Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 6

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИАНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАГНИТОГОРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Им. Г.И. Носова

 

 

Факультет Экономики и Права

Кафедра права 

Специальность: «Юриспруденция»

 

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по гражданскому праву 

Студента  группы ФГЮ-08 Лукьянова Вадима Владиславовича

На  тему: «Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств»

 

 

Научный руководитель: Субботина Елена Владимировна

 

 

 

Срок  выполнения: «___» _________________ 2011г.

 

 

 

Магнитогорск

2011

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Правовая характеристика отношений поручительства. 5

1.1. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства: особенности, значение. 5

1.2. Последствия исполнения поручителем обязанностей должника. 7

Глава 2. Правовая характеристика договора поручительства. 10

2.1. Особенности субъектного состава. 10

2.2. Ответственность поручителя по договору поручительства. 14

2.3. Прекращение поручительства. 18

Заключение 22

Список использованной литературы 24

Введение

В современных  финансовых условиях значительное количество заключаемых имущественных сделок требует действенного обеспечения  исполнения обязательств. На практике применяются такие общеизвестные  способы обеспечения, как задаток, неустойка, залог, удержание имущества  должника, поручительство, банковская гарантия и другие, предусмотренные  законом или договором (ст. 329 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ))1. Названные способы отличаются друг от друга по степени и характеру воздействия на должника, а также по методам достижения цели. Необходимо четко осознавать, что от оптимального выбора кредитором способа обеспечения обязательства во многом будут зависеть и последующие действия должника. Поэтому в каждом отдельном случае следует учитывать специфику конкретной ситуации и выбирать наиболее эффективные инструменты воздействия на нее.

Поручительство  является одним из самых распространенных способов обеспечения исполнения обязательств. На первый взгляд это обусловлено  простотой юридической конструкции, в силу которой третье лицо (поручитель) берет на себя обязательство перед  кредитором отвечать за должника в  случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения последним его обязательств перед кредитором. Несмотря на всевозрастающую  значимость и применимость поручительства, эта мера обеспечения недостаточно полно урегулирована нормами  законодательства, что вызывает споры  и порождает неоднозначность  их толкования.

Актуальность  исследования данного вопроса заключается  в том, что поручительством может обеспечиваться исполнение любых обязательств: по оплате приобретаемых товаров (работ, услуг), поставке товаров (работ, услуг), возврату займа и т.д., в том числе тех обязательств, которые возникнут в будущем. В настоящее время имеется тенденция развития договорных обязательств, договор поручительства в том числе. В связи с усложнением общественных отношений, идет непрерывный процесс усложнения гражданско-правового договора.

Объектом  исследований в данной работе является отношения поручительства. К предмету исследования можно отнести  сам договор поручительства, основные требования, предъявляемые к договору поручительства, юридические факты возникновения и прекращения договора поручительства.

Целями  данного исследования является следующее: рассмотреть и охарактеризовать такой способ обеспечения исполнения обязательств как поручительство.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1) Раскрыть сущность отношений поручительства и основания их возникновения;

2) Раскрыть и рассмотреть особенности элементов договора поручительства;

3) Установить  роль каждого из участников  данного правоотношения.

При исследовании данной темы использовались такие методы как исторический, сравнительно-правовой, структурно-системный и метод анализа.

В работе были использованы научные статьи и статьи периодических изданий следующих  авторов: Новосёловой Л.А., Мешалкина В.К., Петрова Н.Ф., Панченко Е.В., Бурковой А.Ю. и других.

Нормативной базой  исследования послужили нормативный  материал Гражданского Кодекса Российской Федерации, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 г. № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве».

Глава 1. Правовая характеристика отношений поручительства.

1.1. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства: особенности, значение.

Согласно  п. 1 ст. 361 ГК РФ, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Договор поручительства может быть заключен также для  обеспечения обязательства, которое  возникнет в будущем (п. 2 ст. 361 ГК РФ).

Поручительство  как способ обеспечения исполнения обязательства существовало еще  в римском праве, откуда оно перешло  и в российское законодательство. Поручительство содержалось в судебниках 1497 и 1550 гг., далее предусматривалось  в Своде законов Российской Империи 1832 - 1839 гг., одним из авторов которого был М.М. Сперанский, и, наконец, перешло  в советское гражданское право2.

В современном  российском гражданском законодательстве поручительство представляет собой охранительное обязательство, в силу которого поручитель должен совершить в пользу кредитора те действия, к совершению которых обязан должник, отвечающий за нарушение обязательства, как-то: возместить убытки, судебные издержки по взысканию долга, уплатить неустойку, проценты за нарушение денежного обязательства и т.д., а кредитор вправе требовать от него совершения этих действий3.

Наличие у  кредитора поручительства третьего лица за должника фактически увеличивает  шансы кредитора получить исполнение по сделке. Ведь если должник не выполнит своих обязательств перед кредитором, у последнего появится возможность  предъявить свои требования не только к должнику, но и к лицу, которое  поручилось за должника в том, что  обязательства по договору будут  выполнены. То есть если по обязательству, не обеспеченному поручительством, спросить можно только с должника (не беря в расчет случаи обязательной субсидиарной (дополнительной) ответственности, предусмотренные действующим законодательством), то по обязательству, обеспеченному  поручительством, в качестве ответственных  лиц перед кредитором будут выступать  двое и более субъектов.

Статьей 362 ГК РФ предусмотрена обязательная письменная форма договора поручительства, несоблюдение которой влечет недействительность договора поручительства. Установленное  законом требование о том, что  договор поручительства должен быть заключен в письменной форме, означает, что сторонами должен быть составлен  документ, выражающий содержание совершаемой сделки, который подписывается лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами (п. 1 ст. 160 ГК РФ). И судебная практика исходит из необходимости соблюдения письменной формы договора. Только в этом случае договорные отношения между поручителем и кредитором считаются установленными. Причем суд принимает не только подписанный двумя сторонами (поручителем и кредитором) договор, но и другие письменные документы, свидетельствующие о намерении поручителя нести ответственность перед кредитором должника. Такими документами могут быть письма, из содержания которых вытекает обязанность их авторов отвечать перед кредитором должника. Суд учитывает такие письма как подтверждение поручительства, если они фактически приняты кредитором или им подтверждены. Так в информационном письме Президиума ВАС РФ от 20 января 1998 г. № 28 Высший Арбитражный Суд указал, что «отметка о принятии поручительства, сделанная на письменном документе, составленном должником и поручителем, может свидетельствовать о соблюдении письменной формы сделки поручительства»4. И в этом смысле кредитору небезразлично, кто выступит поручителем. Кредитор должен быть уверен, что поручитель сможет исполнить обязательства должника, поэтому примет далеко не всякого поручителя. Вот почему необходимо согласие кредитора принять конкретного поручителя. В то же время суд не принимает гарантийные обязательства поручителя, адресованные должнику, как договор поручительства, если эти гарантийные обязательства не приняты кредитором.

Поручительство  также может быть оформлено и  вместе с основным договором, но при  этом важно учитывать, чтобы в  договоре присутствовали все необходимые  условия поручительства. В противном  случае поручительство считается несостоявшимся.

Закон предоставляет  возможность в целях исполнения одного и того же обязательства давать поручительство за одного должника нескольким лицам сразу. Согласно п. 3 ст. 363 ГК РФ лица, совместно давшие поручительство, будут отвечать перед кредитором солидарно, если договором поручительства не будет предусмотрено иное. При этом следует знать, что лица, давшие поручительство за одно и то же лицо и по одному и тому же обязательству, не будут солидарно обязанными по отношению друг к другу, если поручительство будет дано ими независимо друг от друга, а также будет оформлено разными договорами5.

Отношения поручительства по общему правилу является возмездным, предлагая в качестве аргумента презумпцию, установленную п. 3 ст. 423 ГК РФ, согласно которой договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания и существа договора не вытекает иное. Однако следует согласиться с другими авторами, которые относят договор поручительства к безвозмездным. Анализируя существо данного обязательства, трудно представить себе ситуацию, в которой поручитель получает от кредитора должника встречное имущественное предоставление, если речь не идет о ручательстве по договору комиссии. Нельзя рассматривать обязанность отвечать за третье лицо как материальное благо, удовлетворяющее интересы кредитора. В первую очередь оно направлено на удовлетворение интересов самого должника. Именно должник в большей степени заинтересован в поручительстве, ибо предоставление поручительства, как правило, одно из условий, при обязательном наличии которого кредитор будет иметь возможность с наименьшим риском вступить в договорные отношения с должником по основному обязательству6.

В целом  отношения поручительства весьма распространенное явление в системе обеспечения  исполнения обязательств. Оно приобрело  достаточно широкую сферу применения. И особую роль играет в кредитных  отношениях.

1.2. Последствия исполнения поручителем обязанностей должника.

После исполнения поручителем обязательств должника поручитель имеет право обратиться к должнику с регрессным иском (п. 1 ст. 365 ГК РФ). Регрессный иск - это обратное требование о возврате денежной суммы (или иной имущественной ценности, которая была уплачена третьему лицу по вине должника). С предъявлением  регрессного иска поручитель становится на место кредитора по обязательству  должника. Основанием для предъявления данного иска будут служить удостоверяющие требования кредитора документы, которые  последний должен передать поручителю (п. 2 ст. 365 ГК РФ) 7.

Основной  должник не вправе выдвигать против регрессного требования поручителя возражения, которые он имел против кредитора, если должник не информировал поручителя об исполнении обязательства8.

К поручителю переходят права по обязательству  в отношении должника только в  том объеме, в котором поручитель удовлетворил требования кредитора. Кроме  того, поручитель, исполнивший обязательство, вправе также требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную  кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника (п. 1 ст. 365 ГК РФ).

В теории однозначно разъясняется, что при этом не происходит перемена лиц в обязательстве, как  при переводе долга. Однако не вызывает сомнений, что обязанность удовлетворить требования кредитора по основному обязательству возлагается на поручителя. Проведя аналогию с переводом долга, предусмотренным ст. 391 и 392 ГК РФ, отметим, что совершение перевода долга возможно лишь путем заключения сторонами (всеми тремя сторонами, т.е. обоими должниками и кредитором) письменного договора о переводе долга. Таким образом, если должник, имеющий обязательство перед кредитором, решил бы перевести свой долг на третье лицо (пусть даже именуемое поручителем), он вынужден был бы согласовать свои действия как с первым, так и со вторым. Только при таком условии можно соблюсти интересы всех субъектов данного правоотношения. Следовательно, когда мы имеем дело с возложением ответственности по обязательствам одного лица на другое лицо, необходимо участие и первого, и второго лица, а также кредитора по обязательству.

Заключая  договор поручительства, поручитель готов не только «заполучить» ответственность должника перед кредитором, но и несет риск невозвращения или несвоевременного возвращения денег должником. Поэтому законодатель дает поручителю возможность компенсировать свой риск посредством процентов. Исходя из общих правил, регламентирующих уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, установленных ст. 395 ГК РФ, можно сделать вывод, что размер процентов в рассматриваемом случае должен определяться ставкой рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, а моментом отсчета для определения меры ответственности должна считаться дата исполнения поручителем своего обязательства перед кредитором, поскольку именно с этого момента к поручителю переходит право требования к должнику по основному обязательству.

Рассматриваемое положение ГК РФ гарантирует минимальную  защиту интересов поручителя. Размер процентов, превышающий ставку рефинансирования, должен согласовываться сторонами. Требование поручителя об установлении таких повышенных процентов может  стать одним из условий при  заключении договора поручительства. В таком случае разумно включить соответствующие положения в  текст самого договора. Но поскольку  увеличение размера ответственности  не может осуществляться без участия  должника, то его участие (в качестве стороны или лица, согласующего условия  договора) необходимо9.

Правила установленные  п. 3 ст. 365 ГК РФ применяются, если иное не предусмотрено законом, иными  правовыми актами или договорам поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними. Отсюда следует, что п. 3 ст. 365 ГК РФ предусматривается диспозитивность первых двух пунктов, т.е. установление окончательных договорных условий треугольника кредитор - поручитель - должник отнесено законом на усмотрение сторон. Свободные стороны, определяющие договорные обязательства, действуют каждый в своем интересе и вправе участвовать в согласовании условий всех договоров, заключаемых в треугольнике. На практике в большинстве случаев должника не указывают стороной договора поручительства, тем не менее договорные треугольники являются рабочими и функционируют. Поэтому во избежание всевозможных конфликтов между сторонами и недоразумений, а также с целью более полного и всестороннего регулирования отношений в этом треугольнике считаем нужным включить должника в число лиц, согласующих условия договора поручительства.

К примеру, договором может быть предусмотрено, что должник не несет ответственности  за возникшие у поручителя убытки, связанные с исполнением обязательств должника, или что в порядке  регресса поручитель может взыскать с должника только сумму основного  долга без уплаты процентов и  неустойки.

На должника, исполнившего обязательство, обеспеченное поручительством, законом возлагается  обязанность немедленно известить  об этом поручителя. Если поручитель, не извещенный надлежащим образом, также  исполнит соответствующее обязательство  должника, то он будет вправе по своему усмотрению либо обратиться к кредитору  с требованием о возврате неосновательно полученного, либо предъявить регрессное требование должнику (ст. 366 ГК РФ)10.

Таким образом, поручитель не остаётся не защищённым. Помимо прав, которые возникают у поручителя в случае исполнения им обязательства, не следует забывать о правах на представление возражений против требования кредитора, а также права взыскания с кредитора неосновательно полученного либо предъявления регрессного требования к должнику в случае неизвещения поручителя об исполнении обязательства должником.

Глава 2. Правовая характеристика договора поручительства.

2.1. Особенности  субъектного состава.

В главе  «Поручительство» ГК РФ общественные правоотношения урегулированы между тремя лицами.

Во-первых, это поручитель, который обязывается  перед кредитором другого лица отвечать за исполнение обязательства. Поручитель имеет право выдвигать против требования кредитора возражения, которые  мог бы представить должник. В  случае удовлетворения требований кредитора  поручитель в силу договора поручительства приобретает право предъявления регрессного требования к лицу, за которое он выполнил обязательство. Изначально по римскому частному праву  поручитель приобретал право требовать  от кредитора, чтобы тот уступил  свои иски к должнику.

Во-вторых, это кредитор, который выступает  в качестве управомоченной стороны. Следовательно, обязанности поручителя соответствует право кредитора  получить удовлетворение по основному  обязательству как за счет должника, так и за счет поручителя. Кредитор имеет не только права, но и обязанности, в частности по исполнении поручителем  основного обязательства кредитор обязан передать поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику.

И в-третьих, это должник по основному обязательству. Соответственно должник обязан возместить поручителю по исполнении основного  обязательства его сумму, сумму  процентов и иных убытков. Должник  также обязан в случае исполнения обязательства немедленно известить  об этом поручителя.

Таким образом, договор поручительства весьма условно  можно отнести к договорам, односторонне обязывающим. В той или иной мере имеют права и несут обязанности  все три участвующих в поручительстве лица11.

Договор заключается  между кредитором и поручителем (ч. 1 ст. 361 ГК РФ). Возможно составление  трехстороннего договора поручительства - между кредитором, должником и  поручителем.

Действующее гражданское законодательство под  поручительством понимает такой  договор, в котором содержится обязанность  поручителя перед кредитором другого  лица отвечать за исполнение последним  его обязательства полностью  или в части. В законе не содержится указаний на то, каким образом может  устанавливаться поручительство, между  кем должен быть заключен этот договор, однако совершенно очевидно следующее: для заключения договора поручительства не требуется какого-либо участия  должника по обеспечиваемому поручительством  обязательству. Иными словами, договор  поручительства может быть заключен не только без участия должника по основному обязательству, без его уведомления, но и вопреки его воле. Примером может служить следующее судебное дело. Страховая компания обратилась в арбитражный суд с иском к банку о признании договора поручительства недействительным по основаниям несоответствия его требованиям закона. Заявление было мотивировано тем, что судебным решением суда общей юрисдикции, имеющим преюдициальное значение, указанный договор поручительства признан не соответствующим требованиям ст. 361 ГК РФ, поскольку не подписан лицом, за которое страховая компания поручилась нести ответственность.

Решением  арбитражного суда первой инстанции  исковые требования были удовлетворены. Постановлением апелляционного суда решение  суда первой инстанции было отменено, в удовлетворении иска отказано.

Суд апелляционной  инстанции пришел к выводу, что  поскольку сторонами договора поручительства являются поручитель и кредитор, то неподписание договора лицом, за которое  поручитель поручился нести ответственность, не является основанием, влекущим недействительность (ничтожность) договора поручительства. В кассационной жалобе страховая  компания настаивала на том, что обстоятельство, установленное вступившим в законную силу решением суда общей юрисдикции, не нуждается в повторном доказывании  и должно приниматься как доказанное, поскольку его существование  и правовое значение установлено  с соблюдением предусмотренного законом порядка.

ФАС Западно-Сибирского округа, рассматривая дело в кассационном порядке, признал, что поскольку  из содержания ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, ч. 1 ст. 64 АПК РФ следует, что обстоятельства, имеющие значение для правильного  рассмотрения дела, устанавливаются  судом на основании доказательств, содержащих сведения о фактах, то правовая оценка судом общей юрисдикции сделки не может рассматриваться в качестве обстоятельства, имеющего преюдициальное значение для другого суда. Решение  суда апелляционной инстанции оставлено  в силе.

ВАС РФ отказал  в передаче указанного дела в Президиум, указав, что оспариваемый договор  поручительства соответствует требованиям  ГК РФ, подписания договора поручительства лицом, за которое поручитель поручился  нести ответственность за исполнение обязательства, не требуется, следовательно, в удовлетворении иска было отказано правомерно. Позиция ВАС РФ представляется законной и обоснованной12.

Наиболее  полное и обстоятельное исследование института поручительства предпринял А. Нолькен в научном труде  «Учение о поручительстве по римскому праву и новейшим законодательствам», опубликованном в 1884 г. в Санкт - Петербурге. В данном труде сказано следующее: «...с юридической точки зрения в договоре поручительства нет места  для участия в нем главного должника, по крайней мере участия непосредственного и прямого, оно может быть лишь косвенным, посредственным, предшествуя самому установлению поручительства...»13. Участие должника выражается в том, что, будучи, как правило, заинтересованным в предоставлении обеспечения своему кредитору, он обращается к третьему лицу с просьбой предоставить поручительство, то есть заключить с кредитором договор поручительства.

Нолькен в  указанном труде предположил, что  «нет основания требовать положительно выраженного согласия должника, достаточно будет, если он, зная об обеспечении своего обязательства поручительством, не противится этому...». Такая позиция вызвала непримиримую критику со стороны другого видного российского ученого того времени К. Анненкова, который считал, что «для установления поручительства следует считать необходимым участие в договоре о его установлении не только кредитора и поручителя, как того требует право римское, а также уложения итальянское и саксонское, но и должника и, притом, участие последнего никак не косвенное или посредственное, как утверждает барон Нолькен, а участие прямое и непосредственное, как и во всяком другом договоре одной из его сторон...»14.

Существо  данного спора сводится к тому, в какой степени необходимо учитывать  волю и интересы должника при заключении договора поручительства. Моральное  обоснование своей позиции о  необходимости и обязательности участия должника в установлении поручительства Анненков видел в  том факте, что интересы должника по отдельным видам обязательств, обеспеченным поручительством, могут  быть затронуты существенным образом, и потому кредитору и поручителю, во избежание возражений должника после  исполнения его обязательства поручителем, необходимо заручиться согласием должника.

Что касается современной практики, в ряде случаев должник, чье обязательство было обеспечено без его ведома, настолько не заинтересован в том, чтобы право требования по этому обязательству перешло к третьему лицу, что, знай он о такой возможности заранее, предпочел бы вовсе не заключать договор.

В качестве еще одного аргумента в защиту своей точки зрения сторонники участия  должника в установлении обязательства  поручительства указывали и на тот  факт, что поручительство зачастую дается третьим лицом не безвозмездно и именно должник обязывается  в этом случае уплатить поручителю вознаграждение за предоставленное  обеспечение.

Но самым  популярным доводом, приводившимся  как дореволюционными, так и советскими юристами, был довод о возможном  злоупотреблении своим правом со стороны кредитора, желающего изменить подсудность и избежать расходов, связанных с необходимостью обращаться в суд по месту нахождения ответчика, и заключающего фиктивный договор  поручительства с фирмой, место нахождения которой с учетом требования процессуального законодательства является наиболее оптимальным для кредитора. В этом случае кредитор имеет право обратиться с требованием об уплате долга как к должнику, так и к поручителю. При этом, если должнику ничего не известно о заключенном договоре поручительства и предъявленном поручителю иске, кредитор в судебном процессе оказывается в более выгодном положении, так как освобождается от необходимости отвечать на возражения должника, процесс практически проходит заочно, при полном отсутствии сопротивления со стороны поручителя. Кредитор не имеет также хлопот, связанных с возможным обжалованием не вступившего в силу решения суда.

По этому  поводу высказана точка зрения, что  данная проблема лежит скорее в плоскости  процессуального права, нежели норм материального права, так как  процессуальное законодательство предоставляет  кредитору возможность предъявить иск по месту нахождения любого из соответчиков15.

Следует признать, что восторжествовавшая в современном праве позиция, согласно которой отсутствует необходимость участия должника в установлении правоотношения поручительства, вполне справедлива. Фактическое участие должника в договоре теоретически не несет в себе никакой смысловой нагрузки, хотя на объем обязательства должника заключение договора поручительства влияние все же оказывает.

В соответствии с п. 1 ст. 365 ГК РФ поручитель, исполнивший обязательство, вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную им кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. В этом случае проценты на основании ст. 395 ГК РФ начисляются на всю выплаченную поручителем за должника сумму, включая убытки, неустойки, уплаченные кредитору проценты и т.д., за исключением предусмотренных договором поручительства сумм санкций, уплаченных поручителем в связи с собственной просрочкой.

Если должник, надлежащим образом уведомленный о  том, что поручителю предъявлено  требование, не обратится в суд  с требованием признать поручительство недействительным, то впоследствии он лишается права ссылаться на это  обстоятельство. Кроме того, с момента  исполнения обязательства поручителем  объем ответственности должника, как показано нами ранее, возрастает, и было бы совершенно справедливым, если бы должник имел право знать, с какого именно момента объем  его обязательства увеличивается.

Имея в  виду неведение должника о заключенном  договоре поручительства, еще одним  негативным моментом можно считать  то, что закон, подробно регламентирующий последствия неизвещения поручителя об исполнении обязательства должником, ничего не говорит о последствиях неизвещения должника об исполнении обязательства поручителем. Неясным остается вопрос о том, в каком порядке будет возмещаться неосновательно полученная кредитором сумма, если должник, ничего не зная об исполнении его обязательства поручителем, тоже в свою очередь исполнит это обязательство.

Представляется, что в свете вышесказанного судам, рассматривающим дела по искам к  поручителям, следует в обязательном порядке привлекать в процесс  в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований, должника по обеспеченному поручительством  обязательству. Тем более что  для российского права эти меры не являются новыми16.

В плоскости  рассматриваемого нами вопроса лежит  еще одна немаловажная проблема: будет  ли считаться договором поручительства договор, заключенный между должником  и третьим лицом, в соответствии с которым третье лицо за вознаграждение или безвозмездно обязывается отвечать перед кредитором по обязательству  должника за исполнение должником этого  обязательства полностью или  в части? Проблема эта достаточно всесторонне исследована В.А. Беловым. Автор показывает, что «договор между должником по основному обязательству и поручителем, предоставляющий право кредитору по основному обязательству потребовать от поручителя возмещения убытков, причиненных неисправностью должника, по общему правилу не является договором поручительства...».

Не вдаваясь в оценку аргументации позиции В.А. Белова, отметим лишь, что в этом вопросе мы полностью с ним  согласны. Такой двусторонний договор, даже при условии, что кредитор этот договор подпишет, подтвердив тем  самым, что с условиями этого  соглашения он ознакомлен, не является договором поручительства и не влечет за собой правовых последствий, предусмотренных § 5 гл. 23 ГК РФ. Принципиальным вопросом для квалификации соглашений такого типа, как поручительства или договоры в пользу третьего лица, является вопрос о роли в них кредитора. Если кредитор является полноправной стороной такого трехстороннего соглашения, а само соглашение содержит все существенные условия, необходимые для заключения договора поручительства, то нет сомнений в том, что перед нами сделка, состоящая из нескольких договорных обязательств: договора поручительства между кредитором и поручителем, а также отдельного договора между должником и поручителем, например о выплате поручителю вознаграждения за предоставленное поручительство, или иного договора, регулирующего отношения только между должником и поручителем. Высший Арбитражный Суд в Постановлении от 8 октября 1996 года № 2296/96 указал, что в случае, если правоотношения оформлены договором поручительства, подписанным поручителем, должником и кредитором, с отметкой о принятии поручительства, договор поручительства совершен в письменной форме, в тексте договора содержатся все необходимые существенные условия, предусмотренные законодательством для договоров данного вида, - указаны сведения о должнике, кредиторе, сумме обязательства между должником и кредитором, имеется ссылка на то, что он является неотъемлемой частью договора между должником и кредитором, в обеспечение обязательств по которому выдано поручительство, - такой договор следует считать договором поручительства, так как заключение такого трехстороннего соглашения не противоречит действующему законодательству17.

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 6