Специальные институты гражданского права, опосредующие интеллектуальную деятельность

Министерство  сельского хозяйства Российской Федерации

ФГОУ ВПО РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ


ИНСТИТУТ КОММЕРЦИИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Хозяйственное право» на тему:

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, ОПОСРЕДУЮЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

Выполнил студент

4 курса специальности 

«Менеджмент организации»

Коршунов Андрей Анатольевич

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2013 
Содержание:

Введение………………………………………………………………………….3

Глава I. Понятие интеллектуальной собственности…………………………...5

Глава II. Основные институты права интеллектуальной собственности…….8

2.1. Авторское право……………………………………………………………15

2.2. Смежное право……………………………………………………………..21

Глава III. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных

прав........................................................................................................................22

3.1. Патентное право......………………………………………………………..24

Глава IV. Система российского законодательства об охране интеллектуальной собственности……………………………………………...27

Заключение……………………………………………………………………...30

Список использованной литературы…………………………………………..31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Период опоры  экономики России на сырьевые ресурсы  сменяется этапом ее ориентации на ресурсы интеллектуальные. Резко возрастает интерес к информатизации всех сторон общественной жизни, открытому образованию, потенциалу всемирной компьютерной сети Интернет, коммерциализации интеллектуальной собственности и ноу-хау. Активно дискутируются проблемы использования системы интеллектуальной собственности для правовой охраны генетических ресурсов, традиционных знаний и народного творчества.

К усилению охраны и коммерческого  использования объектов патентных, авторских, смежных прав, товарных обозначений и ноу-хау подталкивает также стремление России вступить во Всемирную торговую организацию (WTO) и в Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности — TRIPS (Agreement on Trade"Related Aspects of Intellectual Property Rights). Немаловажны и проблемы борьбы с пиратством, недобросовестной конкуренцией в сфере интеллектуальной собственности, в том числе с недобросовестным использованием доменных имен в Интернете. Интеллектуальная собственность прочно вошла в международный экономический и культурный оборот, имеет развитую международно-правовую базу, в значительной мере уже включенную в национальные правовые системы большинства развитых зарубежных стран.

Изложенным  определяется актуальность и практическая важность изучения проблем интеллектуальной собственности и ноу-хау, их эволюции в разные времена в стране и за границей.

Цель работы – раскрытие специальных институтов гражданского права, опосредующих интеллектуальную деятельность.

При написании работы использовалось действующее законодательство РФ, а также учебное пособие и научная литература под редакцией: А.П.Сергеев, А.Е.Суханов, Н.В.Макагонова, Р.В.Соловьев и др.

При проведении исследования институтов прав интеллектуальной собственности были использованы следующие методы исследования:

  • анализ.
  • синтез.
  • моделирование.

Задачи исследования следующие:

1. Раскрыть понятия института прав интеллектуальной собственности;

2. Раскрыть основные институты прав интеллектуальной собственности а именно авторское и смежное право их гражданско-правовые способы защиты авторского и смежного прав, а также патентное право;

3. Рассмотреть системы российского законодательства об охране интеллектуальной собственности;

Структурно курсовая работа состоит из введения, трех глав, вторая глава состоит четырех параграфов и списка используемых источников.

 

Глава 1. Понятие интеллектуальной собственности.  

Право интеллектуальной собственности – это совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, связанные с творческой деятельностью. При этом гражданское право не регулирует непосредственно саму творческую деятельность, ибо процесс творчества остается за пределами действия его норм. Функции гражданского права заключаются в признании авторства на уже созданные результаты творческой деятельности, установлении их правового режима, моральном и материальном стимулировании и защите прав авторов и иных лиц, имеющих  авторские права. 

Среди объектов гражданских  прав, т.е. тех материальных и духовных благ, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, ст.128 ГК называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Одновременно данное понятие раскрывает ст. 138 ГК, указывающая, что «в случаях и порядке», установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполненных работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак облуживания и т.п.)».

Анализ статьи 138 ГК РФ позволяет сделать вполне определенный вывод о том, что под интеллектуальной собственностью в Российском законодательстве понимается не что иное, как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Перечня конкретных объектов правовой охраны, попадающих под понятие интеллектуальной собственности, гражданский кодекс не содержит. Однако из ст.138 ГК однозначно следует, что соответствующая правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и других приравненных к ним объектов обеспечивается лишь «в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами». Это означает, что для отнесения того или иного результата интеллектуальной деятельности или иного объекта к интеллектуальной собственности требуется прямое указание закона. Отсутствие в ГК указания на конкретные виды охраняемых объектов интеллектуальной собственности предоставляет возможность путём принятия соответствующих законов или внесения в них изменений и дополнений, относить к их числу те или иные результаты интеллектуальной деятельности, т.е. более оперативно и не меняя самого ГК решать все эти вопросы. Как показывает мировой опыт последних двух-трех десятилетий, число и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности постоянно расширяются. Так, только за последние десять лет круг охраняемых в РФ объектов интеллектуальной собственности пополнился полезными моделями, наименованиями мест происхождения товаров, топологиями интегральных микросхем, программами для ЭВМ, базами данных, служебной и коммерческой тайной, объектами смежных прав. Напротив, такие результаты интеллектуальной деятельности, как открытия и рационализаторские предложения, лишились практической охраны, хотя вопрос о них в законодательном плане до сих пор окончательно не решен. Так или иначе конкретный состав объектов интеллектуальной собственности не находится в застывшем состоянии, а напротив, постоянно утончается и конкретизируется.

Характеризуя понятие  интеллектуальной собственности, нельзя обойти вниманием и вопрос о том, что вкладывается в него важнейшим международным соглашениями, тем более, что в соответствии с Конституцией РФ, те из них, в которых участвует РФ, являются составной частью российской правовой системы (п. 4 Ст. 15). Полное понятия интеллектуальной собственности раскрывается в п.8 ст.2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14 июля 1967 г. В ней указывается, что интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:

- литературным, художественным и научным произведениям;

-исполнительской деятельности  артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;

- изобретениям во всех  областях человеческой деятельности;

- научным открытиям;

- промышленным образцам;

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;

- защите против недобросовестной конкуренции,

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной собственности в производственной, научной, литературной и художественных областях.

В заключение следует  отметить, что и современное российское законодательство, и международные соглашения понимают под интеллектуальной собственностью совокупность исключительных прав как личного, так и имущественного характера на результаты интеллектуальной и в первую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные приравненные к ним объекты, конкретный перечень которых устанавливается законодательством соответствующей страны с учетом принятых ею международных обязательств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Основные институты права интеллектуальной собственности.

Понятие «интеллектуальная  собственность» является обобщающим по отношению к таким используемым в законодательстве и юридической  литературе понятиям, как «литературная и художественная собственность» и «промышленная собственность». Последние обозначают, соответственно, авторское право, действие которого распространяются также на результаты научного творчества («научная собственность») и патентное право, вместе с примыкающим к нему законодательством об охране средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).

Отношения, связанные  с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, входя  в предмет регулирования российского  гражданского права (ст.2 ГК). Нормы ГК, и прежде всего те из них, которые будут сосредоточены в третьей части Кодекса, вместе с правилами, содержащимися в специальных законах, посвященных охране исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, образуют в своей совокупности особую подотрасль российского гражданского права. Указанная подотрасль вполне может именоваться правом интеллектуальной собственности, что будет означать систему правовых норм о личных и имущественных правах на все те результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, которые признаются и охраняются законом. С учетом общности ряда объектов интеллектуальной собственности и сложившейся в рассматриваемой области системы источников права, указанную подотрасль российского гражданского права можно подразделить на четыре относительно самостоятельных института.

Прежде всего, необходимо выделить институт авторского права и смежных прав – им регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания (смежных прав).

В качестве основных задач (функций) авторского права чаще всего в юридической литературе называют две следующие задачи. С одной стороны, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведения науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом, обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на использование созданных ими произведений и получение доходов и т. д.

Принципы авторского права – это его основные начала, отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и обозначимостью. Они пронизывают содержание всей системы авторского права, предопределяют всю юрисдикционную деятельность и воплощаются в субъективных правах и обязанностях участников авторских правоотношений.

К числу основных принципов  российского авторского права, отраженных в содержании его норм на современном  этапе развития, относятся следующие. Во-первых, принципом авторского права может и должен считаться принцип свободы творчества, который прямо закреплен ст. 44 Конституций РФ. Данный принцип, лишь недавно наполненный реальным содержанием, пронизывает все авторское законодательство и конкретизируется в целом ряде его норм. Так, свобода творчества несовместима с цензурой произведений науки, литературы и искусства.

Во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных интересов автора с интересами общества. Хотя данный принцип, безусловно, проявляется и в других институтах права интеллектуальной собственности и гражданского права в целом. В авторском праве он имеет особое значение. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. Определение разумных границ этой монополии на протяжений веков являлось одной из главных проблем авторского права. Если же произведение, с согласия автора, стало доступно для всеобщего сведения, его права на произведения не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировать интересы других граждан и общества в целом. В тоже время с учетом интересов общества установлены случаи, когда произведения могут свободно использоваться указанными в законе заинтересованными лицами.

В-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора. В этом состоит одно из существенных отличий российского авторского права от авторского права ряда зарубежных стран. По российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права автора (право авторства, право на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным. Что же касается имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим лицам по авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона (служебные произведения).

В-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентаций основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. Одной из главных функций типовых договоров было ограждение авторов от произвола пользователей произведения, стремление гарантировать авторам определенный минимальный уровень прав. Условия конкретных авторских договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с соответствующим типовым договором, признавались недействительными и заменялись условиями, закрепленными в типовом договоре.

Вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности», является патентное право. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т. д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправданно. Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовалась не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время, в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств, можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.

Как и авторское право, патентное право имеет дело с  охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь впоследствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т. п.

В качестве принципов российского патентного права могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

Следующим принципом  патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. С развитием товарно-денежных отношений в России все более важным элементом рыночной экономики становятся такие объекты промышленной собственности, как фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Создание равных условий хозяйствования для различных типов товаровладельцев, внедрение конкурентных начал в их деятельность и повышение ответственности за ее результаты, необходимость насыщения рынка товарами и услугами для удовлетворения потребностей населения обусловливают объективную потребность в правовом механизме, обеспечивающем должную индивидуализацию предприятий и организаций, а также производимых ими товаров и услуг. Такой правовой механизм представлен особым институтом рассматриваемой подотрасли гражданского права, а именно институтом средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и, в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона, удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство РФ не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности разработки, являются обязательным условием охраны.

Данный правовой институт, как и патентное право, имеет  дело с так называемой промышленной собственностью, т. е. с исключительными правами, реализуемыми в сфере производства, торгового обращения, оказания услуг и т. п. Однако, обеспечиваемая им охрана интересов обладателей исключительных прав строится на несколько иных началах и принципах, нежели охрана прав патентообладателей и изобретателей. Например, закон не рассматривает средства индивидуализации предпринимателей и их продукции в качестве результатов творческой деятельности и не признает каких-либо особых прав за их конкретными создателями.

Таким образом, основной функцией рассматриваемого института интеллектуальной собственности является обеспечение должной индивидуализации производителей и их товаров, работ и услуг. Сам институт состоит из двух тесно взаимосвязанных, но все же относительно самостоятельных частей, а именно субинститута средств индивидуализации участников гражданского оборота и субинститута средств индивидуализации продукций, работ и услуг.

Фирменное наименование, являющееся коммерческим именем предпринимателя, неразрывно связано с его деловой репутацией. Под этим именем предприниматель совершает сделки и иные юридические действия, несет юридическую ответственность и осуществляет свои права и обязанности, рекламирует и реализует произведенную им продукцию и т. д.

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, являются активным связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая в роли безмолвного продавца. Наряду с отличительной функцией популярный товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве продукции. Являясь своего рода визитной карточкой предприятия, товарный знак обязывает предприятие дорожить своей репутацией и постоянно заботиться о повышений качества выпускаемой продукции. 

Одной из важных функций  товарного знака является также  реклама выпускаемых изделий, поскольку завоевавший доверие потребителей товарный знак способствует продвижению любых товаров, маркированных данным знаком. Наконец, товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяется в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Аналогичные функции  выполняются и таким средством  обозначения продукции, как наименование места происхождения товара. Обозначение товара наименованием места его происхождения выступает как гарантия наличия в товаре особых, неповторимых свойств, обусловленных местом его производства.

Таким образом, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) является одной из важных составляющих российского права интеллектуальной собственности.

Подотрасль гражданского права об интеллектуальной собственности представлена четырьмя названными выше самостоятельными институтами, образующими соответственно авторское право, патентное право, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

2.1. Авторское право

Объектами авторского права  являются  произведения литературы, искусства и науки, удовлетворяющие следующим требованиям: во-первых, произведение  должно быть творческим. Творческий характер произведения означает, что оно является новым по сравнению с ранее известными. Новизна может  выражаться как в новом содержании, так и в новой форме. Для объектов авторского права  существенное  значение имеет как новизна содержания, так и новизна формы. Новая форма отражения известного содержания характеризует произведение как творческое и влечет признание его объектом авторского права.

Вторым признаком объекта  авторского права является  объективная выраженность – объект должен существовать  в какой-либо форме, доступной для восприятия другими  людьми. Для признания произведения объектом  авторского права достаточно двух названных признаков.  Не имеет значения, обнародовано оно или нет. Произведение становится объектом авторского права с момента  его создания в какой-либо обыкновенной форме.

Согласно ст. 5 Закона «Об авторском праве и смежных правах» объектами его охраны являются следующие произведения в области науки, литературы и искусства:   

  1. литературные произведения;   
  2. выступления, лекции, речи, проповеди и другие устные произведения;   
  3. музыкальные произведения с текстом и без текста;   
  4. драматические, музыкально-драматические произведения, пантомимы, хореографические и другие произведения, созданные для сценического показа;   
  5. аудиовизуальные произведения;   
  6. скульптуры, картины, рисунки, гравюры, литографии и другие произведения изобразительного искусства;   
  7. произведения архитектуры;   
  8. фотографии и др.

Не  являются объектами  авторского права :

  1. официальные документы (тексты законов и других правовых актов, решения  судов  и т. п.);
  2. государственная символика (флага, гербы, ордена и т. п.);
  3. произведения народного творчества;
  4. сообщения о событиях и фактах, имеющие официальный  информационный  характер.

Субъекты авторских  и смежных прав подразделяются на две группы:

  1. субъекты с первоначальными правами (авторы, исполнители, производители фонограмм, организации вещания);
  2. правопреемники (наследники, организации-правопреемники, государство);

   Автор – главный  субъект  авторского права. Это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение, являющееся объектом авторского права. Не  имеет  значения  его  дееспособность. Моментом возникновения авторского права является завершение создания произведения, без официального оформления авторства, независимо от опубликования. Для возникновения и  осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, или иного специального оформления, или соблюдения каких-либо формальностей.   

Субъектами авторского права могут быть соавторы, если произведение создано совместным творческим трудом двух или более лиц. Различаются два вида соавторства :

  1. произведение образует одно  неразрывное целое;
  2. произведение состоит из частей, каждая  из которых  выполнена определенным соавтором и  может   иметь самостоятельное значение (например, учебник, написанный коллективом авторов, каждый  из которых написал отдельные главы).

Субъектами  авторского права  являются правопреемники  автора – наследники, контрагенты по авторским договорам, к ним переходят некоторые авторские права.

Авторские права подразделяются на :

  1. личные;
  2. имущественные.

Личные  неимущественные  права – это  право авторства, право на авторское имя, право на защиту произведения от всяких искажений  и посягательств, право на опубликование произведения (обнародование). Право авторства,  право на имя и право на защиту произведения и репутации  автора бессрочны. Эти права не переходят по  наследству. Но наследники могут осуществлять защиту этих прав, и эти правомочия наследников сроками не  ограничиваются.    

Личные  (неимущественные) права автора закреплены в ст. 13 Закона «Об авторском праве и смежных правах» и заключаются в следующем:   

  1. требовать признания своего авторства, упоминания его имени в связи с использованием произведения, если это практически возможно;   
  2. запрещать упоминание своего имени, если автор произведения желает остаться анонимным;   
  3. выбирать псевдоним (вымышленное имя) в связи с использованием произведения;   
  4. противодействовать любому искажению, извращению или  иному изменению  произведения или любому другому посягательству на произведение, что может повредить чести и репутации автора;   
  5. право на обнародование произведения.