Правовые семьи: понятие и виды

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ   АГЕНТСТВО   ПО   ОБРАЗОВАНИЮ

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СОЦИАЛЬНЫЙ


УНИВЕРСИТЕТ

Факультет юриспруденции и ювенальной юстиции

Кафедра гражданского права и процесса


 

Дата регистрации     Регистрационный номер

   ____________         № _______

 

 

КУРСОВАя работа

по дисциплине

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА »

на тему

«ПРАВОВЫЕ СЕМЬИ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ»

 

 

 

Выполнил:

студент заочного отделения

курс 6 группа3

Рожнов Сергей Викторович

 

Научный руководитель:

 

 

 

Москва, 2012

 

Содержание

 

Введение

1. Понятие правовой семьи. Классификация

2. Романо-Германская (континентальная)  правовая семья

3. Англосаксонская правовая  семья (общего права)

    3.1 Особенности английского и американского права

4. Социалистическая правовая  семья

5. Религиозно-традиционная  правовая семья

    5.1 Мусульманское право

    5.2 Индусское право

    5.3 Дальневосточное (традиционное право)

Заключение

Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Правовая система включает в себя всю правовую действительность определенного государства, основными  элементами которой выступают: право  как система общеобязательных норм (выраженных в источниках права), правовая идеология, юридическая практика.

Вследствие процессов  глобализации права различия между  правом разных стран значительно  уменьшаются. Сами нормы при этом могут быть бесконечно разнообразны, но способы их систематизации, толкования, применения показывают наличие некоторых  типов, группировок правовых систем - правовых семей.

Правовые семьи мира взаимосвязаны друг с другом и взаимозависимы. Изучив особенности права этих систем, можно понять историческую общность государств и оценить влияние правовых систем на развитие общества в целом.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие правовой  семьи. Классификация

 

Под правовой семьей понимается совокупность национальных правовых систем, обладающих определенной общностью  характерных признаков и отличительных  особенностей, проявляющихся как  в порядке их формирования, так  и в процессе регулирующего воздействия  на общественные отношения.

Среди современных компаративистов отсутствует единство мнений на подходы к классификации правовых систем. Предлагаемые подходы к их классификации в значительной степени носят относительно условный характер. Это объясняется тем, что в силу динамизма развития общественных отношений «не может быть законченной правовой или любой иной классификации».

Одна из самых распространенных - классификация правовых семей, данная Рене Давидом. Она основана на сочетании  двух критериев: идеологии, которая  включает в себя религию, философию, экономические и социальные структуры, и юридической техники, основанной, прежде всего, на источниках права. Совершенствуя  свою классификацию правовых систем, Рене Давид выделил среди них  четыре системы: романо-германские правовые системы, англосаксонские правовые системы, социалистические, религиозные  и традиционные правовые системы. Особое внимание при классификации правовых систем уделяется таким критериям, как общность их исторических корней, сходство стиля или модели правового  мышления, близость основных правовых институтов

В основу классификации можно  взять также критерий «правового стиля» (К. Цвайгерт и Г. Котц), который складывается из следующих основных факторов: происхождение и эволюция правовых систем, особенности юридического мышления, специфические правовые институты, природа источников права и способы их толкования, идеологические факторы. На основе этих факторов различаются так называемые «правовые круги» - романский, германский, скандинавский, англо-американский, социалистический, право ислама, индусское право.

В основе марксистской типологии  права лежит критерий общественно-экономической  формации - рабовладельческое право, феодальное право, буржуазное право, социалистическое право.

В российском правоведении традиционно используются классификации, в основе которых лежат национально-исторические, технико-юридические и конкретно-географические признаки права.

Внутри отдельной правовой семьи возможны дальнейшие классификации. Например, внутри романо-германской правовой семьи выделяют группу романского (Италия, Франция, Испания, Португалия, право латино-американских стран, церковно-католическое право), и группу германского права (Германия, Австрия, Венгрия, скандинавские страны). Внутри семьи общего права выделяют правовые системы Англии, США, право англоязычных стран. Славянская правовая семья включает в себя группу российского права и западно-славянского права (Украина, Белоруссия, Болгария, современная Югославия).

Но в наиболее устоявшейся, ставшей уже традиционной классификации, различают правовые семьи общего (англосаксонского) права, романо-германского  права, социалистического, мусульманского права, семьи религиозного и традиционного  права.

Не существует единого  мнения в определении понятия  «правовой семьи». В целом ее можно  рассматривать, как совокупность правовых систем, которые имеют общие юридические  признаки, сложившиеся в течение  длительного культурно-исторического  периода.

Так же не имеется определенной, единой классификации правовых семей, в виду того, что существуют различные  критерии разделения. Рене Давид создал классификацию, которая на данный момент считается наиболее известной и  применяемой.

 

2. Романо-Германская (континентальная) правовая семья

 

Одной из основных правовых систем современности считается  романо-германская правовая семья. Система  отличается нормативной упорядоченностью и структурированностью источников, устойчивыми демократическими правовыми  принципами, обеспечением строгой юридической  техники. «Носителями» и двигателями  данной системы были наиболее мощные государства: сначала Римская империя, а затем государства Европы (Франция, Германия и др.).

«Закон в романо-германском праве никогда не отожествлялся  и не отожествляется с правом, а  «законопорядок», т.е. порядок, складывающийся на основе строгого и неуклонного соблюдения требований, содержащихся в законе, никогда не рассматривался как синоним «правопорядка».

Романо-германское право  — в значительной мере результат  идей, конструкций, институтов римского права, модифицированных применительно  к новым условиям, результат рецепции (восприятия) римского права.

Важным этапом формирования рассматриваемой правовой семьи  послужила кодификация. В начале XIX в., во времена Наполеона, были приняты пять кодексов. Принятый в 1804г. Гражданский кодекс Франции был назван Кодексом Наполеона и складывался из трех частей, повторяя фактически структуру институций (учебника) древнеримского юриста Гая (первая часть — о лицах; вторая — о вещах; третья — об обязательствах). Кодекс Наполеона был воспринят в Бельгии, Голландии, Люксембурге, Польше, Италии. Под сильным влиянием римского права находился и принятый в 1896 г. Немецкий гражданский кодекс.

Романо-германская правовая семья, являясь самой древней западной правовой системой, имеет ряд отличительных родовых особенностей:

• содержит многие атрибуты римского частного права (институты, концепции, приемы, лексика, структура материального права);

• кодифицированность основных отраслей материального и процессуального права;

• разделяет материальное право на частное и публичное, признавая принцип дуализма частного права;

• соблюдается принцип первичности частного права по отношению к публичному, а также материального права по отношению к процессуальному;

• основным источником права признается нормотворчество государства, а судебный прецедент рассматривается лишь как вспомогательный источник. Среди законов высшей юридической силой обладает Конституция;

• наряду с соблюдением принципа верховенства закона действует и принцип этатизма — признание и усиление ведущей роли государства в обществе;

• действует система административного контроля министерства юстиции над судами (аттестация судей, контроль за кадровой политикой судов, осуществление программ по повышению квалификации судей);

• структура юридической профессии предполагает деление на восемь горизонтальных ветвей: судья, адвокат, юрисконсульт, частнопрактикующий юридический советник, прокурор и подчиненные ему следователи, ученые и преподаватели.

Начало романо-германской правовой семьи историки ведут с XIII в. До этого времени право в Европе представляло собой сумму норм обычного права. Большая заслуга в рецепции римского права принадлежит ученым эпохи Возрождения. Научные идеи глоссаторов (IX в., Болонский университет) распространились по всей Европе. Считается, что именно они на основе римского права создали европейскую правовую науку, сделали римскую правовую терминологию общей для юристов всех стран. Понятие собственности, деление права на частное и публичное, вещных и личных прав, договоров были восприняты, поддержаны и усовершенствованы применительно к достигнутому уровню общественных отношений.

Постепенно сформировавшаяся система романо-германского права (Италия, Франция, Испания, Португалия, Германия, Австрия, Швейцария, Россия и др.) при всех исторических, национальных и религиозных особенностях обладает целым рядом общих черт, признаков.

Во-первых, деление права  на частное и публичное — «опорная ось» всей правовой системы. Публичное  право регулирует отношения субординационные, базирующиеся на власти и подчинении, на механизме принуждения обязанных  лиц.

В нем доминируют императивные нормы, которые не могут быть изменены, дополнены участниками правоотношений. Частное право опосредствует  отношения между равноправными, независимыми субъектами. Здесь преобладают  диспозиционные нормы, действующие  лишь в той части, в которой  они не изменены, не отменены их участниками.

К сфере публичного права  относятся конституционное, административное, уголовное, финансовое, международное  право, процессуальные отрасли.

В сферу частного права  входят: гражданское, семейное, торговое, международное частное право, институты  трудового права и некоторые  другие.

Выдвижение на передний план прав и свобод человека, свойственное этой правовой системе, не означает противопоставления прав и интересов человека и гражданина интересам общества и государства. Устойчивость общества, его жизнедеятельность, функционирование институтов политической, экономической, социальной сфер служат условием и гарантией реализации частного права. Следовательно, публичное и частное право органически связаны и взаимодействуют между собой.

Публичное право находит  свое выражение в построении правовых систем, отраслей законодательства, в  законах и других источниках права, в методах правового регулирования. Частное право регулирует преимущественно  отношения, связанные с правами  и свободами человека и гражданина. Для частного права характерно установление четкого статуса физических и  юридических лиц, обеспечение их равенства в отношениях между  собой, договорное регулирование, свобода  экономической и другой деятельности, творчества.

Во-вторых, для континентальной  правовой системы характерно деление  на отрасли: конституционное, гражданское, административное, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное. В рамках отраслей существуют подотрасли и институты.

Так, конституционное право  РФ включает в себя подотрасли: избирательное право, федеральное право, институт прямой демократии и др. Отрасли законодательства поименованы в современных конституциях. Это чаще всего свойственно федеральным государствам, чтобы разграничить законодательную компетенцию федерации и ее субъектов.

В-третьих, для системы  континентального права характерна единая иерархия источников писанного права. Верховенствующее положение занимает конституция, за нормами которой признается высшая юридическая сила. Она закрепляет основы статуса личности, политического, экономического и социального строя, атрибуты государства.

В системе источников права, урегулированной конституцией, выделяются, прежде всего, законы. Законы принимаются парламентами стран системы, обладают высшей юридической силой и распространяются на всю территорию государства, всех его граждан. Отметим их приоритет по отношению ко всем остальным источникам права. Они могут запрещать или легализировать обычаи, отдельные положения судебной практики, внутригосударственные договоры.

Кроме законов в странах  романо-германской системы принимается  множество подзаконных актов: декреты, регламенты, инструкции, циркуляры, другие документы, издаваемые исполнительной властью.

В-четвертых, главная роль в формировании права отводится  законодателю (орган государственной  власти), который создает общие  юридические правила поведения. В связи с этим он должен осмыслить  общественные отношения, обобщить социальную практику, проанализировать повторяющиеся  ситуации и сформулировать в нормативных  актах общие модели прав и обязанностей для граждан и организаций.

Правоприменитель (судья, административные органы и должностные лица) призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных правоприменительных актах.

Своеобразно положение обычая в системе источников романо-германского  права, которое выступает в качестве дополнения к закону. Кроме того, обычай выполняет функцию сглаживания  противоречий, несправедливости законодательных  решений.

Для континентальной правовой системы характерны следующие основные теоретические концепции государственной  власти и демократических институтов, получившие широкое распространение  в мире:

• знание доктрины и принципов мирового государства;

• закрепление принципов разделения властей;

• обеспечение системы конституционного контроля (конституционное правосудие);

• регулирование административной юстиции;

• гарантии развития многопартийной системы;

• обеспечение местного самоуправления.

Страны, относящиеся к  романо-германской правовой семье, объединены единой концепцией, согласно которой  первостепенная роль принадлежит закону. Тем не менее, между правовыми  системами этих стран наблюдаются  и существенные различия, которые  касаются таких аспектов, как конституционный  контроль, кодификация, различная роль регламента и толкования закона.

 

 

 

3. Англосаксонская  правовая семья (общего права)

 

Семья англосаксонского (общего) права возникла в Англии, впоследствии распространилась на бывшие доминионы  и колонии Англии. Как единая система  англосаксонское право стало  складываться с момента захвата  Англии Вильгельмом Завоевателем. Римское  право не оказало влияния на эту  систему, хотя римляне и правили  Британией почти пять веков.

Английское право, отмечал  Р. Давид, не знало обновления "ни на базе римского права, ни в силу кодификации, что характерно для французского права и для других правовых систем романо-германской правовой семьи. Оно  развивалось автономным путем, контакты с Европейским континентом оказали  лишь незначительное на него влияние"

Семье англосаксонского права  присущи следующие особенности:

• своеобразное понимание норм права - они не отделены от судебного решения, поэтому носят казуистический характер.

• специфика структуры права: ей неизвестно деление на частное и публичное, а отрасли права не выражены четко.

• придание важного значения формам судопроизводства, процессуальным нормам, источникам доказательств;

• большая автономия судебной власти по отношению к другим ветвям власти. Это выражается не только в правотворческих полномочиях судебной власти, но и в отсутствии прокуратуры и административной юстиции;

• некодифицированный характер законодательства. Хотя в последние десятилетия были приняты парламентом акты, консолидирующие правовые нормы в институты и отрасли (прежде всего гражданское право), тем не менее, английское право продолжает оставаться прецедентным по своему характеру.

Право в Англии создавалось  королевскими судами, которые обращали главное внимание на вопросы, требующие  решения, процедуру и доказательства. Частные лица, как правило, не могли  обращаться непосредственно в королевский  суд. Они должны были просить у  короля выдачи приказа, позволяющего перенести  рассмотрение спора в королевский  суд. Первоначально даже приказы  издавались в исключительных случаях.

Постепенно список тяжб, по которым они издавались, расширялся. В ходе деятельности королевских  судов сложилась сумма решений, которыми и руководствовались в  последующем эти суды.

Специфическим источником англосаксонских  правовых систем является судебный прецедент. В качестве прецедентов выступают  решения только высших судебных инстанций.

В Англии это Палата лордов. Апелляционный суд, Высокий суд, судебный комитет Тайного совета, в США — Верховный суд США  и верховные суды штатов. Прецедентом  является не все решение, а сформированное в нем принципиальное положение (ratio decidendi). Правило прецедента, действующее в этих системах, носит императивный характер и гласит: дело решать так, как аналогичное дело было решено раньше. Это правило распространяется не только на нижестоящие суды, но и на те суды, которые их ранее приняли (исключение сделано для Палаты лордов). Обязательное значение имеют лишь опубликованные прецеденты.

В США, в отличие от Англии, Верховный суд США и верховные  суды штатов не связаны собственными прецедентами.

Другим источником англосаксонского права является закон (статут). Он появился позднее прецедента, но постепенно приобрел одно из ведущих положений  в процессе правового регулирования  общественных отношений. Классификация  английских законодательных актов  осуществляется по различным основаниям: по сфере действия — публичные (распространяются на неопределенный круг субъектов и  действуют на всей территории государства) и частные (распространяют свое действие на отдельный круг лиц и отдельные  территории).

Иногда парламент страны делегирует свои полномочия по принятию нормативных актов другим субъектам  — королеве, правительству, министерствам. Принимаемые ими нормативные  акты получили название «делегированное  законодательство», юридическая сила которых определяется характером передаваемых полномочий. Они считаются частью закона и обязательны для исполнения. Высшей формой делегированного правотворчества  считается «приказ в Совете»  — это фактически нормативный  акт правительства страны, а формально   приказ Тайного совета (монарха и  тайных советников).

Развитие товарно-денежных отношений, рост городов, упадок натурального хозяйства привели к необходимости выйти за жесткие рамки закрытой системы уже сложившихся прецедентов. Эту роль взял на себя королевский канцлер, решая в порядке определений процедуры споры, в связи с которыми их участники обращались к королю. Так рядом с «общим правом» сложилось «право справедливости».

На этой почве возник дуализм  судопроизводства: помимо судов, принимающих  нормы «общего права», существовал суд Лорда канцлера. «Право справедливости», как и «общее право», является составной частью прецедентного права, но прецеденты здесь созданы иным путем и охватывают иные отношения, чем «общее право».

Несмотря на сходные черты  «общего права» и «права справедливости», прецеденты их судов фиксировались  раздельно. Это привело к дуализму английской правовой системы, который  продолжался более двух веков  вплоть до судебной реформы 1873—1875 гг. Она объединила «общее право» и «право справедливости» в единую систему  прецедентного права.

 

3.1 Особенности  английского и американского  права

 

В англосаксонской правовой семье различают группу английского  и американского права. В группу английского права входят Англия, Северная Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия и некоторые бывшие английские колонии.

Английское право, в отличие  от континентального, развивалось не в университетах, не учеными юристами, а юристами практиками.

Это «право судебной практики», когда в решениях судов не только применяются, но и создаются нормы  права. Последовательность их применения способствует устойчивости правовой системы  и судебной практики. Правила прецедента означают обязанность судов придерживаться ранее принятых судебных решений. Но не все суды обладают таким правом.

В английском праве отсутствует  деление на публичное и частное, безусловный приоритет отводится  процедурному праву, а не материальному. Формы исков, доказательства, процедурные  правила, преимущественно устное и  непрерывное судопроизводство, кратность  мотивации, строгий ритуал вынесения  решений — такова специфика английского  права.

Отрасли английского права  выражены не столь четко, как в  континентальных правовых системах. Отсутствие резко выраженного деления  права на отрасли обусловлено  преимущественно двумя факторами.

Во-первых, все суды имеют общую юрисдикцию, т. е. могут разбирать разные категории дел: публичные и частноправовые, гражданские, торговые, уголовные и т. д.

Во-вторых, английское право развивалось постепенно путем судебной практики и законодательных реформ по отдельным вопросам. В Англии нет кодексов европейского типа, поэтому право представляется однородным. Английская доктрина не знает дискуссий о структурных делениях права. Она вообще предпочитает результат теоретическому обоснованию.

В системе английского  права выделяется автономное законодательство, представляющее собой совокупность нормативных актов местных органов  власти, а также некоторых учреждений и организаций (профсоюзы, коммерческие компании, церковь).

Американское право, развиваясь в рамках общего права, имеет и  свои особенности. Первые английские колонии  на территории Америки в начале XVII в. принесли с собой и принципы общего права, но они плохо приживались на новой исторической родине. Поселенцы жили под влиянием идеи свободы личности, которой не находили в общем праве. Поэтому действовали акты местных властей, религиозные нормы, примитивные кодексы.

Американское право проявляется  в следующем:

1) в отличие от Великобритании  в США имеется федеральная  Конституция;

2) в дуализме правовой  системы, поскольку наряду с  прецедентным правом действует  система законодательства. Но законодательные  нормы входят в правовую систему  США лишь после их неоднократного  применения и истолкования судами, и ссылки делаются на судебные решения;

3) в федеральной системе  США штаты обладают существенной  самостоятельностью, и суды одного  штата не обязательно должны  ссылаться на судебные решения  другого штата, а могут принять  иные решения;

4) в значительной маневренности,  гибкости, приспособленности права  к изменяющимся условиям, так  как высшие судебные инстанции  не связаны собственными прецедентами;

5) в кодифицированном  характере законодательства многих  штатов например, уголовные кодексы действуют во всех штатах, во многих приняты гражданские и гражданские процессуальные кодексы, а в некоторых штатах - и уголовно-процессуальные;

6) в наличии судебного  контроля за законностью федеральных законов и законов, принимаемых на уровне отдельных штатов. Особую роль здесь играет Верховный Суд США, имеющий право толкования Конституции страны, а высшие судебные инстанции штатов - конституции своих штатов.

Американская революция  выдвинула на первый план идею самостоятельного национального американского права, порывающего со своим «английским  прошлым». Принятие писаной федеральной  конституции в 1787г. и конституций  штатов, вошедших в состав США, —  было первым и важным шагом на этом пути. Предполагался полный отказ  от английского права, а вместе с  ним от правила прецедента и других характерных черт «общего права». В ряде штатов были приняты уголовные, уголовно процессуальные и гражданско-процессуальные кодексы, были запрещены ссылки на английские судебные решения, вынесенные до провозглашения независимости. Однако перехода американской правовой системы в романо- германскую правовую семью не произошло. Лишь некоторые штаты, бывшие ранее французскими или испанскими колониями (Луизиана, Калифорния), приняли кодексы романского типа, которые, однако, в дальнейшем постепенно оказались, как бы поглощены «общим правом». В целом же в США сложилась система, сходная с английской — прецедентное право во взаимодействии с законодательством.

Высшие судебные инстанции  штатов и Верховный Суд США  никогда не были связаны своими собственными прецедентами. Отсюда их большая свобода  и маневренность в процессе приспособления права к изменяющимся условиям общественной жизни.

Как и в Англии, значение обычного права в США велико в  области функционирования государственной  власти. Конституция США не всегда охватывает многие существенные стороны  государственной жизни. Этот пробел восполняется не только с помощью  текущего законодательства, но и путем  признания сложившихся обычаев, устоявшихся традиций.

 

4. Социалистическая  правовая семья

 

Социалистическое право  обусловлено ярко выраженным классовым  характером. Единственным или основным источником социалистического права  являлось вначале революционное  творчество исполнителей, а позднее  нормативно-правовые акты, в отношении  которых декларировалось, что они  выражают волю трудящихся, подавляющего большинства населения, а затем - всего народа, руководимого коммунистической партией. Принимавшиеся нормативно-правовые акты, большую часть которых составляли подзаконные (секретные и полусекретные приказы, инструкции и т.д.) фактически выражали, прежде всего, и главным образом, волю и интересы партийно-государственного аппарата.

Социалистическое право  обнаруживает известное сходство с  романо-германской правовой системой, сохранив ее терминологию и внешнюю  структуру.

Советское право восприняло от русского права концепцию правовой нормы, близкой к ее пониманию  в романо-германской правовой семье, хотя по отдельным категориям и институтам эти системы сильно различаются. Внешне были сохранены категории  и институты романо-германской правовой семьи. Содержательно нормы советского права пронизаны классовыми и  коммунистическими началами. Социалистическое и советское право отрицали частное  право, а право содержательно  становилось инструментом политики. Социалистическое право носило публичный  характер, и было построено на императивных установлениях. Судебная практика полностью  исключалась из числа источников права, но имела значение толкования права. Хотя и провозглашался конституционный  принцип независимости судей  и их подчинения только закону, на практике суд являлся инструментом административной системы в целом. Судебная власть не осуществляла контроль за деятельностью законодательной и исполнительной власти.

Правовые семьи: понятие и виды