Субъективная сторона преступления. 21
Содержание
Введение...…………………………………………………
Глава 1. Понятие и значение субъективной стороны преступления………………………….…5
Глава 2.Обязательные
признаки субъективной стороны ……………………………………........
2.1 Понятие и формы вины ……………………………………………………………………...
2.2 Умысел и его виды …………………………………………………………………
2.3 Неосторожность и ее виды …………………………………………………………………
2.4 Преступление с двумя формами вины …………………………………………………………...
2.5 Невиновное причинение вреда ………………………………………………………………
Глава 3. Факультативные признаки
субъективной стороны………………….……...….......…
Заключение …………………………………………………
Библиографический список …………………………………………………………………..... …....36
Введение
Актуальность темы. Тема выбранной курсовой работы: «Субъективная сторона преступления». Субъективная сторона преступления - это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Она образует психологическое, т.е. субъективное, содержание преступления, и поэтому является его внутренней стороной. В уголовном праве уделяется особое внимание проблеме вины, поскольку малейшее отступление от принципа виновной ответственности может повлечь нарушение законности, обусловить несправедливое решение вопроса о виде ответственности и ее объеме, так как не являются преступлением причинение общественно опасного вреда без вины. Значимость вины определяется тем, что виновность является одним из признаков преступления, субъективным основанием уголовной ответственности. Субъективной стороны выступает субъективной границей, отделяющей преступное поведение от непреступного, определяет квалификацию преступления, в ряде случаев служит основанием законодательной дифференциации уголовной ответственности, так как одно и то же деяние наказывается значительно строже при умышленном совершении, чем при неосторожной вине. Субъективная сторона преступления может служить важным критерием индивидуализации уголовной ответственности. Вид и направленность умысла, вид неосторожности, характер мотивов и целей в значительной мере определяют степень общественной опасности, как преступления, так и лица, его совершившего, а значит, влияет на характер ответственности и размер наказания. Актуальность темы проявляется и в том, что вопрос о субъективной стороне преступления затрагивает права личности а, следовательно, имеет не только юридическую, но и социальную значимость. Степень разработанности. Вопросам, касающимся субъективной стороны преступления, в российском уголовном праве всегда уделялось большое внимание. Многие из них всестороннее освещены в монографической и учебной литературе (это труды А.А. Пионтковского, П.С. Дагеля, Е.В. Ворошилина и др.). В дореволюционной уголовно-правовой доктрине проблемы вины подвергались глубокому исследованию Н. Власьевым. А.Д. Киселевым, С.В. Познышевым, Н.Д Сергеевским, НС. Таганцевым, Г.С. Фельдштейном, в советском уголовном праве - Б.С. Волковым, П.С. Дагелем, Г.А. Злобиным, Г.А. Кригером, В.Г. Макашвили и многими другими. По данной тематике написано большое количество научных работ. Наиболее известными являются труды Ворошилина Е.В. и Кригера Г.А. «Субъективная сторона преступления», Рарога А. И. «Вина в советском уголовном праве», Якушина В.А. «Субъективное вменение и его значение в уголовном праве». Значительный объем трудов, посвященных различным аспектам субъективной стороны и феномена вины, не снижает интерес к их исследованию как в целом, так и отдельных сторон.
Объектом изучения являются общественные
отношения, возникающие в результате совершения
общественно опасного посягательства
и непосредственно связанные с психическим
отношением лица к совершенному им деянию
и наступившим вредным последствиям. Предметом иссл едования
выступают нормы российского и зарубежного
законодательства, судебная практика,
а также научные труды, в которых в той
или иной степени затрагиваются вопросы,
касающиеся субъективной стороны преступления
и ее правового значения.
Цель исследования: целостное и всестороннее изучение понятия, признаков и значения субъективной стороны преступления. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:
1. определение понятия и значения субъективной стороны преступления;
2. рассмотрение обязательного признака субъективной стороны – вины;
3. анализ двух форм вины – умысла и неосторожности;
4. характеристика преступлений с двумя формами вины;
5. рассмотрение невиновного причинения вреда;
6. изучение факультативных признаков субъективной стороны состава преступления и определение их правового значения;
7. анализ результатов проведенного исследования.
Методологической основой исследования являлись синтез, анализ, обобщение, абстрагирование, логический, сравнительно-правовой и историко-правовой методы познания, обеспечившие раскрытие характерных особенностей понятия субъективной стороны преступления, её обязательных и факультативных признаков.
Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и включает введение, три главы, содержащие пять параграфов, заключение и библиографический список.
Глава 1. Понятие и значение субъективной стороны преступления Установление состава преступления - это правовое основание для привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего деяние, которое содержит все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ 1. Состав преступления - это совокупность обязательных объективных и субъективных признаков, установленных уголовным законом, характеризующих общественно-опасное деяние как преступление 2. Элементами состава преступления являются: объект, субъект преступления, объективная и субъективная сторона преступления. Все эти элементы взаимосвязаны и находятся в органическом единстве друг с другом. Только в совокупности они образуют юридическое содержание и основание уголовной ответственности. Отсутствие хотя бы одного из элементов свидетельствует об отсутствии состава преступления и, следовательно, об отсутствии оснований уголовной ответственности. Субъективная сторона состава преступления занимает особое место среди его элементов, т.к. раскрывается через понятие вины и требует подробного рассмотрения.
Субъективная сторона преступления
- это психическая деятельность лица, непосредственно
связанная с совершением преступления.
Она образует психологическое, т.е. субъективное,
содержание преступления, поэтому является
его внутренней (по отношению к объективной)
стороной. Если объективная сторона преступления
составляет его фактическое содержание
и может быть непосредственно воспринята
потерпевшим, свидетелями и другими лицами,
то субъективная сторона преступления
характеризует процессы, протекающие
в психике виновного, и непосредственному
восприятию органами чувств человека
не поддается. Она познается только посредством
анализа и оценки поведения правонарушителя
и обстоятельств совершения преступления.
Содержание субъективной стороны преступления
раскрывается с помощью таких юридических
признаков, как вина, мотив, цель, эмоции.
Эти признаки органически связаны между
собой и взаимозависимы. Необходимо различать
смысл словосочетаний «субъективная сторона
состава преступления» и «общее понятие
субъективной стороны состава преступления».
Они соотносятся как единичное и общее.
Первое - это совокупность признаков, характеризующих
по уголовному закону психическое отношение
виновного к деянию, содержащему данный
конкретный состав. Например, субъективная
сторона состава кражи чужого имущества,
хулиганства и др. В этом смысле субъективная
сторона охватывает только те из указанных
признаков, которые служат обязательными
или альтернативными для данного состава.
Общее понятие субъективной стороны состава
преступления охватывает все те предусмотренные
уголовным законом признаки, характеризующие
психическое отношение виновного к содеянному,
которые отражены и, так или иначе, проявляются
в субъективной стороне различных конкретных
составов преступлений в их обобщенном
виде, сущностные связи между этими признаками
и между последними и другими элементами
состава преступления. В предмет Общей
части курса уголовного права включено
изучение именно общего понятия субъективной
стороны состава преступления. В нормах
Общей части уголовного права (ст. 25 - 27
УК РФ) при определении форм вины - умысла
и неосторожности - указывается на психическое
отношение лица лишь к таким признакам
объективной стороны состава преступления,
как общественно опасные действие, бездействие
и последствие. Согласно характеристике
психического отношения виновного к содеянному,
содержащейся в уголовном законе, субъективная
сторона состава преступления состоит
из четырех признаков: вины, мотива, цели
и эмоций. При этом вина рассматривается
как психическое отношение к объективным
признакам состава преступления. Между
тем субъективная сторона преступления,
в частности вина, понимается несколько
шире, поскольку охватывает еще и психическое
отношение виновного к объективным признакам,
не являющимся признаками состава преступления,
но предусмотренным в уголовном законе
в качестве обстоятельств, отягчающих
ответственность 3. Вина, мотив, цель и эмоции представляют
собой объективную реальность - фактически
существующие явления. Они познаваемы,
и их содержание может быть установлено
по уголовному делу посредством и на основании
анализа и оценки всех объективных обстоятельств
совершенного преступного деяния в их
совокупности. Вина как определенная форма
психического отношения лица к совершаемому
им общественно опасному деянию составляет
ядро субъективной стороны преступления,
хотя и не исчерпывает полностью ее содержания.
Вина - обязательный признак любого преступления 4. Но она не дает ответа на вопросы,
почему и зачем виновный совершил преступление.
На эти вопросы отвечают мотив, цель, эмоции,
которые в отличие от вины являются не
обязательными, а факультативными признаками
субъективной стороны преступления. Мотив
преступления - это побуждение, которым
руководствовался виновный, совершая
общественно опасное деяние, а цель - это
конечный результат, к достижению которого
он стремился 5. Особенности некоторых составов
преступлений определяют необходимость
выяснения тех или иных эмоций, испытываемых
человеком при совершении общественно
опасного деяния. Существует множество
эмоций, которые различаются по своему
характеру, содержанию, времени возникновения.
Как правило, все они находятся за пределами
субъективной стороны преступления, ибо
не влияют на формирование ее признаков
(раскаяние в содеянном, боязнь наказания
и д.) или влияние это ничтожно мало и поэтому
не имеет существенного значения при формировании
у лица мотива и умысла совершить преступление
(сострадание, жалость и т.п.). Но в некоторых,
предусмотренных в нормах Особенной части
УК, случаях (ст. ст. 107, 113), такие эмоций,
как состояние сильного душевного волнения,
играют существенную роль в формировании
мотива совершения названных преступлений
и поэтому входят в содержание субъективной
стороны при условии указания на них в
диспозиции закона. Субъективная сторона
преступления имеет важное юридическое
значение, вытекающее из значения состава
преступления: Во- первых, как составная
часть основания уголовной ответственности
она отграничивает преступное поведение
от непреступного. Так, не являются преступлением
причинение общественно-опасных последствий
без вины, неосторожное совершение деяния,
наказуемого лишь при наличии умысла (ст.
115 УК), а также предусмотренное нормой
уголовного права деяние, но совершенное
без указанной в этой норме цели (ст. 158-162
УК) или по иным мотивам, нежели указаны
в законе (ст. 153-155 УК). Во-вторых, субъективная
сторона преступления позволяет отграничить
друг от друга составы преступления, сходные
по объективным признакам. Так, преступления,
предусмотренные ст. 105 и 109 УК, различаются
только по форме вины; самовольное оставление
части или места службы военнослужащим
(ст. 337 УК) отличается от дезертирства
(ст. 338 УК) только по содержанию цели. В-третьих,
вид и направленность умысла, вид неосторожности,
характер мотивов и целей в значительной
мере определяют степень общественной
опасности, как преступления, так и лица,
его совершившего, а значит, характер ответственности
и размер наказания с учетом предписаний,
изложенных в ст. 61, 63 и 64 УК. В-четвертых,
точное установление субъективной стороны
преступления является предпосылкой для
индивидуализации уголовной ответственности
и наказания, назначения режима исправительного
учреждения и т.д 6. Все это, в свою очередь, способствует
осуществлению принципов законности (ст.3
УК РФ), справедливости (ст.6 КУ РФ), гуманизма
(ст.7 УК РФ). Таким образом, субъективная
сторона преступления имеет важное значение
и для обоснования уголовной ответственности,
и для квалификации преступления, и для
назначения наказания. Поэтому высшие
судебные органы не раз указывали судам
на необходимость тщательно исследовать
содержание субъективной стороны преступления:
форму вины, содержание и направленность
умысла, мотивы и цели преступления.
Глава 2.Обязательные
признаки субъективной стороны
Развитие учения о вине в науке
уголовного права проходило не прямолинейно.
В разные периоды высказывались различные
точки зрения. Наиболее острой была дискуссия
50-х годов, которую принято характеризовать
как дискуссию между сторонниками «психологического»
и «оценочного» понимания вины. Вкратце
суть взглядов сторонников психологической
теории вины состояла в том, что вина существует
объективно, вне сознания юристов. Она
познаваема. Познать форму вины правоохранительные
органы могут по действиям преступника.
Сознание и воля лица, совершающего преступление,
находятся в определенном сочетании друг
с другом, и в зависимости от этого вину
можно определить как умысел или неосторожность.
В итоге дискуссии «оценочная» теория,
сторонники которой виной считали оценку,
данную общественно опасному деянию судом,
была отвергнута. В Конституции Российской
Федерации получил закрепление принцип,
в соответствии с которым уголовная ответственность
наступает лишь при наличии вины лица,
совершившего преступление. Каждый обвиняемый
в совершении преступления считается
невиновным, пока его виновность не будет
доказана в установленном федеральным
законом порядке Статья 49 Конституции
Российской Федерации. Согласно ныне действующему
уголовному законодательству, вина - необходимый
признак преступления, его психологическое
содержание. В УК РФ 1996 г. говорится, что
лицо подлежит уголовной ответственности
только за те действия (бездействие), наступившие
опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина (ст. 5). Вина представляет
собой психическое отношение лица к совершаемому
им общественно опасному деянию, предусмотренному
уголовным законом, и его последствиям 7. В Уголовном Кодексе РФ содержится
отдельная глава, а именно глава 5, которая
посвящена вине. Базируясь на достижениях
науки уголовного права и практике законодательного
применения, она содержит пять норм. Из
них три новые и две – обновленные как
терминологически, так и по существу. Новыми
являются нормы о понятии вины, двойной
форме вины, невиновном причинении вреда.
Важное достижение Уголовного кодекса
1996 г. – определение сущности и значения
вины через ее формы, указанные в законе. Уголовно-правовая
наука исходит из того, что человек несет
полную ответственность за свои поступки
только при условии, что он совершил их,
обладая свободой воли, понимаемой как
способность выбирать линию социально
значимого поведения. Виновным может признаваться
только вменяемое лицо, т. е. способное
отдавать отчет своим действиям и руководить
ими. Интеллектуальный элемент вины носит
отражательно-познавательный характер.
Он включает осознание или возможность
осознания всех юридически значимых свойств
совершаемого деяния (особенности объекта,
предмета посягательства, действия или
бездействия, характера и тяжести вредных
последствий и др.). Волевой элемент вины
имеет преобразовательный характер, он
означает отношение воли субъекта к предстоящим
вредным изменениям в реальной действительности
в результате совершения преступления.
Сущность волевого процесса при совершении
умышленных преступлений заключается
в сознательной направленности действий
на достижение намеченного результата,
а при неосторожных преступлениях - в неосмотрительности,
невнимательности, проявленных лицом
в поведении, предшествовавшем наступлению
социально вредных последствий, в том,
что лицо не прилагает психических усилий
для предотвращения общественно-опасных
последствий, хотя имеет такую возможность 8. Обобщая все изложенное, можно
дать следующее развернутое определение
вины: вина есть психическое отношение
лица в форме умысла или неосторожности
к совершаемому им общественно опасному
деянию, в котором проявляется антисоциальная
установка этого лица относительно важнейших
ценностей общества. Различные предусмотренные
законом сочетания интеллектуального
и волевого элементов образуют две формы
вины - умысел и неосторожность, описанные
в ст. 25 и 26 УК, относительно которых вина
является родовым понятием. Сознание и
воля - элементы психической деятельности
человека, совокупность которых образует
содержание вины 9. Находясь в тесном взаимодействии,
интеллектуальные и волевые процессы
не могут противопоставляться друг другу,
всякий интеллектуальный процесс включает
и волевые элементы, а волевой, в свою очередь,
включает интеллектуальные. Различие
в интенсивности и определенности интеллектуальных
и волевых процессов, протекающих в психике
субъекта преступления, лежит в основе
деления вины на формы, а в пределах одной
и той же формы - на виды. Форма вины - это
установленное уголовным законом определенное
соотношение (сочетание) элементов сознания
и воли совершающего преступление лица,
которое характеризует его отношение
к деянию. Уголовное законодательство
предусматривает две формы вины - умысел
и неосторожность 10. Известное теории и практике
подразделение умысла и неосторожности
на виды нашло законодательное закрепление.
УК предусматривает деление умысла на
прямой и косвенный (ст. 25), а неосторожности
- на легкомыслие и небрежность (ст.26)11. Вина реально существует только
в определенных законодателем формах
и видах, вне их вины быть не может. Форма
вины в конкретных преступлениях либо
указывается в диспозициях статей Особенной
части УК, либо подразумевается. Юридическое
значение формы вины разнообразно: Во-первых,
форма вины является субъективной границей,
отделяющей преступное поведение от непреступного. Во- вторых,
форма вины определяет квалификацию преступления,
если законодатель дифференцирует уголовную
ответственность за совершение общественно
опасных деяний, сходных по объективным
признакам, но различающихся по форме
вины. В-третьих, форма вины в ряде случаев
служит основанием законодательной дифференциации
уголовной ответственности: одно и то
же деяние наказывается значительно строже
при умышленном совершении, чем при неосторожной
вине. В-четвертых, вид умысла или вид неосторожности,
не влияя на квалификацию, может служить
важным критерием индивидуализации уголовной
ответственности и наказания 12. Целый ряд уголовно-правовых
понятий и институтов связан исключительно
с умышленной формой вины: простой рецидив,
опасный и особо опасный рецидив преступлений,
соучастие в преступлении, приготовление
к преступлению и покушение на преступление.
Институты условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания и замены наказания
более мягким видом наказания также связаны
с категориями преступлений, находящимися
в зависимости от формы вины. Лица, отбывающие
наказания за неосторожные преступления,
могут быть условно-досрочно освобождены
от отбывания наказания либо наказание
им может быть заменено более мягким после
фактического отбытия одной трети назначенного
срока, а лица, отбывающие наказание за
умышленные преступления, - после отбытия
одной трети, половины или двух третей
назначенного наказания. Таким образом,
вина представляет собой психическое
отношение лица к совершаемому им общественно
опасному деянию, предусмотренному уголовным
законом, и его последствиям, а форма вины
- установленное уголовным законом определенное
соотношение (сочетание) элементов сознания
и воли совершающего преступление лица,
которое характеризует его отношение
к деянию. Уголовное законодательство
предусматривает две формы вины - умысел
и неосторожность.
2.2 Умысел и его виды.
С 1 января 1997 года вступил в силу новый
УК РФ, принятый Государственной думой
24 мая 1996 года, в котором, на основе проведенных
российскими учеными исследований, законодатель
дает более точное, по сравнению с УК 1960
года, определение умысла. Впервые новый
Уголовный кодекс РФ в статье 25 прямо закрепил
деление умысла на прямой и косвенный.
Умысел как форма вины предусматривается
законодателем гораздо чаще, чем неосторожность.
Это обусловлено, прежде всего, традиционным
представлением о большей тяжести умышленных
деяний, которые криминализированы законодателем.
В юридической литературе отмечается,
что в реальной жизни удельный вес умышленных
преступлений составляет более 90%. Умысел
- это психическое отношение, при котором
лицо осознавало общественную опасность
своих действий (бездействия), предвидело
возможность или неизбежность наступления
общественно опасных последствий и желало
их или сознательно допускало наступление
этих последствий либо безразлично к ним
относилось (ч. 2 и 3 ст. 25 УК) 13. Такая характеристика умысла
во многом обусловлена предшествующими
исследованиями русских криминалистов.
Так, Н.Д. Сергеевский в начале прошлого
века писал, что «субъективная виновность»
имеет место, если лицо «действительно
понимало свойства совершаемого, действительно
предусматривало или предвидело последствия,
действительно сознавало запрещение закона
и действительно имело возможность принять
это запрещение в руководстве своей деятельностью».
Большинство криминалистов полагают,
что содержанием умысла является отражение
психикой виновного противоправного характера
деяний. Однако сознание противоправности
нельзя отождествлять с сознанием запрещенности
деяния той или иной нормой. Сознание уголовной
противоправности означает, что лицо знало
об уголовной ответственности за деяния,
которые оно совершало (хотя бы в общих
чертах), знало, что его деяния запрещены
под страхом наказания. С сознанием противоправности
связано сознание признаков объекта преступления.
При совершении умышленных преступлений
содеянное следует квалифицировать в
соответствии с тем объектом, который
сознавался виновным, хотя реально посягательство
было направлено на другие общественные
отношения. Например, если виновный сознает,
что он посягает на жизнь сотрудника правоохранительного
органа, а реально убивает гражданина,
не состоявшего на службе в этих органах,
он будет отвечать за покушение на жизнь
сотрудника правоохранительного органа. Предвидение
последствий своего деяния (действия или
бездействия) включает предвидение их
наступления и предвидение их противоправного
характера. При умысле предвидение последствий
может носить характер осознания неизбежности
либо же реальной возможности их наступления.
Субъект предвидит неизбежность последствия,
когда между деяниями и последствием имеется
однозначная причинная связь. Предвидя
реальную возможность наступления последствий,
он сознает, что своими действиями создаст
условия, которые могут повлечь, но могут
и не повлечь последствия. Последние не
связаны однозначно с действием (бездействием),
а являются следствием стечения ряда условий,
в том числе и не зависящих от виновного.
Предвидение последствий предполагает
осознание субъектом, хотя бы в общих чертах,
развития причинной связи между деянием
и последствиями. Волевое содержание умысла
в действующем законодательстве определяется
как желание или сознательное допущение
последствий преступления. Желание как
признак умысла заключается в стремлении
к определенным последствиям, которые
могут выступать в качестве конечной цели
промежуточного этапа, средства достижения
цели и необходимого сопутствующего элемента
деяния. Желание как стремление к определенным
последствиям имеет место, когда последствия
доставляют виновному внутреннее удовлетворение,
когда при внутренне отрицательном отношении
к последствиям субъект стремится причинить
их, так как они являются неизбежными на
пути к удовлетворению потребности, ставшей
для него побудительным мотивом. Последствия
признают желаемыми и в случае, когда они
представляются для виновного неизбежно
сопутствующими деянию. Сознательное допущение
последствий предполагает, что виновный
своими действиями обусловливает определенную
цепь событий и при этом сознательно, т.е.
намеренно, допускает объективное развитие
вызванных им событий и наступление последствий. Преступление
признается совершенным с прямым умыслом,
если лицо, его совершившее, осознавало
общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность
или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желало их наступления
(ч. 2 ст. 25 УК)14. Осознание общественно опасного
характера совершаемого деяния и предвидение
его общественно опасных последствий
характеризуют процессы, протекающие
в сфере сознания, и поэтому образуют интеллектуальный
элемент прямого умысла, а желание наступления
указанных последствий относится к волевой
сфере психической деятельности и составляет
волевой элемент прямого умысла. Осознание
общественно опасного характера совершаемого
деяния означает понимание его фактического
содержания и общественного значения.
Оно включает представление о характере
тех благ, на которые совершается посягательство,
т.е. об объекте преступления, о содержании
действия (бездействия), посредством которого
осуществляется посягательство, а также
о тех фактических обстоятельствах (время,
место, способ, обстановка), при которых
происходит преступление. Отражение всех
этих компонентов в сознании виновного
дает ему возможность осознать объективную
направленность деяния на определенные
социальные блага, его вредность для системы
существующих в стране общественных отношений,
т.е. его общественную опасность. Осознание
общественной опасности деяния не требует
специального доказывания по каждому
конкретному делу, поскольку способность
сознавать социальное значение своих
поступков присуща каждому человеку на
основе его жизненного опыта и приобретенных
знаний. Предвидение - это отражение в сознании
тех событий, которые обязательно произойдут,
должны или могут произойти в будущем.
Поэтому под предвидением общественно
опасных последствий следует понимать
мысленное представление виновного о
том вреде, который причинит или может
причинить его деяние общественным отношениям,
поставленным под защиту уголовного закона.
При прямом умысле предвидение включает,
во-первых, представление о фактическом
содержании предстоящих изменений в объекте
посягательства, во-вторых, понимание
их социального значения, т.е. вредности
для общества, в-третьих, осознание причинно-следственной
зависимости между действием или бездействием
и общественно опасными последствиями. Волевой
элемент прямого умысла, характеризующий
направленность воли субъекта, определяется
в законе как желание наступления общественно
опасных последствий. Желание - это воля,
мобилизованная на достижение цели, это
стремление к определенному результату.
Оно может иметь различные психологические
оттенки. Желаемыми следует признавать
не только те последствия, которые доставляют
виновному внутреннее удовлетворение,
но и те, которые при отрицательном эмоциональном
отношении к ним виновного представляются
ему тем не менее нужными или неизбежными
на пути к удовлетворению потребности,
ставшей побудительной причиной деяния,
его мотивом. При прямом умысле желание
заключается в стремлении к определенным
последствиям, которые могут выступать
для виновного в качестве: 1) конечной цели
(убийство из ревности, мести); 2) промежуточного
этапа (убийство с целью облегчить совершение
другого преступления); 3) средства достижения
цели (убийство с целью получения наследства); 4)
необходимого сопутствующего элемента
деяния15. Косвенный умысел в соответствии
с законом (ч. 3 ст. 25 УК) имеет место, если
лицо, совершившее преступление, осознавало
общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий,
и хотя и не желало, но сознательно допускало
их либо относилось к ним безразлично 16. Осознание общественно опасного
характера деяния при косвенном умысле,
по существу, не отличается от соответствующего
элемента прямого умысла. Но характер
предвидения общественно опасных последствий
неодинаков при прямом и косвенном умысле. Предвидение
неизбежности наступления последствий
означает наличие не косвенного, а прямого
умысла. Невозможно говорить о нежелании
причинить вредные последствия, если человек
мобилизует свою волю на совершение действий,
которые заведомо повлекут указанные
последствия. Поэтому действующий УК связывает
предвидение неизбежности наступления
общественно опасных последствий исключительно
с прямым умыслом, волевое содержание
которого определено в законе как желание,
чтобы указанные последствия наступили
(ч. 2 ст. 25 УК). Напротив, косвенному умыслу
свойственно предвидение только возможности
наступления общественно опасных последствий.
Итак, интеллектуальный элемент косвенного
умысла характеризуется осознанием общественной
опасности совершаемого деяния и предвидением
реальной возможности наступления общественно
опасный последствий. Волевой элемент
косвенного умысла характеризуется в
законе как отсутствие желания, но сознательное
допущение общественно опасных последствий
либо безразличное к ним отношение (ч.
3 ст. 25 УК). Сравнивая косвенный умысел
с прямым, следует иметь в виду, что при
косвенном умысле общественно опасное
последствие – это чаще всего побочный
продукт преступных действий виновного,
направленных к достижению иной цели,
находящейся за рамками данного состава
преступления. Виновный не стремится причинить
общественно опасные последствия. Однако
подчеркнутое законодателем отсутствие
желания причинить вредные последствия
означает лишь отсутствие прямой заинтересованности
в их наступлении, его нельзя понимать
как нежелание указанных последствий,
стремление избежать их наступления. Было
бы неверным утверждать, что лицо, действующее
с косвенным умыслом, относится к общественно
опасным последствиям отрицательно, стремится
к их ненаступлению. На самом деле сознательное
допущение означает, что виновный вызывает
своими действиями определенную цепь
событий и сознательно, т.е. осмысленно,
намеренно, допускает развитие причинно-следственной
цепи, приводящее к наступлению общественно
опасных последствий. В отличие от нежелания
– активного волевого процесса, связанного
с отрицательным отношением к общественно
опасным последствиям, сознательное допущение
есть активное переживание, связанное
с положительным волевым отношением к
последствиям, при котором виновный заранее
соглашается с наступлением общественно
опасных последствий, готов принять их
как плату за достижение конечной цели
деяния. Содержание воли, проявляемое
в сознательном допущении, довольно близко
по своей психологической сущности к желанию.
Именно положительное, одобрительное
отношение к последствиям сближает сознательное
допущение с желанием, делает их разновидностями
волевого содержания одной и той же формы
вины. Волевое содержание косвенного умысла
может проявиться и в безразличном отношении
к наступлению общественно опасных последствий.
Оно, по существу, мало чем отличается
от сознательного допущения и означает
отсутствие активных эмоциональных переживаний
в связи с общественно опасными последствиями,
реальная возможность наступления которых
отражается опережающим сознанием виновного.
В этом случае субъект причиняет вред
общественным отношениям, что называется
не задумываясь о последствиях совершаемого
деяния, хотя возможность их причинения
представляется ему весьма реальной. Косвенный
умысел фиксируется в законодательстве
и встречается в реальной жизни значительно
реже, чем прямой. Таким образом, умысел
- наиболее распространенная в законе
и на практике форма вины. Из каждых десяти
преступлений примерно девять совершается
умышленно. В ст. 25 УК впервые законодательно
закреплено деление умысла на прямой и
косвенный. 2.3 Неосторожность
и ее виды Неосторожность наряду с
умыслом - это основная форма вины в уголовном
праве. Неосторожная форма вины характерна
для нарушений правил безопасности движения
и эксплуатации транспорта, нарушений
правил охраны груда и безопасности производства,
отдельных хозяйственных и должностных
преступлений 17. Нельзя недооценивать опасность
неосторожных преступлений. По наблюдениям
ученых, удельный вес неосторожных деяний
в общей массе совершенных преступлений
в последнее время заметно возрос. Особую
опасность для общества представляют
последствия неосторожных преступлений.
Как свидетельствует практика, основная
часть материального ущерба наносится
не умышленными, а неосторожными преступлениями,
которые к тому же часто остаются безнаказанными.
Недисциплинированность отдельных лиц,
их халатное отношение к выполнению своих
служебных и профессиональных обязанностей
в отдельных случаях приводят к катастрофическим
по своим масштабам и тяжести последствиям.
Примером этому служит авария па Чернобыльской
АЭС. В соответствии
с ч. 2 ст. 24 УК «деяния, совершенные только
по неосторожности, признаются преступлением
лишь в случае, когда это специально предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части
УК РФ». Это значит, что законодатель допускает
совершение некоторых преступлений с
любой формой вины: если при описании преступления
форма вины не указана и с очевидностью
не вытекает из способов законодательного
описания этого преступления, то оно может
быть совершено как умышленно, так и по
неосторожности (например, заражение ВИЧ-инфекцией,
разглашение государственной тайны и
т. п.). УК впервые законодательно
закрепил деление неосторожности на виды,
хотя оно давно используется в теории
уголовного права и на практике. Закон
рассматривает как виды неосторожности
легкомыслие и небрежность. Преступлени е
признается совершенным по легкомыслию,
если лицо, его совершившее, предвидело
возможность наступления общественно
опасных последствий своего действия
(или бездействия), но без достаточных
к тому оснований самонадеянно рассчитывало
на их предотвращение (ч. 2 ст. 26 УК). Предвидение
возможности наступления общественно
опасных последствий своего действия
или бездействия составляет интеллектуальный
элемент легкомыслия, а самонадеянный
расчет на их предотвращение - волевой.
Характеризуя интеллектуальный элемент
легкомыслия, законодатель указывает
только на предвидение возможности наступления
общественно опасных последствий, но опускает
психическое отношение к действию или
бездействию. Это объясняется тем, что
сами по себе действия, взятые в отрыве
от последствий, обычно не имеют уголовно-правового
значения. Лицо, действующее по легкомыслию,
всегда осознает отрицательное значение
возможных последствий для общества и
именно поэтому стремится к предотвращению
этих последствий. Следовательно, при
легкомыслии виновный осознает потенциальную
общественную опасность своего действия
или бездействия. По интеллектуальному
элементу легкомыслие имеет некоторое
сходство с косвенным умыслом. Но если
при косвенном умысле виновный предвидит
реальную (т.е. для данного конкретного
случая) возможность наступления общественно
опасных последствий, то при легкомыслии
эта возможность предвидится как абстрактная:
субъект предвидит, что подобного рода
действия вообще могут повлечь за собой
общественно опасные последствия, но полагает,
что в данном конкретном случае они не
наступят. Он легкомысленно, несерьезно
подходит к оценке тех обстоятельств,
которые, по его мнению, должны были предотвратить
наступление преступного результата,
но на самом деле оказались неспособными
противодействовать его наступлению.
Основное, главное отличие легкомыслия
от косвенного умысла заключается в содержании
волевого элемента. Если при косвенном
умысле виновный сознательно допускает
наступление общественно опасных последствий,
т.е. одобрительно относится к ним, то при
легкомыслии отсутствует не только желание,
но и сознательное допущение этих последствий
и, наоборот, субъект стремится не допустить
их наступления, относится к ним отрицательно. Преступление
признается совершенным по небрежности,
если лицо, его совершившее, не предвидело
возможности наступления общественно
опасных последствий, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности
должно было и могло их предвидеть (ч. 3
ст. 26 УК). Небрежность - это единственная
разновидность вины, при которой лицо
не предвидит общественно опасных последствий
своего деяния ни как неизбежных, ни как
реально или даже абстрактно возможных.
Сущность этого вида неосторожной вины
заключается в том, что лицо, имея реальную
возможность предвидеть общественно опасные
последствия совершаемых им действий,
не проявляет необходимой внимательности
и предусмотрительности, чтобы совершить
необходимые волевые действия для предотвращения
указанных последствий, не превращает
реальную возможность в действительность.
Преступная небрежность представляет
своеобразную форму психического отношения
виновного к общественно опасным последствиям
своих действий, где волевой элемент характеризуется
волевым характером совершаемого виновным
деяния и отсутствием волевых усилий,
направленных на предотвращение общественно
опасных последствий. Небрежность характеризуется
двумя признаками: отрицательным и положительным. Отрицательный
признак небрежности включает: отсутствие
осознания общественной опасности совершаемого
деяния, отсутствие предвидения преступных
последствий. Положительный признак небрежности
состоит в том, что виновный должен был
и мог проявить необходимую внимательность
и предусмотрительность и предвидеть
наступление фактически причиненных общественно
опасных последствий. Он устанавливается
с помощью двух критериев: долженствование
означает объективный критерий, а возможность
предвидения - субъективный критерий небрежности.
Объективный критерий небрежности имеет
нормативный характер и означает обязанность
лица предвидеть наступление общественно
опасных последствий с соблюдением требований
необходимой внимательности и предусмотрительности.
Эта обязанность может основываться на
законе, должностном статусе виновного,
профессиональных функциях или обязательных
правилах общежития и т.д. Субъективный
критерий небрежности означает персональную
способность лица в конкретной ситуации
и с учетом его индивидуальных качеств
предвидеть возможность наступления общественно
опасных последствий. Это означает, что
возможность предвидения последствий
определяется: особенностями ситуации,
в которой совершается деяние; индивидуальными
качествами виновного. Ситуация не должна
быть чрезмерно сложной, чтобы задача
предвидеть последствия была в принципе
осуществимой. А индивидуальные качества
виновного (его физические данные, уровень
развития, образование, профессиональный
и жизненный опыт, состояние здоровья,
степень восприимчивости и т.д.) должны
позволять правильно воспринять информацию,
вытекающую из обстановки совершения
деяния, дать ей верную оценку и сделать
обоснованные выводы. Наличие этих двух
предпосылок делает для виновного реально
возможным предвидение общественно опасных
последствий 18. Таким образом, неосторожность
наряду с умыслом - это основная форма
вины в уголовном праве. Неосторожная
форма вины характерна для нарушений правил
безопасности движения и эксплуатации
транспорта, нарушений правил охраны груда.
УК РФ впервые законодательно закрепил
деление неосторожности на виды, хотя
оно давно используется в теории уголовного
права и на практике. Закон рассматривает
как виды неосторожности легкомыслие
и небрежность.
2.4 Преступление с
двумя формами вины Длительное время
проблема двойной формы вины обсуждалась
лишь на теоретическом уровне, и только
УК 1996 г. закрепил это понятие в следующей
редакции: "Если в результате совершения
умышленного преступления причиняются
тяжкие последствия, которые по закону
влекут более строгое наказание и которые
не охватывались умыслом лица, уголовная
ответственность за такие последствия
наступает только в случае, если лицо предвидело
возможность их наступления, но без достаточных
к тому оснований самонадеянно рассчитывало
на их предотвращение, или в случае, если
лицо не предвидело, но должно было и могло
предвидеть возможность наступления этих
последствий. В целом такое преступление
признается совершенным умышленно"
(ст.27 УК). Действующий
уголовный закон содержит около тридцати
составов с двойной формой вины. Все они
по конструкции относятся к сложным составам
с квалифицирующими признаками. Например,
ч.3 ст.227 УК - пиратство. Это умышленное
деяние, состоящее в нападении на морское
или речное судно с целью завладения чужим
имуществом, совершенное с применением
насилия либо угрозой его применения.
Если совершенное нападение повлекло
по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, простой состав
(ч.1 ст.227) превращается в квалифицированный
(ч.3 ст.227) со значительным увеличением
срока наказания. В этом случае основное
действие (нападение) совершается умышленно,
а к отдаленному последствию - смерти человека
психическое отношение субъекта выражено
в неосторожной форме вины. В целом это
- один состав с усложненной субъективной
стороной - двойной формой вины. В теории уголовного
права составы преступлений в зависимости
от количества признаков принято делить
на простые и сложные. К простым относятся
те, в которых названо по одному объекту,
деянию, последствию и имеется в виду одна
вина (например, это убийство из корысти
или ревности, клевета, оскорбление и др.).
Сложные составы это те, в которых содержится
по два объекта, деяния, последствия, а
также две вины. Сложные составы по признаку
двух последствий названы в двенадцати
статьях УК. Вот некоторые из них: умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего
(ч.4 ст.111 УК); похищение человека, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего
или другие тяжкие последствия (ч.3 ст.127
УК); изнасилование, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшей (ст.131 ч.3 УК); умышленное
уничтожение или повреждение имущества,
повлекшее по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия (ч.2 ст.167 УК). В
ст. 27 УК законодатель указывает на возможность
только неосторожной вины в отношении
последствий, явившихся побочными по отношению
к основному преступлению. Вина в этих
случаях может быть как в виде легкомыслия,
так и в виде небрежности. Сочетание в
этих случаях двух форм вины в одном преступлении
не превращает такие преступления в умышленно-неосторожные,
такие преступления отнесены законодателем
к числу умышленных. Преступления с двумя
формами вины нельзя смешивать с неосторожными
преступлениями, имеющими одно последствие
и одну неосторожную форму вины. Такого
рода ошибки допускают, как правило, в
случаях, когда неосторожное преступление
заключается в несоблюдении или нарушении
каких-то правил предосторожности. Преступления
с двумя формами вины характеризуются
следующими признаками: а) наличие в результате
совершения преступления двух последствий; б)
сочетание различных форм вины в отношении
этих двух последствий, то есть психическое
отношение виновного к обязательным последствиям
выражается в форме умысла, а к отдаленным
- в неосторожной форме вины; в) две формы
вины могут иметь место только в квалифицированных
составах, отдаленные последствия являются
более тяжкими и выступают в роли квалифицирующего
признака; г)
неосторожным может быть только отношение
к квалифицирующим деяние признакам; д)
преступления с двумя формами вины отнесены
законодателем к числу умышленных преступлений 19. Из анализа норм, содержащихся
в Особенной части УК, можно назвать два
вида составов с двойной формой вины. Первый
вид - материальные составы с двумя последствиями,
причем вторые (отдаленные) последствия
более тяжкие, чем первые, являющиеся обязательными
признаками простого состава. Отдаленные
последствия выступают в качестве квалифицирующего
признака, существенно повышающего общественную
опасность деяния. К ним можно отнести
ч.2 ст.167 УК - умышленное уничтожение или
повреждение имущества, повлекшее по неосторожности
смерть человека; ч.4 ст.111 УК - умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть человека; ч.2
ст. 205 УК – террористический акт, повлекший
по неосторожности смерть человека, и
др. Второй вид преступлений с двойной
формой вины характерен для формальных
составов. Общими признаками для этих
составов являются то, что основной
состав законодательно сконструирован
как формальный. Ответственность устанавливается
за сам факт совершения общественно опасного
деяния, общественно опасное действие
(бездействие) совершается умышленно,
квалифицированный вид преступления конструируется
как материальный состав, повышающий общественную
опасность деяния за счет наступления
тяжких последствий. Например, ч.1 ст.220
УК устанавливает наказание за незаконное
приобретение, хранение, использование,
передачу или разрушение радиоактивных
материалов, ч.2 - за те же деяния, повлекшие
по неосторожности смерть человека. Здесь
в ч.2 - материальный состав с неосторожной
формой вины. В целом это - умышленное преступление. Последствия
от преступлений с формальным составом
в законе описываются двумя способами.
В некоторых статьях они прямо называются
(смерть человека по ч.3 ст. 206 УК - захват
заложника или по ч.3 ст.230 УК - склонение
к потреблению наркотических средств
или психотропных веществ). В других законодатель использует
оценочные понятия, такие, как тяжкий вред
(ч.3 ст.123 - незаконное производство аборта);
иные тяжкие последствия (ч.2 ст.128 - незаконное
помещение в психиатрический стационар
и т.п.). Во многих нормах в виде отдаленного
последствия указывается лишение жизни
по неосторожности. Такая конструкция
состава наглядно дает понятие двойной
формы вины с ее характерным признаком
- умышленно совершаемым деянием и допущением
последствий по неосторожности. Исследование
субъективного содержания преступлений
с двумя формами вины необходимо для отграничения
таких преступлений, с одной стороны, от
умышленных, а с другой - от неосторожных
преступлений, сходных по объективным
признакам. Так, если вследствие тяжкого
вреда здоровью, причиненного умышленно,
наступила смерть потерпевшего, которая
также охватывается умыслом виновного
(хотя бы косвенным), деяние характеризуется
единой формой вины и квалифицируется
как убийство. И наоборот, если при неосторожном
лишении жизни не установлено умысла на
причинение тяжкого вреда здоровью, то
нет и двух форм вины, а деяние следует
квалифицировать как причинение смерти
по неосторожности. И лишь сочетание умысла
на причинение тяжкого вреда здоровью
с неосторожностью в отношении наступившей
смерти позволяет квалифицировать деяние
по ч.4 ст.111 УК. Можно привести и другой
пример, умышленное уничтожение или повреждение
имущества, повлекшее по неосторожности
смерть человека (ч. 2 ст. 167 УК), относится
к преступлениям с двумя формами вины.
В отношении основного состава законодатель
прямо указывает на умышленную вину. Смерть
человека при этом является вторым последствием
и в то же время квалифицирующим рассматриваемое
преступление признаком. Отношение к смерти
при этом, как указывает законодатель,
является неосторожным. В целом же преступление
признается умышленным. В тех случаях,
когда отношение к смерти умышленное,
содеянное должно квалифицироваться дополнительно
по статье об умышленном убийстве. Если
же уничтожение или повреждение имущества
было совершено в результате неосторожных
действий (бездействия), то ответственность
виновного наступает по ст. 168 УК, признаками
которой охватывается и причинение смерти
по неосторожности. Деяние с двумя формами
вины признается совершенным невиновно,
если лицо, его совершившее, не осознавало
и по обстоятельствам дела не могло осознавать
общественной опасности своих действий
(бездействия) либо не предвидело возможности
наступления общественно опасных последствий
и по обстоятельствам дела не должно было
или не могло их предвидеть. Деяние признается
также совершенным невиновно, если лицо,
его совершившее, хотя и предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), но не могло
предотвратить эти последствия в силу
несоответствия своих психофизиологических
качеств требованиям экстремальных условий
или нервно-психическим перегрузкам 20. Правовое значению двойной
формы вины: 1. анализ субъективного отношения
виновного к отдаленным последствиям
своего деяния позволяет решить вопрос
о наличии или отсутствии состава преступления;
2. исследование субъективного содержания
преступления с двумя формами вины необходимо
для их отграничения от умышленных, с одной
стороны, и неосторожных - с другой в тех
случаях, когда они сходны по объективным
признакам, т.е. в конечном счете, для правильной
квалификации; 3. наличие двойной формы
вины в деянии, вменяемом лицу, позволяет
оценить степень опасности совершаемых
им деяний, что влияет на размер наказания;
4. учет особенностей психического отношения
виновного к деянию, его основному и дополнительному
последствиям влияет, с учетом мотивов
преступления, на индивидуализацию наказания. Таким
образом, в подавляющем большинстве случаев
преступления совершаются с какой-то одной
формой вины. Но иногда законодатель усиливает
ответственность за умышленное преступление,
если оно по неосторожности причинило
последствие, которому придается значение
квалифицирующего признака. В таких случаях
возможно параллельное существование
двух разных форм вины в одном преступлении.
2.5 Невиновное причинение вреда УК РФ 1996 г. впервые в истории
уголовного законодательства России появилась
статья, регламентирующая условия освобождения
от ответственности за невиновное причинение
вреда (ст. 28 УК). В теории и практике невиновное
причинение вреда всегда рассматривалось
как основание освобождения от уголовной
ответственности за причиненный вред
в силу отсутствия состава преступления,
а именно субъективной стороны (вины).
Иное решение этого вопроса привело бы
к объективному вменению. Однако в практической
деятельности правоприменительных органов
допускались ошибки при разграничении
неосторожных преступлений и невиновного
причинения вреда, именовавшегося также
случаем или казусом. Поэтому появление
в законе статьи, четко определяющей признаки
невиновного причинения вреда, является
несомненным достоинством нового УК. Невиновное
причинение вреда, согласно ст. 28 УК, может
проявиться в двух видах. Деяние признается
совершенным невиновно, если лицо, его
совершившее, не сознавало и по обстоятельствам
дела не могло осознавать общественной
опасности своих действий (бездействия)
либо не предвидело возможности наступления
общественно опасных последствий и по
обстоятельствам дела не должно было или
не могло их предвидеть (ч.1 ст.28 УК). На
первый взгляд - это законодательно оформленное
теоретическое положение о случае (казусе),
исключающем уголовную ответственность.
Однако следует обратить внимание на то,
что в ч.1 ст.28 УК подчеркивается возможность
освобождения от уголовной ответственности
при отсутствии хотя бы одного (объективного
или субъективного) критерия преступной
небрежности. Такая четкая уголовно-правовая
трактовка данного обстоятельства позволит
практическим работникам более точно,
со ссылкой на закон решать вопросы об
освобождении от уголовной ответственности
лиц, причинивших вред невиновно. Лишь
совокупность объективного и субъективного
критериев позволяет установить в действиях
лица преступную небрежность 21. Примером невиновного причинения
вреда служит следующая ситуация - гражданин
Л., привлеченный к ответственности за
неосторожное убийство, был оправдан судом.
Обстоятельства дела таковы: группа подростков,
в числе которых был и Л., приехав в охотничье
зимовье, затеяла стрельбу по пустым банкам
и бутылкам из самодельного пистолета.
Затем трое подростков вернулись в зимовье
и сели за стол, расположенный напротив
окна. Около 18 часов, когда уже начало смеркаться.
Л., находясь в нетрезвом состоянии и будучи
близоруким, стал бегать вокруг зимовья
в поисках более крупной мишени с заряженным
пистолетом и взведенным курком. Дуло
пистолета было направлено вниз. Пробегая
мимо окна, Л. споткнулся, взмахнул руками
и непроизвольно нажал на курок, в результате
чего произошел выстрел, которым через
окно сидевшему в доме С. было причинено
тяжкое ранение, в результате которого
С. скончался. Зам. Генерального прокурора
РФ внес протест в Верховный Суд РФ, указав,
что хотя Л. и не предвидел последствий
своих действий, однако он должен был и
мог их предвидеть. Судебная коллегия
по уголовным делам Верховного Суда РФ
оставила протест без удовлетворения,
отметив, что при изложенных выше обстоятельствах
Л. не предвидел и не мог предвидеть, что
он не заметит ведро, споткнется об него,
взмахнет руками, непроизвольно нажмет
курок и произведет выстрел в сторону
окна. Таким образом, суд фактически акцентировал
внимание на отсутствии у Л. осознанности
общественной опасности его действий,
отметив при этом отсутствие возможности
осознанности при изложенных обстоятельствах
дела. Можно привести и другой пример невиновного
причинения вреда - так, первоначально
Д. был осужден за причинение смерти М.
по неосторожности, совершенное при следующих
обстоятельствах. Д., встретив своего зятя
М., находившегося в сильной степени алкогольного
опьянения, пытался увести его домой. Однако
М. стал сопротивляться, вырвался от тестя,
затем споткнулся, стал падать и потянул
Д. на себя. Оба упали на асфальт тротуара.
Д., падая, попал коленом в область груди
и живота М. Д., имея вес 123 кг, причинил
М. тяжкие телесные повреждения в виде
перелома пятого ребра справа и массивного
разрыва печени, от которых М. умер. Согласно
заключению судебно-медицинской экспертизы,
смерть М. наступила от острого малокровия,
развившегося вследствие разрыва ткани
печени. Данное телесное повреждение возникло
от воздействия с большой силой твердого
тупого предмета и относится к тяжким
телесным повреждениям, опасным для жизни
и повлекшим смерть М. Таким образом, Д.
не предвидел возможности своего падения
на М., попадания при этом коленом в область
его живота и груди, наступления смерти
потерпевшего в результате этого падения
и по обстоятельствам дела не мог и не
должен был предвидеть это. Следовательно,
Д. не может нести ответственность за неосторожное
убийство (по действующему УК РФ - причинение
смерти по неосторожности), поскольку
имел место несчастный случай. Включение
такой новеллы в уголовный закон вызвано
все ускоряющимся темпом деятельности
людей в эпоху технического прогресса,
нарастающим увеличением нервно-психических
перегрузок. Психические качества и физические
силы людей подчас не могут противостоять
наступлению общественно опасных последствий,
вызванных действиями самих этих лиц в
экстремальных ситуациях. Например, водитель
трамвая, оставшийся за пультом управления
из-за неявки сменщика после 8 часов работы,
сознает возможность аварии из-за чрезмерной
усталости. Если суд придет к выводу, что
водитель нарушил правила движения из-за
нервно-психических перегрузок, не позволивших
ему избежать общественно опасных последствий
в экстремальных условиях, его освободят
от уголовной ответственности за отсутствием
вины. Второй вид условий невиновного
причинения вреда установлен в ч. 2 ст.
27 УК РФ: деяние признается также совершенным
невиновно, если лицо, его совершившее,
хотя и предвидело возможность наступления
общественно опасных последствий своих
действий (бездействия), но не могло предотвратить
эти последствия в силу несоответствия
своих психофизиологических качеств требованиям
экстремальных условий или нервно-психическим
перегрузкам. То есть, лицо предвидит и
осознает возможность наступления общественно
опасных последствий своего деяния как
предполагаемого результата своего деяния,
включая развитие причинной связи между
ними, и не желает их наступления, однако
экстремальные условия не позволили лицу
объективно оценить ситуацию и сосредоточить
внимание или не предоставили достаточного
времени для реагирования на внезапно
изменившуюся обстановку либо нервно-психические
перегрузки вызвали у лица особое нервно-психологическое
состояние, не позволившее адекватно оценить
обстоятельства происходящего (крайняя
подавленность и заторможенность мыслительной
деятельности в результате крайнего переутомления
и пр.). Указанное условие полностью исключает
вину лица в силу наличия субъективного
и объективного критериев невиновного
причинения вреда. При этом субъективный
критерий аналогичен субъективному критерию
небрежности и характеризует индивидуальные
психофизиологические качества конкретного
лица, уровень его развития, подготовки
и т.д. Объективный критерий невиновного
причинения вреда включает в себя два
альтернативных обстоятельства: 1) экстремальные
условия, которые не позволили лицу объективно
оценить ситуацию внезапно изменившуюся
обстановку и т.д.;
2) нервно-психологические перегрузки,
вызвавшие у лица особое нервно-психологическое
состояние, не позволяющее адекватно оценить
обстоятельства происходящего (крайняя
подавленность и заторможенность мыслительной
деятельности в результате крайнего переутомления
и пр.) 22. Данная норма в первую очередь
рассчитана на применение к тем категориям
работников, чья деятельность связана
с управлением сложной техникой, экстремальными
условиями работы или нервно-психическими
перегрузками (пилоты, космонавты, работники
атомных электростанций и др.). Под психофизиологическими
качествами человека понимаются проявления
его психических свойств в единстве с
нейрофизиологическими процессами. Психические
качества человека проявляются в его темпераменте,
направленности, характере и способностях.
Однако эти качества проявляются на фоне
физиологических состояний - возбуждения,
спокойствия, активности, утомленности
и др. Направленность личности - это ценностно-ориентированное
качество, иерархия базовых потребностей,
ценностей и устойчивых мотивов поведения,
воспитываемая в человеке. Характер человека
как его психофизиологическое качество
проявляется в системе устойчивых мотивов
и регуляции способов поведения. Среди
черт характера особенно важными являются
выдержка и самообладание, т.е. способность
индивида контролировать свое поведение
в сложных конфликтных условиях и экстремальных
ситуациях. К чертам характера, влияющим
на поведение человека в экстремальных
условиях и при нервно-психических перегрузках,
относятся эмоциональные особенности
индивида. Способности определяются как
мера соответствия свойств личности требованиям
конкретной ситуации. Экстремальные условия
- это крайние, т.е. выходящие за рамки обычных,
условия деятельности, осложняющие или
обостряющие ситуацию, требующие повышенного
внимания или быстрого реагирования и
т.п. Для применения ч.2 ст.28 УК необходимы
следующие условия: 1. Лицо не намеревается
совершать преступление, но действует
в экстремальной ситуации или в условиях
нервно-психических перегрузок.
2. Лицо предвидит абстрактную возможность
наступления общественно опасных последствий
от своих действий.
3. Лицо не может предотвратить общественно
опасные последствия из-за несоответствия
своих психофизиологических качеств требованиям
экстремальных условий или нервно-психическим
перегрузкам 23.
Если способности лица не соответствуют
требованиям экстремальных условий или
нервно-психическим перегрузкам, то лицо
следует признавать невиновным в причинении
вреда охраняемым законом общественным
отношениям или ценностям. При невиновном
причинении вреда уголовная ответственность
исключается. Таким образом, деяние признается
совершенным невиновно, если лицо, его
совершившее, не осознавало и по обстоятельствам
дела не могло осознавать общественной
опасности своих действий (бездействия)
либо не предвидело возможности наступления
общественно опасных последствий и по
обстоятельствам дела не должно было или
не могло их предвидеть. Невиновное причинение
вреда независимо от характера и размера
наступивших последствий полностью исключает
уголовную ответственность.
Глава 3. Факультативные признаки субъективной
стороны Факультативными признаками
субъективной стороны преступления являются
мотив, цель и эмоции. Мотив и цель по своей
сущности категории психологические
и философские. Но изучают их и представители
разных наук. Небезразличны они и для науки
уголовного права. Понятие мотива в научной
литературе носит дискуссионный характер.
В тексте УК РФ нормативно определяется
только вина (ст.ст. 25-27 УК). Дефиниции мотива
и цели не нашли законодательного воплощения
в УК РФ, что создает серьезные трудности
в уточнении их понятия. Традиционно под
мотивом понимают то, что, отражаясь в
голове человека, побуждает его совершить
преступление. Некоторые ученые называют
мотивом внутреннее побуждение, толкающее
нарушителя на совершение преступления,
вызывающее решимость совершить поступок.
Другие считают, что мотив – это внутренняя
сила, порождающая волевой процесс и движущая
индивидом в его сознательной деятельности.
Я.М. Брайнин полагает, что мотив преступного
деяния с точки зрения уголовного права,
есть чувство (переживание), превратившееся
в стимул к виновному поведению. По мнению
Н.И. Загородникова, мотив представляет
собой «определенного рода психическое
состояние человека, которое побудило
его к совершению общественно опасного
деяния» 24. И.Г. Филановский относит к
мотиву преступления «осознанный и конкретно
опредмеченный интерес, побудивший к совершению
общественно опасного деяния» 25. Несмотря на различия в дефинициях,
практически все авторы выделяют «побудительную»
функцию мотива, то есть сходятся во мнении,
что мотив является своеобразным «толчком»,
побуждением к действию. Не случайно этимологически
слово «мотив» происходит от латинского
movere (moveo, motum) – «двигать», «двигаю», «двигатель».
В Толковом словаре В. Даля мотив определяется
как побудительная причина 26. Например, Архипов осужден
по п. «д» ст. 105 УК РФ. Он признан виновным
в том, что находясь в состоянии опьянения,
из ревности кухонным ножом совершил убийство
своей жены. Из материалов дела видно что,
Архипов постоянно преследовал свою жену
на почве ревности. Итогом этого преследования
стало совершенное преступление. В данном
примере ревность является мотивом преступления.
Она постоянно двигала Архипова на совершение
преступления. Таким образом, общеупотребительное
значение термина «мотив» - это побудительная
причина действий человека. Не случайно
в тексте УК РФ термин «мотив» заменяется
в ряде случаев на «побуждения», «заинтересованность»
и т.д. Например, в п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ
предусмотрена ответственность за убийство
лица или его близких в связи с осуществлением
данным лицом служебной деятельности
или выполнением общественного долга,
в п. «и» ч. 2 ст. 105 УК за убийство из хулиганских
побуждений, в п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство
по мотиву идеологической, национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы
и т.д. В основе любого мотива лежит определенная
потребность или система потребностей,
а уже на этой основе возникают интересы,
привычки, убеждения, то есть все то, что
в конечном итоге проявляется в началах,
побуждающих человека к предметному действию. Большинство
авторов в качестве главного признака
мотива подчеркивают его осознанность.
Однако встречаются отдельные мнения,
что мотив - это неопределенное, неосознанное
влечение, выступающее исходным побуждением
к действию. Правы те авторы, которые утверждают,
что мотив характеризуется не только чувственно-эмоциональным,
но и интеллектуальным, то есть «осознанным»
характером. Можно сказать, что мотив по
своей сути является результатом оценки
целей и способов действия по их приемлемости
или неприемлемости для конкретного человека.
Знание мотива позволяет понять, почему
человек поступил именно таким, а не иным
образом, почему из множества вариантов
поведения выбрал именно этот, а не другой 27. Таким образом, мотив как психическое
явление носит не только эмоциональную,
но и интеллектуальную «окраску», относясь
к психическим побудительным силам интеллектуального
характера. В психологической и юридической
литературе принято сводить цель к тому,
что конкретное лицо стремится достичь
своим поступком. Будучи по существу верным,
это определение все же нуждается в некотором
уточнении. Фактические последствия часто
шире цели, ибо достижение цели субъект
видит, как правило, в реализации одного
из возможных вариантов поведения. Поэтому
цель заключается в представлении о направленности
действия, о его конкретном желаемом результате.
Цель побуждает человека к активности,
является идеальным основанием поведения
индивида именно потому, что она суть представление
о желаемом результате поступка. Необходимо
отметить, что понятия цели и результата
не всегда четко различаются. Цель - это
идеальный образ, представление о желаемом
результате, а результат есть фактически
наступившее последствие. Цель всегда
желанна, а ее достижение вызывает восстановление
ранее утраченного психического равновесия,
устранение психического напряжения,
беспокойства, обусловленных возникшей
потребностью. В статьях Особенной части
УК содержатся указания на цель преступления.
Например, о цели как об основном признаке
преступления говорится в ст. 187 УК, предусматривающей
ответственность за изготовление с целью
сбыта или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт, а также иных платежных
документов, не являющихся ценными бумагами.
Во многих статьях определенная цель выступает
в качестве квалифицирующих деяние признаков.
Являясь факультативными признаками субъективной
стороны, мотивы и цели расцениваются
законодателем как смягчающие или отягчающие
наказание обстоятельства. Например, мотив
сострадания (п. «д» ст. 61 УК), цель сокрытия
или облегчения совершения преступления
(п. «е1» ст. 63). Устанавливая
возможность при исключительных обстоятельствах
назначения виновному более мягкого наказания,
чем предусмотрено за совершенное им преступление,
законодатель в первую очередь говорит
о необходимости учета цели и мотивов
преступления (ст. 64 УК). В русском языке
слово «цель» в переносном смысле трактуется
как «то, к чему стремятся, что хотят осуществить».
Как психологическая категория цель наиболее
тесно связана с мотивом. В то же время
мотив и цель - не тождественные понятия.
Они характеризуют различные стороны
преступного процесса. Мотив отвечает
на вопрос «почему человек совершает то
или иное действие?», цель же - «для чего
оно совершается?». Цель определяет направленность
действия, она характеризует больше деяние,
нежели личность. По мнению Ф. Г. Гилязева,
цель выполняет стратегическую функцию
применительно к совершаемому действию.
Поставленная индивидом цель не только
направляет деятельность, но часто выступает
источником ее устремленности и активности.
Цель предопределяет систему средств,
способов, с помощью которых осуществляемая
деятельность должна привести к желаемому
результату 28. Цель может быть благая - улучшить
материальное положение своей семьи. А
вот достичь ее можно по-разному: честно
заработать, украсть, совершить бандитское
нападение и т.п. При совершении преступления
возможно также и стремление к достижению
целей, не имеющих преступного характера.
Например, К., П., Г., и З. осуждены за хищение
государственных денежных средств в крупном
размере по предварительному сговору
группой лиц. Как видно из материалов следствия
К., П., Г., и З. были вынуждены совершить
преступные действия с целью получения
материалов для строительства жилья для
работников совхоза, который остро нуждался
в металлических трубах для монтажа теплоцентрали,
однако получить их в плановом порядке
совхоз не мог. В данном примере в цели
хищения нет корысти, так как средства
были истрачены для приобретения материалов,
для улучшения жилищных и производственных
условий рабочих совхоза, следовательно,
данная цель не имеет преступного характера.
В подобных условиях общественно опасными
являются не сами цели, а избранные лицом
пути их достижения. Эмоциональное
состояние тоже является факультативным
признаком субъективной стороны и представляет
собой душевное состояние, на фоне которого
и в сопровождении которого проявляются
интеллектуально-волевые аспекты психики
лица, совершающего общественно опасное
деяние. Эмоции представляют собой чувства
и переживания, которые испытывает человек.
Среди всех эмоций, которые может испытывать
человек, уголовно-правовое значение имеет
только чрезвычайно сильное кратковременное
эмоциональное возбуждение, вспышка таких
эмоций, как страх, гнев, ярость, отчаяние,
бурно протекающая и характеризующееся
внезапностью возникновения, кратковременностью
протекания, значительным характером
изменений сознания, нарушением волевого
контроля за действиями - аффект. Аффект
может быть физиологическим и патологическим.
При физиологическом аффекте возникшее
состояние представляет собой интенсивную
эмоцию, которая доминирует в сознании
человека, снижает его контроль за своими
поступками, характеризуется сужением
сознания, определенным торможением интеллектуальной
деятельности. Однако при этом не наступает
глубокого помрачения сознания, сохраняется
самообладание и поэтому физиологический
аффект не исключает ответственности.
Физиологический аффект является смягчающим
уголовную ответственность состоянием
при условии, что он является реакцией
на противоправное либо аморальное поведение
потерпевшего, которое может носить однократный
или систематический характер; в последнем
случае речь идёт о наличии длительной
психотравмирующей ситуации. Патологический
аффект характеризуется полным помрачением
сознания и неуправляемым импульсивным
действием. Он является обстоятельством,
исключающим вменяемость. Для правильной
уголовно-правовой оценки большое значение
имеет классификация мотивов и целей.
Наиболее практически полезной представляется
классификация, базирующаяся на моральной
и правовой оценке мотивов и целей. С этой
точки зрения все мотивы и цели преступлений
можно подразделить на две группы: низменные
и лишенные низменного содержания. К низменным
следует отнести те мотивы и цели, с которыми
закон связывает усиление уголовной ответственности
либо в рамках Общей части УК, оценивая
их как обстоятельства, отягчающие ответственность,
либо в рамках Особенной части, рассматривая
их в конкретных составах преступлений
как квалифицирующие признаки, а также
в качестве необходимого условия уголовной
ответственности. Низменными следует
признать такие мотивы, как корыстные
хулиганские, кровная месть , связанные
с выполнением потерпевшим своего служебного
или общественного долга, национальная,
расовая или религиозная вражда и т.п.
К низменным целям относится: цель скрыть
другое преступление или облегчить его
совершение и т.п. Все прочие мотивы и
цели, с которыми закон не связывает субъективное
основание уголовной ответственности
или ее усиление, относятся к не имеющим
низменного содержания 29. Помимо этих двух групп мотивов
и целей некоторыми криминалистами выделяется
еще и группа мотивов и целей общественно
полезного характера. Представляется,
что ни мотив, ни цель, которые послужили
психологической основой уголовно-противоправного
деяния, не могут рассматриваться как
общественно полезные. Поэтому классификация,
исходящая из наличия двух групп мотивов
и целей, всеобъемлющая. И. Кант различал
технические, прагматические и категорические
цели. С учетом социального свойства цели
могут быть социально полезными, вредными
или нейтральными. По признаку определенности
цели можно подразделить на определенные
(конкретные) и неопределенные (неконкретные) 30. Возможность достижения помогает
выделить достижимые (реализуемые) и недостижимые
(нереализуемые) цели. Учитывая вероятность
осуществления намеченных целей, можно
указать на реальные и абстрактные цели.
С позиций временной характеристики достижения
целей они могут быть ближайшими, отдаленными
и перспективными31. Степень опосредования цели
интеллектуальными моментами позволяет
выделить прямые и опосредованные цели.
С точки зрения завершенности цели можно
определить как начальные, промежуточные
и конечные. Моральный, нравственный аспект
служит критерием деления целей на возвышенные,
благородные и ничтожные, низменные. Мотив,
цель и эмоции могут иметь различное уголовно-правовое
значение в зависимости от того, насколько
важным сочтет их законодатель в том или
ином конкретном составе преступления.
Как и другие факультативные признаки
состава преступления, мотив и цель могут
играть троякую роль: Во-первых, они могут
превращаться в обязательные, если законодатель
вводит их в состав конкретного преступления
в качестве необходимого условия уголовной
ответственности. Так, мотив корыстной
или иной личной заинтересованности является
обязательным признаком субъективной
стороны злоупотребления должностными
полномочиями (ст. 285 УК), а цель завладения
чужим имуществом - обязательным признаком
пиратства (ст. 227 УК)32. Во-вторых, мотив и цель могут
изменять квалификацию, т.е. служить признаками,
при помощи которых образуется состав
того же преступления с отягчающими обстоятельствами.
В этом случае они не упоминаются законодателем
в основном составе преступления, но с
их наличием изменяется квалификация
и наступает повышенная ответственность.
Например, похищение человека из корыстных
побуждений повышает степень общественной
опасности этого преступления, и закон
рассматривает его как квалифицированный
вид (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК). Уклонение военнослужащего
от военной службы путем симуляции болезни
или иными способами представляет собой
квалифицированный вид этого преступления,
если оно совершается с целью полного
освобождения от исполнения обязанностей
военной службы (ч. 2 ст. 339 УК) 33. В-третьих, они могут служить
обстоятельствами, которые без изменения
квалификации смягчают или отягчают уголовную
ответственность, если они не указаны
законодателем при описании основного
состава преступления и не предусмотрены
в качестве квалифицирующих признаков.
Так, совершение преступления по мотиву
национальной, расовой, религиозной ненависти
или вражды, из мести за правомерные действия
других лиц рассматривается как отягчающее
обстоятельство (п. "е" ч. 1 ст. 63 УК)
и усиливает наказание за любое преступление.
Напротив, совершение преступления по
мотиву сострадания (п. "д" ч. 1 ст.
61 УК) или с целью задержания лица, совершившего
преступление, хотя и с нарушением условий
правомерности таких действий (п. "ж"
ч. 1 ст. 61 УК), признается обстоятельством,
смягчающим ответственность за любое
преступление 34. Таким образом, к факультативным
признакам субъективной стороны относятся:
мотив, цель, эмоциональное состояние.
Мотив - побуждение, которым руководствуется
лицо, совершая преступление, это побудительная
причина преступного поведения, движущая
сила, лежащая в основе общественно опасного
поведения. Цель преступления - это тот
фактический результат, которого виновный
стремится достичь, совершая преступление.
Эмоциональное состояние тоже является
факультативным признаком субъективной
стороны и представляет собой душевное
состояние, на фоне которого и в сопровождении
которого проявляются интеллектуально-волевые
аспекты психики лица, совершающего общественно
опасное деяние.
Заключение Субъективная
сторона преступления - это психическая
деятельность лица, непосредственно связанная
с совершением преступления. Она образует
психологическое, т.е. субъективное, содержание
преступления, поэтому является его внутренней
стороной. Согласно характеристике психического
отношения виновного к содеянному, содержащейся
в уголовном законе, субъективная сторона
состава преступления состоит из четырех
признаков: вины, мотива, цели и эмоций.
Субъективная сторона преступления имеет
важное юридическое значение, вытекающее
из значения состава преступления: Во- первых,
как составная часть основания уголовной
ответственности она отграничивает преступное
поведение от непреступного. Во- вторых,
субъективная сторона преступления позволяет
отграничить друг от друга составы преступления,
сходные по объективным признакам. В-третьих,
вид и направленность умысла, вид неосторожности,
характер мотивов и целей в значительной
мере определяют степень общественной
опасности, как преступления, так и лица,
его совершившего, а значит, характер ответственности
и размер наказания с учетом предписаний,
изложенных в ст. 61, 63 и 64 УК. В-четвертых,
точное установление субъективной стороны
преступления является предпосылкой для
индивидуализации уголовной ответственности
и наказания, назначения режима исправительного
учреждения и т.д. Субъективная сторона
включает в себя обязательные и факультативные
признаки. Обязательный признак - вина.
Вина представляет собой психическое
отношение лица к совершаемому им общественно
опасному деянию, предусмотренному уголовным
законом, и его последствиям. Различие
в интенсивности и определенности интеллектуальных
и волевых процессов, протекающих в психике
субъекта преступления, лежит в основе
деления вины на формы, а в пределах одной
и той же формы - на виды. Форма вины - это
установленное уголовным законом определенное
соотношение (сочетание) элементов сознания
и воли совершающего преступление лица,
которое характеризует его отношение
к деянию. Уголовное законодательство
предусматривает две формы вины - умысел
и неосторожность. Известное теории и
практике подразделение умысла и неосторожности
на виды нашло законодательное закрепление.
УК РФ предусматривает деление умысла
на прямой и косвенный (ст. 25), а неосторожности
- на легкомыслие и небрежность (ст. 26). Умысел
- наиболее распространенная в законе
и на практике форма вины. Из каждых десяти
преступлений примерно девять совершается
умышленно. В ст. 25 УК впервые законодательно
закреплено деление умысла на прямой и
косвенный. Преступление признается совершенным
с прямым умыслом, если лицо, его совершившее,
осознавало общественную опасность своего
действия (бездействия), предвидело возможность
или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желало их наступления
(ч. 2 ст. 25 УК). Косвенный умысел в соответствии
с законом (ч. 3 ст. 25 УК) имеет место, если
лицо, совершившее преступление, осознавало
общественную опасность своего действия
(или бездействия), предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий
и, хотя и не желало, но сознательно допускало
их, либо относилось к ним безразлично. УК
РФ впервые законодательно закрепил деление
неосторожности на виды, хотя оно давно
используется в теории уголовного права
и на практике. Закон рассматривает как
виды неосторожности легкомыслие и небрежность.
Преступление признается совершенным
по легкомыслию, если лицо, его совершившее,
предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий своего действия
(или бездействия), но без достаточных
к тому оснований самонадеянно рассчитывало
на их предотвращение (ч. 2 ст. 26 УК). Преступление
признается совершенным по небрежности,
если лицо, его совершившее, не предвидело
возможности наступления общественно
опасных последствий, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности
должно было и могло их предвидеть (ч. 3
ст. 26 УК). В подавляющем большинстве случаев
преступления совершаются с какой-то одной
формой вины. Но иногда законодатель усиливает
ответственность за умышленное преступление,
если оно по неосторожности причинило
последствие, которому придается значение
квалифицирующего признака. В таких случаях
возможно параллельное существование
двух разных форм вины в одном преступлении. Понятие
преступлений с двумя формами вины законодательно
закреплено в ст. 27 УК: "Если в результате
совершения умышленного преступления
причиняются тяжкие последствия, которые
по закону влекут более строгое наказание
и которые не охватывались умыслом лица,
уголовная ответственность за такие последствия
наступает только в случае, если лицо предвидело
возможность их наступления, но без достаточных
к тому оснований самонадеянно рассчитывало
на их предотвращение, или в случае, если
лицо не предвидело, но должно было и могло
предвидеть возможность наступления этих
последствий. В целом такое преступление
признается совершенным умышленно".
Две формы вины могут параллельно сосуществовать
только в квалифицированных составах
преступлений: умысел как конструктивный
элемент основного состава умышленного
преступления и неосторожность в отношении
квалифицирующих последствий. УК РФ 1996
г. впервые в истории уголовного законодательства
России появилась статья, регламентирующая
условия освобождения от ответственности
за невиновное причинение вреда (ст. 28
УК). В теории и практике невиновное причинение
вреда всегда рассматривалось как основание
освобождения от уголовной ответственности
за причиненный вред в силу отсутствия
состава преступления, а именно субъективной
стороны (вины). Деяние признается совершенным
невиновно, если лицо, его совершившее,
не осознавало и по обстоятельствам дела
не могло осознавать общественной опасности
своих действий (бездействия) либо не предвидело
возможности наступления общественно
опасных последствий и по обстоятельствам
дела не должно было или не могло их предвидеть.
Деяние признается также совершенным
невиновно, если лицо, его совершившее,
хотя и предвидело возможность наступления
общественно опасных последствий своих
действий (бездействия), но не могло предотвратить
эти последствия в силу несоответствия
своих психофизиологических качеств требованиям
экстремальных условий или нервно-психическим
перегрузкам. К факультативным признакам
субъективной стороны относят мотив, цель
и эмоциональное состояние. Мотив преступления - это осознанное
побуждение (стремление) к совершению
конкретного целенаправленного поступка
(волевого акта), представляющего общественную
опасность и предусмотренную уголовным
законом в качестве преступления. Цель
преступления - это мысленная модель будущего
результата, к достижению которого стремится
лицо при совершении преступления. Эмоциональное
состояние - душевное состояние, на фоне
которого и в сопровождении которого проявляются
интеллектуально-волевые аспекты психики
лица, совершающего общественно опасное
деяние. Среди всех эмоций, которые может
испытывать человек, уголовно-правовое
значение имеет только чрезвычайно сильное
кратковременное эмоциональное возбуждение,
вспышка таких эмоций, как страх, гнев,
ярость, отчаяние, бурно протекающая и
характеризующееся внезапностью возникновения,
кратковременностью протекания, значительным
характером изменений сознания, нарушением
волевого контроля за действиями - аффект. Мотив
и цель преступление имеют важное правовое
значение: во-первых, они могут превращаться
в обязательные, если законодатель вводит
их в состав конкретного преступления
в качестве необходимого условия уголовной
ответственности; во-вторых, мотив и цель
могут изменять квалификацию, т.е. служить
признаками, при помощи которых образуется
состав того же преступления с отягчающими
обстоятельствами. В этом случае они не
упоминаются законодателем в основном
составе преступления, но с их наличием
изменяется квалификация и наступает
повышенная ответственность; в-третьих,
мотив и цель могут служить обстоятельствами,
которые без изменения квалификации смягчают
или отягчают уголовную ответственность,
если они не указаны законодателем при
описании основного состава преступления
и не предусмотрены в качестве квалифицирующих
признаков.
1 Ветров И.П. Общая часть уголовного права. - М., 2009.
2 Сухарева А.Я., Крутских В.Е. Большой юридический словарь. - М., 2008.
3 Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. - СПб., 2004.
4 Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности. - М., 2006
5 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступления. - М., 2008.
6 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление.- Воронеж, 2004.
7 Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. - СПб., 2004.
8 Кудрявцев В.Н., Лунеев А. В., Наумов Н.В Уголовное право России. Общая часть. - М., 2006.
9 Сухарева А.Я., Крутских В.Е. Большой юридический словарь. - М., 2008.
10 Трухин А.И. Вина как субъективное основание уголовной ответственности. - Красноярск, 2005.
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание Законодательства РФ. – 1996. - №25
12 Ветров И.П. Общая часть уголовного права. - М., 2009.
13 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание Законодательства РФ. – 1996. - №25
14 См. Нерсесянц В.А. Формы вины в уголовном праве: проблемы и пути решения. - М., 2007.
15 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и её установление.- Воронеж, 2004.
16 Журавлёв М.П., Рарог А.И. Уголовное право России: части общая и особенная.- М., 2005.
17 Квашис В.Е. Преступная неосторожность. - Владивосток, 2008.
18 Назаренко Г. В. Уголовное право. Общая часть. - М., 2005.
19 Никитина Н.А. Преступления с двумя формами вины и действующее законодательство. – М., 2004.
20 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) //Собрание Законодательства РФ. – 1996. - №25
21 См. Брагин А.П. Российское уголовное право: Учебное пособие. - М.:, 2004.
22 Тяжкова И.М. Курс уголовного права. - М., 2001.
23 Рарог А. И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная.- М., 2004.
24 См. Загородников Н.И. Русское уголовное право. - М., 2004.
25 См. Филановский И.Г. Мотивы и цели преступлений. - М., 2005.
26 Даль В.И. Большой толковый словарь русского языка. - М., 2010.
27 Филановский И.Г. Мотивы и цели преступлений. - М., 2005.
28 Гилязев Ф.Г. Проблемы субъективной стороны преступления. Социально-психологические и уголовно-правовые черты. - М., 2005
29 Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. - М., 2006
30 Здравомыслов Б.В. Уголовное право России. Общая часть. - М., 2001.
31 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступления. - М., 2008.
32 Наумов А.В. Уголовное право. Практический курс. - М., 2003.
33 Гилязев Ф.Г. Проблемы субъективной стороны преступления. Социально-психологические и уголовно-правовые черты. - М., 2005
34 Волков Б.С. Мотивы преступлений. - Казань, 2007