Понятие наследства
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1
ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 5
1.1 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО КАК СОВОКУПНОСТЬ ПРАВОВЫХ
НОРМ 5
2 ИСТОРИЯ
НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 7
2.1
ЭВОЛЮЦИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 7
2.2
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ
9
3 НАСЛЕДСТВО
ПО ЗАКОНУ
18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 21
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
темы исследования. Вопросы наследственного
права приобретают в настоящее время все
большую актуальность. Это объясняется
тем, что в результате становления рыночных
отношений, закрепления за гражданами
права частной собственности на имущество
– круг объектов, которые могут переходить
в порядке наследственного правопреемства,
значительно расширился. Если раньше самым
ценным переходящим по наследству был,
например, автомобиль, дача, вклад, то сейчас
объектами наследства могут быть и квартиры,
жилые дома, земельные участки и другие
виды имущества. В связи с этим нормы наследственного
права приобретают наибольшую важность.
Желание передать нажитое имущество своим
родственникам совершенно естественное
желание каждого человека. И отсюда вопросы
наследования становятся практическими.
Путем составления завещания человек
определяет круг лиц, которым он хотел
бы завещать свое имущество. Причем он
определяет это самостоятельно, по своей
воле, по своему усмотрению он определяет
наследуемое имущество. При отсутствии
завещания происходит наследование по
закону. В условиях экономической нестабильности
нашего государства определяющая роль
должна отводиться в преобразовании экономической
основы, так как у общества возрастает
потребность к улучшению качества законов
и их роли в реализации социальной справедливости.
А право наследования означает прежде
всего гарантию для каждого гражданина
свободно, по своему усмотрению распорядиться
своим имуществом на случай смерти.
С
принятием и вступлением в силу Гражданского
Кодекса Республики Казахстан наследование
по завещанию приобрело новое значение
– теперь наследники по завещанию получают
преимущественное право. Наследование
же по закону имеет место тогда, когда
и поскольку оно не изменено завещанием,
а также в иных случаях, установленных
ГК РК (ст. 1111 ГК РК). ГК РК законодательно
закрепил новые объекты гражданского
права, их правовой режим, что не могло
сказаться и на отношениях по наследственному
преемству, т.к. в состав наследственного
имущества входят вещи, различные права,
также обязанности умершего, т.е. наследодателя.
Степень научной разработанности темы:
Проблема наследования по закону и завещанию
уже являлась предметом специальных научных
исследований. В частности, теоретической
основой послужили труды таких ученых
как В.В. Гущина «Наследственное право»,
2002, А.А. Рубанова «Право наследования»,
2002, А. Л. Маковского «Как лучше гарантировать
наследование», 2002, Л.Н. Максимовича «Наследование
по закону», 2002 и другие труды, которые
оказали и продолжают оказывать влияние
на дальнейшее реформирование гражданского
законодательства.
Объект
и предмет исследования. Объектом в настоящем
исследовании являются общественные отношения
в связи с наследованием по завещанию
и закону в сфере гражданского права.
Предметом исследования, прежде всего, является совокупность норм, закрепляющих имущественные права и обязанности, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности.
Цели и задачи исследования. Целью данной работы является проведение правового анализа эволюции норм о наследовании. С этих позиций рассмотрены также некоторые теоретические вопросы института наследования по завещанию и закону, а также проведен анализ современного законодательства о наследовании, отмечены некоторые его недостатки и перспективы дальнейшего совершенствования.
Указанной
целью обусловлена постановка и
решение следующих задач:
-
исследование понятия, видов и формы завещания,
а также основания отмены, изменения и
признания завещания недействительным;
-
рассмотрение понятия наследования по
закону, а также субъектов, и его отдельных
видов в системе наследственного права
России;
- рассмотрение
особенностей вступления в права наследования
путем принятия наследства, а также охраны
наследственного имущества.
1
ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА
1.1
Наследственное право как совокупность
правовых норм
Наследственное право - совокупность правовых норм, регулирующих порядок и формы перехода (наследования) имущественных прав и обязанностей (наследства) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Согласно ст.1110 при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Время открытия наследства - наследство открывается со смертью гражданина. Согласно ст. 1114 днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Но в то же время, если гражданин умрет до 24-х часов одного дня. а его наследник даже через несколько минут, но уже после полуночи. то к наследованию имущества обоих умерших при определенных обстоятельствах могут призываться только наследники второго умершего. Место открытия наследства - по общему правилу (ст.1115) местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Местом жительства признается место. где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Место открытия наследства на территории РК может быть только одно. В случае, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за пределами РФ, местом открытия наследства может быть признано: - место нахождения наследственного имущества; - место нахождения входящего в состав наследства недвижимого имущества; - место нахождения наиболее ценной части движимого имущества (при отсутствии недвижимого имущества).
Термин «наследственное право» можно рассматривать в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В субъективном смысле под наследственным правом принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства. Принцип универсальности наследственного правопреемства заключается в том, что наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых участвовал наследодатель, за исключением тех, которые имеют строго личный характер. Согласно ст. 1111 ч. 3 ГК РК, определяющей основания наследования, наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РК. Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию.
Основным документом, который подтверждает факт смерти наследодателя и может быть принят нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, является свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами загс. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти - днем смерти и соответственно временем открытия наследства является 31 декабря указанного года.
В
случае если судом было вынесено решение
об объявлении гражданина умершим, об
установлении факта смерти либо факта
регистрации смерти, на основании его
органами загс также выдается свидетельство
о смерти, которое и может принять нотариус.
2
ИСТОРИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
2.1
Эволюции наследственного права
Исторически наследование по закону (successio legitima) возникло раньше наследования по завещанию. Это означало, что первоначально имущество в случае смерти главы семьи paterfamilias переходило к его родственникам помимо воли главы, в силу сложившегося обычая, автоматически. Эволюционно, до поры до времени наследование по закону являлось нормальным порядком, а наследование по завещанию лишь отклонением от обычного порядка. Общим признаком, определяющим преимущественное право на наследство, было родство наследника с наследодателем. Однако имел значение вид родства. Первоначально преимущество при наследовании по закону имели агнаты. Согласно закону XII Таблиц, “если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрёт, не оставив распоряжения о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе его ближайший агнат. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут сородичи”. Имущество наследовалось тремя группами (очередями) наследников: "своими" наследниками, агнатами и когнатами. “Свои наследники” sui heredes, составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также внуков от ранее умерших детей. Эти наследники именовались также и "необходимыми" наследниками, поскольку получали (вступали) наследство независимо от своей воли. Если после умершего не оставалось "своих" наследников, то к наследованию призывалась вторая очередь наследников - агнаты agnatus proximus (ближайшие родственники) (например, брат умершего). Когда имелось несколько агнатов, наследовал тот, кто имел ближайшую родственную связь с наследодателем (ближайший агнат). К третьей очереди относились родичи по крови - когнаты unde cognati, которыми считались все лица, связанные общностью происхождения. Заложенное в древнеримском праве система деления наследников на группы заключалась в том, что наследник следующей очереди мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих очередей. Наследование по закону могло наступить не только в том случае, если умерший не оставил завещания, но и в некоторых других случаях: если наследник, назначенный в завещании, умер раньше завещателя и если наследник отказался принять наследство.
В последующие этапы эволюции наследственного права происходят существенные перемены: агнатское родство вытесняется родством когнатским. Именно когнатическое родство в последующей эволюции становится основой наследственного права. Последнее было обусловлено тем, что на смену патриархальной семье и общей семейной собственности пришла индивидуальная частная собственность. Преторское право установило не три, а четыре группы (очереди) наследников [2]. Первая очередь (unde liberi) включала детей наследодателя; вторую очередь составляли все агнаты (unde legitimy); третья очередь включала когнатов до шестой степени родства включительно (unde cognati); в четвертую очередь входил переживший наследодателя супруг (супруга) умершего (unde vir et uxor) [3].
Юстиниан своими новеллами (№ 118 (543 г.), № 127 (548 г.))[4] ввел пять очередей наследников:
-
первая очередь - все нисходящие
наследники умершего (сыновья, дочери,
внуки от ранее умерших
- вторая очередь - восходящие родственники умершего (отец, мать, дед, бабка), а также родные братья, сестры и их дети;
- третья очередь - неполнородные братья и сестры умершего и их дети;
- четвертая очередь - все остальные боковые родственники умершего независимо от степени родства;
- пятая очередь – переживший супруг (супруга) умершего.
Если не было ни одного из наследников по закону (и по завещанию) либо все они отказались от наследства, наследство становилось выморочным (bonum vacans). В древнейшее время такое имущество как бесхозяйное мог захватить всякий, то есть приобрести его на правах наследника в собственность, Позднее, в период принципата, было установлено, что выморочное имущество принадлежит государству. В ряде случаев таким правом стали обладать церковь и монастыри.
В
древнем Риме наследуемое имущество
по общему правилу делилось поровну
между всеми законными
Как
и в римском частном праве
в российском наследственном праве
наследование по закону successio legitima - это
наследование на условиях и в порядке,
указанных в законе и не измененных наследодателем
(Ст. 1141 ГК РК). Для наследования по закону
необходимы как минимум три факта: смерть
наследодателя; лицо, призываемое к наследованию
(наследник), должно входить в круг наследников
по закону; должно произойти наследование
по закону. Ввиду того, что российское
законодательство придает главенствующее
значение наследования по завещанию, в
отношении наследования по закону действует
остаточный принцип: “имеет место, когда
и насколько оно не изменено завещанием”.
Иные случаи наследования по закону сводятся
к отсутствию наследников по завещанию,
в том числе отсутствие у них права наследовать,
отстранению их от наследования, непринятию
ими наследства, их отказу от наследства,
а также к праву на обязательную долю в
наследстве, к наследственной трансмиссии
и к наследованию вымороченного имущества
(bonum vacans).
2.2
Современные особенности наследования
Говоря о наследовании по закону важно отметить принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя, который выражается в первую очередь в том, как определен круг наследников по закону. Например, в казахстанском наследственном праве круг наследников по закону определяется исходя из теоретического предположения (презумпции) учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя, что если бы наследодатель сам распорядился своим имуществом, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону.
Аналогично римскому частному праву, для наследования по закону имеют значение круг наследников, их очереди, порядок их призвания. Одной из главных и наиболее радикальных новелл ГК является значительное расширение круга возможных наследников по закону. Условно их можно разделить на четыре группы:
- родственники;
- приравненные к ним лица, в том числе:
- переживший супруг;
- усыновители, усыновленные;
- пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя;
- государство.
Вслед за ГК предпочтительнее говорить о родственниках, а не о членах семьи, понятие которой неоднозначно трактуется даже в специальном - Семейном - кодексе (ср.: ст. 2 и глава 15 СК). Родственники (кровные родственники) делятся на разряды (порядки) по степени родства. Степень родства определяется числом рождений до общего предка -1-я, 2-я, 3-я и т. д. “Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит” (часть вторая п. 1 ст. 1145 ГК). При этом различают кровное родство unde cognati, т. е. кровная связь в происхождении от общего родителя и не кровное (отсутствует связь) родство. Выделяют прямое родство (лица, последовательно происходящие друг от друга) и боковое (лица, происходящие от общего предка: брат, сестра, дядя, тетя, племянник и т.д.). Прямое родство в свою очередь подразделяется на восходящее ascendentes (мать, дед и т. д.) и нисходящее descendentes (сын, внучка и т. д.). Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или матерей - неполнородными. Неполнородные братья и сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, и единоутробными, если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков лиц, вступивших в брак) не наследуют после друг друга. Также не являются наследниками друг друга по закону двоюродные братья и сестры.
При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой - приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) (п. 1 ст. 1147 ГК). Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Исключением из этого правила являются случаи, когда в соответствии с Семейным кодексом РК усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению: усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (п. 3 ст. 1147 ГК РК). При этом наследование в соответствии с данной нормой не исключает наследования в соответствии с п. 1 ст. 1 147 ГК РК.
Следует подчеркнуть, что под усыновленными в указанных положениях Гражданского кодекса РК понимаются дети, чье усыновление (удочерение) юридически оформлено. При этом усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление (удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 1926 г. От усыновления следует отличить признание ребенка своим, поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей. При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
- неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
- признаны судом недееспособными;
- лишены судом родительских прав.
Усыновление влечет утрату усыновленным (удочеренной) своих прав в отношении кровных родителей. Не являются наследниками несовершеннолетние граждане, принятые наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РК только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства, получали материальную помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не менее года до дня открытия наследства, и проживали совместно с наследодателем.
Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных. Согласно ст. 127 СК РК усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола. Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка. Кроме того, не могут быть усыновителями:
1 совершеннолетние лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2 супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3 совершеннолетние лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом в родительских правах;
4 совершеннолетние лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
5 бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;
6 совершеннолетние лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права;
7 совершеннолетние лица, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители (усыновитель);
8 совершеннолетние лица, не имеющие постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;
9 совершеннолетние лица, имеющие на момент установления усыновления судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.
В
отличие от действовавшего ранее
законодательства (ст. 532 ГК РСФСР) в
число потенциальных
- являются нетрудоспособными;
- являются нуждающимися;
- воспитывали и содержали своих пасынков или падчериц;
- не могут получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).
Более того, суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они выполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию пасынков и падчериц ненадлежащим образом.
В
теории права субъективные права
и юридические обязанности
Следует подчеркнуть, что список возможных наследников чрезвычайно широк. Например, к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (Ст. 1148 ГК РК).
К числу наследников по закону также относятся и нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся - 18 лет. По состоянию здоровья к нетрудоспособным законодатель относит инвалидов I, II и III групп. При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Надо также отметить и то, что достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях (например, у военных, шахтеров и т.д.), права считаться “нетрудоспособным” не дает. Как это ни парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным. Нетрудоспособность, связанная с возрастом, проверяется по паспорту, свидетельству о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет необходима также и справка учебного заведения); нетрудоспособность же, связанная с состоянием здоровья, - по пенсионной книжке или справке ВТЭК.
Наследником-иждивением по закону может быть любое нетрудоспособное лицо, не имеющее родственного отношения с наследодателем, при условии совместного проживания этого лица с наследодателем. Закон РК “О государственных пенсиях в РК” в статье 53 определяет иждивенцев как членов семьи умершего, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источников средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод - иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но получавший от наследодателя постоянную материальную помощь, которая являлась для него основным и постоянным источником средств к существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и состоявшие в родстве с наследодателем - нетрудоспособные дед, бабка, братья или сестры и т.д. Нетрудоспособный иждивенец может считаться наследником, если он находился на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. Отношения между наследодателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя. Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на получение пенсии по старости (т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Нетрудоспособными признаются также инвалиды I, II и III групп независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником существования. [7] Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь добровольно или на основании решения суда. Так, в соответствии со ст. 90 СК РФ право требовать предоставления алиментов (содержания) в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
1 бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
2 нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
3 нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
4 нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами, а следовательно, и наследниками, Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждивении наследодателя, не приобретает права на наследование его имущества.
Право на обязательную долю в наследстве для указанных лиц удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана (Ст. 1149 ГК РК). В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Принадлежащее
пережившему супругу
Аналогично римскому праву, наследники призываются к наследству в порядке очередности. В целом система очередности наследования по закону, предложенная ГК, является сложной и многоступенчатой. В соответствии с действующим гражданским законодательством существует восемь очередей наследства. Вопрос об очередях наследников серьезно осложнен тем, что происходит соединение всех групп наследников и одновременно используется право представления - переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам наследника (ст. 1146 ГК). Это право нисходящего родственника вступать (заступать) на место своего родителя или другого восходящего умершего. Так как лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, то оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника (succedere in caput praedefuncti parentis). Поэтому, в силу самого характера права представления, оно не может быть применимо к наследованию по восходящей ascendentes. Так, например, наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных нормами о наследниках соответствующих очередей, и делится между ними поровну. При этом не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. Также не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.