Правовая охрана российских объектов интеллектуальной собственности в сфере высоких технологий

       Оглавление 
 

 

       

       Введение

 
 

       В широком смысле понятие авторское  право представляет собой совокупность норм гражданского и иных отраслей права, которые регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Применительно к конкретным лицам определение авторское право понимается как совокупность принадлежащих автору (физическому лицу) имущественных и личных неимущественных (духовных) прав в отношении созданного им творческим трудом произведения науки, литературы и искусства, обладающим новизной и оригинальностью, то есть идёт речь о его авторских правах.

       Одной из основных проблем авторского права  является создание правовых, имущественных  и иных условий для эффективной творческой деятельности в сфере науки, литературы и искусства, обеспечение реальных возможностей автору для признания и защиты его права на созданное его творческим трудом произведение.

       Наряду  с этим не менее значимой проблемой  авторского права является создание правовых, материальных и иных условий  для использования произведения науки, литературы и искусства максимально широким кругом лиц.

       То  есть авторское право решает проблему разумного сочетания прав автора на произведение с возможностью использования его обществом.

       Объект  работы – институт авторского права.

       Предмет работы – способы защиты авторского права.

       Цель  работы – рассмотреть способы  защиты авторского права.

       Задачи  работы:

       - рассмотреть понятие авторского  права;

       - гражданско-правовые проблемы защиты авторского права;

       - рассмотреть особенности защиты  авторского права в области  высоких технологий.

  1. Правовые основы защиты авторского права
    1. Понятие авторского права

       Появление и развитие авторского права большинство исследователей связывают с развитием печатной техники. Изобретение печатного станка позволило распространять дешевые копии литературных произведений.

       Однако  автор произведения оставался как  бы «в стороне», что обусловило необходимость защиты его прав. Появляются понятия: права автора, права издателя, права книготорговца. Со временем в большинстве европейских государство права названных субъектов урегулируются властью.

       Лишь  в конце XVII в. был принят первый законодательный акт, закрепивший право на воспроизведение и распространение произведений за их создателями. Этим законодательным актом, ознаменовавшим переход от системы привилегий к авторскому праву, явился Статут королевы Анны принятый 10 апреля 1710 г[3].

       Интересно заметить, что первые акты, направленные на разграничение прав авторов и  книготорговцев (а именно Статут королевы Анны) были приняты под давлением  предпринимателей, а не владельцев авторских прав. Так, до принятия Статута королевы Анны право издания книг имели только члены старейшей гильдии издателей и книготорговцев Stationer’s Company. Наконец закон признал собственником произведения его автора, но это было вызвано не столько заботой о благополучии авторов, сколько давлением группы предпринимателей, желающих разрушить монополию Stationer’s Company на издание и распространение книг[4].

       Таким образом, и в европейских странах, и в России авторское право  первоначально возникло как право  на использование литературных произведений. Впоследствии круг объектов, охраняемых авторским правом, расширился, включив  в себя музыкальные, художественные и другие виды произведений.

       В России регулирование отношений, связанных  с воспроизведением и распространением литературных произведений, также возникло не в целях защиты интересов издателей  и книгопродавцев или, тем более, авторов. Важной особенностью российского авторского права являлась его тесная связь с цензурным законодательством.

       До 1771 г. книгоиздательское дело считалось  в России государственной монополией. В 1771 г. была выдана первая привилегия на печатание книг в Петербурге на иностранных языках и одновременно была введена цензура на иностранную литературу. Что касается частных типографий, которые могли бы печатать книги на русском языке, то их устройство было разрешено лишь Указом от 15 января 1783 г., отмененного спустя 13 лет в качестве слишком либерального.

       Как отмечают исследователи авторского права конца 19 – начала 20 вв, русские  законы представляли привилегии исключительного  издательства некоторым юридическим  лицам публичного характера, ученым корпорациям, академии наук[5].

       Доминирующее  положение государства в сфере  книгопечатания сохранялось в России до середины XIX в. Первый закон, закрепивший  права на использование литературных произведений за авторами, появился лишь в 1828 г. в качестве специальной главы Цензурного устава[6]. Однако непосредственно авторскому праву было посвящено всего пять статей (оные были дополнены правилами). Только в своде законов более позднего издания нормы авторского права стали приложением ст.420 т.X ч.1., но и здесь, несмотря на стремление к дифференциации сохранились положения, согласно которым, автор, напечатавший книгу без соблюдения правил Цензурного устава лишался авторских прав. Кроме того, авторское право по-прежнему было подчинено комитетам и инспекторам по делам печати.

       Экономические интересы правительства России и  отсутствие хорошо организованных авторских обществ, которые в свою очередь, могли бы защищать экономические интересы русских авторов, были причиной того, что Россия отказалась в XIX в. от присоединения к Бернской конвенции. Не помогли обращения к обществу ряда русских и зарубежных писателей[7].

       В 1830 г. был принят Закон «О правах сочинителей, переводчиков и издателей», фактически признавший авторские права  правами собственности.

       Событием  и даже феноменом стало принятие 20 марта 1911 года Положения об авторском праве. Новый закон, по замечаниям его современников, впитал в себя «современные принципы права вообще и авторского права в частности, блещущий цветами новейших правовоззрений Запада»[8].

       В первые годы после Октябрьской революции  явно прослеживаются попытки упразднить интеллектуальную собственность вообще. Декретом «О государственном издательстве»  принятым 29 декабря 1917 г., специальной комиссии предоставлялось право устанавливать ограниченную сроком (5 лет) государственную монополию на произведения некоторых авторов. Декретом «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием» (26 ноября 1918 г.) в собственность государства переходили произведения целого ряда писателей и композиторов.

       В период нэпа принимается (30 января 1925 г.) Закон «Об основах авторского права», замененный 16 мая 1928 г. Основами авторского права. Признавались права авторов на произведения (пожизненно, с переходом к наследникам на срок 15 лет после смерти автора), предусматривалось использование поизведений только по договору с автором.

       Законодательство  СССР об авторском праве в 60-80 гг. было представлено Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года, типовыми авторскими договорами, разделами "Авторское право", содержащимися в Гражданских кодексах союзных республик (в РСФСР - статьи 475-516 ГК), многочисленными республиканскими постановлениями об авторском гонораре. Это законодательство было излишне зарегламентировано и содержало значительные изъятия из сферы авторских прав. Вместе с тем, оно неплохо обслуживало административно-командную систему, существовавшую в СССР[9].

       К началу 90-х гг. в Российской Федерации  начинается постепенная смена законодательства. Так 3 августа 1992 года на территории России были введены в действие Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. Раздел IV Основ ("Авторское право"), предусматривал новую регламентацию авторских прав, а также вводил правовую охрану смежных прав.

       9 июля 1993 года был подписан президентом  РФ Закон «Об авторском праве и смежных правах», который продолжает действовать и сейчас (с изменениями и дополнениями от 19 июля 1995 г.), являясь центральным актом авторского права Российской Федерации.

       Первые  определения авторского права появились  с возникновением самой категории авторского права и означали прежде всего принадлежность авторского права тому или иному лицу. Поэтому, на наш взгляд, на этапе становления, авторское право можно определить как - право извлекать выгоды из созданий умственного труда[1]. Иначе авторское право – господство лица над произведением[2].

       В современном понимании авторское право раскрывается посредством ряда определений. Авторское право – это, во-первых, ряд правомочий автора, то есть субъективное право автора. Во-вторых, авторское право – совокупность норм направленных на регулирование авторских правоотношений.

       Современное авторское право, как это следует  из международных соглашений, регулирует отношения по использованию произведений науки, литературы и искусства.

       Авторское право – право интеллектуальной собственности. Институт авторского права  является частью более обширной отрасли права интеллектуальной собственности.

       Авторское право – совокупность правовых норм направленных на регулирование авторских  правоотношений. Оно является частью национального гражданского права  и разделом международного частного права.

       Авторское право - часть гражданского права, регулирующая отношения, которые складываются в  связи с использованием произведений науки, литературы и искусства, выраженных в объективной форме (рукопись, чертеж и т.п.), позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора.  

       Базовым фактором сегодня становится способность  компаний развивать и поддерживать конкуренцию в глобальной экономике. Россия не может себе позволить в условиях возрастающей глобализации брендов ассоциировать свою продукцию с товарами плохого качества или контрафактом. 4 главу ГК РФ необходимо рассматривать с практической точки зрения – как защитить интеллектуальную собственность на глобальном рынке, и не переусердствовать с «чрезмерной защитой», которая может привести к стагнации перспективных российских компаний.

       В связи с вступлением страны в ВТО бизнесменам действительно необходим новый уровень правовой защиты товарных знаков и брендов как в России, так и за рубежом. Большие опасения присутствующих вызвало правоприменение нового закона и механизм передачи прав на объекты интеллектуальной собственности. 4 часть ГК РФ адаптирована к международному праву, однако бизнесу нужна конкретика, а именно инструменты работы с новым законом.

       Таким образом, авторское право – «право имущественно-лично-общественного свойства»[3]. 

    1. Современное правовое регулирование  авторского права

       Современное авторское право – один из самых  развивающихся гражданско-правовых институтов, представляющий собой сложную иерархию разноуровневых нормативных актов. Оно во многом предопределено влиянием норм международного права и в этом заключается его специфика.

       Современное авторское право – сложный  комплекс норм, предусматривающих многочисленные исключения и исключения из исключений. Как мы уже подчеркнули, в значительной мере авторское право Российской Федерации, как и любой развитой страны, предопределяется положениями международных договоров, иначе положениями международного авторского права.

       Международные договора и конвенции, как это  следует из п.4 ст.15 Основного закона РФ[2] являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Аналогичное правило закреплено в ст.3 Закона «Об авторском праве и смежных правах»: если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

       Среди таких международных актов можно  выделить:

       - Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в Париже 24 июля 1971г.)[3];

       - Бернская конвенция по охране  литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября 1979г.)[4];

       - Всемирная декларация по интеллектуальной  собственности от 26 июня 2000г.[5];

       - Договор ВОИС по авторскому  праву (WCT) (принят Дипломатической  конференцией) (Женева, 20 декабря 1996г.)[6];

       - Соглашение о сотрудничестве  в области охраны авторского  права и смежных прав (Москва, 24 сентября 1993г.)[7];

       - Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимной охране авторских прав (Москва, 25 июня 1993 г.)[8];

       - Соглашение между Союзом Советских  Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой о взаимной охране авторских прав на произведения литературы, науки и искусства (Прага, 18 марта 1975 г.)[9] и др.

       При первом (поверхностном) взгляде на огромный массив международно-правовых актов  в области авторского права возникают  логичные вопросы: чем продиктовано заключение международных договоров, подробно освещающих вопросы охраны авторских прав? Каковы смысл и содержание основных принципов международной охраны авторских прав?

       Как верно отмечает П.Д. Барановский, одна из важнейших черт авторских прав - их территориальный характер. Существование  и действие авторских прав ограничивается пределами того государства, в котором произведение было создано. Факт создания произведения отнюдь не влечет признания каких-либо прав автора на него на территории других государств. В этом коренное отличие авторского права, например, от вещных прав. Право собственности на какое-либо имущество, приобретенное гражданином одной страны, будет автоматически признаваться на территории других государств, в том числе при условии вывоза этого имущества за рубеж. Не так обстоит дело с правами автора. В том случае, если страна не участвует в соглашениях, посвященных международной охране авторских прав, вполне возможно переиздание произведений за рубежом без соглашения авторов и даже без выплаты авторского вознаграждения, что существенно нарушает как интересы авторов, так и издателей, производителей фонограмм, изготовителей кинофильмов и т.д[10].

       В связи вышесказанным, а, также учитывая то, что есть существенные различия в национальном законодательстве различных стран, приобретают особое значение унифицированные международные соглашения.

       Национальное  законодательство Российской Федерации  об авторском праве состоит из: Во-первых, специального законодательного акта - Закона «Об авторском праве и смежных правах», являющегося частью гражданского законодательства Российской Федерации и действующего на всей территории Российской Федерации (ст.2 Закона).

       Во-вторых, издаваемых в соответствии с Законом  других актов законодательства Российской Федерации, Закона Российской Федерации "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных", а также принимаемых на основе настоящего Закона законодательных актов республик в составе Российской Федерации.

       Среди иных законодательных актов направленных на закрепление авторского права можно выделить:

       - Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (действующая редакция)[11]. статья 146 которого устанавливает уголовную ответственность за нарушение авторских прав;

       - Об авторском праве на произведения  архитектуры - Федеральный закон  от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗ[12] и др.

       Некоторое время назад велась разработка Четвертой  части ГК РФ, которая должна была объединить в себя нормы института  интеллектуальной собственности, и  тем самым, это стал бы ключевой законодательный  акт в регулировании авторского права. Однако в настоящий момент необходимость Четвертой части поставлена под сомнение. Таким образом, основным законодательным актом, по-прежнему, остается Закон «Об авторском праве…».

       Еще одна группа нормативных актов направленных на регулирование авторского права - акты Президента РФ и Правительства РФ, то есть, подзаконные нормативные акты. Последние не должны противоречить вышеназванным законам. Кроме того, Федеральное Правительство вправе принимать постановления, содержащие нормы, посвященные вопросам авторского права только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами либо указами Президента Российской Федерации. Итак, это:

       - Указ Президента РФ от 5 декабря  1998 г. №1471 "О мерах по реализации  прав авторов произведений, исполнителей  и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения"[13];

       - Указ Президента РФ от 14 мая 1998 г. №556 "О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения"[14];

       - Постановление Правительства РФ  от 2 сентября 1999 г. №982 "Об использовании  результатов научно-технической  деятельности"[15];

       - Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. №218 "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства"[16].

       Также необходимо выделить ведомственные нормативные акты (акты принимаемые отдельными министерствами и ведомствами). В отношении таких документов существует общее правило: нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан или носящие межведомственный характер, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и официальному опубликованию в "Российской газете". Официальное опубликование актов осуществляется не позднее десяти дней после их государственной регистрации. При этом акты, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут за собой правовых последствий.

       В качестве примера ведомственных актов можно выделить: Инструкцию о порядке проставления знака охраны авторского права на произведениях науки, литературы и искусства, издаваемых в СССР (утверждена приказом Госкомиздата СССР от 3 июля 1989 г. №212[17]).

       Отдельно  необходимо остановиться на судебной практике (обзорах судебной практики). Несмотря на то, что в нашей стране судебная практика не является общеобязательной в правоприменении (как в странах с англо-саксонской системой права), но в тоже время, обзоры судебной практики систематизируют наиболее частые ошибки судов, проблемные вопросы на практике, что, безусловно, полезно при исследовании проблематики авторского права в целом. Итак, можно выделить:

       - Постановление Пленума Верховного  Суда СССР от 18 апреля 1986 г. №8  «О применении судами законодательства  при рассмотрении споров, возникающих  из авторских правоотношений»[18]. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. №2[19] настоящее постановление не подлежит применению на территории Российской Федерации, в части применения гражданского процессуального законодательства.

       - Информационное письмо Президиума  Высшего Арбитражного Суда РФ  от 28 сентября 1999 г. №47 «Обзор практики  рассмотрения споров, связанных  с применением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах»[20].

       Еще один вопрос, требующий пояснения: могут  ли субъекты Российской Федерации принимать  нормативные акты, направленные на регулирование авторского права?

       Как мы уже подчеркивали, ст.2 Закона «Об  авторском праве…» закрепляет, что  законодательство РФ об авторском праве  состоит, в том числе, из «принимаемых на основе настоящего Закона законодательных  актов республик в составе Российской Федерации». Однако для того, чтобы дать положительный ответ на поставленный вопрос, необходимо обратиться к соответствующим нормам Конституции РФ. В ст. 71 Конституции РФ пп.«о» установлено, что правовое регулирование интеллектуальной собственности относится к ведению (исключительному ведению!) Российской Федерации. Таким образом, субъекты РФ не могут принимать нормативные акты, направленные на правовое регулирование авторского права.

 

        2 Правовая охрана российских объектов интеллектуальной собственности в сфере высоких технологий

    1. Защита  авторского права  в сети

       Думается, что актуальность рассматриваемой  проблемы очевидна. Зона “RU” переполнена  материалами не безупречными с позиций авторского права. В сети находится множество статей и публикаций, книг и журналов, размещенных без (и даже вопреки) согласию авторов. Порой, многочисленные материалы в процессе их растаскивания по серверам теряют упоминание автора, или меняют его. Нередки сокращения или изменения содержания “оригиналов”.

       Во  всех известных случаях статьи публиковались  в сети (порой с безграмотной и  некорректной редакцией) без разрешения автора и соблюдение иных условий  авторского права и, обычно, без упоминания автора. В числе нарушителей были замечены сайты ряда довольно крупных организаций. Остальные нарушения пришлись в основном на небольшие частные сайты и “домашние странички”, разместившиеся преимущественно на бесплатных серверах США, Израиля, России и Украины.

       Первый  контрафактный экземпляр был  обнаружен в США, среди русскоязычных  страниц “Hack School” на сайте фирмы  “Fortunecity Community”. В связи с отсутствием  связи с владельцем этой “школы”, последовало обращение к вышестоящему “сайтовладельцу” (т.е. к компании “Fortunecity Community”). Представитель фирмы попросил предоставить доказательства контрафактности статьи. Убедившись в обоснованности обвинения и основываясь на том, что “Hack School” содержала хакерскую информацию и соответствующее программное обеспечение, она прекратила свое существование уже через 2 часа после описанного обращения. И хотя о достоинствах подобного резкого решения можно спорить, тем не менее, был создан очередной прецедент успешного международного сотрудничества в области защиты авторских прав.

Правовая охрана российских объектов интеллектуальной собственности в сфере высоких технологий