Участники наследственных правоотношений по завещанию

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации

ЗМ РФ         - Земельный кодекс Российской Федерации

НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации

КС РФ - Конституционный Суд Российской Федерации

СК РФ         - Семейный кодекс Российской Федерации

УК РФ         - Уголовный кодекс Российской Федерации

Абз.             - абзац

П.   - пункт

Пп.   - подпункт

Ст.   - статья

Ч.   - часть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Вопросы наследования в последнее время приобретают все большую актуальность. Происходит это на фоне изменений в экономике страны, развития института частной собственности и общего роста благосостояния граждан. Если еще десятилетие назад наиболее ценным имуществом, которое могло передаваться по наследству были, например, дача или автомобиль, то сегодня это может быть и квартира, и земельный участок, и целое предприятие. Граждане стали более осознанно и ответственно подходить к вопросам наследования. Все большее количество людей прибегают к составлению завещания, тем самым по своему усмотрению распоряжаясь нажитым имуществом.

Современное гражданское законодательство предоставляет право гражданам иметь в собственности любое имущество за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут им принадлежать. Одним из оснований возникновения права собственности является наследование, гарантированное Конституцией РФ1 (ч. 4 ст. 35). В свою очередь, п. 2 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации2 (далее ГК РФ) устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

В настоящее время порядок наследования регулируется разделом V «Наследственное право» третьей части ГК РФ3, вступившей в законную силу 1 марта 2002 года. Этот закон не только детально урегулировал и существенно дополнил правила о порядке наследования (ГК РСФСР 1964 г.4 содержал 35 статей о наследовании, а новый ГК РФ - 76), но имеет и совершенно иную структуру. В новом законе основания призвания к наследованию, в отличие от ранее действовавшего законодательства, поменялись местами. Вслед за общими положениями на первом месте идет наследование по завещанию, а на втором - наследование по закону. Это подчеркивает важность завещательного распоряжения, поскольку воля собственника имущества, передаваемого по наследству, является основным и решающим фактором в дальнейшем переходе его прав.

Важно заметить, что порядок наследования по завещанию урегулирован более детально, чем по закону. Например, наследованию по завещанию посвящено 22 статьи (ст. 1118 - 1140 ГК РФ), а наследованию по закону всего 10 статей (ст. 1141 - 1151 ГК РФ). Такие изменения в структуре самого закона связаны с переходом к рыночным отношениям, укреплением частной собственности и снятием ограничений по ее распоряжению самим владельцем. В этом состоит один из основных принципов наследственного права - свобода завещания, которая может быть ограничена только правилами, прямо предусмотренными законом.

Вместе с тем анализ нового законодательства позволяет сделать вывод, что, несмотря на детальную проработку порядка наследования по завещанию, оно не лишено недостатков. Не все новые идеи законодателю удалось воплотить в четких и понятных юридических конструкциях. Некоторые положения нового закона носят бланкетный характер и отсылают к еще не принятым федеральным законам, что порождает дополнительные трудности применения этих норм на практике. Другие положения создают простор не только для злоупотреблений, но и для их криминального использования. Третьи содержат явные противоречия и нуждаются в изменении или дополнении.

Конституция РФ относит вопросы наследования, как, впрочем, и все гражданско-правовое нормотворчество, к исключительной компетенции РФ. Поэтому источниками наследственного права могут быть лишь нормативные акты федеральных органов власти: нормы Основного Закона, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Основным источником наследственного права является Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая и третья). Часть 3 ГК РФ носит название "Наследственное право". Здесь аккумулировано подавляющее большинство правовых норм, регулирующих отношения наследования. Однако и другие части ГК РФ содержат нормы, имеющие отношение к наследственному праву. Так, например, ст. 18 ГК РФ называет право завещания и наследования имущества как один из элементов гражданской правоспособности.

Нормы наследственного права содержатся также и в других нормативных правовых актах. Это Законы: Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральный закон от 07.08.2001 N 117-ФЗ "О кредитных потребительских кооперативах граждан", Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии", Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" и др. Современные общественные отношения настолько разнообразны, что зачастую применение общих норм к конкретным случаям не может отразить специфики ситуации. Поэтому указанные нормативные акты устанавливают особенности наследования того или иного вида имущества. Кроме того, можно выделить такие источники наследственного права, как Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1, Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ), и другие, которые являются продолжением норм ГК РФ о наследовании и закрепляют, например, порядок удостоверения завещания, регламентируют действия нотариуса при открытии наследства, устанавливают обязательства наследников по уплате государственной пошлины при совершении нотариальных действий, связанных с наследованием, и др.5

В конце 80–х – начале 90–х годов был взят курс экономических, политических и социальных преобразований, имевших целью переход от тоталитарного государственного социализма к рыночной экономике, создание развитого правового гражданского общества. Гражданское право, призванное обслуживать товарную экономику, должно было быть приведено в соответствие со спецификой нарождавшихся рыночных отношений, постепенно освобождавшихся от административных ограничений. В связи с этим возникла необходимость принципиальных качественных изменений в гражданском праве, появились предпосылки для последовательного и развернутого выражения его внутренних закономерностей. Указанное в полной мере относится к такой важной подотрасли гражданского права, как наследственное право. Нормы наследственного права нуждались в приведении в соответствие со статьями 2, 8, 35, 36 Конституции Российской Федерации, статьями 18, 23, 213 и другими нормами части первой ГК РФ. С 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой посвящен наследственному праву.

Ныне действующее законодательство о наследовании в ключевых своих положениях (например, в части приоритета наследования по завещанию) основано на римском праве, что лишний раз подчеркивает преемственность и известную стабильность в правовом регулировании данной сферы общественных отношений.

Следует учитывать, что при ответе на вопрос, кто является субъектами наследственных правоотношений, нет четких позиций. К примеру, Е. А. Суханов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники»6. А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»7.

В ГК РФ нормы о завещании поставлены на первое место и сказано, что наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием. Это положение существовало и прежде, но в ГК РФ расставлен ряд акцентов, увеличивших значение завещания в Российском законодательстве.

Можно сказать, что наше законодательство восприняло наиболее правильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжаться своим имуществом как в течение жизни, так и после смерти. Если в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года завещание рассматривалось скорее как исключение, нежели правило, то ГК РФ, напротив, направлен на то, чтобы как можно больше людей составляли завещание для того, чтобы выразить свою свободную волю, обеспечить близких людей и предотвратить ненужные и унизительные разбирательства и дележи.

Тема является актуальной в связи с тем, что нет точных понятий субъектов наследственного права, возникают сложности в формировании круга участвующих лиц при реализации наследственного права.

Целью исследовательской работы является изучение основных проблем формирования круга наследников и определение лиц, участвующих в наследственном правоотношении по завещанию.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить действующие нормативно-правовые акты, регулирующие наследственные правоотношение в РФ;

- выявить основные проблемы в формировании круга участвующих лиц;

- проанализировать ситуации, при которых возникают проблемы формирования круга наследников, предложить свое решение данных проблем;

- предложить свои правовые пути решение проблем, связанных с участниками наследственного правоотношения.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере наследственных правоотношений по завещанию.

Предметом выпускной квалификационной работы выступают гражданско-правовые нормы, регулирующие участвующие лиц в наследственном правоотношении по завещанию при конкретных ситуациях.

Методологическую основу исследования составляютсоставляет комплекс методов научного познания социальных процессов, нашедших отражение в системном подходе к предмету дипломной работы: диалектико-материалистический метод познания, относимый к всеобщему, а также, общие и частные научные методы, нашедшие свое отражение в отдельных главах данной работы.  Это сравнительно – правовой метод, метод индукции, заключающийся в обобщении отдельных положений законодательства и фактов; метод дедукции, заключающийся   в выведении частных умозаключений из общих положений; метод восхождения от абстрактному к конкретному.

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что содержащиеся в работе выводы и их аргументация могут быть приняты во внимание практикующими юристами при защите прав и интересов наследников. Материалы дипломной работы, изложенные в ней выводы и предложения, могут быть использованы при проведение соответствующих занятий в рамках курса гражданского права.

По своей структуре работа состоит из списка сокращений, введения, двух глав, объединенных семью параграфами, заключения и списка использованных источников.

 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

 

    1. Понятие и сущность наследственных правоотношений

 

До сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственноеправо относящимся, наряду с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правамлибо признать его правом обязательственным, к которым, например, относятся все договорные отношения. Рассмотрим данные подходы более детально.

I. Вещно-правовая  концепция.В ее пользу говорит тот факт, что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие лица с вещью (гражданин извлекает полезныесвойства из вещи, например, телевизора, путем его просмотра – это право собственности). Поаналогии наследник принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права собственника.

II. Обязательственно-правовая  концепция.Представители данной концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта – один кредитор, а другой должник (например, продавец имеет право требовать упокупателя деньги за товар). Аналогично и в наследственном правоотношении должник –умерший наследодатель, а кредитор – живой, имеющий право на его имущество наследник.Ситуация специфична лишь в том, что должника уже нет в живых.

Споры эти бесконечны, а потому решить, кто прав, кто нет, – достаточно сложно.

Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, предусмотренных нормами действующегозаконодательства. Сформулировав достаточно несложную дефиницию наследования, мыдолжны остановиться на его значении в правовой системе.

1. Непосредственное  влияние на социальную справедливость, заключающуюся в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, передатьих наиболее близким, в социальном аспекте, для него людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые векамисложились в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения ксуществующим нормам закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей справедливого общества.

2. Воздействие  на упорядочение отношений собственности – в этом проявляется правовой аспект значимости наследования в обществе. При наличии правовых норм, которыерегламентируют порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам, государствоограждает себя от непомерного количества имущества, которое стало бы бесхозяйным. Вслучае же принятия нормы, устанавливающей переход всего имущества умершего в пользугосударства, ее выполнение сделалось бы нереальным, поскольку за исключением крупных видов имущества (недвижимости, автотранспорта и др.) государство физически принятьостальное просто бы не смогло (например, весь объем предметов домашней утвари).

Рассмотрев значение наследования, перейдем к характеристике предмета и метода егоправового регулирования. Напомним, что под предметом правового регулирования следуетпонимать круг регулируемых отраслью права общественных отношений, а под методом –совокупность приемов и способов регулирования отрасли права (т. е. того, что входит в предмет).

Предметом наследственного права являются общественные отношения, определяющие:

1) основания  наследования: а) завещание; б) закон;

2) особенности  наследования по завещанию;

3) особенности  наследования по закону;

4) осуществление  наследования (принятия и отказа  от наследства);

5) оформление  наследственных прав;

6) охрану  наследственных прав;

7) наследование  отдельных видов имущества8.

Наследственное правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами наследственного права, возникающее по поводу наследства, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей.

Значит, наследственное правоотношение – это отношение по преемству в имущественных и способствующих их осуществлению некоторых личных неимущественных правах и обязанностях гражданина, наступающего в случае его смерти его наследниками9.

Процесс развития наследственного правоотношения сопровождается 2-мя стадиями:

- 1стадия  – у наследника, призванного к  наследованию, возникает право на  принятие наследства; реализация  этого права;

- 2 стадия  – право наследника на принятие  наследства трансформируется в  право на само наследство.

Проследим, что же происходит на каждом этапе развития наследственного правоотношения. 

На первой стадии:

- в силу  открытия наследства возникает  наследственное правоотношение, т.е. данное правоотношение возникает  с момента смерти наследодателя;

- с открытием  наследства связан момент призвания  наследников к наследованию, у  которых автоматически возникает  право на принятие наследства, которое представляет из себя  два противоположных субъективных  права – право принять наследство  и право отказаться от наследства;

- происходит  реализация наследником права  на наследство. В данной ситуации  для наследника, выразившего свою  волю принять наследство, наследственное  правоотношение продолжается, а  в отношении наследника, отказавшегося  от наследства, наследственное правоотношение  заканчивается (в данном случае, право на принятие наследства  возникает у других лиц –  у наследников, которые примут  наследство вместо отпавшего  наследника). Реализацией наследниками  своего права на принятие наследства  первая стадия развития наследственного  правоотношения заканчивается10.

Вторая стадия определяется с момента принятия наследства наследниками и длится до тех пор, пока судьба наследственного имущества не будет полностью определена. На данном этапе производится:

- раздел  имущества между всеми наследниками; 

- оформление  наследниками своих наследственных  прав на имущество наследодателя;

- охрана  наследственного имущества.

Таким образом, на данном этапе развития наследственного правоотношения право наследника на принятие наследства порождает право наследника на само наследство. 

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя (наследства) к наследникам по факту наступления события (смерти наследодателя) в соответствии с нормами наследственного законодательства.

Наследством признается совокупность материальных и нематериальных прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследственного правопреемства. В порядке наследования переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (авторское право)11.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенной собственностью (будь то материальные или нематериальные блага), должно быть уверено, что вся его собственность перейдет согласно его воле к указанным в завещании наследникам или же в силу закона имущество, получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства.

Существует две формы основания наследования: завещание и закон. Для того чтобы состоялся факт наследования независимо от основания наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Необходимо отметить, что при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство12. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом, завещатель лишает всех наследников права на наследование. Согласно ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, отойдет в собственность РФ, т. е. приобретет статус выморочного имущества.

Процесс наследования начинается с открытия наследства. Временем открытия наследства считается день смерти гражданина, т.е. день, когда гражданин фактически умер. Исходя из медицинских показаний, должен быть определен момент смерти, а именно - необратимые изменения, произошедшие в мозге человека. До тех пор, пока жизнедеятельность человека поддерживается различными техническими средствами (например, аппаратом искусственного дыхания), смерть считается не наступившей, а человек - живым, и наследство открыться не может13.

Юридическими основаниями, позволяющими открыть наследство, является либо констатированная в описанном выше порядке смерть гражданина, либо объявление. В случае если гражданин пропал без вести, только суд может объявить такого гражданина умершим и при условии, что по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Днем открытия наследства в таких случаях считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая (например, во время стихийных бедствий, при катастрофах, несчастных случаях), то он может быть объявлен судом умершим по истечении шести месяцев с момента наступления такого обстоятельства. При этом суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом под местом жительства закон признает место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. В случаях, когда последнее место жительства наследодателя неизвестно или он проживал за рубежом, но обладал имуществом на территории нашей страны, местом открытия наследства в России признается место нахождения такого наследственного имущества. Если имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества - (здания, квартиры, жилые дома и т.д.) или наиболее ценной его части14.

Открытие наследства осуществляется в государственной нотариальной конторе по месту последнего жительства наследодателя или по месту нахождения имущества.

Поскольку наследование связано со смертью (объявлением умершим), наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). Другие участники гражданского оборота (юридические лица, государство, его субъекты и муниципальные образования) не могут быть наследодателем и использовать наследование как правовую форму передачи имущества другим лицам. В то же время, поскольку наследование возникает после смерти (объявления умершим), наследодатель хотя и является субъектом наследственного правопреемства, но не становится субъектом наследственных правоотношений15.

Закон не дифференцирует наследодателей по каким-либо признакам, в то же время наличие у наследодателя специального признака может влиять на состав наследства и правовое регулирование наследования (см. ст. 1176-1180 ГК). Не имеет значения и дееспособность наследодателя (его возраст и иные факторы, влияющие на объем дееспособности, в частности психическое здоровье), и это понятно: открытие наследства и возникновение наследственного правоотношения покоится на факте смерти (неизбежном событии или судебном решении), но не на действии лица. Сказанное, однако, не распространяется на фигуру завещателя и завещательную право-дееспособность. Поскольку завещание - прижизненная сделка, которая к тому же должна совершаться только лично (как раз, поэтому в отличие от гражданской право- и дееспособности завещательная право- и дееспособность возникают одновременно), завещатель - субъект специальный, который в момент совершения завещания должен обладать дееспособностью в полном объеме (п. 2, 3 ст. 1118 ГК). Поскольку завещателями могут быть только полностью дееспособные лица (в том числе вступившие в брак ранее 18 лет и эмансипированные - ст. 21, 27 ГК), наследование после несовершеннолетних может быть только по закону (но не по завещанию). Что же касается ограниченно дееспособных и недееспособных, поскольку закон требует от завещателя полной дееспособности в момент совершения завещания (п. 2 ст. 1118 ГК), завещателями могут быть те и другие при условии, если они были ограничены в дееспособности или признаны недееспособными впоследствии (после составления завещания). Однако, в первом случае завещание может быть оспорено самим завещателем или иными лицами (чьи права или охраняемые законом интересы нарушены, в частности, законными наследниками) по основанию п. 1 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными в абз. 2 п. 1 ст. 171 ГК, а во втором - опекуном недееспособного завещателя по основанию п. 2 ст. 177 ГК с последствиями, предусмотренными в абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК (см. п. 3 ст. 177 ГК). Во всяком случае, лицо может быть завещателем, если на момент совершения завещания его дееспособность восстановлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК).

Ст. 1117 Гражданского кодекса РФ определяет круг лиц, которые в силу своего недостойного поведения лишаются права наследования (недостойные наследники). К ним относятся:

- граждане, из-за действий которых наступила кончина наследодателя. Примером может послужить случай, когда сын в алкогольном опьянении вступает в драку и по неосторожности убивает своего отца. В данном случае он становится главным наследником, однако, поскольку смерть наступила по его вине, закон дает право родственникам признать его недостойным на основании иска, составить которые можно, используя образец.

- Граждане, которые из-за своих действий причиняют непоправимый вред другим наследникам и тем самым способствуют увеличению доли причитающегося по завещанию имущества. Пример: умирают мать и отец, в процессе раздела имущества между их детьми брат убивает свою сестру. В данном случае причиняется непоправимый вред одному из наследников, вследствие чего доли распределяемого имущества и ценностей на порядок увеличиваются для всех тех, кто указан в завещании, поскольку количество людей, между которыми все это распределяется, стало меньше. Но закон в таких ситуациях допускает признание брата недостойным наследником. Поэтому его родственники могут подать соответствующее исковое заявление.

- Граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Эти лица не наследуют ни по закону, ни по завещанию. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Рассмотрим это на примере: перед смертью человек составил завещание, где большая часть от того, чем он владел при жизни, после его смерти переходит к внебрачному сыну. Его дочь, узнав об этом, решила пойти наперекор отцу, взяв и уничтожив завещание. Таким образом она совершила противоправное действие в отношении наследодателя. Поэтому ее на законном основании можно признать недостойным наследником даже в том случае, если будет найден второй экземпляр завещания, где ей будет причитаться определенное имущество либо сумма денег.

- Родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Они не наследуют по закону; граждане, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (например, совершеннолетние дети, не заботившиеся о нетрудоспособных родителях).

- Граждане, уклонявшиеся от исполнения возложенных обязанностей по содержанию умершего человека. Так, например, если суд обязал сына выплачивать пособие своему отцу из-за того, что он нетрудоспособен либо недееспособен и при этом отпрыск не перечислял никаких денег, после смерти своего папы он не будет участвовать в разделе имущества умершего, ведь родственники без труда смогут на основании иска признать его недостойным наследником.

- Граждане, которые при обращении к нотариусу скрыли факт того, что существуют другие наследники. Например: человек, у которого было два сына и одна незаконно рожденная дочь, умирает. После этого его признанные дети обращаются к нотариусу за наследством, чтобы он разделил его между ними, и при этом утверждают, что никаких родственников у его папы больше нет. Тут сразу можно видеть, как сыновья скрыли факт о том, что у них есть сестра, хоть и незаконнорожденная. Поэтому их можно признать недостойными наследниками, подав иск в суд.

Можно привести пример о признании недостойным наследником из судебной практики. Раменский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Ермиловой О.А., при секретаре судебного заседания Головкиной Т.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1975/11 по иску Дьячковой З.П. к администрации г/п Раменского муниципального района Московской области, исковое заявление о признании недостойным наследником, заявление об установлении факта принятия наследства, исковое заявление о признании права собственности на квартиру в порядке наследования, установил: Истица Дьячкова З.П. обратилась в суд с иском, уточненными требованиями которого просила признать ФИО1 недостойным наследником после смерти ФИО2, установить факт принятия ею наследства после смерти сына ФИО2 и признать за ней право собственности на квартиру, порядке наследования по закону имущества умершего ФИО2.

В обоснование своих требований ссылается на то, что является наследником к имуществу ФИО2, которому на день смерти принадлежала на праве собственности указанная квартира. Она приняла наследство фактически, поскольку производила платежи за коммунальные услуги по квартире. Поскольку ФИО1 совершил умышленное убийство, преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ, то он является недостойным наследником. ФИО1 умер.

В судебном заседании представитель истца Плахутина Е.А. по доверенности иск поддержала.

Представитель ответчика администрации г/пРаменского муниципального района Московской области Золотухина М.И. по доверенности в судебном заседании оставила решение на усмотрение суда.

Суд, выслушав доводы сторон, проверив и изучив материалы дела, считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.