Становление и развитие гражданского права в середине XIX- начале XX века
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра
истории государства и права
Тема: «Становление и развитие гражданского права
в
середине XIX- начале
XX века»
Дата сдачи
курсовой работы: «___» _________________ 2009 г.
Дата защиты:
«___» ________________ 2009 г.
Оценка: __________________
Москва,
2009 г.
Содержание
Введение…………………………………………………………
1.гражданское право во второй половине XIX века ……………………..….с.4
- Особенности развития гражданского права в данный период…......………......с.4
- физические
и юридические лица………………………………
…………...…......с.6
1.3 объекты
правоотношений…………………………………………
1.4 договорное
право…………………………………………………………………
1.4.1 запродажа
и купля-продажа………………………………………
1.4.2 ссуда…………………………………………………………………
1.4.3 займ……………………………………………………………………
1.4.4 имущественный
наем……………………………………………………………..
1.4.5 личный
наем …………………………………………………………………
1.5 вещное право………………………………………………
2. гражданское право в период 1900-1917……….………………………………с.24
- особенности развития гражданского данного периода…………...……………………с.24
- физические и юридические лица…………………………………………………………с.24
2.3 договорное
право……………………….………………………………………
2.4 вещное
право…………………………………………………………………
2.4 авторское
право…………………………………………………………………
Заключение……………………………………………………
Введение.
Исторические особенности, изменения в общественном и государственном строе, появление юридически оформленных прав некоторых категорий лиц и все более нарастающие противоречия между населением Российской империи и монаршеским строем обусловливают наибольший интерес для исследования гражданского права. В короткий срок с середины XIX и до начала XX века произошли кардинальные изменения в общественном укладе, политике, в экономической сфере. Развитие, шедшее быстрыми темпами, сопровождалось с застойными явлениями, вызванными первой русской революцией 1905-1907 года, поражением в русско-японской войне. Но этот период отмечен достаточным уровнем развития основных институтов гражданского права, юридической техники и работами таких выдающихся цивилистов, как К.П. Победоносцев, Г.Ф. Шершеневич, К. Анненков, Е.В. Васьковский, Д.И. Мейер и другие.
Актуальность
данной работы обусловлена интересом
к гражданскому праву досоветского
периода, к проблемам, которые вставали
тогда перед учеными, и способам их
решения. В настоящее время происходят
важные изменения в гражданском законодательстве.
Обращение к опыту досоветских юристов,
на мой взгляд, дает определенную базу
для поиска дальнейшего пути развития
современного гражданского права и для
прогнозирования возможных будущих изменений
в данной сфере.
1.гражданское
право во второй половине
XIX века.
- особенности гражданского права в данный период.
К середине XIX века не была сформирована система местных судебных учреждений, которая позволила бы укрепить понятия обычного права. Судебные решения и сделки вследствие малограмотности народа и недостатка нотариальных учреждений на местах редко облекались в письменную форму. Положения законодательства претворялись в жизнь лишь в крупных городах на основании правительственного опыта, но вглубь народного гражданского быта они не проникали. Законодательство регламентировало гражданские правоотношения высших сословий, но в основном с внешней стороны: в финансовой, служилой, репрессивной сфере, потому что отрасли частного права получили свое развитие лишь благодаря судебной практике, которая в то время сводилась практически к нулю. Впоследствии с расширением границ за счет экспансии западных земель, российское законодательство столкнулось с более развитым европейским. Но слияния национального и западного права не произошло в силу отсутствия общих юридических понятий и существования в Российской империи прежнего опыта административной практики. В результате чего западные окраины не только сохранили свое особое право при присоединении к нашей стране, но и начали кодификацию собственного законодательства.
Составление общего свода Законов являлось важным шагом в развитии законодательства. Отмена крепостного права и введение гласности в судопроизводство послужили дополнительными основаниями для развития права того периода.
Необходимо отметить, что в самом содержании российского права есть свои особенности. Одна из них связана с тем, что понятие о личности, в силу существовавшего ранее крепостной зависимости основной части населения, развивалось медленно в течение многих веков. Только с отменой крепостного права стало возможно развитие равного гражданского быта. Но, тем не менее, в то время еще существовало разделение населения по другим основаниям - религиозным, племенным и т.п.
В понятиях
имущества и имущественных
Право договоров и обязательств в России было менее развито, чем в западных государствах, что связано со стесненным положением крестьянства, природными особенностями страны, большую часть территории которой занимали леса.
Некоторые институты торгового права появились впервые в XVIII веке, другие – не ранее XIX века, и развитие отношений в данной сфере происходило с невероятной скоростью, вследствие чего законодатель не успевал не только создать нормы для регулирования будущих отношений, но даже и закрепить ныне существующие. Народное же хозяйство издавна велось в большей степени путем использования ручного труда, нежели через финансирование и совершенствования средств производства и его автоматизации, что объясняет слабую развитость российских законов о денежных, фондовых и кредитных сделках и большое разнообразие форм личного найма и артельной промышленности. Развитие права тормозилось и бедным земледельческим бытом, недостаточными сведениями из административной и финансовой практики правительства.
1.2 Физические и юридические лица.
Уже в середине XIX века было четкое представление о «субъекте права».Возможно было двоякое толкование данного термина:
-Во-первых, как всякий обладатель какого-либо права;
-Во-вторых, как всякий, кто вообще способен обладать правами. В этом смысле крестьяне, освободившись от крепостной зависимости, стали субъектами права. Таким образом, «лицом, или субъектом права, называется каждый, за кем объективные нормы признают способность обладать правами»1. Эта способность называется правоспособностью, которая в свою очередь делится на специальную и конкретную (то есть на вообще возможность вступления в юридические отношения и вступление в какие-то конкретные правоотношения). Но чтобы приобретать и осуществлять свои права, нужно еще обладать дееспособностью, т.е. возможностью лично осуществлять правоспособность. Наличие этих двух характеристик у лица является необходимым для осуществления им своих прав. «Нет собственности без способности к её обладанию, договора – без признания его обязательного действия уже участвующими в нем лицами, брака – без connubium, то есть способности к вступлению в него, завещания – без testamenti factio, то есть способности писать завещание и получать по завещанию»2.
Также к середине XIX века существовало деление лиц на юридические, фиктивные в отличие от естественных, физических лиц, в силу наличия у них различных правовых характеристик.
Физические лица. Каждый человек признается физическим лицом. Ранее, в силу существования крепостного права, в законодательстве были закреплены группы людей, которые не могли быть правоспособными. После реформы 1861 года государство стремится закрепить юридические права за всеми категориями лиц. Но тем не менее, нормативного акта, официально закреплявшего эти положения, не было. Оно лишь подразумевалось, так как даже лица, лишенные по суду всех прав состояния, могли вступать в брак, приобретать имущество, заключать договоры и т.п. только с некоторыми ограничениями, о чем сказано в уставе о ссылке.
Начало физического лица. С момента рождения человек становится правоспособным лицом. Ребенок, находящийся в утробе матери, считается частью её организма и не может быть наделен какими-либо правами. Римское право содержало положение о том, что имеющий родиться считается уже родившимся. Российский закон тоже защищает еще не родившегося ребенка: установление строгого наказания за аборт и убийство беременной женщины (ул. 1261-1263, 1452), отнесение к числу наследников ребенка, еще не родившегося, но зачатого при жизни отца, закрепление положения о том, что лишение прав состояния не распространяется на детей осужденного, зачатых до вынесения приговора. При этом самого факта рождения недостаточно, чтобы родившийся начал считаться лицом. Младенец становится лицом и приобретает правоспособность при соблюдении двух условий:
- рождение;
- обнаружение признаков жизни;
Продолжительность жизни. При страховании, назначении пожизненной ренты и т.п. важно знать вероятную продолжительность жизни. Российское законодательство умалчивает об этом вопросе, предоставляя его решение практике.
Конец лица. Смерть является пределом юридической деятельности и основанием для возникновения новых юридических отношений (наследственных), и поэтому должна быть точно определяема. Но это не всегда возможно, особенно в случае гибели двух и более лиц при обстоятельствах, которые не дают возможности с точностью определить, чья смерть произошла раньше. Есть два способа урегулирования подобной ситуации: либо признать, что смерть произошла одновременно, либо считать позже умершим того, кто по своему физическому состоянию был более способен к жизни. Российское законодательство не содержало каких-либо указаний по этому поводу.
Безвестное отсутствие. Нормы о безвестном отсутствии применяются в случае, если смерть не может быть доказана с достоверностью, но представляется весьма вероятной. Безвестно отсутствующими признаются лица:
- отлучившиеся из места своего жительства и не подавшие в течение 10 лет (ст.8 IX тома) или 5 лет (ст.54 X тома и 1455 уст.гр.суд.-относительно брачных и имущественных отношений) о себе никакой вести (IX, 8; X, 54);
- отлучившиеся заграницу с узаконенными паспортами, но оставшиеся там долее 5 лет со времени просрочки паспорта или, если не достигли совершеннолетия,- с момента исполнения им 21 года (IX, 8; ул.326, 327);
- обвиняемые, уклонившиеся от суда и не разысканные в течение шести месяцев после публикации постановления об объявлении лица временно отсутствующим (уст.уг.суд., 852);
Последствия безвестного отсутствия: Имущество лица, в связи с отсутствием которого возбуждено расследование, берется в опеку. Через 5 лет проводится новое расследование, и суд выносит постановление о признании данного лица безвестно отсутствующим. Имущество продолжает быть в опеке. Если до истечения 10 лет со дня первой публикации окружного суда т.е., говоря иначе, до истечения 5 лет с момента объявления лица безвестно отсутствующим, оно не заявляет своих прав, то имущество бесповоротно поступает к наследникам, а если их нет – в казну (уст.гр.суд., 1451-1460).
Видоизменение правоспособности. В законодательстве Российской империи существовали ограничения правоспособности на основании различных социальных факторов, что говорит об отсутствии в то время даже юридического равенства, не говоря уже о фактическом.
- Пол. Закон относится одинаково к лицам мужского и женского полов, но еще рано говорить об их полном равноправии. У женщин возраст брачного совершеннолетия наступает раньше – в 16 лет, для них существует институт приданого, кроме того для женщины как субъекта наследственного права установлены строгие рамки.
- Возраст не влияет на общую правоспособность, только на конкретную.
- Подданство. Иностранцам предоставлены гражданские права российских подданных, какие-либо ограничения могут устанавливаться лишь непосредственно в нормативных актах. Так, по закону 1886 г., в 10 губерниях Царства Польского и в 11 губерниях, прилежащих к западной границе, иностранцам запрещено впредь приобретать какие бы то ни было права на недвижимость вне портовых и городских поселений. Иностранцам отводится меньший срок на открытие наследства и запрещено участие в некоторых предприятиях.
- Законность рождения. Ограничение правоспособности незаконнорожденных в основном относительно наследства.
- Большое значение сословий. Русский закон признает 4 сословия: дворянство, духовенство, городских и сельских обывателей. Иностранцы и инородцы стоят вне сословия. Потомственным дворянам принадлежит право учреждать заповедные имения(X,467; XI,325).
- Духовенство ограничено в правоспособности. Черное в силу того, что отказалось полностью от мирской жизни, лишается всех прав состояния. Белому духовенству запрещено вступать в личные обязательства, ручаться за других в судебных местах по подрядам и др. делам и т.д.
- Статус городского обывателя с провозглашением свободы торговли и промыслов перестал оказывать какое-либо влияние на правоспособность. Статус сельского обывателя с отменой крепостного права был приравнен к статусу городского обывателя, за исключением некоторых особенностей (особые суды, господство обычного права).
- Звание. В отличие от сословия звание не переходит по наследству и может быть изменено по воле лица. Наибольшее влияние на правовой статус имеет военное звание. Военнослужащим запрещено лично заниматься торговлей и управлять своими промышленными заведениями. Также брачный возраст у военнослужащих составляет 23 года, а на вступление в брак требуется разрешение начальства.
- Национальность. Правовой статус граждан равен, невзирая на религиозную и национальную принадлежность, но государство обращает внимание на эти факторы, что объясняется чисто политическими опасениями.
- Религия. Остаются черты вероисповедательных ограничений. Попытки государства ограничить переход из православия в другие христианские религии (лишение имения) или другие нехристианские (лишение прав состояния) и запрет на заключение брака и на усыновление между христианами и нехристианами. Стеснение в гражданских правах евреев:1) место жительства; 2) право вступать в некоторые юридические сделки; 3) право заниматься известными профессиями;
- Родство (запрет на заключение браков между близкими родственниками) и свойство (связь между родственником одного супруга и другим супругом или его родственником). Свойство может также быть гражданское (усыновление) и духовное (крестные мать и отец).
- Гражданская честь – признание за лицом незапятнанного достоинства, как человека и гражданина. Её юридическое значение было крайне незначительным.
- Уголовное наказание. 3 вида ограничений, следующих за его наложением:
- лишение всех прав состояния;
- лишение особенных прав и преимуществ (поступать на государственную службу, записываться в гильдию, быть свидетелем при договорах, быть избираемым в третейские суды, быть поверенным по чужим делам (ул.,43));
- лишение некоторых личных прав и преимуществ – отражается на публичных правах, но не касается частных (ул.,50);
Юридические лица. В законодательстве данного периода не было учения о юридическом лице, термин «юридическое лицо» даже не встречается ни разу ни в одном своде законов. Но это не значит, что российскому законодательству чуждо данное понятие. В ст.698 X тома Свода законов гражданских говорится, что «права на имущества могут приобретать: дворцовые управления, казна, дворянские, городские и сельские общества, земские учреждения, епархиальные начальства, монастыри и церкви, кредитные установления, богоугодные заведения, учебные и ученые заведения и сословия лиц, как-то: товарищества, компании и конкурсы». О православных монастырях, церквах и архиерейских домах имеются правила в IX т. Для городов, земств, университетов и т.д. изданы специальные уставы (городовое положение, положение о губернских и земских учреждениях, университетский устав). Организация самих обществ и компаний определяется их уставами, утвержденными правительством.
Особое положение среди юридических лиц занимает казна. Для нее российское законодательство середины XIX века устанавливает особые правила и привилегии. Отличительные особенности казны как субъекта права:
- в соответствии с особым уставом («Положение о казенных подрядах и поставках») она вправе заключать с частными лицами договоры подряда и поставки;
- особый процессуальный порядок рассмотрения в суде дел с ее участием (уст. гр.суд.,1282-1315);
- право собственности казны на: а) не принадлежащие никому в отдельности недвижимые имущества с их принадлежностями (прим. пустопорожние и дикие поля, леса, морские берега, дороги и т.д. X,406); б) выморочные имущества, т.е. наследства, не имеющие наследника (X,408); в) вновь открываемые земли и острова (X,409); и г) военные и морские добычи (X,410).
1.3 Объекты правоотношений
Объектом гражданского права, т.е. предметом власти, предоставленной отдельному лицу в его частной жизни, может быть:
1) чужая жизнь;
2) чужое действие;
3) физическая вещь.
С отменой в Российской империи крепостного права чужая жизнь более не является объектом гражданского права. Человек может быть только субъектом права. Чужое действие является объектом обязательственных отношений, а физическая вещь – объектом вещного права.
- Договорное право.
Легального определения термина «договорное право» не было, однако, его основные положения были прописаны в Х томе Свода законов гражданских в главе «О праве по обязательствам».
Барон писал, что договорное право может существовать при:
- Физической возможности его обеспечения, то есть возможно по законам природы;
- Юридической возможности его обеспечения, то есть непротиворечия закону и нравственности;
- Существовании какого-либо интереса верителя.
Предметом договорного права служит не вещь, а действия лица по отношению к этой вещи. Как только это действие переходит из сферы свободного взаимодействия, основанного на морали, и требует юридического закрепления, оно становится договорным правом. Победоносцев: « Договор – сознательное соглашение некоторых лиц, в котором они совместно изъявляют свою волю для того, чтобы определить между собой юридическое отношение в личном своем интересе, по существу»3. Это отношение действует до того момента, пока не достигнута цель или не исполнено обязательство. После этого оно прекращается. Чем сложнее гражданские отношения, тем сложнее и разнообразнее договорное право. Ведь в отличие от вещного, объектом которого является предмет, вследствие чего трудно придумать какие-либо новые его виды, в договорном праве объектом является воля, которая может свободно развиваться в зависимости от различных факторов.
При несоблюдении положений договора наступают обязательства. Анненков определял их как « такое правоотношение, по которому одно лицо-вверитель может требовать у другого лица-должника того действия или бездействия, к которому он обязан»4. Он делит обязательства на:
- Гражданские (осуществляются посредством иска) и натуральные (могут быть лишены защиты посредством иска);
- Делимые и неделимые;
- Долевые, корреальные и солидарные;
В законодательстве нет четких указаний на этот счет, но, произведя анализ конкретных норм, можно сделать вывод о том, что они ему известны. К тому же договорное право обеспечивается по законам того места, где совершился факт, лежащий в его основе.
Обязательства по договорам регламентируются в четвертой книге 1 части Х тома Свода законов гражданских. Во второй книге Х тома «О порядке приобретения и укрепления прав на имущества вообще» во втором разделе «о существе и пространстве разных прав на имущества» отдельные главы посвящены праву по обязательствам, вознаграждению за понесенные вред и убытки. В третьей книге «О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особенности» урегулированы договоры дарения, мены, купли-продажи. В четвертой книге во втором разделе описаны главные формы обеспечения договоров: поручительство, неустойка, залог и заклад. Далее в разделе третьем «О обязательствах по договорам на имущества в особенности» содержатся договоры запродажи, найма имущества, подряда и поставки, займа и ссуды, поклажи, товарищества и страхования, а в четвертом разделе – личный наем и доверенность.
Недействительными признаются договоры, запрещенные законом, нарушающие общественный порядок, не соответствующие нормам морали. Законом была установлена свобода договоров: стороны могли по обоюдному согласию включать в договор любые условия, не запрещенные законом.
1.4.1 Запродажа и купля-продажа. В российском законодательстве середины ХIХ века договор о запродаже отличался от договора купли-продажи. Запродажа– это, прежде всего, обязательство продать и передать вещь. По статье 1679 Х тома Свода законов гражданских: «Договором запродажи одна сторона обязывается продать другой к назначенному времени недвижимое или движимое имущество». В запродажной записи (акте письменной фиксации договора) должен указываться срок и цена продажи. С истечением срока уничтожается обязанность передать имущество. Покупатель при этом не приобретает права собственности, он может потребовать возмещения убытков или уплаты штрафа. Закон особо регулирует составление запродажных записей на недвижимое имущество: не допускается передача недвижимой вещи без купчей крепости, а так же запрещена отсрочка ее заключения. Исполнение этого обязательства заключается в:
- выдаче купчей крепости;
- принятии купчей крепости и уплаты установленной суммы.
Между сторонами заключалось личное соглашение с обязательством продать известное имущество, но право собственности этим актом не устанавливалось, а, следовательно, это имущество можно было запродать несколько раз.
Купля-продажа – это одновременно и договор, и передача права собственности на вещь. Объектом купли-продажи могла быть физическая вещь, свободная от ареста или запрещения. Продавец должен был обладать правом собственности на вещь. Для совершения этого договора в отношении движимого имущества было достаточно устного соглашения. Для недвижимого – особый порядок: совершение акта у нотариуса с выплатой пошлины, получение покупателем от него выписки и внесение её в крепостную книгу и реестр крепостных дел с выдачей купчей крепости.
В обязанность продавца входила передача вещи в надлежащем состоянии. В свою очередь покупатель обязан был принять вещь и уплатить её стоимость.
1.4.2 Ссуда. Ссуда - это пользование служебными свойствами вещи, причем вещь должна быть обособленной, то есть такой, которую возвращают в натуре. В соответствии со статьей 2064 Х тома Свода законов гражданских ссуда – «договор, по силе коего одно лицо уступает другому право пользоваться своим движимым имуществом, под условием возвращения его же самого и в том же состоянии, в каком оно было дано». Признаки ссуды: срочность, безвозмездность, сохранение вещи в надлежащем состоянии. Сводом законов гражданских устанавливалось, что объектом ссуды могут быть всякого рода движимые вещи, одушевленные и неодушевленные, скот, орудия труда, одежда и т.д. Судебной практикой было установлено, что безвозмездный денежный заем не может считаться ссудой, но в отношении процентных бумаг, при условии возвращения тех же документов, договор ссуды признается. Получивший ссуду может пользоваться правом держания для своей личной выгоды, если иное не предусмотрено в договоре. Всякая порча вещи влечет за собой обязательство возместить причиненный ущерб. Обыкновенные издержки, о которых ссудоприниматель знал, несет он. Чрезвычайные издержки, возникшие по необходимости, несет ссудодатель.
1.4.3 Займ. Займ – «договор, в силу которого одно лицо обязывается возвратить взятые у другого в собственность заменимые вещи в том же количестве и того же качества»5. По статье 2014 Х тома Свода законов гражданских под договором займа подразумевалась действительная передача денежной суммы (то есть наличие долговых отношений) без залога и без заклада между частными лицами (ст. 2012 Х т.). Незаконным считался займ, возникший в результате безнравственных действий (азартных игр). Победоносцев отмечает неэффективность данного положения, так как никто никого не в силах удержать ни от игры, ни от сделки по игре. Крепкие напитки не могли даваться в долг (ст. 580 т. V Устава Питейного). По статье 2025 устанавливалось ограничение по свойству лиц, участвующих в займе: чиновник не мог брать заемного письма от обвиняемого или других прикосновенных лиц. Казначеи могли передавать деньги по договору займа только с согласия своего начальства (ст. 2048, 2049 Х т.). Займ заключался в письменной форме с передачей вещи от кредитора должнику. Стоимость займа должна была быть определена российской монетой. Заемное письмо являлось прямым доказательством займа. В нем указывалась величина процента по займу и срок, на который дается займ. Оно могло оформляться в виде домашнего заемного письма без подписей свидетелей, либо крепостным заемным письмом, закрепленным нотариусом и подписанным не менее чем двумя свидетелями. Причем второй способ оформления более был обеспечен правовой защитой. Заимодавец мог передавать заемное письмо без согласия должника, при этом кредитором становилось другое лицо. В случае просрочки веритель мог потребовать выплаты суммы долга, процентов и неустойки. Взыскание по долговому обязательству проводилось в установленном порядке через суд. Исполнение обязательства по договору займа заключалось в возврате всего количества вещей. Удостоверением в исполнении обязательства было либо надорванное заемное письмо, либо платежная расписка.