Позитивное право. 2

 

Введение

Что есть право  – один из наиболее важных, сложных, полемических вопросов правоведения, неизменно привлекающий к себе внимания человечества с тех пор, как оно, едва преодолев порог между родовым  и классово-организованным обществом, толкнулось с первыми ростками цивилизации.

Правопонимание  – это цельная, взаимосвязанная  концепция правовых идей, обладающих особым набором свойств. Многие видные юристы и философы обращались к этому  вопросу с древнейших времен. Для  предмета теории государства и права  вопрос о типе правопонимания имеет  решающее значение, ибо определяется именно им.

Представители широкого правопонимания, за отдельными исключениями, абстрагируются от реальной жизни, основывают свои выводы на многократно повторяемой  критике, преимущественно западного, а также дореволюционного отечественного позитивизма XIX-XX вв.  с его отождествлением права и закона, переносимой вне времени и пространства на оценки и заключения по поводу современного понимания. При этом игнорируется принципиально отличающиеся и от старого позитивизма, и от неопозитивизма XX в. работы и взгляды советских и современных российских ученых, стоящих на позициях позитивного, прежде всего нормативного, понимания права.

Особенно настойчивое, массированное наступление на распространенное нормативное понимание права  и его позитивную трактовку вообще началось с середины 70-х годов  и продолжается по настоящее время. И хотя за прошедшую четверть века сторонникам широкого правопонимания так и не удалось совершить  “переворот” в теории государства  и права и юридической науке  в целом, ущерб развитию той или  другой путем вольного или невольного запутывания и размывания их основ  причинен немалый.

Не менее очевидно негативное влияние противопоставления естественного права, свободы, справедливости позитивному праву, жесткого различия права и закона и так далее на практическое обеспечение законности и правопорядка.1

Тема данной курсовой работы актуальна в наше время, так как является основой практической юриспруденции, знание теории права развивает юридическое мышление. Право является системой норм, санкционированной государством, обязательной для исполнения всеми членами общества, оно закрепляет отношение собственности, регламентирует порядок деятельности представительных органов, органов государственного управления, определяет меры борьбы с преступлениями и правонарушениями.

Исходя из выше сказанного, основная цель данной работы проанализировать и сопоставить основные подходы к определению понятия позитивное право и дать наиболее общее понятие признакам позитивного права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные подходы к  определению понятия позитивное право

Возникновение права - закономерное следствие  усложнения общественных взаимосвязей, углубления и обострения социальных противоречий и конфликтов. Обычаи перестали обеспечивать стабильность и порядок в обществе, а значит, появилась объективная необходимость  в принципиально новых регуляторах  общественных отношений.

Право - это обусловленная  природой человека и общества и выражающая свободу личности система регулирования  общественных отношений, которой присущи  нормативность, формальная определенность в официальных источниках и обеспеченность возможностью государственного принуждения.

Позитивное право - это реальный, существующий в законах, иных документах, фактически осязаемый (и потому позитивный) нормативный  регулятор, на основе  которого определяется юридически дозволенное и юридически недозволенное поведение и выносятся  судами, другими государственными учреждениями юридически обязательные, императивно-властные решения.

Позитивное право  складывается при переходе человечества к цивилизации, когда возникают  основы для свободы отдельного человека – избыточный продукт в виде частной  собственности и обособление  отдельного индивида.  Решающую роль в формировании права играет его  выражение в письменном виде. Позитивное право – это по природе своей  писаное право.

Главное достоинство  позитивного права состоит в  том, что оно, как крупный элемент  общества, в условиях цивилизации  представляет собой нормативно-ценностный регулятор.  Право в таком, наиболее общем, виде призвано регулировать, то есть определять, вводить в известные рамки поведение людей, складывающиеся в обществе отношения.2

Позитивное право  является конечной формой всякого права, представляющей собой данную в опыте  объективную реальность.

Позитивное право  существует в реальном мире человеческих отношений, является феноменом внешнего, а не внутреннего социального  или психического мира. Право - это  норма объективно - данная, исходящая  всегда от внешнего авторитета. Созданное  силой, право существует только в  связи с этой силой и действует  только при помощи или с долей  участия этой силы. Право лишено внутренней опоры в человеческом сознании, имеет только внешнюю опору - принуждение со стороны государства.

Санкция правовых норм в любом виде - необходимая  часть понятия права. Поэтому  многие позитивисты, в частности  видный русский правовед и философ  профессор Шершеневич, отрицают существование  конституционного, международного права, т. к. для них не существует той  меры государственного принуждения, которое  существует для отраслей гражданского или уголовного права.

Позитивисты возвели  одну из форм положительного права - именно закон, законодательное установление или законодательную норму - на степень  универсальной юридической категории. Закон является важнейшим моментом юридической жизни особенно там, где монополизировано правотворчество.  При такой монополизации считается  даже единственно правильным, чтобы  закон или установленная в  известном порядке норма являлись единственным источником права. Другого  требования не может выставить режим  правовой монополии, так как признание, наряду с законом  других, не установленных  известным порядком источников, равносильно  было бы отрицанию монополии. Поэтому  при режиме монополии и само государство, и судья, и любой агент власти, и подданные должны в законодательной  норме видеть главный источник права.3

Если фактические  условия выдвигают какие-либо другие источники, то режим монополии может  их признать только постольку, поскольку  они признаны и допущены законодательной  нормой. Так условно признается, например, обычное право, поскольку  оно не противоречит закону и разрешено  законом. Если на основании этой практики монополии попытаться построить  некоторое теоретическое обобщение, то ясно, что оно выльется приблизительно в следующую форму: установленная  норма есть высшее, наиболее объективное  юридическое понятие, т. е. само право  вообще, объективное право. Трудность, возникающую при встрече с  другими источниками права, можно  обойти или путем зачисления их в  нормы объективного права, или же отнесением к понятиям производным, из идеи нормы вытекающим. Таким  образом, обычай и прецедент, которые  всего менее имеют характер установленной  подобно закону нормы, зачисляются  в область юридических норм объективного права, а различные нормоустановительные факты становятся производными моментами  закона и причисляются к элементам  субъективных прав. Практически все  это есть очень удобный способ защиты режима правовой монополии —  утилитарная идеологии такой  монополии, — но теоретически, разумеется, понятие объективного права имеет  очень мало прав на то, чтобы быть высшей категорией правового мышления вообще.

Источник силы права — общественное принуждение, т. к. оно находит свое выражение  в воле органов государственной  власти. Для позитивистов, где нет  государственной власти, нет и  права. По Иерингу, право определяется следующим образом: это есть совокупность действующих в государстве принудительных норм. Данное определение имеет узконормативный  характер, т. е. привязано исключительно  к правовым нормам и в это понятие  не включены ни правовые обычаи, ни субъективное право, но вместе с тем довольно наглядно иллюстрирует основы позитивизма, согласно которым право существует тогда  и только тогда, когда существует действующий закон. Вне закона нет  и права.

В гносеологическом плане позитивизм перешел от умозрительных  методов познания к наблюдению фактов. Позитивизм свел теории государства  и права к описаниям и комментариям. Юридический позитивизм не включает правоотношения в понятие права, обрабатывая нормы права с  позиций формальной логики.

Позитивизм приобрел наиболее законченные формы в  XX в.  В то время как философским фундаментом иных позитивистских теорий является утилитаризм, философской основой, на которой базируется теория Кельзена и венской школы, к которой он принадлежал, служит кантианство. Однако в отличие от упомянутой неокантианца Штаммлера, Кельзен своей “чистой” теорией права полностью порывает с какой-либо теорией справедливости.

Целью его "чистой" теории является знание того, что есть наиболее существенное в праве. Поэтому  она не занимается тем, что является изменяющимся и случайным, как, например, идеалы справедливости. В соответствии с этим Кельзен совершенно отвергает  правовой идеализм неокантианцев и  всю школу естественного права  вообще. Вместо этого он подчеркивает, что теория права должна полностью  носить чисто формальный характер.

Отправным пунктом  его "чистой" теории права является кантовское различие между сферой познания и сферой волеизъявления, или сущим  и должным. Наука является знанием, а не проявлением воли. Однако теория права для него, в отличие от Канта, является наукой, а не проявлением  воли. Она означает знание того, что  есть право, а не того, чем оно  должно быть.

Правовые отношения  содержат угрозу санкций со стороны  власти в ответ на некоторые действия. Юридическая норма представляет собой отношения условия и  следствия. Иначе говоря, если совершено  некоторое действие, то должно последовать  некоторое следствие, и только в  этом смысле право будет относиться к сфере должного.

Говоря  об особенностях образования права, необходимо учитывать, что процесс возникновения государства  и права протекал параллельно, они  взаимно влияли друг на друга.

Таким образом, законы создаются и отменяются действиями человека. Поэтому право является позитивным феноменом.4

С различных времен складывается мнение о праве, например:

1.Становление права есть  процесс и результат целенаправленной  деятельности человека, включающий  в себя познание права, его  восприятие (оценку) и отношение  к нему как к целостному  социальному явлению. Это "вечно"  протекающее действие, поскольку  общество на каждом этапе своего  развития открывает в праве  все новые и новые качества, свойства, стороны, грани. Множественность  теорий правопонимания обусловлена  различными национальными и региональными  традициями, философскими и идеологическими  воззрениями, историческими и  социально-психологическими особенностями.  Учитывая такой плюрализм мнений  и сложную природу самого права,  И. Кант верно заметил, что "юристы до сих пор ищут свое определение права". В силу того что право находится как бы на "перекрестке" удовлетворения интересов различных социальных групп, слоев, классов, элит, оно может быть использовано в разных целях.

Слово "право" - многозначно, имеет богатое разностороннее содержание.

Во-первых, его употребляют  в общесоциальном смысле (моральное  право, право народов и т.п.), в  рамках которого речь идет о нравственных, политических, культурных и иных возможностях в поведении субъектов (например, моральное право руководить коллективом; поступить по совести; изменить, следуя моде, свой внешний вид; право члена  общественного объединения и  т.п.).

Во-вторых, с помощью этого  термина обозначается определенная правовая возможность конкретного  субъекта. В данном случае такое  право называется субъективным, принадлежащим  личности и зависящим от его воли и желания (право на образование, на труд, на пользование культурными  ценностями, на судебную защиту и т.д.).

В-третьих, под правом понимают юридический инструмент, связанный  с государством и состоящий из целой системы норм, институтов и  отраслей. Это так называемое объективное  право (конституция, законы, подзаконные  акты, правовые обычаи, нормативные  договоры).

Наш объект рассмотрения - право  именно в этом, последнем, смысле. В  рамках такого понимания право есть система общеобязательных, формально  определенных юридических норм, выражающих консолидированную волю общества (конкретные интересы различных классов, социальных групп, слоев), устанавливаемых и обеспечиваемых государством, и направленных на урегулирование общественных отношений.5

2. В разные  исторические эпохи менялось представление о праве. Это объяснялось развитием общества, государства, сложной природой права. Например, Аристотель считал право олицетворением политической справедливости и нормой политических отношений между людьми. Право служит критерием справедливости и является регулирующей нормой

политического общения.

 Сократ и  Платон в своем правопонимании также исходили из совпадения справедливого и законного.

По учению Цицерона, в основе права лежит присущая его природе справедливость.

По мнению Р. Иеринга  содержание права составляют интересы субъектов социального взаимодействия, т.е. интересы общества в целом, а единственным источником права является государство.

Ж.Ж. Руссо видел  цель всякой системы законов в  свободе и равенстве.

Многообразие  определений понятия "право" объясняется:

а) особенностями его познания, что связано с обособлением определенных качеств, свойств права и недооценкой других качеств;

б) многообразием проявлений права, которое может существовать в  форме правовых норм, в форме идей и представлений о праве, в  форме общественных отношений, порождающих  нормы права и испытывающих, в  свою очередь, воздействие этих норм. В зависимости от того, какого из названных начал или форм придерживаются те, или иные исследователи, сложились  три разных подхода к праву, к его пониманию: нормативный; нравственный (философский); социологический.6

3. В современной юридической науке термин «право» используется в нескольких значениях.

Во-первых, правом называют социально-правовые притязания людей, например, право человека на жизнь, право народов на самоопределение  и т. п. Эти притязания обусловлены  природой человека и общества и считаются  естественными правами.

Во-вторых, под правом понимается система юридических норм. Это  — право в объективном смысле, ибо нормы права создаются  и действуют независимо от воли отдельных  лиц. Данный смысл вкладывается в термин «право» в словосочетаниях «российское право», «трудовое право», «изобретательское право», «международное право» и т.д. Термин «право» в подобных случаях не имеет множественного числа.

В-третьих, названным термином обозначают официально признанные возможности, которыми располагает физическое или  юридическое лицо, организация. Так, граждане имеют право на труд, отдых, охрану здоровья, имущество и т. д., организации располагают правами на имущество, на деятельность в определенной сфере государственной и общественной жизни и т.п. Во всех этих случаях речь идет о праве в субъективном смысле, т. е. о праве, принадлежащем отдельному лицу — субъекту права.

В-четвертых, термин «право»  используется для обозначения системы  всех правовых явлений, включая естественное право, право в объективном и  субъективном смысле. Здесь его синонимом  выступает термин «правовая система». Например, существуют такие правовые системы, как англосаксонское право, романо-германское право, национальные правовые системы и т. д.

В каком смысле употребляется термин «право» в  каждом случае, следует решать, исходя из контекста, что обычно не вызывает затруднений.

Надо помнить  также, что термин «право» употребляется  и в неюридическом смысле. Существуют моральные права, права членов общественных объединений, партий, союзов, права, возникающие  на основании обычаев, и т. д. Поэтому  особенно важно дать точное определение  понятия права, установить признаки и свойства, отличающие его от других социальных регуляторов.7

4. Право, как и государство, принадлежит к числу не только наиболее важных, но и наиболее сложных общественных явлений.

Пытаясь выяснить, что такое право и какова его  роль в жизни общества, еще римские  юристы обращали внимание на то, что  оно не исчерпывается одним каким-либо смыслом. Право, писал один из них (Павел), употребляется, по меньшей мере, в двух смыслах.

Во-первых, оно означает то, что “всегда является справедливым и добрым”, т.е. естественное право.

Во-вторых, право – это  то, что “полезно всем или многим в каком-либо государстве, каково цивильное право”. По мере развития общества и государства у людей, естественно, менялось и представление о праве.8

5. Право, как и государство, является продуктом общественного развития. Юридически оно оформляется в государственно-организованном обществе как основной нормативный регулятор общественных отношений. Обычаи, моральные и религиозные нормы первобытного общества отходят на второй план, уступая место правовому регулированию общественных отношений. Взгляды на право, его происхождение, место и роль в системе нормативного регулирования менялись по мере развития самого общества, зрелости научной правовой мысли, всевозможных объективных и субъективных факторов.

Несмотря на противоречивость и  различие научных представлений  о праве, все эти учения имеют  ряд общих положений:

- право есть социальное явление, без которого невозможно существование цивилизованного общества;

- право в нормативной форме должно отражать требования общечеловеческой справедливости, служить интересам общества в целом, а не отдельным его классам или социальным группам, учитывать индивидуальные интересы и потребности личности как первоосновы общества;

- право частной собственности является основой всех прав человека;

- право есть мера поведения, установленная и охраняемая государством.

Наиболее распространенный взгляд на право состоит в том, что оно представляет собой норму свободы. Такое понимание права исходит из утверждения, что для общества в такой же степени характерна свобода, в какой для природы характерна необходимость.9

 

 

 

 

Признаки позитивного  права

Право имеет закономерные связи с экономикой, политикой, нравственностью  и особенно глубокие связи с государством. Все эти связи, так или иначе, выражаются в его признаках. Признаки характеризуют право как понятие.

Важнейшие признаки права, которые характеризуют его  как специфическую систему регулирования  общественных отношений.

Нормативность. Право имеет нормативный характер, что роднит его с другими формами социального регулирования общественных отношений.

В некоторых учениях  о праве свойство нормативности  признается доминирующим и право  определяется как система юридических  норм. При таком подходе права  физического или юридического лица оказываются всего лишь результатом  действия норм и как бы навязываются им извне.

Ценность рассматриваемого признака состоит в том, что “в нормативности выражается потребность  утверждения в общественных отношениях нормативных начал, связанных с  обеспечением упорядоченности общественной жизни, движения общества к свободе, согласия и компромисса в общественной жизни, защищенного статуса автономной личности, ее прав и свободы поведения”.10

Специфика нормативности  права заключается в том, что  право возведено в закон, в  ранг официальных правил. Формально  нормативность выражена в позитивном праве, т.е. в законодательстве, где  нормы существуют в чистом виде. Естественно-правовые притязания нормативны потенциально, поскольку лишь при  нормативном закреплении они  из возможности превращаются в действительность. Нормативную природу имеет и  субъективное право, ибо его содержание в основных чертах вытекает из нормативных  предписаний.

Нормативность права  в наибольшей мере выражает его функциональное назначение быть регулятором поведения  людей, общественных отношений.

Право, таким  образом, определяет сферу свободы  человека и тем самым регулирует его поведение.11

Интеллектуально - волевой характер права. Право – проявление воли и сознания людей. Интеллектуальная сторона права состоит в том, что оно есть форма отражения социальных закономерностей и общественных отношений – предмета правового регулирования. В праве отражаются и выражаются потребности, интересы, цели общества, отдельных лиц о организаций.

Право есть проявление не только интеллекта, но и воли людей, ибо в нем определяется их будущее  поведение. С его помощью реализуются  субъективные интересы и потребности, достигаются намеченные цели. Волевое  начало права нужно рассматривать  в нескольких аспектах.

Во-первых, в основе содержания права лежат социально-правовые притязания отдельных лиц, их организаций  и социальных групп, и в этих притязаниях  выражается их воля.

Во-вторых, государственное  признание данных притязаний осуществляется через волю компетентных государственных  органов, т.е. формирование права опосредуется волей общества и государства.

В-третьих, регулирующее действие права возможно лишь при “участии” сознания и воли лиц, которые реализуют юридические нормы.

Обеспеченность возможностью государственного принуждения. Это специфический признак права, отличающий  его от иных форм социального регулирования: нравственности, обычаев, корпоративных норм и т.д.

Исторически право  возникло и развивалось во взаимодействии с государством, первоначально выполняя главным образом охранительную  функцию. Именно государство придает  право в высшей степени ценные свойства: стабильность, строгую определенность и обеспеченность “будущего”, которое по своим характеристикам приближается к “сущему”, как бы становится частью существующего. Право, таким образом, раздвигает границы стабильности, определенности, следовательно, и рамки свободы в сфере социальной жизни.

Государственное принуждение реализуется в двух направлениях.

Во-первых, оно  обеспечивает защиту субъективного  права и преследует цель принудить  правонарушителя к исполнению обязанности  в интересах пострадавшей стороны (например, взыскание долга, возмещение причиненного ущерба).

Во-вторых, в определенных законом случаях виновный привлекается к юридической ответственности  и подвергается наказанию (лишение  свободы, конфискация имущества, штраф  и т.п.).

Государственное принуждение – это фактор, позволивший  четко разграничить право и обязанность, т.е. сферу личной свободы и ее границы. Ценность государства для  права состоит в том, что с  помощью государственного принуждения (и его возможности) четко устанавливается  граница между свободой и несвободой, произволом.12

Формальная определенность. Следует заметить, что формальная определенность в некоторой степени свойственна и другим нормативным системам.  Так, корпоративные нормы закрепляются в уставах, положениях и других нормативных актов. Религиозные нормы-заповеди формируются в священных книгах.

Нормы права официально закрепляются в законах, иных нормативных  актах, которые подлежат единообразному толкованию. В прецедентном праве  формальная определенность достигается  официальной публикацией судебных решений, признаваемых в качестве образцов, обязательных при рассмотрении аналогичных юридических дел.

Итак, государство  придает форму правовому содержанию. Связь общества, государства и  права в рассматриваемом аспекте  описывается формулой “содержание  права создается обществом, форма  права - государством”. От способа участия  государства в правотворчестве  зависят виды форм (источников) права: санкционированный обычай, судебный прецедент, нормативный акт.

Системность. Право определяет собой сложной системное образование. Системность делится на три критерия, на естественное, позитивное и субъективное право. Первый критерий – естественное  право, состоящее из социально-правовых притязаний, содержание которых обусловлено природой человека и общества. Важнейшая часть естественного права – права человека, или, иначе говоря, возможности, которые общество и государство способны обеспечить каждому гражданину.  Второй элемент – позитивное право. Это – законодательство и другие источники юридических норм, в которых получают официальное государственное признание социально-правовые притязания граждан, организаций, социальных групп. Третий элемент – субъективное право, т.е. индивидуальные возможности, возникающие на основе норм позитивного права и удовлетворяющие интересы и потребности его обладателя.

Смысл же социально  – правовых притязаний состоит в  том, чтобы они получили официальное  признание, т.е. трансформировались в  субъективные права. Инструментом, с  помощью которого естественно-правовые притязания превращаются в субъективные права, являются нормы позитивного  права.

Сведение права  в совокупности норм приводит к отождествлению его с позитивным правом и игнорированию  естественного права. Дело в том, что субъективное право имеет  два источника – формальный (нормы  права, или позитивное право) и содержательный (естественное право). Разрыв связей между ними порождает представление, а точнее сказать, иллюзию того, что субъективное право – “дар” государства, законодателя, благо, отпущенное сверху. Отдельный человек становится зависимым от закона и, по сути, бесправным.

Основной смысл  правового регулирования заключается  в трансформации естественного  права в субъективное, что осуществляется признанием социально-правовых притязаний в источниках права, т.е. возведением  социального права в закон.

Системные связи  права рассматриваются и в  других аспектах: право делится на частное и публичное, на нормы, институты  и отрасли, включает в себя систему  законодательства. Более подробно эти  вопросы будут изложены в последующих  главах.13

Общеобязательный характер. Право представляет собой систему норм или правил поведения имеющих общеобязательный характер. Общеобязательность означает непременность выполнения всеми членами общества требований, содержащихся в нормах  права. Она возникает вместе с нормой права и вместе с ней развивается и изменяется, и одновременно с отменой акта, содержащего нормы права, прекращается.

Подчеркивая неразрывную  связь нормы права и общеобязательности, Г. Кельзен вполне резонно считал, что “норма права представляет собой правило поведения, согласно которому то или иное лицо (группа лиц) должно действовать в каком-то определенном направлении, независимо от того, желает ли оно вести себя, таким образом, или нет”. Общеобязательность как специфическая черта и требование права распространяется не только на рядовых граждан, должностных лиц, различные негосударственные органы и организации, но и на само государство. Цивилизованное правовое государство, если оно не на словах, а на деле является таковым, непременно самоограничивается “связывает” само себя и все свои органы общеобязательностью требований норм права, организует всю свою деятельность строго в рамках требований закона и следует им до тех пор, пока они вместе с содержащимися в них нормами в установленном порядке не будут изменены или отменены.

Позитивное право. 2