон, способен обеспечить такую организованность, порядок и стабильность в экономическом обо-роте, которых невозможно добиться с помощью самых жестких административно-правовых средств.

Договор — это и  наиболее оперативное и гибкое средство связи между про-изводством и потреблением, изучения потребности и немедленного реагирования на них со стороны производства12. В силу этого именно договорно-правовая форма способна обеспечить необходимый баланс между спросом и предложением, насытить рынок теми товарами, в которых нуждается потребитель. Договор позволяет участникам экономического оборота отчуждать излишние или ненужные им мате-риальные ценности, получая взамен их соответствующий денежный эквивалент или необходимые им материальные блага в натуральной форме. С помощью договора граждане по своему усмотрению расходуют полученные в виде заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и иных доходов денежные сред- ства, приобретая на них те ценности, которые способны удовлетворять их индиви-дуальные материальные и культурные потребности.

С помощью договора у  граждан и юридических лиц  формируется уверен- ность в том, что их предпринимательская деятельность будет обеспечена всеми необходимыми материальными предпосылками, а результаты предпринимательской деятельности найдут признание у потребителей и будут реализованы. Такая уверенность, в свою очередь, способствует развитию производственной сферы. С помо-щью договора совершенствуется и процесс распределения произведенных в общест-ве материальных благ, поскольку договор позволяет доставить произведенный про-дукт тому, кто в нем нуждается.