Понятие, основания и виды обязательств

 

 

 

 

Образца титульника у меня нет. Тема: Понятие, основания возникновения и виды обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

Введение…………………………………………………………………………..3

1. Общее понятие об  обязательствах в гражданском  праве………………….5

1.1 Понятие обязательства………………………………………………………5

1.2 Обязательство как гражданское  правоотношение………………………11

2. Субъекты и виды обязательств……………………………………………..14

2.1 Субъекты обязательства……………………………………………………14

2.2 Виды обязательств в  российском гражданском праве………………….16

3. Основания возникновения  и прекращения обязательств…………………23

3.1 Основания возникновения  обязательств…………………………………23

3.2 Основания прекращения  обязательств……………………………………26

Заключение………………………………………………………………………30

Список используемых источников…………………………………………….33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Обязательственное право  является наиболее крупной подотраслью гражданского законодательства. Содержащиеся в нем правовые нормы регулируют обширный круг общественных отношений, связанных с приобретением товаров в собственность, сдачей имущества в аренду, удовлетворением потребностей граждан в жилье, сооружением производственных и социально-культурных объектов, перевозкой грузов, пассажиров и багажа, оказанием услуг, кредитованием и расчетами, страхованием, совместной деятельностью, использованием произведений науки, литературы и искусства, охраной жизни, здоровья и имущества граждан и имущества юридических лиц и т.д. При посредстве обязательственного права осуществляется перемещение имущества и других материальных благ из сферы производства в сферу обращения, а из последней - в сферу производительного или личного потребления. Образно говоря, обязательственное право представляет собой кровеносную систему, с помощью которой в гражданско-правовом организме происходит обмен веществ.

В результате правового регулирования  отношения экономического оборота  приобретают правовую форму и  становятся обязательственными правоотношениями. В гражданском праве обязательственные  правоотношения принято именовать  обязательствами. Многообразие договорных обязательств, возникающих в различных  сферах предпринимательской и иной деятельности, нуждается в систематизации с учетом их экономической и правовой природы. Вопрос о классификации  обязательств носит в литературе дискуссионный характер. Нередко  классификация обязательств осуществляется путем произвольного вычленения отдельных видов обязательственных  правоотношений вне их связи с  другими обязательствами. Например, выделяются договорные и внедоговорные, односторонние и взаимные, простые и сложные, альтернативные и факультативные, главные и дополнительные обязательства и т.д. Таким образом, в связи с развитием рыночных отношений, понятие обязательств хотя и не претерпело существенного изменения в законодательстве, однако наполнилось новым смыслом, так как изменилось отношение к собственности. Обязательства же тесно связаны с правоотношениями собственности, и в реальной жизни наблюдается их постоянное взаимодействие. Реализация собственником правомочия распоряжения ведет к возникновению обязательственного правоотношения, а исполнение обязательств нередко вызывает к жизни правоотношение собственности. Посредством реализации обязательственных правоотношений происходит переход основной массы имущественных благ от одних участников гражданского оборота к другим. Таким образом, тема курсовой работы является актуальной.

Цель курсовой работы: изучить понятие, основания возникновения и виды обязательств.

Задачами курсовой работы в связи с поставленной целью  являются:

- изучение понятия обязательства.

- изучение классификации обязательств.

Объектом исследования является обязательства в гражданском  праве.

Предмет исследования - понятие и виды обязательств.

Методы исследования - анализ законодательства, монографий, периодической печати.

 

 

 

 

 

 

 

1. Общее понятие об обязательствах в гражданском праве

1.1 Понятие обязательства

 

Определение обязательства  в России является законодательным, поскольку содержится в ст. 307 ГК РФ. Хотелось бы отметить, что не во всех странах оно отражено в законе. В частности, Французский гражданский  кодекс не дает термину «обязательство»  легального определения, оно выводится  доктриной из легального понятия  договора. Нет общего понятия обязательства, которое имело бы нормативный  характер, также в законодательстве и прецедентном праве Англии и  США. Не включает определения обязательства  и швейцарский обязательственный  закон. Германское гражданское уложение исходит из общего определения обязательства[1].

В нашей стране законодательное  определение обязательства имеет  долгую историю. До революции слово  «обязательство» в законодательстве употреблялось в различных значениях  во многих статьях Свода законов  гражданских Российской империи. Советский  период, начиная с Гражданского кодекса 1922 г., неизменно характеризовался наличием в законодательстве общего гражданско-правового  определения обязательства. Разница  в трактовках, предлагавшихся Гражданскими кодексами 20-х, 60-х и 90-х гг. прошлого века, была незначительной. Так, определения  обязательств кодифицированных законов 60-х и 90-х гг. совпадают абсолютно, а дефиниция 1922 г. отличается лишь тем, что делает акцент не на обязанности  должника, а на праве требования кредитора[2].

Легальная конструкция обязательства  определена в п. 1 ст. 307 ГК РФ: «Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого  лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить  работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а другая сторона – кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности»[3].

Однако ряд ученых признает данное классическое определение не совершенным. Например, О.С. Иоффе не считал нужным включать в него примерный  перечень действий должника, на которые  вправе притязать кредитор (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги). Сама природа общих понятий, подчеркивал О.С. Иоффе, не допускает  использования ни примерного, ни исчерпывающего перечня. Кроме того, он не одобрял  воплощение в научном понятии  альтернативы: совершение действия или  воздержание от него. Он считал ее неточной, ибо должник, по его мнению, всегда обязывается либо только к активным действиям, либо также к воздержанию  от определенных действий, но непременно сопутствующему активной деятельности, а не заменяющему ее[4].

На сегодняшний день ряд  авторов либо в своих определениях буквально воспроизводят законодательную  формулировку. Другие уточняют, что  обязательство есть относительное  гражданское правоотношение. По мнению третьих, действия должника связаны  с перемещением имущества и иных имущественных результатов труда, или товарным обменом. Новые классические работы в области обязательственного права и так необходимые в  новых условиях динамики рыночных отношений  современной России, к сожалению, почему-то не формулируются.

Представляется необходимым  сформулировать общее доктринальное  определение обязательства.

Во-первых, оно должно констатировать наличие гражданско-правовой связи  кредитора и должника как конкретных участников гражданского оборота. Так  будет отмечено, что эта связь  санкционирована гражданским законом.

Во-вторых, акцент следует  сделать на праве требования кредитора, поскольку именно в этом праве  заключается существо обязательства. Не случайно дореволюционная цивилистика  предлагала именовать обязательство правом требования или правом на чужие действия. Также важно, что именно кредитор обладает формальной возможностью требовать определенного поведения от должника. Данные обстоятельства, связанные с существом обязательства, должна обязательно учитывать его дефиниция.

В-третьих, думается, стоит  отказаться как от перечисления возможных  действий, которых кредитор вправе требовать, так и от самого термина  «действие». Кредитор требует от должника удовлетворения своего интереса. При  этом желательно исключить из формулировки альтернативу, которую так не одобрял  О.С. Иоффе (действие или воздержание  от действия)[5], поскольку предоставление может заключаться как в активных действиях, так и одновременно в  воздержании от них. Предоставление, на которое может рассчитывать кредитор, всегда вполне определенно. Ф.К. Савиньи, рассматривая понятие обязательства, писал о двух признаках обязательственных действий: их объеме и продолжительности. Следовательно, в определении можно подчеркнуть, что предоставление для кредитора характеризуется определенным объемом и продолжительностью.

Если мы укажем в дефиниции, что кредитор требует предоставления, то этим подчеркнем право на обязательственную  деятельность должника. Должник же предоставляет в итоге исполнение, обеспечивая достижение цели обязательства.

В-четвертых, в определении  желательно разрешить давний спор цивилистов по поводу того, должно ли обязательство  иметь исключительно имущественный  характер.

Необходимо отметить, что  ни ныне действующее легальное определение  обязательства (п. 1 ст. 307 ГК), ни иные положения  общей части обязательственного права не содержат каких-либо (прямых или косвенных) указаний, опровергающих  возможность существования неимущественных  обязательств. Современный же оборот демонстрирует их многочисленные примеры. Так, неимущественные (организационные) обязательства вытекают из предварительного договора (ст. 429 ГК РФ)[6]. В сфере корпоративных  отношений получили широкое распространение соглашения, по которым акционеры (участники) принимают на себя обязательства единообразно голосовать по тем или иным вопросам, выдвигать единых кандидатов в органы управления общества и т.п.

В большинстве случаев  обязанность должника сводится к  совершению активных («положительных») действий – передать имущество, выполнить  работу, оказать услуги и т.п. Однако уже в самом легальном определении (п. 1 ст. 307 ГК РФ) подчеркивается принципиальная возможность существования «отрицательных»  обязательств, где обязанность должника состоит в воздержании от определенного  действия. Зачастую такие обязательства  носят вспомогательный характер, дополняя обязательства «положительные». Так, в рамках дистрибьюторского  соглашения изготовитель может обязаться не поставлять аналогичные товары другим покупателям, действующим на той же территории. Возможность заключения подобных соглашений прямо предусмотрена п. 2 ст. 990, ст. 1007, 1033 ГК РФ. Вместе с тем возможны обязательства, в которых должник обязывается исключительно к пассивному поведению. Например, стороны могут договориться о воздержании от конкуренции, участник судебного спора может заключить с известной адвокатской фирмой соглашение, по которому фирма за определенное вознаграждение обязуется не защищать в суде другую сторону[7]. Следовательно, интерес кредитора может быть как имущественным, так и неимущественным. Подобный подход приведет к практическому разрешению долгой теоретической дискуссии.

Исходя из сформулированных положений, можно дать следующее  определение: «Обязательство – это  юридически закрепленная гражданско-правовая связь между конкретными участниками  гражданского оборота, в силу которой  кредитор вправе требовать удовлетворения как имущественного, так и неимущественного интереса в определенном объеме и  продолжительности за счет обязанности  к исполнению должника в его пользу».

Иногда термином «обязательство»  обозначают также: обязанность (долг) должника; документ, в котором фиксируется  эта обязанность.

Обязательственное правоотношение является относительным. В противоположность  правоотношениям абсолютным, в которых  управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных лиц, обязательственное правоотношение устанавливается между строго определенными лицами и не затрагивает прочих. Обязательство не создает обязанностей для третьих лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (п. 3. ст. 308 ГК РФ)[8]. Содержание обязательства образует принадлежащее кредитору субъективное право (право требования) и лежащая на должнике обязанность (долг).

В силу обязательства активный субъект приобретает право на действие со стороны пассивного субъекта. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательства кредитор имеет возможность  использовать способы защиты лишь по отношению к неисправному должнику, но ни к третьим лицам. Так, неисполнение обязательства передать определенную вещь не дает кредитору право требовать  отобрания этой вещи от третьего лица, которому она уже передана (ст. 398 ГК)[9].

Если вещные правоотношения отражают статику имущественных  отношений (закрепленность имущества  за определенными субъектами), то с  помощью обязательственных правоотношений в основном опосредуется динамика –  перемещение имущества от одних  лиц к другим.

Как указывалось выше, содержание обязательства составляют право  требования кредитора и противостоящая ему обязанность должника. Однако отдельные исследователи полагают – это лишь простейшая модель обязательственного правоотношения; в реальном же имущественном  обороте преобладают двусторонние обязательства, когда обе стороны  одновременно выступают в качестве должника и кредитора (обязательство  купли-продажи, аренды, подряда)[10].

На взгляд Анненкова К., подобная позиция и основанная на ней дифференциация обязательств на односторонние и двусторонние являются результатом некорректного смешения понятий обязательства и договора[11]. Никаких двусторонних обязательств законодательство не знает. Достаточно сказать, что ни одной нормы, подтверждающей эту концепцию, в рамках части  первой ГК РФ нет. Двусторонним может  быть только договор, о чем достаточно определенно указано в п. 2 ст. 308 ГК РФ. Там, где сторонники критикуемой  концепции видят двустороннее обязательство (например, купля-продажа), речь идет о  нескольких обязательствах, возникших  из единого юридического факта. При  этом взаимосвязь и взаимозависимость  обязательства продавца передать товар  и обязательства покупателя уплатить покупную цену не превращает их в единое правоотношение, что подтверждает ст. 328 ГК РФ.

Помимо того что концепция  двустороннего обязательства не находит подтверждения в действующем  законодательстве, она неприемлема  и с практической точки зрения. Так, использование подавляющего большинства  институтов обязательственного права  с позиций указанной концепции  оказывается затруднительным либо невозможным. К примеру, не ясно, как  можно обеспечить исполнение обязательства  купли – продажи, каким (солидарным или долевым) будет режим такого обязательства, если на стороне продавца выступают собственники, как определить место исполнения такого обязательства  и т.п.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Решить наиболее дискуссионные вопросы  в теории обязательственного права  можно посредством принятия общего доктринального определения обязательства: Обязательство – это юридически закрепленная гражданско-правовая связь  между конкретными участниками  гражданского оборота, в силу которой  кредитор вправе требовать удовлетворения как имущественного, так и неимущественного интереса в определенном объеме и  продолжительности за счет обязанности  к исполнению должника в его пользу. Существо обязательства сводится к обязанию конкретных лиц к определенному поведению в рамках имущественного (гражданского) оборота, т.е. к тем или иным формам товарообмена. Для него характерно «состояние связанности одного лица в отношении другого». Действительно, обязательственное правоотношение как бы «обвязывает», сплетает своих участников определенными узами. Такой подход к сущности обязательства, характерный для континентальной правовой системы, проистекает из представлений римского частного права об обязательстве как об определенных «правовых оковах», в силу которых лицо принуждается к исполнению какого-либо дела.

Традиционно поэтому принято  считать, что субъективное обязательственное  право есть «право на действие другого  лица», которое дает возможность  господства над поведением должника, а в древности - даже и над самим  должником (тогда как вещное право, прежде всего право собственности, позволяет осуществлять лишь господство над вещью). В современных условиях обязание должника к определенному поведению (действию или, реже, к воздержанию от действия) означает, что кредитор вправе требовать от него исполнения под угрозой применения мер гражданско-правовой (имущественной) ответственности (ст. 396 ГК).

 

1.2 Обязательство как гражданское правоотношение

 

Обязательство в самом  общем виде представляет собой взаимоотношение  участников экономического оборота (товарообмена) - субъектов гражданского права, урегулированное  нормами обязательственного права, т.е. одну из разновидностей гражданских  правоотношений. Следовательно, обязательство, как и всякое правоотношение, характеризуется  наличием прав и обязанностей у его участников (субъектов). Этим оно отличается от фактических (неюридических) отношений, в том числе от моральных, политических и тому подобных «обязательств», не пользующихся признанием со стороны государства (публичной власти) и не содержащих в силу этого прав и обязанностей.

Вместе с тем обязательства  как гражданские правоотношения необходимо отличать от правоотношений, относящихся к другим правовым отраслям (главным образом отрасли публичного права). В частности, обязанность по уплате налогов является хотя и имущественной, но публично-правовой, а не частноправовой.

Обязательства оформляют  конкретные акты экономического обмена, возникающие между вполне определенными  участниками. Поэтому они представляют собой типичные относительные правоотношения, характеризующиеся строго определенным субъектным составом. В силу этого  обязательство юридически связывает  только конкретное обязанное лицо. Если, например, последнее в нарушение  своей обязанности производит исполнение не своему контрагенту - управомоченному, а иному (третьему) лицу, то сам управомоченный обычно не вправе потребовать что-либо от этого третьего лица, ибо обязательство не может создать обязанности для тех, кто в нем не участвовал (п. 3 ст. 308 ГК). Но он сможет взыскать убытки со своего контрагента.

В абсолютных правоотношениях  существо субъективного права, как  известно, сводится к праву на собственное  поведение (по отношению к неопределенному  кругу обязанных лиц), тогда как  в относительных правоотношениях  оно становится правом требования конкретного  поведения от обязанных лиц. Поэтому предмет обязательств составляют вполне определенные действия по передаче имущества, производству работ, оказанию услуг (выступающие в форме обязанностей активного типа) либо воздержание от конкретных действий (например, обязанность не разглашать сущность полученного по договору секрета производства (ноу-хау) без согласия первоначального обладателя такой информации), а не общая обязанность не препятствовать кому-то в осуществлении его права, как в абсолютных правоотношениях.

Объектом вещных правоотношений могут быть только вещи, причем индивидуально  определенные, а объектами отношений  интеллектуальной и промышленной собственности - выраженные в объективной форме  конкретные нематериальные объекты, тогда  как объектом обязательства могут  быть самые различные объекты  имущественного оборота, в том числе  вещи, определенные как индивидуальными, так и родовыми признаками, а также  конкретные имущественные права, результаты работ, оказание услуг материального  и нематериального характера  и т.д., по поводу которых не может возникнуть вещных или исключительных прав.

Вместе с тем обязательства  тесно связаны с вещными и  исключительными (абсолютными) правоотношениями, ведь обладание имуществом (товаром) на соответствующем юридическом  титуле, прежде всего на праве собственности, с одной стороны, составляет необходимую  предпосылку товарообмена, а с  другой - становится его обычным  результатом, закрепляя соответствующий  имущественный объект за новым владельцем. Иначе говоря, абсолютные правоотношения закрепляют предпосылки и результаты товарообмена (т.е. относительных, обязательственных  правоотношений), что позволяет говорить об их взаимозависимости, а иногда даже о производности обязательственных  прав от вещных и исключительных. Со своей стороны обязательства как относительные правоотношения являются юридической (гражданско-правовой) формой конкретных актов товарообмена, из которых складывается имущественный (гражданский) оборот.

 

 

 

 

 

 

 

2. Субъекты и виды обязательств

2.1 Субъекты обязательства

 

Стороны в обязательстве  являются: лицо, управомоченное требовать определенного действия, – кредитор – и лицо, обязанное совершить такое действие, – должник. В соответствии с этим в обязательстве различаются две стороны: сторона кредитора и сторона должника.

В обязательстве помимо должника и кредитора могут участвовать  и иные субъекты – третьи лица. Так, по общему правилу должник может  возложить исполнение обязательства  на третье лицо, и кредитор обязан принять  такое исполнение (п. 1 ст. 313). Существуют обязательства в пользу третьих  лиц (например, банковский вклад в  пользу третьего лица – ст. 842 ГК РФ). Отличительная черта обязательства  состоит в том, что оно не может  создавать обязанности для третьих лиц (п. 3 ст. 308 ГК РФ)[19].

Указание на то, что в  обязательстве участвуют две  стороны, не означает, что участниками  обязательства во всех случаях являются непременно два лица. Существуют обязательства  с множественностью лиц (три и более участников). Множественность может быть на стороне кредитора (активная множественность) и на стороне должника (пассивная множественность). Бывает и смешанная множественность, когда в обязательстве участвуют несколько кредиторов (множественность на стороне кредитора) и несколько должников (множественность на стороне должника).

При множественности лиц  обязательство может быть долевым  или солидарным. В долевом обязательстве  каждый кредитор вправе требовать исполнения обязательства в определенной доле, а каждый должник обязан исполнять  обязательство в определенной доле. Доли участников предполагаются равными, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или условий обязательства. Обязательства с множественностью лиц по общему правилу являются долевыми. Суть солидарного обязательства  состоит в том, что до тех пор, пока обязательство полностью не исполнено, любой из солидарных должников считается обязанным его исполнить; любой из солидарных кредиторов вправе требовать исполнения.

Солидарные обязательства  возникают, если это предусмотрено  договором, либо установлено законом (при неделимости предмета обязательства, при совместном причинении вреда  и т.д.). Если имеется в виду солидарное обязательство с пассивной множественностью, то в законе говорится о солидарной обязанности или ответственности (ст. 322–325 ГК РФ). Когда речь идет о  солидарном обязательстве с активной множественностью – о солидарном требовании (ст. 322, 326 ГК РФ)[20].

Кредитор вправе требовать  исполнения солидарной обязанности  как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в  части долга. Исполнение обязательства  одним из должников в полном объеме прекращает обязательство перед  кредитором. Одновременно возникает  обязательство между этим должником  и его содолжниками. Должник, исполнивший обязательство, становится кредитором. Такое обязательство, как уже говорилось в первом разделе, именуется регрессным. В силу регрессного обязательства одно лицо, выполнившее обязанность за другое, имеет право требовать от этого лица возмещения понесенных затрат. В данном случае существо регрессного обязательства состоит в следующем: должник, исполнивший обязательство, имеет право требовать исполненного от остальных должников (содолжников) в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. Иное может вытекать из отношений между содолжниками. Неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на остальных содолжников, в т. ч. на того, который исполнил основное обязательство. Иное может следовать из отношений между содолжниками.

При солидарности требования должник может исполнить обязательство  любому из сокредиторов. Если это не происходит, то любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. Исполнение обязательства одному 3 кредиторов влечет прекращение обязательства. Одновременно возникает обязательство между кредитором, получившим исполнение, и другими кредиторами. Кредитор, получивший исполнение, становится должником. Он должен возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними[21].

При пассивной множественности  лиц существуют также субсидиарные обязательства. Такое обязательство  может возникнуть лишь в связи  с привлечением должника к ответственности, и существованием кроме этого  основного должника, привлекаемого  к ответственности, дополнительного (субсидиарного) должника. Существо субсидиарного  обязательства в том, что прежде чем предъявлять требование субсидиарному  должнику, кредитор должен предъявить требование к основному должнику. И только если основной должник не исполняет обязательство, требование может быть предъявлено субсидиарному  должнику (ст. 399). Так, участники полного  товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (п. 1 ст. 75 ГК РФ)[22].

 

2.2 Виды обязательств в  российском гражданском праве

 

Деление обязательств на регулятивные и охранительные совпадает с соответствующим делением гражданских правоотношений в целом.

Регулятивные обязательства  возникают вследствие правомерных  юридических действий (прежде всего, договоров) и опосредуют удовлетворение интересов участников гражданских  правоотношений в нормальных условиях гражданского оборота. Охранительные  обязательства возникают в результате правонарушения, оспаривания или  при других помехах в осуществлении  права. Они призваны обеспечить защиту субъективных гражданских прав лица или его охраняемых законом интересов. К числу охранительных относятся, в частности, обязательства вследствие причинения вреда (гл. 59 ГК РФ) и обязательства из неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ). В рамках охранительных обязательств реализуются и меры защиты (ответственности) участников договора (возмещение убытков, уплата неустойки и т.п.)[12].

Как указывалось выше, обязанность  должника может состоять в совершении определенного действия или воздержании  от такового. В первом случае говорят  об обязательствах «положительных», во втором – «отрицательных».

В зависимости от предмета «положительные» обязательства  могут быть подразделены на: 1) обязательства  передать имущество (включая денежные обязательства); 2) обязательства выполнить  работу; 3) обязательства оказать  услугу.

Также теория производит деление  обязательств на альтернативные и факультативные. Альтернативным (разделительным) признается обязательство, в котором существует не один, а несколько предметов, причем предоставление любого из указанных предметов является надлежащим исполнением. Предметы альтернативного обязательства могут быть однородны или разнородны. Так, нет препятствий для установления обязательства, согласно которому должник обязуется передать определенную вещь или выполнить оговоренную работу. Каждый из предметов альтернативного обязательства имеет самостоятельное знамени этого вытекает, что недействительность одного из действий по альтернативному обязательству не затрагивает остальных, а надлежащим является исполнение целиком в отношении одной из альтернатив.

Альтернативные обязательства  следует отличать от обязательств родовых. В рамках последних существует единственный предмет, определенный родовыми признаками. При исполнении такого обязательства  имеет место не выбор предмета исполнения (ибо все возможные  предметы исполнения одинаковы), а только отделение или выделение из общей  массы требуемого количества.

Право выбора предмета исполнения в альтернативном обязательстве  по общему правилу предоставляется  должнику (ст. 320 ГК РФ)[13]. Однако иное может  вытекать из закона, иных правовых актов  или существа обязательства. Так, завещатель в рамках завещательного отказа (легата) может предоставить именно отказополучателю (кредитору) возможность выбора одного из нескольких альтернативных предметов. Стороны при установлении альтернативного обязательства договором могут наделить правом выбора кредитора.

Понятие, основания и виды обязательств