Юридические лица в римском праве
Юридические лица в римском праве
Понятия юр лицо не сущ, тк только физ лица могут быть носителями прав. С развитием хоз оборота появляться опред образования, кот объединяли людей и их капиталы. Они включены в оборот, и к ним применялись свойства физ лица. Юр лицо в римском праве – объединение людей, выступающее в обороте как единое целое. Правоспособность юр лицо признавалось способным иметь права патроната и не считалось (за немногими исключениями) способным получать имущество по наследству. Дееспособности юр лица не имели. Для совершения юр действий необходим был законный представитель</span>, кот имел право выступать от имени юр лица, предъявлять иски, совершать сделки, причем во всех этих случаях его положение и права были наравне и идентичны с правами частного лица. Виды юр лиц: 1. Товарищество (societas) – объединение средств и усилий неск лиц в достижении единой цели. Товарищество считалось созданным с момента соглашения, т. е. товарищество представляло консенсуальный контракт. Главная цель товарищества – итоговая прибыль. Собственность товарищества – совместная собственность членов товарищества (condominium). Товарищество прекращалось: с выходом прежнего или вступлением нового члена (возникало новое); с достижением его цели.
2. Объединение (universitas): – корпорация (corporatio) – объединение не менее трех полноправных римских граждан. Создавались с разрешения закона, сенатусконсульта или императора. Корпорация могла иметь свой устав – статут, но это не обязательно. Признаки: наличие имущества корпорации, кассы (или казны) и доверенного лица, действующего от имени корпорации. Высший орган – общее собрание всех членов, на котором решения принимались простым большинством голосов. Имущество корпорации было отдельным от имущества своих членов, и члены ее не могли иметь никаких претензий на это имущество. Корпорация не отвечала за обязательства или за правонарушения своих сочленов. Корпорации прекращались: запретом государства или суда на ее деятельность; истечением срока либо выполнением поставленных целей, которые предусматривались при образовании корпорации; собственным решением сочленов, принятым или единогласно, или большинством голосов; – коллегия (collegium) могла заключать договоры стипуляции, дарения, принимать наследство и завещательные отказы, отпускать рабов на волю, выступать в суде через представителей. Объем ответственности коллегии определялся общим имуществом и казной.
виды коллегий:– общины (муниципии) и близкие к ним общественные объединения (коллегии жрецов, монашеские объединения, цехи торговцев и ремесленников, сообщества откупщиков или других предпринимателей). Правоспособность их ограничивалась сферой частного права. В качестве самостоятельных корпораций могли быть признаны объединения с общественно полезной целью, пользующиеся покровительством государства;– учреждения (храмы, благотворительные фонды, больницы) признавались субъектом специальных имущественных отношений только в случае их признания или организации посредством специального акта со стороны властей. Способны были принимать дарение, заключать от своего имени сделки. Их существование было производно от более значимого публично-правового субъекта – церкви, представленной окружной церковной властью.
Предмет и значение курса. Классификация римского права
РП – система рабовладельческого права древнего Рима, включ в себя частное и публичное право. Публичное защищает интересы гос-в, рег-т отнош м/у гос-вом и частными лицами, его нормы обязат-ны, не мб изменены част лицами. Частное-защищает интересы част лиц, нормы мб изменены соглашением м/у ними. Частное включ: право собст-ти, иные вещные права, договорные отнош, обязат-ное право, право наследования, сем правоотнош. Значение курса: на протяжении истории общества это единств сист частного правастоль высокого уровняюр техники и юр формы, позволяет понять историч корни совр ГП. Предмет- правовая система, сложившаяся в древнем Риме и рег-шая отнош м/у частными лицами.
Системы РП: представлено 3 ветвями: квиритское (цивильное) право-рег-т отнош исключит м/у квиритами (римск гражданами). Преторское право – совокупность правил и формул, созданных претором. Источники –эдикты преторов. Действует в отнош граждан и перегринов (должность претора перегринов). Право народов-право единообщее для всех народов, распростр на все римское население. Первонач состояло из договоров Рима с др державами, рег-т имущ отнош м/у перегринами и римскими гражданами, публично-правовые вопросы, вопросы торгового права. Постепеноо сближение цивильного права и права народов, при Юстиниане стало единой системой права, с преобладанием права народов.
Периодизация истории римского права. Источники римского права
Периодизация – выделение в развитии опр этапов, имеющих соотв временной промежуток и характерные черты:
VIII-HI в. до н. э. – период древнего (квиритского) права – начальное форм-ние. Право сущ только в рамках патриархальной римской общины, оно неразрывно с юр практикой жрецов-понтификов, пронизано сакральным началом. Становление главных видов источников РП, переход от обычного права к гос зак-ву и основанной на нем постоянной суд практике. В V в. до н. э. 1 кодификация – Законы XII Таблиц закрепили осн институты прав системы (деление вещей, способы их передачи, деликты и т. д.). Зародились способы осуществления права, появление должности претора и зародился легисакционный процесс. РП представляло привилегированное право – цивильное (квиритское) право.
III–I в. до н. э. – предклассич
период социальная унификация
римской общины, стирание граней
м/у патрицианством и плебеями.
Складывалась деят-ть
I в. до н. э.-IH в. н. э. - классич период- формирование пр-пов публич права. Складывалось угол право с самост объектами прав охраны и пр-ми применения. Сформ общий прав статус свободного гражданина. Основные источники права – сенатусконсульты, конституции и ответы юристов. Появился экстраординарный процесс. Это расцвет римской юр науки и суд юрис-ции (Цицерон).
IV–V в. н. э. – постклассич период-
развитие императорского зак-
Источники – формы закрепления и выражения прав норм, имеющие общеобязат значение и включающие способы, формы образования норм права и условия жизни общества.Виды источников РП: обычное право (сов-ть общеобязат правил поведения);законы (акты принятые спец изранными лицами (магистратами); плебисциты – акты собрания плебеев без участия сенаторов; сенатусконсульты;конституции императоров; эдикты магистратов; ответы юристов. Источники РП:1) надписи на камнях, деревьях, стенах (Гераклейская таблица-бронзовая доска с законом о муниципальном устройстве). Во второй половине XIX в. такие надписи были опубликованы в Своде латинских надписей;2) Законы XII таблиц – свод законов, признаваемый источником всего публич и част права. Состояли из нескольких разделов: о вызове в суд, о вершении исков, о долговом рабстве, о порядке манципации при сделках, о завещании и семейных делах, о пользовании земельным участком, о воровстве, о личном оскорблении, об уголовных наказаниях, о порядке похорон и церемоний, о публичных делах в городе и о неиспрашивании привилегий; Подлинный и полный текст неизвестен. 3) кодификация императора Юстиниана– Свод гражданского права; 4) произведения римских юристов и ораторов: Тита Ливия, Цицерона. 5. Папирусы-содержат право отд провинций римского гос-ва.
Свод законов Юстиниана
Свод римского гражданского права, составленного в 529-534 при византийском императоре Юстиниане великом. Первоначально состоял из 3 частей: Институции (4 тома, предст собой учебник для начин юристов), дигесты (50 томов, сост из трудов классич римск юристов), Кодекс Юстиниана. Позже добавлена 4 часть Новеллы (168 новых законов, опубл после составления кодекса). Необходимость в полдготовке кодекса вызвана большим числом старых предписаний, потерявших практическую цену. Комиссия назначена в феврале 528 г, работала 14 месяцев, кодекс вступил в действие 16 апр 529. С изданием дигест и институций необходима переработка, итог-новый кодекс в 534 «Кодекс второго издания»-сост из 12 книг, они из титулов, титулы делятся на императорские постановления. 1 книга – постановления по церковному праву, в отношении источников права, гос службы и обязанностей чиновников; книги 2–8 – обобщения актов императоров по ГП и судопроизводству; 9 книга – обобщения актов императоров по угол праву; книги 10–12 – обобщения актов императоров по гос управлению, финансам. В полном оригинальном виде Кодекс Юстиниана не сохранился. Дигесты или Пандекты-высказывания ведущих римских юристов по разным вопросам, именно с дигест началась рецепция РП на Западе. Дигесты делились на семь частей: «Общие вопросы права»; «Правосудие», «Двусторонние обязательства», «Середина Пандект», «Завещания», «Часть шестая» и «Часть седьмая». Все указанные книги делятся на титулы. Дигесты служили источником права, которое действовало в некоторых европейских странах до XX в. Институции-учебник для студентов 1 курса, но имеют непосредственную юр силу. Делятся на 4 книги:общее учение о праве и учение о субъектах прав – лицах; общие институты вещного права; общие институты обязательственного права; учение об исках и принципах правоприменения в суде. Новеллы делились на соединения (collatio), титулы и конституции (новеллы); 9 соединений с разным количеством титулов и 167 конституций.Сохранились три сборника, первый из кот составлен Юлианом в 556 г. и включил 122 конституции.
Виды судебного процесса
Суд процесс по делам частного хар-ра менялся с течением времени. В республик период- легисакционный процесс – древнейшая форма-иск из закона в противоположность самоуправству (самовольное отражение притязаний 3 лиц). Стадии:– in jure – сфера деятельности суд магистрата (рекса, консула, позже – претора). Лицо, считавшее свое право нарушенным, чтобы возбудить дело, дб сделать заявление перед магистратом, кот устанавливал дозволенность притязания, заявляемого истцом, содержание этого притязания и существование условий его действительности. Цель – может ли быть данное притязание предметом суд разбирательства. Магистрат предоставлял возможность защиты в суде (т. е. иск) не в любом случае, а лишь, когда притязание соответствовало закону и его формулировкам. Нет иска – нет права на судебную защиту; – in judicio. Спор разрешался судьей по существу. Могла быть начата не раньше, чем через 30 дней. Этот промежуток с целью предоставления сторонам возможности собрать доказательства. Стороны являлись в суд в назначенное время. Суд разбирательство начиналось с изложения сторонами сущности спора, основания своих утверждений. Судья оценивал доказательства и объявлял устное решение, не подлеж обжалованию. В рез-е производства in iure наступало прекращение спора. Дважды по одному делу иск недопустим. Формы процесса:– посредством присяги(самый распространенный) – процесс-пари с залогом при исках о свободе. Словесный поединок между сторонами перед магистратом. На процессе дб присутствовать спорная вещь или часть ее. Истец требовал от ответчика обоснования своих действий, от которого ответчик мог отказаться. После этого истец предлагал ответчику внести залог или вносил его сам. Если стоимость спорной вещи превышала 1000 ассов, сумма залога равнялась 500 ассам и 50 ассам – в других случаях. Залог проигравшей стороны шел в пользу сначала жрецов, а позже – казны;– посредством истребования (III–II вв. до н. э)- для требований опред суммы денег или вещи. Требование истца заявлялось аналогично предыдущему, ответное возражение предполагало отсрочку на 30 дней, после кот стороны встречались у судьи для разбора дела по существу– вещный иск посредством наложения руки. Применялся при наличии суд решения или неуплате признанного долга. Ответчик приводился к магистрату, и, если не уплачивал долг или не вступался защитник, истец уводил ответчика, налагая на него оковы не менее 15 фунтов и выдавая не менее 1 фунта муки в день. В течение 60 дней ответчик трижды выводился в базарные дни на площадь, после чего мог быть продан или убит;– вещный иск посредством захвата залога. Применялся при сделках, связанных с жертвоприношением, а также солдатами и откупщиками податей без магистрата;–посредством просьбы о назначении судьи – вещный иск, заключающийся в просьбе к магистрату назначить судью. Применялся при разделе общей собственности.
В результате развития торговых отношений и торгового оборота возникла необходимость в упрощении и изменении суд процесса - Формулярный процесс также состоял из 2 частей. Производство в 1 инстанции заканчивалось вручением претором истцу записки, адресованной судье. В записке претор указывал обстоятельства, при наличии кот иск подлежал удовлетворению. Записка носила название формулы и обязательна для судьи. Формула состоит из: интенции (обвинение-, исковые требования, право, на кот истец основывает свои притязания, начиналось со слов если выяснится), демонстрация (излаг фабула дела, перечисление юр фактов, кот право истца и обязанность ответчика, со слова поскольку),кондемнации (судье предоставлялось право осудить или оправдать ответчика). Дополнит части формулы: прескрипция (предшествует основному тексту, ставит возможность начать процесс в зависимости от выявления опред обстоятельств, со слов пусть процесс считается), эксцепция (возражение ответчика на иск). 2 стадия- изложение сторонами доказательств. Решение всегда выносилось в денежном выражении, вступало в законную силу немедленно и не подлежало обжалованию.
Экстраординарный процесс-нет деления на 2 стадии; юр квалификация претензии и решение спора производятся одним гос органом (в лице имперского чиновника). Весь процесс построен на принципе гос власти, а не на соглашении сторон. Гос-во брало на себя обязанность по вызыву ответчика в суд, приговор суда представлял собой приказ носителя власти, а не мнение третейского судьи. На это решение стала возможной апелляция в высшую инстанцию, вплоть до императора. Процесс стал письменным, и все заносилось в протокол. Для покрытия издержек введены суд пошлины. Ограничилось действие публичности разбирательства, так как оно перешло в закрытые помещения
Лицо (persona)- тот, кто может иметь права и нести обязанности. Имеющий права и несущий обязанности является субъектом права, а не объектом. Субъект может обладать имуществом, самостоятельно распоряжаться им, совершать юр значимые действия. Для того, чтобы быть субъектом права, надо обладать правоспособностью. Правоспособность (caput) – способность иметь права, быть субъектом права, а следовательно, получать законную защиту со стороны всех институтов римского гос-ва. Правоспособный субъект – persona. Элементы правоспособности: – статус свободы –свободных и рабов; – статус гражданства – римских граждан и неграждан; – статус главы семьи, фамилии – делились на никому не подвластных («отцов семейства») и подвластных. Правоспособность возникала: – естественным путем – рождением – необходимо, чтобы выход ребенка был из утробы матери; чтобы младенец вышел живым (независимо от состояния, продолжительности жизни и того, как он себя проявит, – движением, криком); чтобы младенец был доношен; наличие «образа человеческого»; – искусственным путем, напр при освобождении раба римским гражданином он становился вольноотпущенником и приобретал правоспособность. Статус свободы и статус главы семьи могли быть установлены с помощью суд процесса по частным искам; были выработаны спец иски – средства защиты или оспаривания статуса. Не мог устанавливаться судом только статус гражданства – принадлежность к римскому гражданству определялась публично-правовыми средствами и гарантировалась публично-правовым порядком. Не подлежал оспариванию объем гражд прав лица в зависимости от возрастной, половой и сословной хар-ки субъекта.Не обладали полной правоспособностью: – женщины;– несовершеннолетние в гражданско-правовом смысле (даже если в отношении публичного права они были полноправными гражданами). Степени утраты правоспособности: – полная потеря правоспособности, связанная с утратой статуса гражданства; – промежуточное ограничение правоспособности (если гражданин оставлял Рим и переезжал в провинцию); – изменение в сем статусе (не только уменьшение, но и расширение правоспособности). Ограничение правоспособности – умаление гражданской чести: – intestabilitas – применялась к лицу, которое было свидетелем или весовщиком при совершении гражд сделки, а затем отказывалось подтвердить факт сделки или ее содержание. Позже поражала лиц, виновных в составлении или распространении пасквилей. Заключалась в лишении права быть свидетелем и прибегать к помощи свидетелей при совершении гражд сделок. С исчезновением формальных сделок утратила свое значение; – infamia (бесчестье) – влекла за собой лишение права быть представителем в суде, опекуном, избранным на общественные должности. Магистраты не допускали к осуществлению публичных функций лиц с сомнительной репутацией. Цензор мог вычеркнуть такое лицо из списка сенаторов или из всаднических центурий. Консул мог не допустить к выборам в магистрат, а претор – к выступлению в сенате; – turpitudo (позор) – влекла ограничение в правоспособности в связи с занятием некоторыми профессиями, например профессия актера. — способность гражданина совершать от своего имени опр правовые действия и отвечать за противоправные деяния. Дееспособность зависела от возраста. 1) несовершеннолетние: а) полностью недеесп (дети до 7 лет); б) частично недеесп (мальч от 7 до 14 лет, девот 7 до 12 лет); 2) совершеннолетние: а) частично деесп (молодые люди с 14 до 25 лет, дев с 12 до 25 лет); б) полностью деесп (от 25). Частично недееспособные лица могли приобр имущество и совершать нек сделки, направленные на приобретение имущества. Частично дееспособные лица могли составлять завещание и вступать в брак.Cущ институт ограничения дееспособности К ограниченно дееспособным - расточители, душевнобольные (в период кризиса-недееспособны) и бесчестные лица (лжесвидетели) а также замужние женщины (если в браке без власти мужа, то может самостоят рапоряж имуществом и осущ права. Над детьми до 7 лет и слабоумными – устанавливается опека. Нет категории юр лицо, но признано их существование. Такие объединения были включены в оборот, и кним применялись свойства физического лица. являлись субъектом правового общения. Правоспособность юр лица —быть способным иметь патроната. Дееспособностью юр лица не обладали. Для осуществления юр действий им необходим законный представитель, кот от имени юр лица мог совершать сделки и предъявлять иски. Правовое положение и права законного представителя аналогичны прав положению и правам частного лица. 3 вида юр лиц 1) корпорация (первонач имеют полную свободу, только устав не должен противореч законам, но с установлением Рим империи корпорации распущены, создавать можно только с разрешения сената или санкции императора. 2) муниципию (полит союз) правоспособность шире, имеют право истца и ответчика, право получать имущество по завещат отказу. 3) гос казна (фискус) – на ее имущество не распр сроки исковой давности, иск требования имеют преимущество исполнения. Статусом юр лица обладали военные подразделения — легионы
Римская семья. Агнаты и когнаты
Римскую семью мог основать только римский гражданин как обладатель jus conubi. РП признавало два вида родства — агнатическое и когнатическое. К агнатическим родственникам относились все лица, которые принадлежали к одной семье, поэтому родственниками признавались все лица, которые находились под властью одного главы семьи.
Агнатическое родство — законное родство. Когнатическое родство (или кровное) следует из общности крови. Лицо, которое является агнатом, является и когнатом, но не всегда когнат является агнатом.Соответственно, члены римской семьи делились на подчиненных и главу семьи (paterfamilias), осуществлявшего власть над ними.
Главный признак правового положения paterfamilias - независимость от чьей-либо власти в семейном порядке т. е. его власть над членами семьи (которая могла быть потенциальной) - второстепенный признак, вытекающий из первого. Домовладыка имел полную власть над всеми членами семьи (женой, детьми, внуками, правнуками, женами сыновей и т. д.), включающую право жизни и смерти, отказа от новорожденного, продажи в рабство, телесных наказаний, выдачи по ноксальному иску, расторжения брака женатых сыновей, изгнания из дома. Он полностью обладал также имуществом семьи и распоряжался им по своему усмотрению. Никакие обстоятельства не освобождали сыновей и внуков от подчинения домовладыке: ни возраст, ни занятие должности магистрата. Оно прекращалось лишь со смертью или по воле paterfamilias. С его смертью сыновья, освободившись от patna potestas своего отца, становились домовладыками, жены сыновей переходили под власть своих мужей, внуки - под власть своих отцов, над вдовой (теперь - persona sui juris) учреждалась опека сыновей. имущества.
В когнатическом родстве различаются линии и степени. Линия называется прямой восходящей, если речь идет о лицах, происходящих один от другого, от потомка к предку (внук, сын, отец), и прямой нисходящей, если речь идет о происхождении от предка к потомку (отец, сын, внук). Боковая линия объединяет лиц, имеющих общего предка (брат и сестра, дядя и племянник). Степень родства как в прямой, так и в боковой линии определяется числом рождений между двумя родственниками, на которое они отстоят одно от другого. Мать и сын находятся в первой степени родства - их родство возникло в результате рождения сына Родные брат и сестра - родственники второй степени, дядя и племянник - третьей
Понятие и виды брака. Личные и имущественные отношения супругов. Конкубинат
Брак (matrimonium) – «союз мужчины и женщины, соединение всей жизни, общность божественного и человеческого нрава» (Модестин). В Риме признавались три типа супружеских отношений: брак по цивильному праву (то есть брак между римскими гражданами), брак по праву народов и конкубинат - дозволенное законом сожительство мужчины и женщины, которые в силу закона не имели права заключить цивильный брак. Характерными чертами брака признавались: 1) взаимность: в брак вступали два партнера, однако их безусловное равенство не являлось обязательным условием; 2) согласие партнера; 3) наличие половой связи между партнерами в браке; 4) желание партеров заключить брачный союз; 5) совместная жизнь супругов. Отсутствие одного из условий ставило под сомнение правовой смысл брачного союза. Виды законного римского брака:– cum manu – брак с властью мужа, в силу которой жена поступала либо под власть мужа, либо под власть домовладыки, если сам муж был подвластным лицом. Муж в отношении жены имеет те же права, что и на детей. В том случае, если жена приносила в новую семью какое-либо имущество, оно становилось собственностью мужа. Супруг был вправе отдать жену в кабалу, наказать ее смертью и пр. – sine manu – брак без власти мужа, при котором жена оставалась подвластной прежнему домовладыке либо была самостоятельным лицом. Брак sine manu следовало возобновлять ежегодно. Прожив в течение года в доме мужа, жена автоматически подпадала под его власть – по давности. Женщина, не желавшая установления над собой власти мужа фактом давностного с нею сожительства, должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и таким образом прерывать годичное давностное владение ею (Законы XII Таблиц). Личные отношения супругов по римскому семейному праву различались в зависимости от формы заключения брака: – в браке cum manu жена следовала сословному и гражданскому положению своего мужа. Ее внутрисемейный статус был подчиненным: она приравнивалась как бы к дочери, а муж приобретал над нею власть домовладыки. Правосубъектность жены полностью поглощалась правосубъектностью мужа. Муж мог продать ее в кабалу, рабство, вправе был наложить на нее любое наказание вплоть до лишения ее жизни. Обычаи обязывали мужа не налагать на жену наказаний, не выслушав совета родственников по этому вопросу. Жена не могла жить одна, она была обязана следовать месту жительства своего мужа. Муж мог истребовать покинувшую дом жену при помощи такого же иска как обеспечивающего возврат имущества, оказавшегося в чужом незаконном владении. – брак sine manu не менял юридического положения жены. Она остается во власти отца, если была подчинена отцовской власти до брака. Кровные родственные связи с ее прежней семьей не порывались, как не возникало и агнатского родства между женой и семьей мужа. Мужу никакая власть над женой не принадлежала: супруги в личном отношении считались юр равными объектами. Независимо от формы брака жена обязывалась к домашним работам, к поддержанию дома в состоянии, отвечающем сословному положению семьи (т. е. невыполнение этих требований делало причину развода уважительной и влекущей для нее штрафные последствия).Имущ отношения супругов различались в зависимости от формы заключения брака:– при заключении брака в форме cum manu все имущество жены переходили к мужу, он имел право виндикации (истребования из чужого незаконного владения) на любое принадлежащее жене имущество как полноправный собственник даже в отношении ее прежней семьи. Все возможные приобретения в это имущество (как до, так и после брака) переходили мужу. Но жена имеет право на наследование в качестве агнатической родственницы; – при заключении брака sine manu в семье действовал принцип раздельности имуществ. Управление и распоряжение доходами с имущества жены принадлежало мужу, но отчуждать эти имущества муж не имел права без спец разрешения супруги либо ее прежнего домовладыки. Прежние родственники имели право не только предъявить мужу требования о восстановлении имущества, но иски по поводу злоупотреблений в управлении им. Но жена не могла самостоятельно распоряжаться этими имуществами в хозяйственном отношении. Ответственность возлагалась на супругов раздельно, за исключением случаев конфискации имуществ по уголовным преступлениям.Независимо от формы заключения брака на особом правовом положении две категории брачных имуществ:– приданое (dos) – материальный дар супругу со стороны семьи жены для возмещения его расходов в браке по содержанию супруги. Приданое – имущество жены, но право собственности на него принадлежало мужу. Плоды поступали в его свободную собственность, земельные участки он не мог ни продать, ни заложить. Движимые вещи отчуждались с согласия жены, кроме заменимых и скоропортящихся, отчуждаемых мужем самостоятельно. Муж нес ответственность за сохранность приданого. Передача приданого составляла особый обрядовый акт либо оформлялась особым документом отдельно от событий заключения брака. Приданое не могло быть заменено другим, даже большей стоимости или ценности, не могло изменять своего статуса. Документ о передаче приданого должен был содержать условия и оговорки относительно судьбы приданого при прекращении брака. Приданое воспрещалось отчуждать в течение брака. При разводе судьба приданого зависела от признания той или другой стороны виновной, в этом;– брачные дары (dos propter nupdas) - подарок жене от мужа соответственно с их общественным положением в ходе заключения брака, которым супруга как бы обеспечивалась на случай вдовства. Основное условие для признания брачного дара в качестве такового – поднесение его строго до заключения брака, но не в связи с обручением.Конкубинат -регулировавшееся законом фактическое сожительство мужчины и женщины не имеющих возможности вступить в полноценный брак (например, закон запрещал брак лиц сенаторского сословия с вольноотпущенницей). Дети, рождённые в К., имели ограниченное право наследования после родителей, устанавливался порядок их узаконения (другие категории внебрачных детей полностью лишались имущественных прав).
Вещи. Понятие и виды
Вещь (res) — осязаемая часть живой и неживой природы. Римские юристы выделяли понятие бестелесных вещей, которые существуют только в правовом представлении (право наследования). Вещи делились на виды: 1) божественного и человеческого права. Квещам божественного права относились священные и религиозные вещи. Данные вещи не входят в чье-либо имущество и являются коллективной собственностью религиозных общин. Вещи человеческого права подразделялись на публичные (принадлежавшие группе людей) и частные (принадлежавшие конкретным лицам); 2) делимые и неделимые. К делимым относились вещи, которые при их разделении не меняли своей ценности (земельные участки, строения). Неделимые — вещи, которые материально разделить нельзя. Разделение вещей на делимые и неделимые имело первостепенное значение, так как если право собственности на вещь принадлежало нескольким лицам и право собственности прекращалось, то делимые вещи распределялись в равных долях между собственниками, а если вещь была неделимой, то она оставалась в собственности одного лица, адругие получали денежную компенсацию; 3) движимые и недвижимые; 4) определяемые родовыми и индивидуальными признаками. К вещам, имеющим родовые признаки, относились такие вещи, которые в имущественном обороте не обладали индивидуальностью. Вещи, обладающие индивидуальными признаками, подлежали оценке в каждом определенном случае. В результате гибели вещи, обладающей родовыми признаками, она подлежала замене аналогичной вещью, а при гибели индивидуальной вещи лицо, обязавшееся ее возвратить, освобождалось от этого обязательства; 5) простые и сложные. Простые вещи образуют единую взаимосвязанную субстанцию, асложные образуются из соединения разнородных вещей; 6) главные и второстепенные. Материально не связанные вещи, но соединенные общим началом были зависимы от главной вещи, которая и определяла их юридическое положение. К второстепенным вещам относились части вещей, принадлежности и плоды. Части вещей отдельно от основной вещи не имели самостоятельного значения. Если их можно было отделить от главной вещи, то они могли выступать предметом сделки. Принадлежны-ми назывались вещи, которые имели экономическую связь с главной вещью и могли выступать самостоятельным предметом сделки. Плодами являлись вещи, полученные от плодоносящих вещей без изменения их существенных характеристик (фрукты, молоко и пр.); 7) вещи в обороте и изъятые из оборота. К вещам свободного обращения относились вещи — объекты частной собственности. Вещами, изъятыми из оборота, являлись те, которые исходя из своих свойств или особого положения не могли быть предметом сделок (воздух, реки, дороги и пр.).
Понятие владения. Порядок установления и прекращения. Виды владения
Владение (pasessio) — фактическое господство лица над вещью и отношение к ней как к своей собственности. Подобные отношения носили не временный характер, а представляли собой прочные взаимоотношения между владельцем и вещью. Возникновение института владения в римском праве связано с пользованием земельными участками. В римском государстве существовала коллективная собственность на землю, однако фактическое владение осуществляли определенные семьи. Отсюда и берет свое начало институт владения. Еще цивильное право выделяет институт давности, от которого впоследствии и образовался институт права собственности. Законы XII таблиц устанавливали положение о том, что лицо, владеющее земельным участком 2 года, становится его собственником. В отношении других вещей срок давности равен 1 году. Лицо, владея определенной вещью, защищало свое владение как лично, так и с помощью государства. Подобные действия лица составляли содержание владения. Владение нескольких лиц одной вещью не представлялось возможным, поскольку владение представляло собой материальное воздействие на вещь.
Элементы владения: 1) субъективный —
желание лица владеть вещью; 2) объективный
— фактическое обладание вещью. От владения
следует отличать держание, под которым понимается
обладание вещью, но отсутствие желания
относится к данной вещи как к своей собственности.
Виды владения: 1) титульное и беститульное.
При наличии титула владения собственность
владения являлась правомерной. Впоследствии
владение могло перейти в собственность
только по давности либо при совпадении
объекта владения и собственности. Беститульное
владение означало отсутствие намерения
владельца приобрести вещь в собственность
(владение вещью кредитором и пр.); 2) законное
и незаконное. При законном владении лицо
обладает правом владеть вещью (собственник
вещи). Незаконное владение в свою очередь
подразделялось на добросовестное и недобросовестное.
Лицо признавалось добросовестным владельцем,
если оно не знало и не должно было знать
о том, что не имеет права владеть данной
вещью. Лицо являлось недобросовестным
владельцем, если оно знало, что вещь ему
не принадлежит, но вело себя как собственник
вещи (вор по отношению к краденой вещи).</span></p><p>Выделялось
прекарное владение т. е. владение вещью
до первого требования собственника. Деление
незаконного владения на добросовестное
и недобросовестное имело немаловажное
значение. Только добровольный владелец
мог приобрести вещь в собственность по
давности владения. Недобросовестный
владелец строже отвечал за сохранность
вещи при предъявлении собственником
иска об изъятии его вещи у фактического
владельца.</span></p><p>
Существовало несколько
Виды прекращения владения: 1) потеря материального и волевого элементов;</span></p><p>2) утрата господства над вещью;</span></p><p>3) отказ от владения вещью; 4) смерть владельца;5) гибель вещи или изъятие ее из оборота.</span></p><p>В римском праве владелец мог самостоятельно обратиться к претору за защитой своего владения. При этом не требовалось доказывать свое право на вещь.</span></p><p>Владение защищалось интердиктами, которые представляли собой особые распоряжения претора о прекращении всех действий, нарушающих владение. Интердикты подразделялись на три вида: интердикт, направленный на удержание владения, который имел разновидности — для движимых и для недвижимых вещей; интердикт о возвращении принудительного или тайно утраченного владения интердикт об установлении владения впе
Понятие наследования
В римском праве под наследованием понимался переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам). Положения о наследовании содержались в Законах XII таблиц, преторском праве, императорском законодательстве, в новеллах Юстиниана. По наследству передавались все права наследодателя в частноправовой сфере. По наследству переходили не только права, включающие в себя выгоды и возможное обогащение имущественного характера, но и лежащие на наследодателе и неразрывно связанные с наследством обязательства, в том числе те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал. Наследство считалось реальным и имеющим юридическое содержание. Наследственная масса могла увеличиваться или уменьшаться вне зависимости от чьих-то вредных действий или причиняемого ему ущерба, а также охватывать все возможные приобретения правового характера и утраты.
В римском праве существовало два основания наследования — завещание и закон. При этом наследство могло переходить либо по завещанию, либо по закону, так как особенностью римского наследственного права являлась недопустимость сочетания этих двух оснований в наследовании после одного и того же умершего лица. Поэтому в римском праве было недопустимо, чтобы одна часть наследства переходила по завещанию, а другая часть того же наследства — по закону. Также не допускалось, чтобы часть имущества заве-щалась наследодателем, а часть нет.
В римском праве различали: 1) универсальное наследственное правопреемство (successio per universitatem, in universum jus), когда наследник при вступлении в наследство приобретал единым актом все имущество наследодателя или определенную долю имущества как единое целое. При таком наследовании к наследнику переходили сразу права и обязанности, входящие в состав наследства, а также права и обязанности, о существовании которых наследники не знали. При универсальном правопреемстве наследники получали все выгоды, льготы, обременения, права и обязанности наследодателя, занимали то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его смерти; 2) сингулярное наследственное правопреемство (successio singularis, in singulas res), когда наследникам предоставлялись только отдельные права и обязанности (легаты или завещательные отказы). В завещательных отказах наследодатели предоставляли только единичные права, не возлагая на наследников ни прав, ни обязанностей. Лицо, в отношении которого был назначен легат, не становилось ответственным за долги наследодателя, а являлось преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-либо доле наследства.
Наследование по завещанию
По римскому праву завещание — это распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержавшее назначение наследника, без указания которого завещание признавалось не имеющим юридической силы. Также в завещании могли заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты, фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д. Завещание являлось односторонней сделкой, выражавшей волю наследодателя, который мог в любой момент и без каких-либо ограничений изменить или отменить составленное им ранее завещание.
Условия действительности завещания: 1) наличие специальной правоспособности для составления завещания, так как завещателями могли быть только дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Завещателями не могли быть недееспособные, расточители, осужденные за порочащие преступления и др.; 2) надлежащее назначение в завещании наследника, который должен был обладать специальной правоспособностью, т. е. способностью быть назначенным в качестве наследника. Наследниками не могли быть дети государственных преступников, рабы, перегрины и др.; 3) соблюдение установленной формы завещания.
Формы завещания: 1) testamentum comitis calatis, т. е. объявление и утверждение перед Народным собранием своей воли; 2) testamentum in procinctu, т. е. объявление воином своей воли либо перед вступлением в поход, либо перед сражением.
Виды завещаний: 1) устные (объявление и утверждение перед Народным собранием, объявление воином перед походом или сражением); 2) письменные (изложение завещателем своей воли на навощенных табличках, скрепленное подписями завещателя и не менее семи присутствующих лиц: завещателя, пяти свидетелей, доверенного лица, которое в последующем исполняло завещание).
Условия ничтожности завещания: 1) отсутствие у завещателя завещательной правоспособности; 2) несоблюдение формы завещания; 3) отсутствие действительного назначения наследника; 4) совершение завещания под заблуждением, принуждением или обманом.В римском праве завещание признавалось недействительным в случаях: 1) отмены его завещателем, которая в древнейшем римском праве производилась путем составления нового завещания, а по претор-скому праву — путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей); 2) потери завещателем завещательной правоспособности; 3) утраты назначенными наследниками своей специальной правоспособности, т. е. способности быть назначенными в качестве наследников; 4) смерти наследников ранее смерти завещателя; 5) непринятия наследниками наследства, т. е. отказа от наследства; 6) нарушения прав на обязательную долю.
Наследование по закону.
Наследование по закону — наследование, которое происходило в установленном законом порядке. Основной признак наследования по закону — наличие родства между наследником и наследодателем.