Современные проблемы незаконного использования объектов интеллектуальной собственности России

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТАМБОВСКИЙ  ФИЛИАЛ

федерального  государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Московский государственный университет культуры и искусств» 

Кафедра менеджмента организации 
 
 

Татьяна Викторовна Колкова 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  В РОССИИ 

Курсовая  работа 
 
 
 
 

                Студентка группы 3 – МФ

                заочного  отделения.

                Научный руководитель:

                преподаватель

                О.Н. Евсюкова 
                 
                 
                 

Тамбов 2011

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ……………………………………….     3

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...     4

  1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    6
  2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ………………………………  19
  3. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ………………………………………………………….  26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….   39

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….. 41   
 

 

    

    ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

    ГК  РФ – Гражданский Кодекс Российской Федерации

    ИС  – интеллектуальная собственность

    РСФСР -  Российская Советская Федеративная Социалистическая                      Республика

    ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности

    ООН – Организация Объединенных Наций

    НТР – научно-техническая революция

    ТРИПС - Комитет по передачи технологии

    ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию

    КОКОМ - Координационный комитет по контролю над экспортом

    СТЕМ - Совещание специалистов по безопасности и технологии

    ТНК – транснациональная компания

    ФИПС - Федеральный Институт Промышленной Собственности

    ОПС – объекты промышленной собственности

    ОАП – объекты авторского права 
 
 
 
 
 
 

    ВВЕДЕНИЕ 

    В последние годы государство стало  уделять колоссальное внимание вопросам интеллектуального труда человека, а вместе с ним и вопросам интеллектуальной собственности.

    Актуальность  темы курсовой работы обусловлена тем, что современная жизнь, в которой интеллектуальный труд стал цениться намного выше физического, а интеллектуальная собственность занимает особое место и ее роль с каждым годом только возрастает. В настоящее время объекты интеллектуальной собственности приобретают все большую ценность, что влечет необходимость усиления ее защиты в Российской Федерации. В отличие от обычных товаров интеллектуальная собственность, если она не обеспечивается действительной правовой охраной со стороны государства, не способна приносить владельцу какой – либо доход. После того как предметы творческой деятельности становятся известными обществу, они, при отсутствии специальной правовой охраны, могут быть использованы для получения дохода каждым членом общества. Практика последних лет свидетельствует о том, что владельцы интеллектуальной собственности стали понимать это и активно включились в защиту своих прав, в том числе путем предъявления соответствующих исков в арбитражные суды.

    Проблемы  незаконного использования объектов интеллектуальной собственности в  коммерческой деятельности, в том  числе, во всемирной компьютерной сети Интернет, стали особенно актуальными  в последние годы. Сегодня они привлекают внимание не только юристов и патентоведов, но и предпринимателей, а также становятся предметом особого интереса со стороны государства.

    Безусловно, изменилась и продолжает меняться роль интеллектуальной собственности в  имущественном обороте. Предприниматели придают все большее значение защите принадлежащих им средств индивидуализации от недобросовестных конкурентов. В связи с нелегальным характером пиратского бизнеса (продажи контрафактной продукции) государство ежегодно не дополучает значительные суммы в государственный бюджет в виде налогов и других отчислений. Защита предпринимателей от нечестной конкуренции и контроль над методами ведения конкурентной борьбы составляют особую, самостоятельную область правового регулирования.

    Тема курсовой работы – современные проблемы незаконного использования объектов интеллектуальной собственности в России.

    Цель  курсовой работы – выявить современные  российские проблемы незаконного использования  интеллектуальной собственности.

    Задачи  курсовой работы:

    - раскрыть понятие и роли интеллектуальной  собственности в современной  российской экономике;

    - отразить причины существования  и возникновения проблемы незаконного  использования объектов интеллектуальной  собственности;

    - выявить и охарактеризовать виды интеллектуальной собственности;

    - проанализировать основные методы  защиты интеллектуальной собственности;

    - охарактеризовать современные способы  передачи интеллектуальной собственности.

    Объектом  исследования является интеллектуальная собственность.

    Предмет исследования – незаконное использование интеллектуальной собственности в РФ.

    Методы  исследования – анализ, изучение литературы.

    Источниковедческая  база: во время исследования данной темы была использована лишь вторичная информация в виде периодической литературы, учебных пособий, монографий, интернет ресурсов, а также Гражданского Кодекса РФ. 
 
 

    1 ПОНЯТИЕ И  ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

    Среди объектов гражданских прав, т.е. тех  материальных и духовных благ, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации  называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Одновременно законодатель использует для их обозначения такое собирательное понятие, как интеллектуальная собственность [5].

    Интеллектуальная  собственность (англ.Іntellectual property) - в  широком понимании означает закрепленные законом исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на определенные формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых [6].

    Термин  «интеллектуальная собственность» эпизодически употреблялся теоретиками - юристами и экономистами в XVIII и XIX веках, однако в широкое употребление вошел лишь во второй половине XX века, в связи с учреждением в 1967 году в Женеве Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), к которой наша страна присоединилась в результате ее ратификации Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.09.68.Согласно учредительным документам ВОИС, «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:

    - литературным, художественным и научным произведениям;

    - исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

    - научным открытиям;

    - промышленным образцам;

    - товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;

    - защите против недобросовестной конкуренции;

    - а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. (Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, заключенная в Стокгольме 14 июля 1967 г.; статья 2).

    Позднее в сферу деятельности ВОИС были включены исключительные права, относящиеся к географическим указаниям, новым сортам растений и породам животных, интегральным микросхемам, радиосигналам, базам данных, доменным именам.

    В обобщенном виде содержание понятия  «интеллектуальная собственность» раскрывает ст. 138 ГК РФ, указывающая, что «в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции выполненных работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)»

    Окончательно  термин «интеллектуальная собственность» был узаконен новой Конституции РФ от 12 декабря 1993 года. Хотя ст. 44 Конституции РФ, повещенная свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, и не раскрывает содержания этого понятия, но подчеркивает, что «интеллектуальная собственность охраняется законом». Новый ГКРФ, который также оперирует этим понятием, раскрывает в общем виде его содержание в ст. 138 [5]. Анализ указанной статьи позволяет сделать вполне определенный вывод о том, что под «интеллектуальной собственностью» в российском законодательстве понимается не что иное, как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Перечня конкретных объектов правовой охраны, попадающих под понятие интеллектуальной собственности, Кодекс не содержит. Однако из статьи 13 ГК РФ однозначно следует, что соответствующая правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и других приравненных к ним объектов обеспечивается лишь «в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами». Это означает, что для отнесения того или иного результата интеллектуальной деятельности или иного объекта к интеллектуальной собственности требуется прямое указание закона [5].

    Подобный  подход на сегодняшний день оправдан, поскольку, во-первых, пока еще отсутствуют  реальные возможности для обеспечения  правовой охраны любых интеллектуальных достижений, и, во-вторых, предоставление охраны некоторым результатам вряд ли целесообразно по чисто практическим соображениям.

    Отсутствие  в ГК РФ исчерпывающего перечня видов  охраняемых объектов интеллектуальной собственности предоставляет возможность  путем принятия соответствующих законов или внесения в них изменений и дополнений относить к их числу те или иные результаты интеллектуальной деятельности, т.е. Более оперативно и не меняя самого ГК РФ решать все эти вопросы. Как показывает мировой опыт последних двух-трех десятилетий, число и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности постоянно расширяется. Так только за последние десять лет круг охраняемых в РФ объектов интеллектуальной собственности пополнился полезными моделями, наименованиями мест происхождения товаров, топологиями интегральных микросхем, программами для ЭВМ, базами данных, служебной и коммерческой тайной, объектами смежных прав. Напротив, такие результаты интеллектуальной деятельности, как открытия и рационализаторские предложения, лишились практической охраны, хотя вопрос о них в законодательном плане до сих пор окончательно не решен. Так или иначе, конкретный состав объектов интеллектуальной собственности не находится в застывшем положении, а, напротив, постоянно уточняется и конкретизируется.

    В современный период дальнейшего  реформирования гражданское право  в РФ - одна из основных отраслей права. При переходе к рыночной экономике  Россия постепенно ввела нормы гражданского права, принятые в развитых странах. Действующий Гражданский кодекс РФ принимался Государственной Думой по частям: в 1994 г. - часть первая, в 1995 г. - часть вторая и в 2001 г. - часть третья. С первого января 2008 г. вступила в действие четвертая часть Гражданского кодекса РФ - права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

    Введение  в действие четвертой части ГК РФ предусматривает полное поглощение, а следовательно, упразднение всех ранее действующих специальных  законов в области интеллектуальной собственности, в частности «Об авторском праве и смежных правах», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и «Патентного закона Российской Федерации». В Федеральном законе «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» признаются утратившими силу с 1 января 2008 г. 54 ранее действовавших закона, постановления и указа. Можно отметить некоторые аргументы законодателей за объединение специальных законов в одном флаконе. При разработке кодекса утверждалось, что имеют место «такие же подходы в законодательстве Италии, Нидерландов, ряда стран СНГ» и «по своей природе отношения прав интеллектуальной собственности - это отношения гражданско-правовые» [1].

    Существуют  различные классификации интеллектуальной собственности, которые в большинстве своем носят юридический, а не экономический характер. Выделяют основные виды объектов интеллектуальной собственности в зависимости от того, каким правом эта собственность охраняется: авторским или патентным. Соответственно различают промышленную собственность, произведения авторского и смежного права.

    Авторское право - в объективном смысле –  под-отрасль гражданского права, регулирующая правоотношения, связанные с созданием  и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным произведениям и сборникам, соответственно.

    В основе авторского права лежит понятие  «произведения», означающее оригинальный результат творческой деятельности, существующий в какой-либо объективной  форме. Именно эта объективная форма  выражения является предметом охраны в авторском праве. Необходимо отметить, что авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия и факты [3].

    Субъектами  авторского права, то есть лицами, обладающими  исключительным правом на произведение, считаются, прежде всего, авторы произведений. Однако в ряде случаев это положение имеет в известной степени лишь формальный характер:

    - правообладателями часто являются различные предприятия (издательства, радио- и телекомпании и т. д.), приобретающие монопольное право на коммерческое использование произведения;

    - если произведение создано служащим, работающим по найму, то исключительное право на произведение возникает у нанимателя;

    - в случае создания произведения изобразительного искусства или фотопроизведения по договору заказа субъектом исключительного права становится заказчик.

    Субъектами  авторского права являются также  наследники автора или иного обладателя авторского права. Авторское право  наследников ограничено определенным сроком, который начинает течь после  смерти автора, а также в ряде случаев и по объему.

    Еще одним, специфическим субъектом  авторского права, являются организации, управляющие имущественными правами  авторов на коллективной основе. В  зарубежных странах данные организации  получили широкое распространение.

    Несмотря  на то, что права называются «авторскими», как правило, большую часть выгоды от использования имущественных  прав получают их владельцы (это, как  правило, издательские дома, музыкальная  индустрия и т. д.), а не авторы произведений. Связано это с тем, что последние обычно не обладают средствами для создания копий, их распространения, рекламы. Авторам же обычно выплачивается роялти (периодические выплаты, причитающиеся держателю авторских прав за каждую публикацию, публичное воспроизведение или другое использование его произведения).

    Нарушение неимущественных авторских прав называется плагиатом. Нарушение имущественных  авторских прав называется контрафакцией  или, в просторечии, «пиратством».

    Формат  оповещения об авторском праве, принятый в России, определяется статьёй 9.1 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-I "Об авторском праве и смежных правах", и состоит из трех элементов.

    Знака охраны авторского права: © или (С) или (C) Copyright

    Имени правообладателя 

    Года  первой публикации произведения. Если произведение содержит части, впервые опубликованные в разное время, допускается перечисление лет через запятую.

    Например: © Корпорация XYZ, 2006 или © 2002-2008 Корпорация XYZ

    Такой формат оповещения был установлен Всемирной (Женевской) Конвенцией об авторском праве 1952 года. К настоящему времени оно имеет чисто информационный характер. В некоторых странах, например в США, указание ложной информации в оповещении (copyright notice) преследуется законом.

    Патентное право - под-отрасль гражданского права, регулирующая правоотношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений промышленного дизайна (творческой деятельности в промышленности), то есть результатов творческой деятельности людей [3].

    Российское  законодательство не содержит в явном виде определения патента, но на практике под патентом понимается документ, выдаваемый от имени государства лицу, подавшему заявку в установленном законом порядке, в подтверждение его прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. «Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Под правом авторства понимается право признаваться автором изобретения. Под исключительным правом понимается то, что использование соответствующего объекта возможно либо самим правообладателем, либо с его прямого разрешения.

    Объектами патентного права являются:

    Изобретение. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимож;

    Полезная  модель. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся  к устройству. Условиями патентоспособности полезной модели будут являться новизна и промышленная применимость. Законодатель не требует наличия изобретательского уровня для полезных моделей. Как видно из определения, в качестве полезной модели может признаваться техническое решение, относящееся только к устройству, в отличие от изобретений, которыми, помимо устройства, могут быть вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств;

    Промышленный образец. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленный образец сильно отличается от изобретения или полезной модели, он даже похож на один из объектов авторского права, поскольку имеет в совокупности с художественным решением также конструкторское. Примером может служить стеклянная бутылка спрайта, имеющая оригинальный внешний вид изделия.

    В настоящее время патентование программного обеспечения на законодательном уровне получило распространение в США. Дискуссии о целесообразности такого подхода идут и в Европе. Патентование программных продуктов защищает его разработчиков, безусловно, сильнее, чем авторское право, но возможности для произвола таковы, что классический баланс интересов автора и общества тут значительно нарушается.

    Однако  такая классификация не позволяет  увидеть движение продукта как объекта  собственности. В связи с этим обстоятельством все чаще предпринимаются попытки выделения новых критериев классификации интеллектуальной собственности [2].

    С экономической точки зрения (относительно объектов и степени коммерциализации, глубине погружения в рынок) перспективным  является рассмотрение следующих видов собственности в широком смысле:

    - интеллектуально-духовной;

    - интеллектуально-научной;

    - интеллектуально-промышленной;

    - интеллектуально-коммерческой.

    Различия  между назваными видами можно  определить только по объекту и его  возможной коммерциализации.

    Объектами интеллектуально-духовной собственности  являются литературные, художественные, музыкальные, аудиовизуальные, хореографические и другие произведения искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения, достоинства  произведения и способа его выражения.

    Интеллектуально-духовная собственность чаще всего закреплена в авторском праве, которое фиксирует  реальные экономические отношения  в процессе создания и движения продукта к потребителю. Характерными чертами  данной юридической формы закрепления интеллектуально-духовной собственности являются:

    1 охрана оригинальности формы объекта, суть же идеи формально не защищена,

    2 не требуется регистрация,

    3 предусматривается любая объективная форма, позволяющая воспроизводство и тиражирование.

    К интеллектуально-научной собственности  относятся продукты научно-исследовательской  деятельности, открытия, способствующие развитию науки. Интеллектуально-научная  собственность имеет большое  значение в становлении инновационного рынка. Огромный пласт научных исследований, в первую очередь фундаментальных, в России пока законодательно не защищен и как бы не является чьей-либо собственностью. Если защита и есть, то авторским правом, а не патентным.

    Открытие  является конечным продуктом науки. Научное открытие заключается в установлении неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания, а не в обнаружении каких-либо фактов или материальных предметов. Для их признания необходимы следующие признаки: новизна, коренные изменения в уровне познания и достоверность.

    Открытия  в области фундаментальной науки  относятся к чисто общественным благам (public goods) со следующими свойствами:

    - неконкурентоспособность;

    - совместное пользование;

    - неисчерпаемость потребления.

    Экономическая ценность открытия может быть велика, однако определить ее в первоначальный момент невозможно. Поэтому коммерческой ценности открытия не имеют. На практике вопрос о собственности на открытие обычно не ставится, они не превращаются в предмет купли-продажи, оставаясь всеобщим достоянием.

    Научное открытие охраняется авторским правом, но данная форма правового регулирования  не соответствует специфике отношений, которые складываются по поводу интеллектуально-научной собственности. При охране художественного произведения его форма органично связана с содержанием, когда же идет речь о научно-интеллектуальной собственности, то автоматической защиты содержания данного объекта авторское право не обеспечивает. Приоритет научного открытия определяется первенством опубликования или озвучением (публичным выступлением). Но авторское право предполагает защиту формы, а не содержания. Эта норма противоречит по сути отношений, складывающихся по поводу использования фундаментальных научных знаний.

    Другими свойствами обладает интеллектуально-промышленная собственность, которую не следует  отождествлять с собственностью на движимые и недвижимые объекты, служащие для промышленного производства. Она имеет совершенно иное содержание, связанное с научно-техническим творчеством. К итнтеллектуально-промышленной собственности относится более узкий круг продуктов науки, использование которых в различных отраслях производства может принести прибыль не в отдаленном будущем, а в приемлемый срок.

    Отношения собственности, возникающие по поводу изобретения, связаны с новизной содержания идеи, а не с формой воплощения, и регулируются нормами патентного права.

    Поэтому наиболее важным объектом интеллектуально-промышленной собственности считаются изобретения - технические решения, которые были неизвестными, прямо не вытекают из предшествующего уровня техники (прототипа).

    Патентное законодательство определяет следующие  важные требования, предъявляемые к  изобретению: новизну, изобретательский уровень, промышленная применимость. Если изобретение не соответствует одному из этих требований, то на него нельзя получить патент [4].

    Также к интеллектуально-промышленной собственности  следует отнести коммерческую тайну, ноу-хау и полезную модель. Последняя является относительно новым объектом интеллектуально-промышленной собственности, представляя собой малое изобретение, отвечающее критерию новизны, промышленной применимости, но не изобретательскому уровню. К полезным моделям можно отнести конструктивное выполнение средств производства, предметов потребления и их составных частей.