ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1.1. Недвижимость
как предмет договора купли-продажи недвижимого
имущества…………………………………………………………………………………………………..4
1.3.
государственная регистрация перехода
права собственности на недвижимое имущество………………………………………………………………………………………………….9
1.3. основания
и правовые последствия
признания договора
купли-продажи недвижимого
имущества недействительной
сделкой…………………………………..12
ГЛАВА II.
ПРАВОВОЙ СТАТУС СТОРОН ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ
ПРОДАЖИ
2.1. Права, обязанности, ответственность
продавца по договору купли-продажи
недвижимого имущества……………………………………………………………………………...20
2.2. права, обязанности,
ответственность покупателя по договору
купли-продажи недвижимого имущества……………………………………………………………………………...26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………………………29
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………….30
ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………………………………….32
Введение
Договор
находит широкое применение в
отношениях между гражданами и юридическими
лицами, поэтому рассмотрим выделенные
в Гражданском Кодексе Российской
Федерации положения о договоре.
Договором признаётся соглашение двух
или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей (Ст.420 Гражданского
Кодекса Российской Федерации). Граждане
и юридические лица свободны в
заключение договоров и самостоятельно
решают с кем и какие договоры им заключать,
а так же согласовывать их условия. Изменение
и расторжение договора возможны по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено Гражданским
Кодексом Российской Федерации. Договор
купли-продажи - основной вид гражданско-правовых
обязательств, применяемых в имущественном
обороте. Поэтому не случайно положения,
регулирующие отношения, связанные с куплей-продажей,
открывают часть вторую Гражданского
кодекса Российской Федерации. Правовые
нормы, первоначально регулировавшие
только куплю-продажу, постепенно приобрели
характер общих, исходных положений для
других гражданско-правовых сделок. Благодаря
этому институт купли-продажи оказал огромное
влияние на формирование договорного
права всех правовых систем: в историческом
аспекте из него выросла практически вся
общая часть обязательственного права.
В свою очередь, общие положения договорного
права почти целиком распространили свое
действие на отношения по купле-продаже. В
последнее время увеличивается количество
сделок с недвижимостью, в частности, со
зданиями, сооружениями, нежилыми помещениями,
которые в большинстве случаев используются
юридическими лицами в качестве офисных
центров. С переходом к рыночной экономике
основная ставка была сделана на то, чтобы
потребность в жилье удовлетворялась
не только за счет общественных (государственных,
муниципальных) фондов потребления, но
и за счет жилья, которое бы находилось
в частной собственности граждан. Многие
из граждан стали собственниками жилья.
В этой сфере возникло много острых, дискуссионных
проблем, которые необходимо решать. Актуальность
избранной темы объясняется, прежде всего,
тем, что договор купли-продажи недвижимости
в последние несколько лет в нашей стране
в связи с ростом количества и качества
предпринимательства приобретает все
большее значение. Этот вопрос исследуется
не только учеными - юристами, но и специалистами
в других областях. Недвижимое имущество
играет особую роль в экономической и
социально-культурной жизни любого общества,
выступая в качестве важнейшего экономического
ресурса и играя роль той пространственной
среды, в которой осуществляется любая
человеческая деятельность. Основу российского
законодательства о купле-продаже составляет
глава 30 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Ее отличает достаточно высокий
уровень юридической техники, удачное
сочетание традиционных положений и новых
норм. Правовое регулирование договора
стало более полным и детальным, в результате
чего резко уменьшилась необходимость
в многочисленных подзаконных актах. Наряду
с Гражданским кодексом Российской Федерации
значительную роль в регулировании отношений
купли-продажи играют специальные законы,
а также подзаконные нормативные акты:
указы Президента Российской Федерации,
постановления Правительства Российской
Федерации, акты отдельных федеральных
органов исполнительной власти. Некоторые
из них имеют общее значение для всех или
многих разновидностей купли-продажи,
другие распространяются лишь на ее отдельные
виды. Эта проблема исследовалась в работах
таких ученых-правоведов как А.В. Пакутин,
Е.А. Суханова, Л. Ю., Грудцына М.И., Брагинский,
В.В. Витрянский и др. Для раскрытия темы
работы использовалась научная литература,
анализировалось действующее гражданское
законодательство России, материалы судебной
практики.
Целью
работы является подробное рассмотрение
института купли-продажи недвижимости.
Для достижения указанной цели, были
поставлены следующие задачи:
раскрытие
понятия договора купли-продажи
недвижимости;
описание
элементов договора купли-продажи
недвижимости;
раскрытие
предмета договора купли-продажи недвижимости
исследование
перехода права собственности на
недвижимость;
рассмотрение
последствий признания договора-купли
продажи недвижимости недействительной
сделкой.
рассмотрение
содержания договора купли-продажи
недвижимости
Глава
1. Особенности договора
купли-продажи недвижимого
имущества
1.1
Недвижимость как предмет
договора купли-продажи
недвижимого имущества
Сам
термин "недвижимое имущество" появился
в российском законодательстве сравнительно
недавно, а легитимного определения
не существовало вовсе1. Указ Петра
о единонаследии 1714 г. установил этот термин,
устранив различия между вотчинами и поместьями.
Под недвижимостью понималась прежде
всего часть земной поверхности и все
с ней связанное настолько прочно, что
связь не могла быть порвана без нарушения
вида и цели вещи2. Вопрос о прочности
связи строения с землей не мог быть принципиально
решен полностью. Недвижимостью признавались
как строения, возвышающиеся над землей,
так и постройки под землей, например шахты.
Признавались недвижимыми деревья, плоды,
вообще всякие растения, а также минералы,
металлы и другие ископаемые, пока они
находились в прочной связи с почвой, обусловленной
самой природой этих вещей. Советское гражданское
право не давало легального определения
недвижимости, хотя в ГК РСФСР 1964 г. содержались
нормы, выделявшие право собственности
на такого рода вещи и совершение сделок
с ними в отдельные правовые институты
(личная собственность на жилой дом, договор
купли-продажи жилого дома или дачи). Основы
гражданского законодательства СССР,
принятые в 1991 г. на первой волне реформирования
не только советского права, но и советского
государства, уже содержали деление имущества
на движимое и недвижимое. Было дано вполне
классическое определение недвижимости.
Главным признаком была указана связь
с землей. Однако Основы дальше констатации
этого факта не пошли, поскольку не предусматривали
особого правового режима для недвижимых
вещей. Решающий шаг в становлении понятия
недвижимости сделал новый Гражданский
кодекс, который не только дал определение
недвижимым вещам (ст.130 ГК), но и определил
общие контуры правового режима недвижимости. В
связи с развитием рыночных отношений
в Российской Федерации роль недвижимости
в имущественном положении граждан и юридических
лиц значительно возросла. Недвижимость
все больше стала вовлекаться в рыночный
оборот3. Недвижимость представляет
собой особый объект права собственности.
Права владения, пользования и распоряжения
ею отличны от прав владения, пользования
и распоряжения другими видами собственности.
Это связано с тем, что пользование недвижимостью
затрагивает интересы других граждан
и юридических лиц. Кроме того, недвижимое
имущество по сравнению с другими вещами
обладает, как правило, более высокой стоимостью. Недвижимые
вещи являются обычно сложными, так как
состоят из совокупности разнородных
вещей, образующих единое целое и используемых
по одному назначению. Среди "традиционной"
недвижимости только земельный участок,
если на нем нет построек, сооружений или
насаждений, относится к простым вещам4.
При осуществлении сделок с недвижимостью
стороны вправе распорядиться как любой
из вещей, входящей в недвижимость, так
и любой самой сложной недвижимой вещью,
исключив из ее состава любую входящую
в нее вещь. Недвижимость обладает повышенной
экономической ценностью. Это обусловлено
тем, что она предназначена для длительного
пользования и не исчезает в процессе
использования. Как правило, она обладает
конструктивной сложностью, требующей
больших затрат на поддержание в надлежащем
состоянии. Вместе с тем достаточно сложный
процесс передачи права собственности
на недвижимость обусловливает не очень
высокий уровень ликвидности недвижимости
как товара, так как ее нельзя быстро реализовать
за наличные деньги. Спецификой недвижимого
имущества является возможность использования
этого имущества только в условиях более
или менее постоянного нахождения на определенном
земельном участке, а для объектов, не
связанных с землей и предназначенных
для перемещения людей и грузов, особым
условием является место их использования
- это водное, воздушное или космическое
пространство. В ст. 130 ГК к видам недвижимости
относятся земельные участки недр, обособленные
водные объекты и все, что прочно связано
с землей, т.е. объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения и т.д. Таким
образом, к отличительной особенности
недвижимости относится ее неразрывная
связь с землей (при этом сами по себе земельные
участки также рассматриваются в качестве
недвижимости), что, в свою очередь, предполагает
ее значительную стоимость. Следует отметить,
что Гражданский кодекс, рассматривая
участки недр и обособленные водные объекты
в качестве недвижимости, ставит их в один
ряд с земельными участками и делает их
независимыми от последних. Однако очевидно,
что ни участки недр, ни водные объекты
вне связи с землей существовать не могут.
Вне связи с земельными участками недвижимые
вещи теряют обычное назначение и соответственно
понижаются в цене. Так, не рассматриваются
в качестве недвижимости деревья, выращиваемые
в специальных питомниках, или дома, предназначенные
на снос. 5 Вместе с тем закон относит
к недвижимости и объекты, которые по своей
физической природе являются движимыми.
К ним относятся подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические
объекты (искусственные спутники, космические
корабли и т.д.). Юридическое признание
указанного имущества в качестве недвижимого
(хотя оно по своей физической сути является
движимым) обусловлено тем, что оно является
дорогостоящим и поэтому требует особого
порядка регистрации, который предусмотрен
для недвижимости. Понятие и виды упомянутых
транспортных средств раскрываются в
соответствующих уставах и кодексах. Так,
Кодекс торгового мореплавания определяет
морское судно как "самоходное или несамоходное
плавучее сооружение, используемое в целях
торгового мореплавания" (ст.7). Понятие
космических объектов дается в международных
конвенциях, относящих к ним любые объекты,
запущенные или предназначенные для запуска
в космос. Перечень недвижимых объектов
чисто юридически не является исчерпывающим,
поскольку, как следует из п.1 ст.130 ГК, к
недвижимым вещам может быть отнесено
и другое имущество. Право частной собственности
охраняется законом6. Собственник
недвижимости вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других
лиц, в том числе отчуждать свое имущество
в собственность других лиц, передавать
им, оставаясь собственником, права владения,
пользования и распоряжения имуществом,
отдавать имущество в залог и обременять
его другими способами, распоряжаться
им иным образом (п.2 ст. 209 ГК). Так, собственники
жилых помещений вправе распорядиться
своим жильем через гражданско-правовые
сделки: купли, продажи, мены, дарения,
завещания и залога. В тоже время собственник
несет бремя содержания принадлежащего
ему имущества. Нежелание собственника
имущества содержать свое имущество в
надлежащем состоянии способно причинить
вред третьим лицам7. В соответствии
со ст.129 ГК все вещи (в том числе и недвижимые)
делятся на изъятые из оборота (т.е. те,
которые не могут переходить от одного
лица к другому), ограниченные в обороте
(переходят от одного лица к другому при
наличии специального разрешения) и свободно
обращающиеся. Пункт 3 указанной статьи
особо упоминает землю (являющуюся основополагающим
объектом недвижимости) и другие природные
ресурсы в качестве объектов, которые
отчуждаются или переходят от одного лица
к другому иными способами в той мере,
в какой их оборот допускается законами
о земле и других природных ресурсах. Отдельные
виды объектов недвижимости вообще изъяты
из оборота. Так, согласно Закона РФ "О
недрах" недра в границах территории
Российской Федерации, включая подземное
пространство и содержащиеся в недрах
полезные ископаемые, энергетические
и иные ресурсы, являются государственной
собственностью8 Участки недр не
могут быть предметом купли, продажи, дарения,
наследования, вклада, залога или отчуждаться
в иной форме. Объектами исключительной
собственности государства являются также
леса. Как следует из ст.12 Лесного кодекса,
оборот лесного фонда не допускается.
Купля-продажа, залог и совершение других
сделок, которые влекут или могут повлечь
за собой отчуждение участков лесного
фонда, а также участков лесов, не входящих
в лесной фонд, не допускаются. Государство
устанавливает специальные лесохозяйственные
регламенты об использовании лесов. Невыполнение
гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование лесов, лесохозяйственного
регламента и проекта освоения лесов является
основанием для досрочного расторжения
договоров аренды лесного участка или
договоров купли-продажи лесных насаждений,
а также принудительного прекращения
права постоянного (бессрочного) пользования
лесным участком или безвозмездного срочного
пользования лесным участком9. Древесно-кустарниковая
растительность может переходить от одного
лица к другому в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и земельным
законодательством РФ. Также не подлежат
продаже:
земли
общего пользования в населенных
пунктах, земли заповедников, памятников
природы, национальных и дендрологических
парков, ботанических садов;
земли
оздоровительного и историко-культурного
назначения; земли, предоставленные
для ведения сельского хозяйства,
использования и охраны недр;
земли,
зараженные опасными веществами и подверженные
биогенному заражению; земельные участки,
находящиеся во временном пользовании.
При
продаже предприятия-должника из состава
его имущества подлежат исключению,
т.е. не могут продаваться: имущество
специального назначения, не подлежащее
приватизации, и объекты социально-коммунальной
сферы. Характеризуя так называемую традиционную
недвижимость, т.е. недвижимость, прочно
связанную с землей, следует указать на
такие ее признаки, как:
1)
невосполнимость и ограниченность
самой природой (земля, недра и
т.д.), что требует введения определенных
ограничений оборота-способности,
так как необходимо строгое
соблюдение их целевого назначения
и учет экологических требований;
2)
связанность с землей таким
образом, что их перемещение
повлечет за собой ущерб назначению
либо является крайне дорогостоящим
(вне связи с землей эти объекты
недвижимостью не считаются);
3)
наличие индивидуальных признаков
(в первую очередь местонахождение
на определенном земельном участке);
4)
использование исключительно в
соответствии с их целевым
назначением. 10
Что
касается отнесенных к недвижимости
воздушных и морских судов, судов
внутреннего плавания, космических
объектов, то они могут определяться
как индивидуальными, так и родовыми
признаками. Это зависит от того,
заключают ли стороны договор
в отношении одной или нескольких
индивидуальных вещей или в отношении
нескольких одинаковых вещей, например,
это может быть договор в отношении
судов одного типа, которые могут
определяться в договоре родовыми признаками. Таким
образом, можно выделить следующие разновидности
недвижимости, обладающие определенными
особенностями:
1)
земельные участки (включая недра
и водные объекты);
2)
лесной фонд;
3)
здания и сооружения;
4)
жилые помещения;
5)
предприятия как имущественные
комплексы;
6)
морские, воздушные, речные суда,
космические объекты.
1.2.
Государственная
регистрация перехода
права собственности
на недвижимое
имущество
Составной
частью более строгого режима недвижимого
имущества является его государственная
регистрация. Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним - юридический акт признания
и подтверждения государством возникновения,
ограничения (обременения), перехода или
прекращения прав на недвижимое имущество
в соответствии с ГК РФ. Государственная
регистрация является единственным
доказательством существования
зарегистрированного права. Зарегистрированное
право на недвижимое имущество может быть
оспорено только в судебном порядке (ст.2
Федерального Закона Российской Федерации
" О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним")
11. Применительно к договору продажи
недвижимости в ГК РФ имеются специальные
правила о государственной регистрации
перехода права собственности, исключающие
применение некоторых общих положений
ГК РФ о государственной регистрации сделок
и договоров, а именно:
положение о том, что сделки
с землей и другим недвижимым
имуществом подлежат государственной
регистрации в случаях и в
порядке, предусмотренных ст.131 ГК
РФ и законом о регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (п.1 ст.164 ГК РФ);
положение о том, что договор,
подлежащий государственной регистрации,
считается заключенным с момента
его регистрации (п.3 ст.433 ГК РФ).
Статья
165 ГК РФ устанавливает самое жесткое
из возможных последствий неосуществления
государственной регистрации сделки
с недвижимостью, которая в силу
закона подлежит такой регистрации.
Такая сделка считается ничтожной,
а значит, вообще не порождает правовых
последствий. Однако для случаев
недобросовестного поведения одной
из сторон, выражающегося в уклонении
от регистрации, суду по требованию другой
стороны предоставляется возможность
вынести решение о регистрации
сделки в соответствии с судебным
решением, что спасет сделку от "ничтожности"
(п.3 ст.165). Однако из общего правила об обязательности
регистрации сделок с недвижимостью существует
ряд исключений. В случае заключения договора
продажи недвижимости регистрации подлежит
не договор как таковой, а переход права
по договору. Поэтому вопрос о ничтожности
самого договора по мотивам неосуществления
его регистрации вообще возникнуть не
может. Более того, пункт 2 статьи 551 ГК
РФ допускает исполнение сторонами договора
продажи недвижимости до государственной
регистрации, однако указывает, что такое
исполнение не является основанием для
изменения их отношений с третьими лицами.
Таким образом, в случае спора между контрагентами
по исполненному договору суд будет рассматривать
в качестве собственника в отношениях
между ними лицо, приобретшее недвижимость,
но не зарегистрировавшее свои права на
нее, хотя на отношения с третьими лицами
это никоим образом не повлияет. При этом
суду предоставлено право вынести решение
о регистрации перехода права собственности,
если одна из сторон уклоняется от регистрации
перехода права собственности на недвижимость. Государственная
регистрация состоит во внесении соответствующих
записей в единый государственный реестр,
который ведут учреждения юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним на территории регистрационного
округа по месту нахождения недвижимого
имущества (п.1 ст.9 Федерального Закона
Российской Федерации " О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним"). Для некоторых объектов
недвижимого имущества (морские и воздушные
суда, суда внутреннего плавания) существуют
иные реестры, такие как Государственный
судовой реестр РФ, реестр арендованных
иностранных судов, Государственный реестр
гражданских воздушных судов РФ и др.
12 Указанные реестры должны охватить
широкий круг прав, включая право собственности,
хозяйственного ведения, оперативного
управления, пожизненного наследуемого
владения, постоянного пользования, ипотеки,
сервитута, а в случаях, предусмотренных.
Кодексом или иными законами, также и иные
права (п.1 ст.131 ГК РФ). В реестре должна
фиксироваться принадлежность определенному
лицу соответствующих прав, прекращение
либо переход их к другим лицам. Государственная
регистрация носит публичный характер.
Соответственно орган, который ее осуществляет,
обязан предоставлять любому лицу информацию
о произведенной регистрации и зарегистрированных
им правах или выдать ему в письменной
форме мотивированный отказ. Такой отказ
может быть обжалован обратившимся за
информацией лицом в суд (п.2 ст.7 ФЗ "
О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним"). Государственная
регистрация прав на недвижимое имущество
и сделок с ним проводится в последовательности,
определенной порядком приема документов.
Следует учитывать, что в соответствии
с п.2 ст.17 Федерального закона РФ от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним" не допускается истребование
у заявителя дополнительных документов,
за исключением указанных в п.1 ст.17, если
представленные им документы отвечают
требованиям статьи 18 указанного закона13.
Отказ соответствующего органа в регистрации
или уклонение от нее.
1.3
Основания и правовые
последствия признания
договора купли-продажи
недвижимого имущества
недействительной сделкой
Договор
купли-продажи может быть признан
недействительным только по решению
суда, в том случае если он:
не
соответствует закону и иным правовым
актам (168 ГК РФ);
заключен
с целью противной основам
правопорядка и нравственности (169 ГК
РФ);
является
мнимой или притворной сделкой (170 ГК
РФ);
заключен
гражданином, признанным судом недееспособным
(171 ГК РФ);
заключен
гражданином, не достигшим 18 лет (175 ГК
РФ);
заключен
гражданином, ограниченным судом в
дееспособности (176 ГК РФ);
заключен
гражданином, не способным понимать
значение своих действий и руководить
ими (177 ГК РФ);
заключен
под влиянием заблуждения, обмана или
угрозы, злонамеренного согласия представителей
сторон или стечения тяжелых обстоятельств
(178-179 ГК РФ);
заключен
лицом вне пределов его полномочий
(174 ГК РФ);
сделка
совершенная юридическим лицом
выходит за пределы его правоспособности
(173 ГК РФ).
По
общему правилу последствием недействительности
сделки является двусторонняя реституция
- возврат сторонами всего полученного
в натуре (п.2 ст.167 ГК РФ). При недействительности
сделки, совершенной с целью, противной
основам правопорядка и нравственности,
полученное виновной стороной взыскивается
в доход Российской Федерации (ст.169 ГК
РФ). Возврат недвижимости не будет автоматическим
результатом недействительности сделки.
Реституция невозможна при отсутствии
у приобретателя полученного по недействительной
сделке имущества, например, при его дальнейшем
отчуждении другому лицу, существенном
изменении объекта в результате реконструкции.
В этом случае возмещается стоимость объекта.
Отказ в удовлетворении исковых требований
о возврате проданной недвижимости имеет
место и в случае признания покупателя
добросовестным приобретателем. Если
по иску о признании недействительности
договора купли-продажи у лица, которое
не имело права отчуждать имущество, будет
установлено, что покупатель отвечает
требованиям, предъявляемым к добросовестному
приобретателю (ст.302 ГК РФ), в удовлетворении
исковых требований собственника о возврате
недвижимости будет отказано. Добросовестным
приобретателем считается тогда, когда
он не знал и не мог знать о том, что приобретает
имущество у лица, которое не имело право
его отчуждать. При отсутствии этих признаков
владелец признается недобросовестным.
Разрешая вопрос о добросовестности приобретателя,
суд должен учитывает
родственные и иные связи между лицами,
участвовавшими в заключении сделок, направленных
на передачу права собственности. Кроме
того, суд учитывает совмещение одним
лицом должностей в организациях, совершавших
такие сделки, а также участие одних и
тех же лиц в уставном капитале этих организаций,
родственные и иные связи между ними14. Порядок
действий учреждений юстиции в случае
признания недействительности сделки
- одна из актуальных проблем государственной
регистрации, требующая разрешения в нормативных
актах. Распространена вполне обоснованная
точка зрения, что при отсутствии реституции
само по себе решение суда о недействительности
сделки не влечет прекращения права. На
практике часто принимаются решения только
о недействительности сделки, без разрешения
вопроса о судьбе имущества. Иногда стороны
осознанно не заявляют о реституции, особенно
при недействительности сделок, совершенных
не собственником недвижимости, а уполномоченным
лицом - специализированной организацией
на торгах, конкурсным управляющим, поскольку
это влечет возврат ими вырученных от
продажи чужой недвижимости средств. Однако
отметим, что реституция - фактический
возврат полученного по сделке и имеющегося
у сторон имущества. Это возврат недвижимости
из чужого незаконного владения. Нельзя
смешивать возврат имущества и возврат
титула (права собственности). Независимо
от применения последствий в виде реституции
и реального исполнения такого решения
сторонами признание судом недействительной
оспоримой сделки (или констатация ничтожности)
влечет утрату титула не недвижимость,
несмотря на фактическое владение. Недействительная
сделка не влечет юридических последствий,
за исключением тех, которые связаны с
ее недействительностью, и недействительна
с момента ее совершения (п.1 ст.167 ГК РФ).
Не случайно в упомянутом Постановлении
№ 8 Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации указал, что исковые
требования о возврате имущества - это
требования собственника. Недействительная
сделка ввиду ее противоречия закону -
неправомерное действие, не порождающее
права. В случае недействительности сделки
имущество не может считаться законно
приобретенным. В частности, еще в исследованиях
советского гражданского права отмечалось,
что приобретение имущества по сделке
означает не просто получение его в свое
фактическое обладание, а приобретение
прав на него. Все полученное по недействительной
сделке лишается правового основания
и подлежит возврату как неосновательно
приобретенное. Признание сделки недействительной
не влечет автоматического восстановления
в правах. Представляется, что в случае
недействительности сделки зарегистрированное
на ее основании право не может продолжать
существовать только лишь в силу наличия
регистрационной записи. Государственная
регистрация сама по себе не может рассматриваться
в отрыве от реальных правоотношений.
В случае признания уже зарегистрированной
сделки в суде недействительной по иску
потерпевшей стороны встает вопрос о действительности
самой регистрации сделки. Однако проблема
заключается в том, что решение суда о
признании недействительным основания
возникновения право ответчика на спорное
имущество не воспринимается регистрирующими
органами как юридический мотив к прекращению
государственной регистрации прав ответчика15.
Указанные органы ссылаются на неполноту
и неясность судебного решения. Различные
авторы предлагают в резолютивной части
судебного решения указывать, что решение
суда является основанием для прекращения
для регистрации права ответчика. Еще
одна проблема возникает, при удовлетворении
судом иска лица, владеющего имуществом
на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, в резолютивной части решения
не указывается собственник недвижимости16.
Это может также послужить основанием
для отказа уполномоченным органом регистрации
права собственности. Не смотря на возникающие
проблемы, запись о праве по недействительной
сделке независимо от применения судом
последствий недействительности должна
быть погашена как не соответствующая
истинному положению вещей, поскольку
недвижимость была приобретена незаконно.
Если вещь остается у приобретателя, то
право на нее должно быть приобретено
и зарегистрировано по иным законным основаниям
(по судебному решению о признании добросовестности
приобретателя, по новой сделке и пр). Иначе
говоря, признанное судом право подлежит
регистрации на общих основаниях - в порядке,
установленном для регистрации любых
вещных прав на недвижимость: при наличии
заявления правообладателя, документа
об оплате, решения суда, плана объекта
недвижимости и иных необходимых для регистрации
документов.
На
основании судебных решений о
признании недействительности оспоримой
сделки либо о применении последствий
недействительности ничтожной сделки
учреждением юстиции должны осуществляться
следующие действия:
погашение
регистрационной записи о недействительной
сделке (если сделка была зарегистрирована
учреждением юстиции);
погашение
записи о праве приобретателя, зарегистрированном
на основании недействительной сделки. Если
суд признал покупателя добросовестным
приобретателем и отказал продавцу в возврате
имущества, то право покупателя подлежит
регистрации на основании данного решения
(в общем порядке). Если суд отказал в возврате
недвижимости продавцу ввиду существенного
изменения объекта, регистрации подлежит
право на новый объект недвижимости (в
общем порядке) на основании документов,
подтверждающих законность его создания,
например, акта ввода после реконструкции.
Если суд взыскал в пользу государства
недвижимость, полученную по сделке, совершенной
с целью, противной основам правопорядка
и нравственности, такое решение является
основанием для регистрации права собственности
Российской Федерации (в общем порядке);
восстановление
записи о праве отчуждателя, зарегистрированном
до сделки (с сохранением прежнего регистрационного
номера и даты регистрации). Порядок восстановления
регистрационных записей должен быть
установлен Правилами ведения ЕГРП. В
настоящее время при отсутствии официальных
положений о восстановлении записей в
ЕГРП учреждения юстиции требуют регистрации
"восстановленного" права на общих
основаниях. Однако эти требования неправомерны. Отличительной
чертой оспоримых сделок, исходя из смысла
п.2 ст.166 ГК РФ является то, что в нормах
ГК РФ, устанавливающих основания недействительности
таких сделок, всегда содержится указание
на конкретного субъекта, по иску которого
сделка может быть признана судом недействительной.
Требование же о применении последствий
недействительности ничтожной сделки
может быть предъявлено любым заинтересованным
лицом. Такие последствия могут быть применены
судом и по своей инициативе при отсутствии
соответствующего требования. Обращаясь
в суд с иском о защите нарушенного права
или охраняемого законом интереса, истец
обязан указать в исковом заявлении обстоятельства,
которыми обосновываются его требования,
и доказательства, подтверждающие эти
обстоятельства. Принимая исковое заявление,
судья должен проверить, обладает ли заинтересованное
лицо правом на обращение в суд за судебной
защитой и осуществляется ли оно в определенном
процессуальном порядке. В соответствии
с законом условиями реализации права
на предъявление иска, т.е. права на возбуждение
процесса, являются:
1)
соблюдение истцом установленного
законом для данной категории
споров или предусмотренного
договором сторон порядка досудебного
разрешения спора либо представление
истцом документов, подтверждающих
соблюдение досудебного порядка
разрешения спора с ответчиком,
когда это предусмотрено федеральным
законом для данной категории
споров или договором;
2)
подсудность дела данному суду;
3)
процессуальная дееспособность
истца;
4)
наличие полномочий на ведение
дела;
5)
соблюдение письменной формы
искового заявления;
6)
оплата государственной пошлины.
17
Исковая
давность применяется судом только
по заявлению стороны в споре
(п.2 ст. 199 ГК РФ), поэтому на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству
судья при отсутствии такого заявления
не вправе по собственной инициативе
предлагать сторонам дать объяснения,
связанные с пропуском срока
исковой давности, представить доказательства,
относящиеся к этому обстоятельству.
Такие действия он вправе совершать,
если заинтересованной стороной заявлено
о применении исковой давности, например,
ответчиком в отзыве на исковое заявление.
В этом случае судья вправе предложить
ему представить доказательства
в подтверждение своего заявления,
а истцу - доказательства уважительности
пропуска срока, если таковые имеются,
и вынести вопрос на рассмотрение
в предварительном судебном заседании. Дела
о признании договора купли-продажи недвижимости
недействительной сделкой должны быть
рассмотрены и разрешены судом до истечения
двух месяцев с момента поступления заявления
в суд. Фактические обстоятельства исследуются
в судебном заседании в пределах указанного
истцом предмета иска. В процессе судебного
разбирательства дела истец вправе изменить
предмет иска. По своей инициативе суд
вправе выйти за пределы заявленного истцом
предмета иска лишь в случаях, предусмотренных
законом. Например, если суд при рассмотрении
дела о разделе недвижимости приходит
к выводу о том, что недвижимость была
приобретена по сделке, совершенной с
целью, противной интересам государства,
общества, такая сделка признается недействительной
с последствиями, указанными в ст.166 ГК
РФ.
Рассмотрим
пример из судебной практики, дело рассматривалось
Железнодорожным районным судом
г. Ульяновска. Решение было вынесено
1 апреля 2009 г18.
Г.
обратилась в суд с иском о
государственной регистрации договора
купли-продажи трехкомнатной квартиры,
заключенного между ней, О. и А.
Расчет
между сторонами был произведен
полностью. Истица представила в
УФРС по Ульяновской области договор
купли-продажи квартиры для государственной
регистрации, однако УФРС уведомил ее,
что регистрация приостановлена
на основании заявления О. Продавцы разъяснили,
что передумали продавать квартиру. О.
обратилась в суд со встречным иском о
признании договора купли-продажи квартиры
недействительным. Указала, что в силу
своего возраста, состояния здоровья,
подписала документы, думая, что подписывает
договор залога своей квартиры в счет
обеспечения займа, который брала ее дочь.
Таким образом, ответчица была введена
в заблуждение. Суд установил, что О. добросовестно
заблуждалась, полагая, что подписывает
договор залога. О. не имела намерения
продавать квартиру. Суд, сославшись на
положения Гражданского кодекса Российской
Федерации о недействительных сделках,
вынес решение об отказе в иске о государственной
регистрации договора купли-продажи квартире,
а встречный иск о признании сделки недействительной
удовлетворил. Содержащиеся в п.1 и 2 ст.167
ГК РФ общие положения о последствиях
недействительности сделки в части, касающейся
обязанности каждой из сторон возвратить
другой все полученное по сделке, по их
конституционно-правовому смыслу в нормативном
единстве со ст.166 и 302 ГК РФ не могут распространяться
на добросовестного приобретателя. "У
добросовестного приобретателя имущество
может быть истребовано собственником
лишь в исключительных случаях, когда
имущество утеряно собственником или
лицом, которому оно передано собственником
во владение, либо похищено у них или выбыло
из их владения иным путем помимо их воли."19
Однако
распространяются на приобретателя
по недействительной сделке, другой стороной
в которой выступает собственник
имущества, который выразил свою
волю на отчуждение данного имущества.
Изложенное позволяет сделать вывод,
что в круг доказывания по таким
делам, рассматриваемым судами, входят
следующие обстоятельства: является
ли титульный собственник спорного
имущества участником оспариваемой
сделки; является ли предметом оспаривания
в суде первая сделка по отчуждению
имущества ее собственником или
оспаривается вторая (третья и последующие)
сделки; имеются ли основания, установленные
в п.1 ст.302 ГК РФ (возмездность сделки,
осведомленность приобретателя об отсутствии
прав на отчуждение имущества у продавца,
добросовестное приобретение), а также
обстоятельства выбытия спорного имущества
из владения собственника помимо его воли
или воли лиц, которым оно было передано
во владение).
Необходимость
обращения в суд возникает
в тех случаях, когда незаконность
содержания сделки не может быть выявлена
без установления прав и обязанностей
ее участников. Так, если право собственности
на отчуждаемое имущество зарегистрировано
в Едином государственном реестре
прав за одним лицом, а отчуждателем
по сделке является другое лицо, то из
самого этого факта ясно, что содержание
сделки противоречит положениям ст. 209
ГК РФ, в силу которой право владения, пользования
и распоряжения имуществом принадлежат
его собственнику. Однако, в тех случаях,
когда право собственности на объект недвижимости
не зарегистрировано либо государственная
регистрация оспаривается другим лицом,
считающим себя собственником этой недвижимости
или его части (созастройщик, супруг, наследник,
фактически вступивший во владение наследственным
имуществом, лицо, по мнению которого,
оно незаконно не включено в договор приватизации
квартиры и т.п.), то недействительность
сделки не очевидна. В этих случаях возникает
сложное правоотношение, в состав которого
наряду с правоотношением, связанным с
совершением сделки, входит правоотношение,
связанное с приобретением права собственности.
Поэтому прежде, чем прийти к выводу о
ничтожности сделки по основанию, предусмотренному
ст.168 ГК РФ, необходимо в судебном порядке
установить обстоятельства, свидетельствующие
о наличии у истца права собственности
на предмет оспариваемой сделки. При этом
решается вопрос о наличии либо отсутствии
факта владения объектом недвижимости
на праве собственности исходя из того,
находится ли данный объект в соответствующем
реестре государственной собственности
РФ, субъекта РФ, муниципального образовании,
привлекая к участию в деле соответствующие
комитеты по управлению имуществом, а
также органы по регистрации прав на недвижимое
имущество.
Суд
не вправе вынести и альтернативное
решение. Так, признав обоснованным
требование истца на признание договора
купли-продажи недвижимости недействительной
сделкой и применение последствий
недействительности сделки, например,
в виде возврата имущества, суд не
вправе указать в резолютивной части
решения, что он имеет право на
возмещение стоимости недвижимости.
Глава
2. Правовой статус сторон
по договору купли-продажи
недвижимого имущества
2.1
Права, обязанности,
ответственность продавца
по договору купли-продажи
недвижимого имущества
Для
удовлетворения потребностей, которые
послужили побудительным мотивом
к заключению договора купли - продажи,
стороны должны исполнить возникшее
из договора обязательство. В силу обязательства
одно лицо (должник) обязано совершить
в пользу другого лица (кредитора) определенное
действие, как-то: передать имущество,
выполнить работу, уплатить деньги и т.п.,
либо воздержаться от определенного действия,
а кредитор имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности20. Исполнение
обязательства купли - продажи, в том числе
купли - продажи недвижимости, регулируется
общими нормами (гл.22 ГК РФ) и специальными
правилами (гл.30 ГК РФ). Традиционно, под
исполнением обязательства понимается
совершение (воздержание от совершения)
конкретных действий (в частности, передача-принятие
вещи, передача - принятие обусловленной
договором суммы). Исполнение обязательств
по общему правилу производится обязанной
стороной (должником) 21. Именно надлежащим
исполнением договорного обязательства
достигается его цель, поэтому само по
себе истечение срока действия договора
автоматически не влечет прекращения
обязательства (п.3 ст.425 ГК РФ). Обязательство
прекращается, по общему правилу, его исполнением.
Необходимо уточнить, что не всякое исполнение
обязательства влечет его прекращение,
а только исполнение, соответствующее
определенным требованиям. Основные обязанности
сторон сформулированы в законодательном
определении: договора купли-продажи:
продавец обязуется передать вещь в собственность
покупателю, который обязуется принять
ее и уплатить за нее определенную денежную
сумму (п.1 ст.454 ГК РФ). Главная обязанность
продавца - передать недвижимость в определенный
срок. Срок исполнения обязанности передать
имущество устанавливается в договоре;
если срок в договоре купли-продажи не
установлен, то обязанность (обязательство)
должна быть исполнена продавцом в разумный
срок после возникновения обязательства
(заключения договора). Обязанность, не
исполненную в разумный срок, продавец
должен исполнить в семидневный срок со
дня предъявления покупателем требования
об исполнении (ст.314, 457 ГК РФ). Если сторонами
договора не исполнена установленная
законом обязанность по передаче предусмотренного
условиями договора имущества, такой договор
является незаключенным22. Установление
срока передачи имущества имеет двоякое
значение, и в соответствии с этим его
нарушение влечет различные правовые
последствия: Во-первых, исполнение в срок
может рассматриваться как простая обязанность.
При просрочке по вине продавца покупатель
остается обязанным принять передаваемое
недвижимое имущество, кроме случаев,
когда он вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи (например, если
вследствие просрочки исполнение утратило
для него интерес), и приобретает право
требовать возмещения причиненных убытков
(ст.405, 484 ГК РФ). Во-вторых, срок исполнения
может быть "условием исполнения",
если из содержания договора следует,
что при нарушении срока его исполнения
покупатель утрачивает интерес к договору.
Такой договор при нарушении определенного
в нем срока продавец вправе исполнить
только с согласия покупателя (п.2 ст.457
ГК РФ). Продавец может исполнить договор
досрочно, если иное не предусмотрено
правовыми актами, условиями обязательства,
либо не вытекает из его существа. Однако,
при исполнении обязательств, связанных
с осуществлением его сторонами предпринимательской
деятельности, действует прямо противоположное
правило (см. ст.315 ГК РФ). Обязательство
по передаче объекта недвижимости, возникающее
из договора купли-продажи недвижимости,
должно быть реально исполнено. Реальное
исполнение означает, что продавец должен
исполнить обязательство к натуре в полном
соответствии с определенными условиями
о предмете, замена же исполнения в натуре
денежным возмещением, то есть предоставление
потерпевшей стороне суррогата исполнения,
не допускается. Только после осуществления
определенного согласованным волеизъявлением
сторон действия (передачи объекта) можно
говорить о том, что обязательство было
реально исполнено. Если исполнение последовало,
но были нарушены какие-то условия (например,
о качестве передаваемого товара, сроке
обязательства), то имеет место нарушение
требования надлежащего исполнения обязательства. Термин
"передача" в самом широком смысле
означает определенные согласованные
действия, направленные на то, чтобы какой-то
объект (недвижимое имущество) поступил
из имущественной сферы одного субъекта
к другому. В результате передачи первоначальный
обладатель вещи (продавец) утрачивает
ее, а другой (покупатель) - приобретает.
Из всех способов передачи, перечисленных
в норме статьи 224 ГК РФ, к недвижимому
имуществу применимо только "вручение
вещи приобретателю" (такой вывод следует
из правила ч.2 п.1 ст.556 ГК РФ и свойств недвижимости).
Вещь считается врученной покупателю
с момента ее фактического поступления
во владение приобретателя или указанного
им лица (п.1 ст.224, п.1 ст.556 ГК РФ). Для обеспечения
передачи и получения соответствующего
имущества покупатель обязан в соответствии
с обычно предъявляемыми требованиями
совершить необходимые действия, если
иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами, или договором купли-продажи
(п.2 ст.484 ГК РФ). Фактическая передача имущества
должна быть зафиксирована в юридически
значимых документах. Помимо фактической
передачи - принятия недвижимости стороны
договора купли - продажи должны подписать
передаточный акт или иной документ о
передаче (п.1 ст.556 ГК РФ). Таким образом,
передача недвижимого имущества означает
его фактическое вручение и подписание
документа о передаче. Только после передачи
имущества и подписания документа о передаче
продавец и покупатель считаются исполнившими
свои обязанности соответственно по передаче
и принятию недвижимого имущества (ст.556
ГК РФ). Норма части 2 пункта 1 статьи 556
ГК, определяющая момент исполнения обязанности
по передаче, является диспозитивной,
в законе или договоре может быть предусмотрено
иное. Четкое определение момента исполнения
продавцом обязанности по передаче вещи
покупателю имеет важное практическое
значение. Именно с этим моментом, если
иное не предусмотрено договором купли
- продажи, Гражданский кодекс РФ связывает
переход риска случайной гибели или случайного
повреждения имущества на покупателя
(п.1 ст.459 ГК РФ). Общее правило о риске сформулировано
в статье 211 ГК РФ: риск случайной гибели
или случайного повреждения имущества
несет его собственник, если иное не предусмотрено
законом или договором. Несколько иначе
сформулирована норма пункта 1 статьи
459 ГК, в соответствии с которой риск случайной
гибели отчуждаемого имущества переходит
от продавца к покупателю одновременно
с исполнением обязанности по передаче
имущества. Соглашением сторон может быть
определен и другой момент. Есть все основания
считать, что момент исполнения продавцом
обязанности передать имущество покупателю
и момент перехода права собственности
на недвижимость - предмет договора купли
- продажи могут не совпадать. Риск случайной
гибели в этом случае и в некоторых других
может нести не собственник имущества,
а другое лицо (например, владеющий им
покупатель, не зарегистрировавший право
собственности на недвижимое имущество). Риск
случайной гибели вещи означает опасность
(угрозу) наступления будущего ущерба
вследствие произошедших в проданной
вещи изменений под влиянием внешних факторов
или внутренних свойств самой вещи, не
относящихся к недостаткам вещи. Практически
риск случайной гибели имущества в договоре
купли - продажи означает, что покупатель,
не став собственником, обязан произвести
оплату в полном объеме, несмотря на случайную
гибель (повреждение) имущества, поскольку
имущество ему передано и он является
его владельцем. Если же такой риск несет
продавец, то он не вправе требовать от
покупателя платежа, а если оплата уже
была произведена, то обязан вернуть полученную
сумму покупателю. Под случайной гибелью
(случайным повреждением) имущества следует
понимать гибель (повреждение) имущества,
вызванную обстоятельствами, за которые
ни одна из сторон договора купли - продажи
не отвечает. Поскольку гибель имела случайный
характер, то ни одна из сторон не обязана
возмещать другой стороне убытки, вызванные
неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства. Если в силу указанных
обстоятельств наступила невозможность
исполнения, то обязательство прекращается
(ст.416 ГК РФ). К основным обязанностям продавца
относится передача вещи не только в фактическое
владение, но и обеспечение "юридического
господства" над ней - передача ее в
собственность покупателю. Определение
момента перехода права собственности
по договору от отчуждателя к приобретателю
имеет большое практическое значение,
которое заключается, прежде всего, в том,
что позволяет установить лицо, уполномоченное
в качестве собственника осуществлять
владение, пользование, распоряжение вещью.
В определении точной даты перехода права
собственности заинтересованы: государство
(которому такая информация необходима,
например, в целях налогообложения), старый
и новый собственники (например, для защиты
своих интересов в гражданском обороте),
кредиторы этих лиц и другие субъекты. Право
собственности у приобретателя имущества
по договору возникает с момента передачи
вещи, если иное не предусмотрено законом
или договором (п.1 ст.223 ГК РФ). Сама по себе
передача недвижимости по договору купли
- продажи не имеет вещно-правового эффекта
(не порождает права собственности). Право
собственности на недвижимость возникает
у покупателя с момента государственной
регистрации перехода права собственности,
если иное не установлено законом (п.2 ст.8,
п.2 ст.223 ГК РФ). Возникновение права собственности
на недвижимое имущество с момента его
государственной регистрации является
общим правилом. Нормы гражданского законодательства
в ряде случаев по-другому определяют
момент приобретения: вещных прав. Так,
при наследовании недвижимости наследник
становится собственником с момента открытия
наследства. При реорганизации юридического
лица право собственности на недвижимость
переходит с момента государственной
регистрации юридического лица - правопреемника,
которому объект недвижимости был передан
по разделительному балансу при выделении
или разделении (п.2 ст.218, ст.58, 59 ГК РФ).
Именно такой подход позволяет исключить
ситуацию правовой неопределенности в
отношении имущества, право собственности
на которое зарегистрировано за реорганизованным
юридическим лицом. Ho для дальнейшего
совершения сделок с недвижимым имуществом
потребуется госрегистрация права собственности
на недвижимость. 23 К дополнительным
обязанностям продавца, обеспечивающим
реализацию основных, относятся: передача
принадлежностей и относящихся к имуществу
документов, предусмотренных законом,
иными правовыми актами и договором (п.2
ст.456 ГК РФ), информирование покупателя
о качестве недвижимого имущества., существующих
дефектах и недостатках, предупреждение
покупателя о правах третьих лиц на продаваемое
имущество (ст.460 ГК РФ). Перечисленные
обязанности, хотя и не названные в законодательным
определении договора, купли - продажи,
закреплены в последующих нормах соответствующих
статей главы 30 ГК РФ, регулирующих продажу
имущества. Неисполнение продавцом обязательств
по передаче покупателю проданного недвижимого
имущества может повлечь для продавца
различные неблагоприятные последствия В
соответствии со ст.557 ГК РФ в случае передачи
продавцом покупателю недвижимости, не
соответствующей условиям договора продажи
недвижимости о ее качестве, применяются
правила статьи 475 настоящего Кодекса,
за исключением положений о праве покупателя
потребовать замены товара ненадлежащего
качества на товар, соответствующий договору. В
соответствии с ч.1 ст.475 ГК РФ, если недостатки
товара не были оговорены продавцом, покупатель,
которому передан товар ненадлежащего
качества, вправе по своему выбору потребовать
от продавца, в том числе, безвозмездного
устранения недостатков товара в разумный
срок.
3.2
Права, обязанности,
ответственность
покупателя по
договору купли-продажи
недвижимого имущества
В
случае ненадлежащего исполнения продавцом
своих обязанностей по договору купли-продажи
недвижимости покупатель имеет право:
соразмерного
уменьшения цены;
безвозмездного
устранения недостатков в разумный
срок;
возмещения
своих расходов на устранение недостатков,
а также
отказаться
от исполнения договора купли-продажи
и потребовать
возврата
уплаченной денежной суммы.
В
судебной практике встречается множество
случаев, когда покупатель требует
признания договора - купли продажи
недействительной сделкой. Рассмотрим
один из них. ООО обратилось в Арбитражный
суд г. Москвы к СГУП по продаже имущества
г. Москвы с иском о признании недействительным
договор купли-продажи нежилого здания
недействительным и взыскания с ответчиков
внесенного за покупку здания задатка.
Здание до исполнения договора обрушилось,
и истец не сможет получить то, на что рассчитывал
при заключении договора. Иск был удовлетворен
в полном объеме. Постановлением апелляционной
инстанции решение оставлено без изменения.
Суд кассационной инстанции указал, что
факт обвала здания правильно расценен
судами обеих инстанции как свидетельствующий
о заблуждении истца относительно качеств
объекта договора, которое значительно
снижает возможность его использования
по назначению24. В этой ситуации
покупатель заблуждался о состоянии и
качества покупаемого объекта. Разумеется,
обвал здания привел к тому, что объект
стал непригодным для использования. Что,
в свою очередь, повлекло обращение покупателя
в суд для признания договора купли-продажи
недействительным. Покупатель обязан произвести
оплату недвижимого имущества. Обязанность
покупателя оплатить недвижимое имущество
предусмотрена в положениях пункте 1 статьи
454, пункта 1 статьи 485, статьи 486 ГК РФ, Эта
обязанность считается исполненной с
момента передачи продавцу денежной суммы,
определенной в договоре. Содержание этой
обязанности включает в себя не только
непосредственно платеж, но и в некоторых
случаях принятие определенных подготовительных
мер, необходимых для осуществления платежа
(открытие специального банковского счета,
выдача чека на сумму договора). По общему
правилу, покупатель обязан уплатить продавцу
цену имущества полностью. За неисполнение
обязанности оплаты покупаемого имущества
покупатель несет ответственность. При
нарушении сроков оплаты покупателем
в силу п.3 ст.488 ГК РФ продавец вправе предъявить
требование о возврате недвижимого имущества.
При этом, как указал Президиум Высшего
Арбитражного суда РФ, регистрация перехода
права собственности к покупателю на продаваемое
недвижимое имущество не является препятствием
для расторжении договора в связи с неоплатой
покупателем имущества25 Договором
купли-продажи может устанавливаться
и продажа товара в кредит, в кредит с рассрочкой
платежа или предусматривается предварительная
оплата. В отношении договора купли-продажи
недвижимости правовые акты не устанавливают
каких-либо исключений из приведенного
правила. Если договором купли-продажи
недвижимости предусмотрено условие о
предварительной оплате товара, то в обязательстве,
возникающем из такого договора, передача
имущества будет носить встречный характер.
Если же договором предусмотрена продажа
товара в кредит, то покупатель обязан
произвести оплату при наступлении двух
юридических фактов: передачи имущества
и наступления срока оплаты, определенного
в договоре или по правилам ст.314 ГК РФ.
Договором может быть предусмотрено, что
до полной оплаты право собственности
на товар вообще сохраняется за продавцом26.
При этом условия о предварительной оплате
или о кредите должны быть обязательно
установлены в самом договоре купли-продажи
недвижимости. Если же в договоре нет условия
о сроке оплаты, то, во-первых, исключается
одновременное исполнение своих обязанностей
сторонами (передача-оплата); во-вторых,
по всей видимости, покупатель обязан
произнести оплату непосредственно после
передачи ему имущества, то есть сражу
же после передачи товара. Косвенным образом
сделанный вывод подтверждает и легальное
определение договора купли - продажи
(п.1 ст.454 ГК РФ), в котором на первое место
поставлена обязанность продавца, а затем
уже обязанность покупателя. Итак, если
правовыми актами или договором купли-продажи
недвижимости не предусмотрена обязанность
покупателя произвести оплату до передачи
имущества, либо такая обязанность не
вытекает из существа обязательства, то
продавец, не исполнивший обязанность
по передаче товара, не вправе требовать
от покупателя платежа. При заключении
договора необходимо четко определять
условия и порядок оплаты покупной цены.
Предварительная оплата по договору купли-продажи
недвижимого имущества не отвечает сегодняшним
условиям российской экономики с ее криминализированным
рынком недвижимости. С точки зрения покупателя
наиболее оптимальным является вариант,
при котором по договору купли - продажи
передача покупателем оплаты цены договора
обусловливается исполнением продавцом
своей обязанности по передаче права собственности
покупателю, то есть моментом государственной
регистрации возникшего из договора права
(именно такая обусловленность позволит
применять к правоотношениям правила
о встречном исполнении обязательств
- ст.328 ГК РФ). С другой стороны, обоснованным
является желание продавца иметь гарантии
получения по договору покупной цены.
С этих позиций можно рекомендовать включение
в договор купли - продажи недвижимости
пункта о внесении покупателем денег на
хранение в банк, нотариусу (например,
при заключении договора), с условием их
выдачи продавцу только по предъявлении
доказательств (выписки из Государственного
реестра прав). Покупатель обязан принять
недвижимость по передаточному акту. В
соответствии со ст.556 ГК РФ уклонение
покупателя от подписания документа о
передачи недвижимости считается отказом
покупателя принять имущество. Таким образом,
под исполнением обязательства понимается
совершение (воздержание от совершения)
конкретных действий (в частности, передача
- принятие вещи, передача - принятие обусловленной
договором суммы). Итак, к обязанностям
покупателя: относятся обязанности принять
и оплатить товар. Обязанность продавца
осуществить передачу недвижимого имущества
и обязанность покупателя принять продаваемое
имущество являются взаимообусловленными:
продавец совершает действия по передаче
имущества, которые необходимы и для исполнения
обязанности по ее принятию покупателем.
Вместе с тем покупатель и продавец имеют
соответствующие права: право требовать
передачи и право требовать принятия имущества
в соответствии с условиями договора.
Эти права и соответствующие обязанности
возникают одновременно - с момента заключения
договора.