Право общей собственности супругов

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………

1. Общие положения об имущественных отношениях супругов……............................................................................................................. 
1.1. История развития института собственности супругов в России……………………………………………………………………………….  
1.2. Понятия и виды права общей собственности. Правовая природа имущественных отношений супругов…………………...………………………..

 

2. Актуальные вопросы возникновения, осуществления и прекращения права собственности супругов………………………………………………………………..................... 
2.1. Законный режим имущества супругов……………………………………………………………………………            

2.2. Раздел общего имущества супругов…………………………………………

2.3 Договорной режим имущества супругов……………………………………

2.4 Ответственность супругов по обязательствам…………………………………………………………………….. 

Заключение…………………………………………………………………….......

Список  литературы……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

 

 

Актуальность дипломного исследования. Имущественные отношения супругов всегда занимали и будут занимать ключевые позиции в жизни общества. Их правовая определенность неизменно приводит к гражданско-имущественной стабильности в экономике, поэтому нельзя не переоценить ту роль, которую они играют в жизни страны.

По своей  природе и предназначению имущественные отношения в семье – это прежде всего отношения общности имущества супругов, отношения детей и родителей по совместному владению и пользованию имуществом друг друга.

Официальным признанием этой роли стала законодательная  регламентация имущественных отношений между супругами Семейным кодексом. Это обусловлено их сущностью и необходимостью внести в них определенность как в интересах самих супругов, так и третьих лиц (кредиторы, наследники и др.).

Семейное право  как отрасль права регулирует определенный вид общественных отношений – семейные отношения, которые возникают из факта брака и принадлежности к семье.

С учетом значимости семейных отношений для каждого  человека и общества в целом они  регулируются не только нормами морали, религиозными установлениями, но и нормами права, образующими обособленную сферу законодательства – семейное законодательство.

Правовое регулирование  семейных отношений направлено прежде всего на охрану прав и интересов  семьи, на формирование между ними отношений, построенных на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности друг перед другом, на создание в семье необходимых условий для воспитания детей.

Несмотря на все усилия государственной политики обеспечить необходимые условия  для реализации семьей ее функций и повысить качество жизни семьи – проблема имущественных отношений супругов существовала всегда. Этот вопрос возникает не только после расторжения брака, но и в период семейных отношений.

Особенная часть  семейного права включает большое  число институтов (брак, права и обязанности родителей и детей, алиментные обязательства и т.д.), каждый из которых регулирует определенную разновидность общественных отношений. К ним относятся также права и обязанности супругов (личные права и обязанности супругов, законный режим имущества супругов, договорной режим имущества супругов, ответственность супругов по обязательствам).

Вышеназванные обстоятельства и обуславливают  актуальность данного исследования.

Целью настоящей работы является изучение и исследование имущественных правоотношений супругов, а также выявление пробелов в законодательстве при решении проблемы имущественных правоотношений между супругами.

В соответствии с названной  целью определенны следующие  задачи исследования:

- рассмотреть становление и развитие института совместной собственности супругов в России;

- дать общую характеристику институту общей собственности в гражданском законодательстве и рассмотреть виды общей собственности;

- объяснить правовую природу имущественных правоотношений супругов;

- изучить вопросы законного и договорного режимов имущества супругов;

- рассмотреть особенности раздела имущества супругов;

- определить особенности имущественной ответственности супругов.

Объектом  исследования являются общественные отношения возникающие в области обеспечения защиты законных прав и интересов граждан при применении норм регулирующих правовой режим имущества супругов.

Предмет исследования составляют нормы гражданского и  семейного законодательства, регулирующие объект исследования, а также судебная практика и научные труды по заданной тематике.

Методологическую основу дипломного исследования составили формально-логический, исторический, сравнительно-правовой,  технико-юридический методы, а также метод системного анализа (или комплексного исследования).

В качестве правовой научной базы использовались работы таких  ученных как:

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, две главы, содержащие шесть параграфов, заключение и список использованных источников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Общие положения об имущественных отношениях супругов

 

1.1 История развития института собственности супругов в России

 

 

 

Полное и  всестороннее изучение предмета исследования не возможно без рассмотрения исторического  развития института собственности супругов. Поэтому приведем в данном параграфе исторические аспекты данного вопроса.

Впервые законодательное  регулирование имущества супругов появилось в Русской Правде.1 В соответствии с указанным источником не все имущество в семье считалось общим: жена имела свое отдельное имущество, а муж отвечал за свои долги без привлечения имущества жены.

Однако следует  отметить, что подобное разделение имущества в Древней Руси было достаточно формальным, поскольку по древнерусским и христианским догмам жена была подчинена мужу, который после заключения брака фактически приобретал все права на собственность жены, полученную до брака, а также во время брака.

Приданое жены обладало, тем не менее, в некоторых  случаях определенной неприкосновенностью, так как в случае расторжения брака (что было большой редкостью) муж обязан был возвратить приданое жене или ее родственникам, давшим за нее пpидaннoe.

Аналогичное положение  вещей продолжало существовать и  в более поздний период, до реформ Петра I, когда первоначально приданое поступало в пользование и распоряжение мужа, и раздельность имущества супругов проявлялась, главным образом, лишь в праве жены и ее родственников требовать в некоторых случаях возврата приданого.

В Петровский период широко и повсеместно на все области жизни государства и общества распространялись европейские обычаи, в результате чего была полностью изменена система взглядов на имущество супругов.

В частности, по велению Петра I с 1714 года приданое стало  собственностью жены, а указом 1715 года жене было разрешено свободно продавать и закладывать свои вотчины. В царствование Елизаветы Петровны и Екатерины II, в законодательстве Российской империи появились положения о раздельном имуществе супругов.

Наиболее комплексное  выражение семейно-брачное законодательство получило в Своде законов гражданских содержавшем главу 4 «О правах и обязанностях, от супружества возникающих» в книге 1 «О правах и обязанностях семейственных».2

В данном документе  принцип раздельности имущества  супругов укреплялся. Так, согласно ст. 109 Свода законов гражданских браком не составляется общего владения в имуществе супругов; каждый из них может иметь и вновь приобретать отдельную свою собственность. Кроме того, в ст. 110 устанавливалось положение, что приданое жены, равно как имение, приобретенное ею или на ее имя во время замужества, чрез куплю, дар, наследство или иным законным способом, признается ее отдельною собственностью. В то же время, в Черниговской и Полтавской губерниях, приданое жены хотя и считалось отдельною собственностью, но состояло в общем владении и пользовании супругов, и жена во время брачного с супругом сожительства не могла без его согласия делать никаких распоряжений в нарушение или ограничение прав мужа на общее с нею пользование ее приданым. Недвижимое имущество мужа, которое было приобретено за счет приданного жены, не могло быть отчуждаемо, ни обременяемо долгами без ее согласия.3

В случае смерти одного из супругов, в охранительную  опись включалось только его имущество, а не все имущество, находящееся в общей квартире супругов. На имущество жены взыскание по долгам мужа могло обращаться только в случае объявления мужа несостоятельным должником.

Супругам дозволялось  продавать, закладывать и иначе  распоряжаться собственным своим  имением, прямо от своего имени, независимо друг от друга и не испрашивая на то взаимно ни дозволительных, ни верящих писем (ст. 114 Свода). В то же время, на основании ст. 115 Свода законов гражданских мужу запрещалось поступаться имением жены, или жене имением мужа, иначе, как по законной доверенности. Супругам разрешалось заключать между собою любые сделки и завещать друг другу свое имущество помимо всех своих наследников (ст. 116 Свода законов гражданских).

Несмотря на существовавшую в то время раздельность имущества супругов, нельзя не сказать об одном существенном исключении из этого порядка, установленном в Вексельном уставе 1832 года, и позже - в Вексельном уставе 1902 г., в которых речь шла о запрете жене обязываться по векселю без согласия мужа. Впрочем, это объяснялось особенностью торгового состояния, по которой семейный капитал составлял принадлежность купеческого семейства: только одно лицо признавалось главой семейства. Без его разрешения никто из других членов семейства, а не только жена, не мог обязываться по векселю.

Необходимо  отметить, что некоторыми авторами в законном разъединении имущества  супругов виделась основа соблюдения интересов жены, которая исторически  находилась в зависимости от воли мужа. При этом система имущественной  раздельности соответствовала началу равенства и независимости супругов.

Семейные имущественные  отношения принципиально нового типа стали формироваться во времена  Советской власти. Основные принципы построения этих отношений были провозглашены  и зафиксированы в декретах о  браке и семье и в семейных кодексах. Принятие в декабре декрета «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов гражданского состояния» и декрета «О расторжении брака», а также принятие в 1918 г. Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном семейном и опекунском праве свидетельствовало о том, что отношения между супругами должны строиться на совершенно иной основе, чем это было до революции.

Первые декреты  советской власти устанавливают  обязанность супруга содержать  свою нетрудоспособную супругу, а также гарантирует охрану имущественных интересов женщины, поручая суду решать вопрос о том, должен ли супруг и в каком размере доставлять содержание своей супруге после развода. Следует отметить, что по дореволюционному русскому законодательству брак не создавал общности имущества супругов. Но, поскольку в личных отношениях супруг рассматривался как глава семьи, имущественная самостоятельность супругов была во многом формальность. В новых социальных условиях режим раздельности имущества становился прогрессивным. Он и был введен семейным кодексом 1918 г. За каждым супругом закреплялось право на раздельное имущество не зависимо от того, когда это имущество было приобретено – до брака или во время брака. Каждый из супругов не отвечал своим имуществом по долгам и обязательствам другого супруга. Сохраняя за супругами полную имущественную независимость, закон в то же время предоставлял им право заключать между собой любые сделки имущественного характера, которые не противоречили бы закону. Проводилась идея равенства прав супругов. Устанавливая принцип полной раздельности имущества супругов, законодатель исходил якобы из интересов женщины, ее возможности быть независимой в семье. Однако в юридической литературе отмечается, что истинной целью этой нормы, как многих других мероприятий было стремление власти всеми средствами стимулировать вовлечение женщин в общественное производство. Первый советский семейный кодекс 1918 г. имел еще одну отличительную черту, заключающаяся в том, что судебная практика, так же, как и толкования кодекса, не давали никаких преимущества зарегистрированному браку перед фактическим. Данное утверждение противоречило, на первый взгляд, ст. 52 КЗАГС, в соответствии с которой только зарегистрированный в отделе записи актов гражданского состояния брак порождал права и обязанности супругов. Практика народных судов знает многочисленные случаи признания прав на имущество, когда супруг умершего, хотя и не был зарегистрирован, но фактически был супругом. Например, по одному делу Гражданская кассационная коллегия (далее по тексту также – ГГК) определила, что фактическая жена имеет право на наследование имущества лица, с которым находилась в фактически брачных отношениях, хотя бы наследодатель и состоял одновременно в зарегистрированном браке.

Общность имущества супругов была введена ст. 10 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. (далее по тексту также – КЗоБСО), в которой говорится о том, что имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, остается раздельным их имуществом.4 Имущество, нажитое супругами в течение брака, считается общим имуществом супругов, а размер принадлежащей каждому супругу доли в случае спора определяется судом. Введение общности имущества супругов было необходимо, так как женщины вкладывали свой труд в домашнее хозяйство и воспитание детей. Имущество же, приобретенное на заработок супруга, становилось его собственностью в соответствии с КЗАГС 1918 г. В результате при разводе супруга могла остаться без имущества. Поэтому принцип общности имущества, нажитого супругами во время брака, и раздельной собственности на имущество, принадлежащее супругу до вступления в брак, получил закрепление в КЗоБСО 1926 г., что необходимо считать достаточно прогрессивным длят того времени. Общность супружеского имущества выражала не только внутрисистемную значимость труда женщины, но и высокую социальную ценность этого труда, поставленного обществом и государством в номах брачно-семейного законодательства на равную ступень с трудом в общественном производстве.

Общность имущества  супругов – принцип, который в перспективе определил имущественную сферу семьи. Именно трудовая основа общности супружеского имущества объясняет деление имущества супругов на совместное (общее) и личное (раздельное). Очевидно, что добрачное имущество одного из супругов не признавалось общим имуществом, поскольку источником его образования был труд лишь одного из супругов до заключения брака. В свою очередь, имущество, полученное во время брака в дар или в порядке наследования одним из супругов, не могло быть признано их общим имуществом, поскольку источник его образования лежит вне сферы совместного вклада супругов. По вышеизложенным причинам следует то, что устранение деления имущества супругов не совместное и раздельное и введение единого режима общности супружеского имущества не соответствовало интересам самих супругов. Однако, наряду с появлением этого положительного новшества, нельзя не отметить в КЗоБСО 1926 г. сохранения старых противоречивых норм КЗАГСа 1918 г. По прежнему «трудовой принцип» был критерием, на основании которого формировалась судебная практика признания юридической силы за фактическим браком: ст. 12 КЗоБСО 1926 г. относила общность ведения хозяйства, совместное сожительство, взаимную материальную поддержку к основным составляющим брака.

Далее в 1937 г. при подготовке проекта Гражданского кодекса СССР М.О. Рейхель, разрабатывающий соответствующий раздел, в тезисах и развернутой схеме для VII части проекта предлагал формулировку ст. 1 главы «Общие положения» в разделе «О браке», заключающуюся в том, что граждане, вступающие в брак, должны зарегистрировать его в органах ЗАГСа, как в интересах государства, так и с целью облегчить охрану личных и имущественных прав и интересов супругов. Таким образом, ведение общего хозяйства со временем перестает быть определяющей чертой возникновения имущественных прав и обязанностей супругов. Начиная с принятия Указа от 8 июля 1944 г. не «трудовой принцип», а регистрация брака порождает имущественные права и обязанности супругов. Можно считать, что это явилось одним из значимых мероприятий советского государства на пути к принятию следующих более передовых законодательств о семье. Такими нормативными актами стали Основы законодательства о браке и семье СССР и республик 1968 г. и Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. (далее по тексту также – КоБС РСФСР).5

Принцип общности имущества, нажитого во время брака, и раздельности собственности на имущество, принадлежащее супругу  до вступления в брак, действовал до принятия Основ законодательства о  браке и семье и получил  закрепление и развитие в этих Основах, а также в принятых на их базе кодексах о браке и семье союзных республик.

Известно, что  ранее законодательством союзных  республик различным образом  решали вопрос о том, должно ли имущество  в случае раздела всегда делиться поровну между супругами. Вопрос о долях в имуществе супругов возникает только в случае раздела, поскольку их общая собственность является совместной, то есть долевой. Ст. 12 Основ законодательства о браке и семье 1968 г. установила, что в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными. В отдельных случаях суд мог отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающих внимание интересы одного из супругов. Именно эти основополагающие начала и легли в основу предшественника действующего Семейного кодекса.

В 1969 г. вступил  в силу очередной Кодекс о браке  и семье РСФСР, в соответствии со ст. 17 которого права и обязанности  супругов порождает лишь брак, заключенный в государственных органах записи актов гражданского состояния. Именно эта норма существенно отличала КоБС РСФСР 1969 г. Вследствие этого из судебной практики исчезли случаи возникновения имущественных прав и обязанностей супругов при наличии фактических брачных отношений. В соответствии с новым кодексом имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей собственностью, и они оба имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов их доли признаются равными и суд решает, какие предметы подлежат передаче каждому из супругов. Для требования о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью разведенных супругов, устанавливался трехлетний срок исковой давности. Имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар или в порядке наследования, являлось собственностью каждого из них. По обязательствам одного из супругов взыскание могло быть обращено лишь на его личное имущество и на долю в общей совместной собственности супругов, которая ему причиталась бы при разделе имущества.

Нормы Кодекса  о браке и семье 1969 г. устанавливали  также обязанность супругов материально  поддерживать друг друга. В судебном порядке нетрудоспособный из супругов, женщина в период беременности и в течение трех лет после рождения ребенка, а также нуждающийся супруг, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или общим ребенком-инвалидом с детства I группы имели право получить материальное содержание. Согласно ст. 27 Кодекса о браке и семье 1969 г., суд мог, принимая во внимание непродолжительность срока пребывания в браке или недостойное поведение супруга, требующего выплаты ему материального содержания освободить другого супруга от обязанности по его содержанию.6 Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определялся исходя из материального положения обоих супругов в твердой денежной сумме.

Следует отметить, что КоБС действовал достаточно большое количество времени в условиях развивающихся хозяйственных отношений в государстве без внесения существенных изменений.

Фактически, некоторые  вопросы, возникающие при реализации имущественных прав супругов, дополнялись  актами судебной практики, различными разъяснениями, постановлениями.

В настоящее  время действует Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ), который  закрепил необходимые институты  с учетом изменений, произошедших в  государственном строе, экономике, социальном развитии государства.

Наиболее существенным изменением регулирования института  собственности супругов явилось  закрепление в главе 8 порядка  применения договорного режима имущества  супругов, и в частности, возможности  заключения брачного договора. Кроме  того, традиционно в СК РФ закреплено сочетание принципов общности и раздельности при регулировании института собственности супругов.

Вывод: современное семейное законодательство характеризуется тем, что оно много внимания уделяет имущественным правам и обязанностям, а также развивает и уточняет ряд сформулированных ГК РФ правил, имеющих прямое отношение к собственности супругов. Последовательность развития семейного права в рамках кодифицированных источников, принятых в 1918, 1926, 1969, а также в 1996 гг., очевидно, служит признанием особого содержания и места брачно-семейных отношений в обществе.

 

 

 

1.2 Понятие  и виды права общей собственности.  Правовая природа имущественных  отношений супругов

 

 

 

Общая собственность  представляет собой принадлежность вещи одновременно нескольким лицам (сособственникам) т.е. отношения общей собственности характеризуются множественностью субъектов права собственности на конкретный объект.7 При этом сам имущественный объект не делится между участниками отношений общей собственности, а принадлежит им одновременно и сообща, прежде всего потому, что во многих случаях он является неделимой вещью (ст. 133 ГК).

Общая собственность  в соответствии с правилом п. 4 ст. 244 ГК возникает прежде всего при  поступлении в собственность  двух или нескольких лиц вещей, неделимых по своей природе либо в силу указания закона, а в отношении делимого имущества - в случаях, прямо предусмотренных законом или договором.

Из этого видно, что  между участниками общей собственности  в период ее существования делится не имущество в натуре (которое юридически всегда составляет единое целое), а право на него, у которого появляется несколько субъектов. Раздел же общего имущества влечет прекращение отношений общей собственности, ибо каждый из сособственников в результате раздела становится единоличным собственником конкретной части находившегося в общей собственности имущества.

Отношения общей собственности  могут возникать между любыми субъектами гражданского права: физическими  и юридическими лицами, государственными и муниципальными образованиями, причем в любых сочетаниях.8

Таким образом, общая  собственность является не особым экономическим  отношением собственности, а лишь разновидностью существующих отношений собственности, представляющей собой чисто юридический  вариант присвоенности конкретных материальных благ: не одним лицом, а несколькими лицами. Это положение стало даже основанием для мнения о том, что права общей собственности как субъективного гражданского права вообще не существует9, поскольку речь идет об обычном праве собственности, лишь осложненном множеством субъектов. Однако именно юридически (а не экономически) рассматриваемую ситуацию следует квалифицировать как вещное право нескольких лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое (п. 1 ст. 244 ГК).

Субъекты общей собственности, как и любые собственники, по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются  принадлежащим им общим имуществом, но вынуждены осуществлять эти правомочия сообща, совместно, поскольку ни один из них не обладает всей полнотой права на вещь, будучи ограниченным правами других участников. Поэтому наряду с обычными для собственности внешними правоотношениями сособственников со всеми третьими лицами между самими сособственниками неизбежно складываются внутренние взаимоотношения по согласованию их общей воли, связанной с осуществлением сообща принадлежащих им правомочий собственника. Эти взаимоотношения сособственников по сути и составляют предмет регулирования норм, посвященных общей собственности.

Данные взаимоотношения  являются не абсолютными, а относительными правоотношениями между вполне конкретными  субъектами и не могут быть отнесены к категории вещных правоотношений. Необходимость формировать и  выражать общую единую волю сособственников в отношении реализации принадлежащего им права делает необходимым достижение между ними соглашений по тем или иным вопросам (например, о порядке использования и распоряжения общим имуществом). При выполнении таких соглашений возникают обязательственные отношения сособственников, которые, однако, не смешиваются с их вещными отношениями с другими лицами; между сособственниками возникают и вещные отношения, например в связи с преимущественным правом покупки доли в праве общей долевой собственности.10

Нельзя поэтому согласиться  с мнением о том, что доля в  праве общей собственности «является  одновременно и вещным правом (правом собственности), и имеет некоторые  черты права относительного, предоставляющего определенные права и создавая обязанности в отношениях с иными участниками».  Такие права и обязанности создают соглашения сособственников либо заменяющие их судебные решения, а не сами по себе их доли в праве общей собственности, подчиняющиеся, как там же справедливо отмечает упомянутый автор, режиму вещных, а не обязательственных прав.

Вместе с тем смысл  и содержание обязательственных  отношений сособственников состоят  в юридическом оформлении совместного  осуществления ими характерного для собственности хозяйственного господства над присвоенным имуществом, а не в удовлетворении потребностей одних (управомоченных) лиц за счет поведения других (обязанных) лиц. Поэтому их взаимоотношения - особая разновидность обязательственных отношений, по своей юридической природе близкая к обязательственным отношениям по совместной деятельности.

Общая собственность  может быть с определением долей (долевая собственность) и без  определения долей (совместная собственность) участников (п. 2 ст. 244 ГК). Соответственно этому различают право общей  долевой собственности и право общей совместной собственности. 
В отношениях долевой собственности законом или договором определяются принадлежащие участникам точные доли в праве на общее имущество, а само оно остается нераздельным, единым объектом их права общей собственности.

Под долей собственника в общей собственности понимается арифметически выраженная доля в  субъективном праве собственности  на все общее имущество.11 Она не может быть выражена в натуральных показателях (квадратных метрах, тоннах и т.п.), превращающих ее в право на часть вещи. Именно такой подход в наибольшей мере соответствует сущности отношений общей долевой собственности. Его традиционно придерживалась и судебная практика.

Общая совместная (бездолевая) собственность представляет собой  отношения по принадлежности одновременно нескольким лицам составляющего единое целое имущества, в праве на которое их доли заранее не определены. В отличие от общей долевой собственности данный вид общей собственности возникает лишь как исключение, прямо предусмотренное законом.

К сожалению, законодательство не всегда последовательно придерживается названных подходов. Так, согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1801; 2000. N 48. Ст. 4632; 2002. N 12. Ст. 1093) имущество общего пользования, приобретенное "некоммерческим товариществом" (одной из разновидностей таких "объединений") за счет целевых взносов его участников, почему-то становится объектом собственности его членов, а не товарищества в целом. Не менее трудно понять, по каким соображениям эта собственность объявлена совместной, а не долевой, и каким образом следует осуществлять государственную регистрацию сделки с находящимся в совместной собственности участников такого товарищества "земельным участком и недвижимым имуществом" (ср. п. 1 ст. 42 названного Закона). Объяснение можно видеть лишь в том, что тогдашний законодатель вряд ли ясно представлял себе различие между долевой и совместной собственностью: ведь еще ст. 3 ранее действовавшего Закона о приватизации государственного имущества 1997 г. говорила о совместной собственности граждан и публично-правовых образований и (или) юридических лиц. 
Возможна однако обратная ситуация - участники отношений совместной собственности, возникающей только в силу закона, вправе по общему соглашению (а при его отсутствии - по решению суда) заменить их отношениями долевой собственности (п. 5 ст. 244 ГК).12 Так, законным режимом имущества супругов в соответствии с п. 1 ст. 33 Семейного кодекса является режим совместной собственности, который действует, если брачным договором не установлено иное.

Таким образом, совместная собственность может появиться  только в силу прямого указания закона. Ее возникновение по договору, в  том числе с участием юридических лиц или публично-правовых образований, не допускается.

Право общей совместной собственности - это право нескольких лиц сообща по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим  им имуществом, составляющим единое целое, без определения их долей в праве на него.

Участники совместной собственности  сообща владеют и пользуются общим  имуществом, если иное не предусмотрено  соглашением между ними (п. 1 ст. 253 ГК)13, в частности, о том, что конкретными объектами (частями) общего имущества, например автомобилем, пользуется лишь один из сособственников (супругов), или о том, что лишь определенные сособственники (члены крестьянского хозяйства) вправе пользоваться находящимся в их общей собственности рабочим или продуктивным скотом. 
Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается (презюмируется) независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом (п. 2 ст. 253 ГК).14 Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из их общего соглашения (в этих случаях совершение сделок обычно возлагается на одного из участников, например на главу крестьянского (фермерского) хозяйства). При этом одновременно предполагается, что каждый из таких сособственников, находясь в семейных, лично-доверительных отношениях с другими сособственниками, совершает сделку с учетом общих, а не только личных интересов. Это важно для контрагентов, участвующих в сделках по поводу общего имущества, поскольку они не обязаны проверять согласие других сособственников на совершение конкретной сделки.

Поэтому и оспаривание  сделки по распоряжению общим имуществом, совершенной одним из участников совместной собственности, другими ее участниками по мотивам отсутствия их согласия допускается только при доказанности того, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом, т.е. действовала недобросовестно (например, при продаже или дарении определенного имущества другу семьи в период возбуждения дела о расторжении брака).15 Если же речь идет о сделке, требующей нотариальной формы или государственной регистрации, согласие сособственника должно быть удостоверено нотариально (ср. п. 3 ст. 35 СК). 
Особенностью отношений совместной собственности является лично-доверительный характер взаимоотношений участников, делающий их юридически незаменимыми. В силу невозможности замены участника этих отношений здесь невозможно и отчуждение его "доли участия", в том числе с использованием конструкции преимущественного права ее покупки. При появлении новых сособственников между ними складываются и новые, иные отношения совместной собственности.

Право общей собственности супругов