Преступление и его признаки
Содержание
Введение
1. Понятие преступления
1.1 Понятие преступления
1.2 Отличие преступлений от иных видов правонарушений
2. Признаки преступления
2.1 Общественная опасность деяния
2.2 Противоправность как признак преступления
2.3 Преступление – деяние виновное и наказуемое
3. Классификация преступлений
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Понятие преступления
сформировалось на определенном этапе
развития человеческого общества после
возникновения государства и
неотделимо от права. Однако как явление
социальной действительности деяния,
составляющие его содержание, существовали
и до возникновения государства.
По сути, это были любые сознательные
деяния членов общества, которые вступали
в противоречие с существующими
в нем традициями, обычаями и иными
общепризнанными правилами
Что же касается содержательного аспекта данного понятия, то есть, какие именно виды социально отклоняющегося поведения закреплялись в существующем законодательстве как преступления, то здесь решающее значение имели интересы политически и экономически господствующего класса (сословия, части общества). Под защиту закона и, следовательно, государства ставились те общественные отношения, которые являлись наиболее значимыми и определяющими, во-первых, для данной части общества, а во-вторых, для всего общества в целом.
Реальным подтверждением этому служит уголовное право рабовладельческого общества. Любое посягательство на интересы рабовладельцев со стороны рабов всегда признавалось преступлением, в то время как действия хозяина в отношении рабов таковыми не признавались (так, убийство раба хозяином было его частным делом, а убийство хозяйского раба иным представителем господствующего класса рассматривалось как имущественное посягательство).
В уголовном праве
феодального общества в качестве
преступных закреплялись в первую очередь
деяния, посягающие на интересы феодалов
и церкви. Те же особенности прослеживались
и в уголовном праве
В настоящее время,
когда в развитых странах мира
преобладающим становится так называемый
средний класс, уголовное право
нацелено в первую очередь на защиту
его жизненных интересов. Такая
же картина свойственна и
В зависимости от описания преступления и его признаков в уголовном законе выделяются три типа его определений: формальное, материальное и материально-формальное.
Формальное –
это точное определение, в котором
содержится признак противоправности
и отсутствует признак
Материальное –
это определение преступления, в
котором указывается только на общественную
опасность деяния и отсутствует
признак противоправности. Такое
определение содержалось, в частности,
в УК РСФСР 1922 года, в ст. 6 которого
преступлением признавалось «всякое
общественно опасное действие или
бездействие, угрожающее основам советского
строя, правопорядку, установленному рабоче-крестьянской
властью на переходный к коммунистическому
строю период». Главным недостатком
материального определения
Данное обстоятельство
имело под собой объективные
предпосылки – наличие в
Этот весьма существенный недостаток был учтен при разработке УК РСФСР 1960 года, где в ст. 7 данное понятие определялось уже следующим образом:
«Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую системы, социалистическую собственность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом»[1]. В приведенном выше определении законодательно закреплялись два основных признака: общественная опасность и противоправность, что представляет собой материально-формальное определение преступления. Кроме того, в теории уголовного права, посредством сопоставления и анализа содержания ст. 7 и ст. 1, 3 УК РСФСР 1960 года, были выделены еще два признака преступления: виновность и противоправность.
Современное уголовное законодательство[2] содержит следующее материально-формальное определение: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».
Цель данной курсовой
работы – изучить понятие
В соответствии с этим можно выделить следующие задачи, которые необходимо выполнить в ходе написания данной курсовой работы.
Во-первых, изучить понятие преступления и его отличия от иных видов правонарушений.
Во-вторых, проанализировать признаки преступлений.
Нормативно-правовой базой данной курсовой работы послужили Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996 г. и Уголовный кодекс РСФСР 1962 г.
В научной литературе данная тема освещена в трудах таких ученых как Здравомыслова С.В., Кудрявцева В.Н., С.И. Никулина, Таганцев Н.С.
1. Понятие преступления
1.1 Понятие преступления
Понятие преступления
является одной из ключевых категорий
уголовного права. Для осуществления
стоящих перед уголовным
В Уголовном Кодексе
РФ 1996 года определение преступления
является формально-материальным, так
как предусматривает и
Формальный признак
преступления означает законодательное
выражение принципа “ нет преступления
без указания на то в законе”, т.е.
преступным является лишь то деяние, про
которое прямо сказано в
Материальный признак преступления предполагает, что преступным может быть только общественно опасное деяние, а также, что не является преступлением деяние, хотя формально и подпадающее под признаки преступления указанные в Уголовном Кодексе, но в силу малозначительности не представляющие общественно опасными[3].
Преступное действие представляет собой активную форму человеческого поведения.
Уголовное право, определяя поведение личности, использует данные психологии и социологии, внося в это определение свою специфику. Объектом исследования уголовного права является поведение человека, под которым понимается внешнее проявление человеческой воли. Уголовное право не изучает внутренний мир человека, его мысли, настроение, побуждения в отрыве от его действий или воздержания от выполнения каких-либо обязанностей. Только активное (действие) или пассивное (бездействие) как проявление поведения человека может быть отнесено к преступлению.
Этот принцип лежит и в основе современного российского права, подчеркивая, что основанием уголовной ответственности может быть только преступное поведение, выразившееся в конкретном деянии лица, а не в антиобщественных свойствах личности, в ее помыслах, убеждениях.
В уголовном законе используются такие выражения, как деяние, действие, деятельность, поведение, поступок, что подчеркивает, что преступления могут образовывать все виды человеческой деятельности независимо от их сложности.
В ст. 14 УК РФ в определении
понятия преступления говорится, что
преступлением признается лишь виновно
совершенное общественно
Поскольку в основе понятия преступления лежит деяние, т.е. конкретное поведение, деятельность конкретного лица, то никакие мысли, идеи человека не могут быть признаны преступными, если они не получили реализацию в поступках человека. В своих лекциях по уголовному праву известный русский ученый-юрист Н.С. Таганцев отмечал: «Как говорит наш великий поэт: «бессмертный гордый разум человека лишь самому себе дает ответ за каждое движение тайной мысли. Слова твои, деянья — судят люди, но помышления единый видит Бог».[4]
Поступки человека
в отличие от действия сил природы,
поведения животных носят осознанный,
волевой характер. Лицо может быть
привлечено к уголовной ответственности,
если оно имело возможность
Итак, обязательные признаки преступного деяния – сознание и воля.
Лицо не может привлекаться к уголовной ответственности, если оно действует против своей воли, под влиянием физического принуждения или непреодолимой силы. Не могут быть признаны действиями человека и рефлекторные движения, так как рефлекторные реакции не подлежат контролю со стороны сознания.
В уголовном законодательстве
и в теории уголовного права различают
две формы преступного
Внешнее проявление всякого действия выражается в виде движения, посредством отдельных телодвижений (это и взмах руки, и нажатие на спусковой крючок пистолета и т. д.). Как правило, уголовно-правовое действие имеет сложный характер, и законодателем оно определяется как "уклонение", "злоупотребление", "участие", "незаконное обращение", "хищение" и т. п.
Особую сложность представляет действие в составных, длящихся и продолжаемых преступлениях, о чем будет сказано ниже.
Бездействие – это пассивная форма поведения, которая в отличие от действия, имеющего место при малейшем движении мускулами тела, заключается в воздержании от всякого движения. Это может быть единичный акт воздержания от совершения определенных действий или же это система пассивного поведения, заключающаяся в невыполнении юридически обязательных и необходимых действий. Например, К. не проверяет подлинность представленного к оплате банковского документа; Б. систематически не выполняет своих должностных обязанностей, что повлекло существенное нарушение прав граждан.
Обязанность лица совершить определенные действия может вытекать: а) из предписаний закона или иного нормативного акта;
б) из служебного или
профессионального положения
в) из решения суда;
г) из договора;
д) из предыдущих действий, которые поставили в опасность какие-либо охраняемые законом интересы.
Однако обязанность совершить те или иные действия еще не означает виновности лица в преступном бездействии. Бездействие становится преступным только в случае, когда у лица была реальная возможность совершить обязательные для него действия. Решение вопроса о том, была ли у него возможность поступить соответствующим образом, основывается на учете всех обстоятельств конкретного дела[5].
Преступное действие или бездействие, совершенное вследствие психического принуждения является преступлением, но исключение составляют случаи совершения преступления в состоянии крайней необходимости (человек под угрозой применения оружия заставляет выдать государственную тайну)[6].
Развивая и конкретизируя материальное понятие преступления, часть 2 статьи 14 УК РФ устанавливает одно из принципиальных положений, что не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, что находит свое выражение не только в непричинении вреда, но и в отсутствии угрозы причинения его личности, обществу или государству.
Для признания деяния малозначительным необходимо, чтобы оно только формально, то есть лишь по внешним признакам содержало в себе признаки какого-либо состава преступления. Поэтому не может идти речи о малозначительности, если отсутствует хотя бы один из признаков состава преступления, так как в данном случае вообще не действуют уголовно-правовые нормы.
Малозначительность деяния всегда характеризуется и отсутствием общественной опасности в содеянном, что определяется в первую очередь отсутствием в результате содеянного причинения вреда либо создания угрозы его причинения личности, обществу и государству.
Важное значение
для определения степени
Следовательно, при наличии признаков части 2 статьи 14 УК РФ, деяние не признается преступлением и не влечет применения мер уголовного наказания. Лицо может подлежать за его совершение только административной, дисциплинарной либо гражданско-правовой ответственности.
Нередко малозначительное деяние, не являющееся преступлением в силу отсутствия общественной опасности, может образовать состав иного правонарушения — административного, дисциплинарного. В этом случае ответственность наступает в рамках соответствующего законодательства. Так, ст. 213 УК определяет хулиганство как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопряженное с насилием или угрозой насилия либо уничтожением или повреждением чужого имущества. Если лицо нарушает общественный порядок, выражая неуважение к обществу, не применяет насилия и не уничтожает имущество, то имеет место мелкое хулиганство.
преступление уголовное законодательство правонарушение
1.2 Отличие преступлений от иных видов правонарушений
Преступление не
является единственной формой человеческого
поведения, которая нарушает правовые
запреты. В зависимости от того, какой
отраслью права и какими методами
регулируются или охраняются социальные
связи (общественные отношения), правонарушение
может быть преступлением, административным
или гражданско-правовым деликтом.
Все правонарушения (родовое понятие),
в том числе и преступление,
обладают общими для них признаками:
общественная опасность и противоправность.
При материальном определении понятия
преступления и иных деликтов общественная
опасность является общим для
них признаком, хотя этот социальный
признак и степень его
Большинство ученых-криминалистов
считают, что общественная опасность
свойственна всем правонарушениям.
Такая позиция является предпочтительней,
так как общественная опасность
– это социальная характеристика
волевого, сознательного поведения
людей, которое нарушает установленные
нормы права, морали, правила общежития.
Конечно, поведение человека и его
опасные последствия
Насколько опасны на том или ином этапе развития общества те или иные правонарушения, зависит от многих факторов, которые учитывает законодатель. Степень опасности изменчива, что должен учитывать законодатель при криминализации и декриминализации деяний (при отнесении деяний к преступным или выведении их из числа преступных в правонарушения). Так, в последние годы многие деяния, которые представляли опасность для тоталитарного режима, для социалистических отношений, перестали быть преступными. Например, спекуляция в условиях становления рыночных отношений потеряла ту опасность, которая позволяла ее рассматривать как преступление. Вместе с тем есть деяния, которые не могут быть декриминализированы ни при каких социальных условиях. Например, посягательства на государственный строй всегда представляют наивысшую опасность для общества и всегда рассматриваются как преступление. Здесь граница между правонарушениями и преступлениями остается неподвижной[7].
Трудности в отграничении преступления, от правонарушения возникают, когда одни и те же общественные отношения охраняются, например, нормами уголовного и административного права. Так, безопасность движения на транспорте охраняется нормами административного и уголовного права. И преступление, и административный проступок в этом случае посягают на одни и те же общественные отношения. Что же их отличает друг от друга? В этом случае большую общественную опасность характеризует степень выраженности общих признаков, свойственных для правонарушения и для преступления. В уголовном праве надо учитывать не только величину материального ущерба, но и все объективные и субъективные признаки при отнесении деяний к преступным.
При решении вопроса о том, является ли содеянное преступлением или правонарушением, нельзя учитывать личностные свойства преступника (его социальные характеристики). Общественная опасность личности не является уголовно-правовым понятием, его изучает криминология. Учет личностных свойств на стадии отграничения преступления от иных деликтов нарушил бы равенство граждан перед законом и не способствовал бы реализации принципа справедливости. Нормы уголовного права являются внеличностными, они описывают противоправность общественно опасных деяний, которые и являются критерием отграничения преступления от иных правонарушений.
Особую важность в теории российского уголовного права и в правоприменительной деятельности имеет разграничение собственно преступлений и иных видов правонарушений. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, четко ограничить тот круг деяний, который подпадает под действие уголовного законодательства; во-вторых, определить, что за деяние совершено конкретным лицом, и в соответствии с этим реализовать основные положения той отрасли права, в сферу действия которой оно попадает.
В этой связи следует отметить, что наибольшим сходством обладают следующие правонарушения:
1) дисциплинарные
проступки (нарушения
2) гражданско-правовые
деликты (нарушения требований
гражданского законодательства) и
преступления против
3) административные
правонарушения (предусмотренные
Разграничение между
данными разновидностями
1) характеру общественной
опасности (материальный
2) виду противоправности (формальный критерий),
Реальное содержание
материального критерия заключается
в различной социальной сущности
преступления и иных видов правонарушений.
Преступление всегда антагонистично обществу
в связи с тем, что затрагивает
его в целом, существенно дезорганизует
соответствующий уклад
Разграничение по формальному критерию заключается в следующем. Если конкретное правонарушение предусмотрено какой-либо статьей Особенной части УК РФ – это преступление. Если нет – то либо одна из разновидностей правонарушений (в зависимости от того, нормой какой отрасли законодательства оно предусмотрено), либо аморальный поступок (если нарушены только общепринятые правила поведения людей в обществе). В УК РФ отсутствует административная преюдиция (когда повторное совершение в течение года правонарушения, за предшествовавшее из которых лицо привлекалось к административной ответственности, делало его преступлением). Отметим также и наличие особых правовых последствий для лица, осужденного за совершение преступления, – наличие судимости.
На законодательном
уровне разграничение между
Наиболее часто эта граница проводится в зависимости от размера причиненного вреда, способа, времени, места и иных обстоятельств совершения преступления (например, кража чужого имущества, предусмотренная ст. 158 УК РФ, и мелкое хищение чужого имущества, предусмотренное ст. 49 КоАП РСФСР, и т. п.).
В ряде случаев в качестве разграничивающего признака выступает форма вины, мотив или цель (например, умышленное причинение легкого вреда здоровью, предусмотренное ст. 115 УК РФ, и аналогичное деяние, совершенное по неосторожности).
2. Признаки преступления
2.1 Общественная опасность деяния
Общественная опасность – качественный признак преступления. Данный признак выражает материальную сущность преступления и объясняет, почему, то или иное деяние признается преступлением. Общественная опасность преступления представляет собой объективное свойство преступления и заключается в том, что им причиняется, либо создается угроза причинения существенного вреда объектам уголовно-правовой охраны. При этом вред может быть физический, имущественный или моральный.[8]
Материальное определение
понятия преступления и его основной
признак – общественная опасность
впервые официально были закреплены
в Руководящих началах по уголовному
праву 1919г. Однако разработка материального
определения понятия
Вопрос об аналогии
возник в период, предшествующий первой
кодификации после 1917 г. Пока не было
кодифицированного уголовного законодательства,
суды руководствовались своим
С принятием первого
кодифицированного уголовного законодательства
в 1922 г. с появлением Особенной части
уголовного законодательства, казалось
бы, законодатель должен был отказаться
от материального понятия