Система нормативно-правовых актов в РФ
Министерство экономического развития РФ
Федеральное государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Всероссийская академия внешней торговли
Дальневосточный филиал
Кафедра публичного права
Специальность
030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»)
КУРСОВАЯ РАБОТА
по учебной дисциплине Теория государства и права
Тема: Система нормативно-правовых актов Российской Федерации
Выполнена студентом
Шерстюком Иваном Игоревичем
Форма обучения: очная/заочная
1 курс Группа БЮР-11У
Научный руководитель:_________________
Дата сдачи на рецензирование: «____»_______________20___ г.
Допуск к защите: «____»_______________20___ г. ____________________
Работа защищена с оценкой: ____________
«____»_______________20___г.
г. Петропавловск-Камчатский
20___ г.
Содержание
Введение 4
1. Внешние формы права 6
1.1. Понятие формы права 6
1.2. Источники права и их видовое многообразие 7
2. Нормативный правовой акт как источник права 15
2.1. Понятие и признаки нормативно-правовых актов 15
2.2. Классификация нормативно-правовых актов 18
3. Нормативно-правовые акты Российского права 24
3.1. Виды нормативно-правовых актов в Российской Федерации 24
3.2. Действие нормативно-правовых актов в Российской Федерации 29
4. Систематизация нормативно-правовых актов 33
Заключение 39
Список использованной литературы 42
Введение
С появлением первых государств у правящей верхушки возникла необходимость управлять проживающими в них людьми. Нужно было разработать систему определённых правил, с помощью которых можно было бы держать их в определенных рамках. Изначально, использовали известные в то время обычаи и традиции, которые передавались из поколения в поколение. Со временем изменялось общество, развивались города, совершенствовались и появлялись новые правоотношения. Их необходимо было регулировать, в том числе и с помощью определенных мер запретов и наказания. Данные правила, меры и запреты развились в целую систему, известную в наше время как системы нормативно-правовых актов.
Актуальность.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что нормативно-правовой акт является одним из основных источников права современного государства. В нем выражается большинство правовых, норм, которые регулируют наиболее важные с точки зрения личности, ее интересов и потребностей общественные отношения. Нормативные акты как форма (источники) права начинают издаваться с установлением централизованного государства, усиления его роли.
В основу курсовой работы были положены как научные публикации, отображающие теоретическую значимость, так действующие нормативные правовые акты, указывающие на степень практической значимости темы.
Теоретическая значимость.
Прежде всего, при изучении данной темы основное внимание было направлено на анализ работ следующих авторов: Хропанюк В.Н., Бабаев В. К., Венгеров А. Б., Малько А.В., Кудрявцева В.Н.
При написании курсовой работы мной в качестве научного фундамента были взяты работы Венгерова А. Б., Бабаева В. К.. Малеина Н.С., в которых подробно рассматриваются общие вопросы нормативно-правовых актов. Труды этих авторов составили методологическую основу курсовой работы. Наиболее перспективным автору представляется комплексный подход к исследуемой теме.
Практическая значимость.
Знание системы нормативно-правовых актов Российской Федерации имеет большое значение в практической деятельности юристов. Оно позволяет ориентироваться в огромном количестве законов и в зависимости от ситуации применять нужный нормативно-правовой акт.
Таким образом, данная тема является весьма актуальной для изучения.
Объектом данной работы является система нормативно-правовых актов, а также их применение.
Предметом же является – понятие, основные признаки и виды нормативно-правовых актов.
Цель работы заключается в том, чтобы показать развернутую картину о системе нормативно-правовых актов, её составляющих и их особенностях.
Реализация данной цели подразумевает выполнение ряда задач:
- Изучить научные труды известных учёных-юристов в области форм права, источников права и их видового разнообразия;
- Раскрыть содержание понятие «нормативно-правовые акты», рассмотреть их признаки и классификацию;
- Изучить нормативно-правовые акты Российского права, их виды и действие нормативно-правовых актов в Российской Федерации;
- Изучить систематизацию нормативно-правовых актов.
Методология. В настоящей работе применены различные методы научного познания, наиболее популярными из которых оказались анализ, синтез и дедукция.
Структура работы.
Курсовая работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка используемой литературы, приложения.
1. Внешние формы права
1.1. Понятие формы права
К праву категория "форма" применяется в двух основных значения: а) правовой формы; б) формы самого права.
Правовая форма – это вся правовая реальность1. В этом случае речь идет о правовых явлениях, опосредующих экономические, политические, бытовые и иные фактические отношения, конкретные виды деятельности. Понятие правовой (юридической) формы применимо, когда раскрывается связь права (или любого правового явления) с иными социальными образованиями, процессами, состояниями и отношениями.
Форма права — это форма именно права как отдельного, самобытного явления и соотносится она только с содержанием права. Ее назначение — упорядочение содержания права, придание ему свойств государственно-властного характера.
Выделяют внешнюю и внутреннюю формы права.
Внутренняя форма права — это его структура и связи. К ней относят систему права, горизонтальную и вертикальную структуры соподчиненности всех ее элементов.
В отечественном правоведении нет единого мнения относительно того, что следует понимать под внешней формой права. Во многом это определяется тем, что тот или иной автор считает содержанием права. Некоторые авторы полагают, что содержание права составляет государственная воля, а форма права — это юридические нормы.
Раскрыть внешнюю форму права,
это значит выяснить, какими способами
данная экономически и политически
властвующая группа «возводит в
закон» свою волю и соответственно
какие формы выражения
Под источником права в юридическом смысле понимаются формы выражения, объективизации нормативной государственной воли. Это и есть внешняя форма права в истинном значении термина. Форма права показывает, каким способом государство создает, фиксирует ту или иную правовую норму и в каком виде (реальном образе) эта норма, принявшая объективный характер, доводится до сознания членов общества. Следовательно, внешнюю форму права можно определить как способ выражения, существования и преобразования (изменения или отмены) правовых норм, действующих в определенном государстве.2
Под формами (источниками) права понимаются способы закрепления и выражения правовых норм. «Источники права» — специальный правовой термин, который употребляется для обозначения внешних форм выражения юридических норм.
1.2. Источники права и их видовое многообразие
Различаются следующие основные формы (источники) права: правовой обычай, юридический прецедент (судебная практика), нормативно-правовой акт.
Правовым обычаем называется санкционированное государством правило поведения, которое ранее сложилось в результате длительного повторения людьми определенных действий, благодаря чему закрепилось как устойчивая норма3. Государство санкционирует только такие обычаи, которые отвечают его интересам. Санкционированные обычаи приобретают характер общеобязательных правил поведения. Примером древних правовых обычаев являются такие источники рабовладельческого права, как Законы XII таблиц (Древний Рим V в. до н. э.), Законы Драконта (Афины VII в. до н. э.) и другие.
Отношение юридической науки к правовому обычаю неоднозначно. Одни отводят ведущую роль обычаю среди других источников права, считая, что законодательные и судебные органы в своей правотворческой и правоприменительной деятельности руководствуются взглядами и обычаями, сложившимися в данном обществе. В соответствии с этой концепцией обычай играет в праве примерно такую же роль, какую марксистская теория отводит материальным условиям производства как основе, над которой возникает право. Преувеличение роли обычая как источника права характерно для социологической и особенно для исторической школы права, которые видят в праве продукт народного сознания.
Юридический позитивизм, наоборот, считает обычай устаревшим источником права, не имеющим существенного практического значения в современной жизни. Главным и преобладающим источником права представители юридического позитивизма считают закон, который своим регулированием должен охватывать все основные сферы жизни общества. И это правильно с той точки зрения, что в большинстве современных стран основным регулятором общественных отношений является право, нормы которого создаются государством. Даже в Англии, где традиции во многих случаях имеют общеобязательное, значение, обычаи в настоящее время действуют лишь в ограниченной сфере общественных отношений. Они распространяются только на торговое право и некоторые институты уголовного права (например, участие присяжных в определенных юридических делах).4
Вообще под обычаем понимается правило поведения, сложившееся на основе постоянного и единообразного повторения данных фактических отношений. Обычаи — требования, подкрепленные длительной традицией. Правовым обычай становится после того, как получает официальное одобрение государства.
Правовой обычай — обычай, применение
которого обеспечивается санкцией государства.
Его следует отличать от обычая,
представляющего собой
Обычай по природе своей носит консервативный характер. Он закрепляет то, что сложилось в результате длительной общественной практики. Нередко обычай отражает обывательские предрассудки, расовую и религиозную нетерпимость, исторически сложившееся неравноправие полов. Такие обычаи в целях социальной безопасности, общепринятой морали и личного благополучия граждан государство вполне оправданно запрещает. Согласно древним обычаям труп человека тревожить нельзя ни под каким видом. Известны случаи, когда препятствуют проведению судебно-медицинских экспертиз тел убитых сородичей.5
Государство к различным обычаям относится по-разному: одни запрещает, другие одобряет и развивает. Правовой обычай может действовать и с «молчаливого» согласия законодателя. Длительное существование правовых обычаев можно ожидать лишь в некоторых сферах правового регулирования, например при регулировании внешней торговли. Отечественное законодательство допускает и признает использование в юридической практике обычаев. Государство санкционирует путем отсылки лишь те обычаи, которые не противоречат, согласуются с его политикой, с нравственными основами сложившегося образа жизни. Обычаи, противоречащие государственной властвующей политике, общечеловеческой морали, как правило, запрещаются законом. Например, в ранее действовавшем УК России были статьи, запрещающие такие «пережитки родового быта и феодально-байского отношения к женщине», как калым за невесту, похищение ее, многоженство. Роль обычая в различных отраслях права неодинакова. В конституционном праве сфера его действия ограничена, а в гражданском, семейном, торговом, земельном — значительна. Велика роль обычая как одного из источников формирования конституционных норм о правовых символах, о праздничных днях. Согласно мировой парламентской практике первое заседание парламента (или его палаты) нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. Ныне эта норма права, возникшая на основе обычая уважения старших, зафиксирована применительно к работе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (ч. 3 ст. 99 Конституции РФ).
Правовой обычай — правила поведения, к которым дана отсылка в законе. Когда содержание обычной нормы получило прямое текстуальное закрепление в законе или ином нормативном акте, вряд ли верно считать юридическим источником обычай. Источником права в таких случаях становится нормативный акт, воспроизведший в своих статьях требования обычая.
Развитие права России не должно идти по пути официального исключения обычаев из системы источников права. Видимо, вскоре следует ожидать появления новых рыночных обычаев, которые будут регулировать отношения до и вместе с юридическими нормами6. Доказательством справедливости такого вывода может служить ст. 5 ГК РФ «Обычаи делового оборота»7, в которой установлено: «Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе». Применение обычая предусмотрено и Семейным кодексом РФ. В законодательстве России используется и другой термин — торговый обычай. Обычай делового оборота не обязательно должен быть зафиксирован в определенном документе, хотя нередко такие документы имеются. В РФ публиковались сборники обычаев многих морских портов и обычаев в области внешней торговли.
Обычаи делового оборота должны регулировать предпринимательские отношения, если нет соответствующего закона. Пока они только складываются, и потому для того, чтобы приводить примеры их, комментировать действие, требуется время. В международном праве обычай представляет собой не только форму выражения традиционных норм, но и важный способ создания новых юридически обязательных правил поведения государств в тех вновь появляющихся областях межгосударственных отношений, которые требуют правового регулирования. Он является современным и активно функционирующим источником права. Правовой прецедент. Юридический прецедент (судебная практика) — более распространенный источник права в современном мире. Под юридическим прецедентом понимается судебное или административное решение по конкретно-
му юридическому делу, которому государство придает общеобязательное значение8. Различаются судебный и административный прецедент. Суть юридического прецедента состоит в том, что ранее состоявшееся решение государственного органа (судебного или административного) по конкретному делу имеет силу правовой нормы и при последующем разрешении подобных дел. Прецедентная форма права широко используется в Англии и Соединенных Штатах Америки.9
При прецедентной форме права судебные (а иногда и административные) органы фактически обладают властью создавать новые правовые нормы. При прецедентной форме право неизбежно отличается крайней сложностью и запутанностью, что может облегчать произвол со стороны недобросовестных должностных лиц. В силу разных причин теория и практика социалистического типа права не признавали и не признают прецедентную форму права. Официальная доктрина стояла на позиции — при режиме социалистической законности судебные и административные органы должны применять право, а не творить его. Англия до сих пор не без успеха использует ее. Без сомнения, есть в ней и положительные моменты. Надо изучить — в каких сферах, при каких условиях ее можно использовать в современных условиях России. Результатом правоприменительной деятельности нередко является выработка правоположений, для которых характерна известная степень обобщенности и обязательности.
Правоположения —
Частично судебная практика в России фактически всегда являлась и является источником действующего права. Противники признания судебной практики в качестве источника права выдвигают следующие аргументы.
Первый аргумент состоит в том, что суды призваны применять право, а не творить его. Второй аргумент заключается в том, что придание судам правотворческих функций противоречит принципу разделения властей. 10
Суды применяют право, и в этом их главная функция. Но она не означает, что суд не может и не должен участвовать в правотворчестве.
Юридическая наука (правовая доктрина) на определенных этапах развития права тоже служит его формой. Наиболее выдающимся римским юристам предоставлялось право давать разъяснения, обязательные в дальнейшем для судов. В английских судах трактаты известных юристов считались источниками права, на которые широко ссылались. Но этот источник права не ушел в небытие. В настоящее время продолжает выступать в качестве формы права мусульманско-правовая доктрина, что подтверждается законодательством арабских стран.
В российском государстве юридическая наука играет большую роль для развития правовой практики, совершенствования законодательства, правильного толкования закона, но официальным источником права не признается.
Роль правовой доктрины как жизненного
источника права проявляется
в том, что она создает понятия
и конструкции, которыми пользуется
правотворческий орган. Именно юридическая
наука вырабатывает приемы и методы установления,
толкования и реализации права. К тому
же сами творцы права не, могут быть свободны
от влияния правовых доктрин: более или
менее осознанно, но им приходится становиться
на сторону той или иной юридической концепции,
воспринимать ее предложения и рекомендации.
В области трудового права
В качестве основной формы права
выступает договор в
Все более широкое применение получают договоры во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Новизной отличаются договоры между суверенными республиками бывшего СССР. Вместе с тем нужны строго юридические основания и процедуры заключения, выполнения договоров, разрешения возникающих споров, выявления их соотношения с хозяйственными и иными договорами. Нормативно-правовые договоры—проявление нормативной саморегуляции. 14
Как правило, первичным юридическим источником развития договорных форм, придания им законной силы выступает закон либо другой нормативно-правовой акт.
Например, ГК РФ в главе 27 не только
дает понятие договора, но закрепляет
формы и общие условия
У договорной формы права перспективное будущее. Ведь если представлять источники права в виде социального взаимодействия, то оно должно быть прежде всего, добровольно-согласительным, а не формально-принудительным. Следует учитывать, что в условиях рыночного, высокотехнологического развития российского общества государство не может оставаться (как было до сих пор) главной (а фактически — единственной) организацией, ответственной за обеспечение порядка в нем. Значительно возрастет роль промышленных, сельскохозяйственных, торговых, банковских фирм, корпораций, трестов, концернов. Они упорядочивают деловые отношения в обществе в основном договорным путем, который является наиболее быстрым, простым и удобным, средством регулирования. Иными словами, система договоров — ядро рыночного механизма.
2. Нормативный правовой акт как источник права
2.1.
Понятие и признаки нормативно- правовых
актов
Нормативно-правовой акт — это акт правотворчества, в котором содержатся нормы права16. Среди современных источников права нормативно-правовой акт занимает ведущее место. Он объединяет в себе общеобязательные правила поведения, которые создаются и охраняются государством. К нормативно-правовым актам относятся конституции, другие законы, нормативные решения органов исполнительной власти. В отличие от других источников права, нормативные акты наиболее полно и оперативно отражают изменяющиеся потребности общественного развития, обеспечивают необходимую стабильность и эффективность правового регулирования.
Другие источники права (правовые обычаи, судебные и административные прецеденты) общерегулятивной значимостью не обладают. Они играют частичную, вспомогательную или дополнительную роль в регулировании общественных отношений.
В нормативно-правовых актах закрепляются нормы, которые учитывают интересы большинства и меньшинства в целом, координируют их в зависимости от конкретных экономических, социальных, национальных и международных отношений в данный исторический период.
Мировая юридическая наука
С развитием общественной жизни, усложнением общественных отношений эти обязательные установления становятся тормозом общественного прогресса.
Переход к всеобщему нормативному регулированию осуществляется эволюционно. Вначале нормативное регулирование распространялось лишь на те сферы общественной жизни, которые непосредственно касались интересов государственной власти. Частные имущественные и семейные отношения длительное время оставались под воздействием обычного права и судебной практики. Со временем нормативно-правовое регулирование расширяется, подчиняя себе другие области общественной жизни, и становится, таким образом, преобладающей формой правового регулирование общественных отношений.
В отличие от других источников (форм) права нормативно-правовой акт обладает следующими признаками: 17
1. Нормативно-правовой акт
Правотворчество — это деятельность, направленная на подготовку, издание и совершенствование нормативно-правовых актов. Она имеет две основные формы: непосредственное правотворчество и опосредованное (государственное) правотворчество.
Непосредственное
Государственное правотворчество
выражается в установлении, изменении
или отмене норм права в определяемом
законом порядке. К нему примыкает
также нормотворчество
2. В нормативно-правовых актах
содержатся только нормы права,
Индивидуальные правовые акты являются важным и необходимым средством реализации общих предписаний правовых норм, содержащихся в нормативно-правовых актах. Они имеют обязательный государственный характер, их осуществление обеспечивается компетентными органами государства (судом, мэрией, арбитражем), однако источниками права они не являются, поскольку норм права не содержат. В отличие от правовых норм их предписания относятся к персонифицированным лицам и конкретным жизненным ситуациям.
3. От нормативно-правового
акта как источника права