Договор дарения. 15

 

Введение

Ежедневно в своей жизни  мы становимся участниками отношений, регулируемых гражданским правом, порой  даже не подозревая об этом. Приобретая товары, потребляя электричество  и тепло, прибегая к услугам парикмахера, открывая банковский счет, оформляя кредит, мы вступаем в отношения, регулируемые гражданским законодательством.

Основное назначение гражданского законодательства - правовое регулирование, упорядочение гражданского оборота, а  преобладание в нем эквивалентно-возмездных отношений не исключает существования  безвозмездных имущественных связей. Договор дарения представляет собой  одну из возможных сделок, при совершении которых происходит переход права  собственности на имущество и  имущественных прав. Естественно, что  при таких условиях закон не мог  оставить без внимания совершение такого рода сделок. Отношения, возникающие в связи с дарением, намного шире и разнообразнее, чем это может показаться на первый взгляд.

Договор дарения известен еще с античных времен. В римском праве договором дарения признавалось неформальное соглашение, по которому «одна сторона, даритель, предоставляет другой стороне, одаряемому, какие-либо ценности за счет своего имущества, с целью проявить щедрость по отношению к одаряемому. Дарение могло быть совершено в различных правовых формах: посредством передачи права собственности на вещь, в частности, платежа денежной суммы, в форме предоставления сервитутного права и т.д. Частным случаем дарения было обещание что-то предоставить, совершить известные действия и т.д. - дарственное обещание».

В России до революции 1917 года правоотношения, связанные с дарением, являлись предметом оживленных теоретических дискуссий. Гражданское законодательство и гражданско-правовая доктрина того времени не давали четких однозначных ответов на вопросы о понятии дарения, его правовой природе, месте этого института в системе гражданского права. В гражданском законодательстве той поры нормы о дарении были размещены не среди положений о договорных обязательствах, а в разделе о порядке приобретения и укрепления прав на имущество.

В Гражданском кодексе  РСФСР 1922 года договору дарения была посвящена лишь одна норма, устанавливающая  следующее правило: «Договор о безвозмездной уступке имущества (дарение) на сумму более одной тысячи рублей должен быть, под страхом недействительности, нотариально удостоверен» (ст.138). Все отношения, связанные с договором дарения, регламентировались в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года двумя статьями. Согласно первой из них, по договору дарения одна сторона передает безвозмездно другой стороне имущество в собственность, вторая статья предусматривала требования, предъявляемые к форме договора дарения. В настоящее время нормы, регулирующие договор дарения, по-прежнему аккумулированы в ГК РФ. Однако ГК РФ уделяет дарению гораздо больше внимания, выделив, в частности, для этого отдельную главу во второй части, состоящую из 11 статей, где дана достаточно развернутая и детальная регламентация. Сегодня предметом дарения может оказаться жилое помещение, автомобиль и другое имущество, имеющее значительную стоимость. В этом случае уже очевидна необходимость правовых норм, регулирующих порядок заключения такой сделки, ее форму, момент перехода права собственности к новому владельцу и др.

Таким образом, договор дарения  играет достаточно важную роль в современных  гражданских правоотношениях, и изучение и определение правовой природы данного договора является актуальной проблемой гражданского права.

Целью данной работы является изучение современного понимания договора дарения  и особенностей его заключения и  прекращения. В соответствии с названной целью я поставила перед собой следующие задачи:

  1. Изучить сущность договора дарения, его основные понятия и элементы, т.е. выяснить понятие, признаки, форму договора дарения по современному законодательству, а также содержание договора и ответственность за его нарушение;
  2. Выяснить порядок заключения и прекращения договора дарения, а именно: ограничения и запрещение дарения, общий порядок прекращения договора дарения, а также рассмотреть завещательный отказ как специфический вид обещания дарения.

Научными источниками явились  труды по общей теории права, в  том числе по гражданскому законодательству, по гражданскому и гражданско-процессуальному праву. В частности, научный анализ договора дарения основывается на трудах таких ученых как О.Н. Садикова, Грудцына Л.Ю., Спектор А.А., Шершеневич Г.Ф., Е.А.Суханова, А.Л.Маковский, Новицкий И.Б., Е.А. Абрасимова, Ю.В. Романец и другие.

Юридическими источниками исследования явились действующие в настоящее  время в России федеральные законы и подзаконные нормативные акты.

Методами исследования являются общенаучные методы, важнейшим из которых является диалектический метод научного познания социальных явлений в сфере действия права. В исследовании использованы и частные методы (исторический, логический, системный, наблюдение, изучение документов и др.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Сущность договора дарения, его основные понятия  и элементы.

    1. Понятие, признаки и форма договора дарения по современному законодательству

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность  либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности  перед собой или перед третьим  лицом.

При наличии встречной  передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. К такому договору применяются  правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 Гражданского Кодекса.

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное  право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения  и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 574) и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем  безвозмездную передачу вещи или  права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.

Обещание подарить все  свое имущество или часть всего  своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в  виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно.

Договор, предусматривающий  передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.

Как и в ранее действовавших  гражданских кодексах РСФСР, договор  дарения ныне урегулирован в ГК (части  второй) в качестве особого договорного  типа. Однако, если в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. дарению была посвящена всего одна статья, а в Основах гражданского законодательства 1961 и 1991 гг. нормы о дарении отсутствовали, то в современных условиях развития рыночных связей произошло значительное возрастание роли гражданско-правового регулирования рассматриваемых отношений. Это выражается, прежде всего, в достаточно развернутой и сравнительно детальной их регламентации в законе.

Преобладание в гражданском  обороте эквивалентно-возмездных отношений  не исключает существования и развития всевозможных безвозмездных имущественных связей.

Основу правового регулирования  отношений, связанных с дарением, составляют правила ГК РФ, образующие общую часть обязательственного права (ст. 307-453), а также специальные  нормы о дарении (ст. 572-582). Положения  ГК РФ, посвященные общим положениям о договоре дарения, запрещении, ограничении, отмене дарения, дополняются нормами, содержащимися в отраслевом законодательстве Российской Федерации. Например, отдельные  нормы института дарения содержатся в Налоговом кодексе РФ; ФЗ от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях"; ФЗ "О государственной пошлине"; законе РФ от 12 декабря 1991 г. N 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения"

Помимо норм гражданского права названные отношения подпадают  под действие правил других отраслей российского права, в частности  семейного, административного, трудового. К числу актов, содержащих такие  правила, относятся: СК (ст. 36), Закон  РФ от 12.12.1991 N 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" (в ред. от 30.12.2001), Указ Президента РФ от 30.04.1996 N 614 "О  дополнительных мерах по реализации Федерального закона "О ветеранах"", распоряжение Президента РФ от 22.02.1996 N 81-р "О Российском фонде правовых реформ".

Договор дарения обладает несколькими характерными признаками, каждый из которых является в известной  степени самостоятельным и необходимым  для выделения этого договора из общей массы гражданско-правовых договоров. К числу этих признаков относятся:

- безвозмездность;

- согласие одаряемого  принять дар;

- увеличение имущества одаряемого, которое должно происходить за счет уменьшения имущества дарителя;

- наличие у дарителя, передающего одаряемому имущество либо освобождающего его от обязательств, намерения одарить последнего, т.е. увеличить имущество одаряемого за счет собственного имущества;

Безусловно, квалифицирующим  признаком договора дарения является его безвозмездность. Даритель не получает никакого встречного удовлетворения со стороны одаряемого. По общему правилу, установленному в п. 1 ст. 572 ГК РФ, при  наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства  договор не признается дарением. К  такой сделке применяются правила  о притворной сделке, предусмотренные  п. 2 ст. 170 ГК РФ. В отдельных случаях  одаряемый может быть обременен  некоторыми имущественными обязательствами, что само по себе не исключает безвозмездности  договора дарения. Например, согласно п. 3 ст. 582 ГК РФ дарение в общеполезных целях (пожертвование) должно быть, а  юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному  назначению. Исполнение обязательства  по использованию имущества в  таком случае не является встречным  предоставлением, поскольку обязательство  по использованию имущества адресовано третьим лицам, а не дарителю (жертвователю). Оно не противоречит безвозмездному характеру договора дарения, поскольку  сам даритель в этом случае не получает никакого встречного удовлетворения. Следует подчеркнуть, что обременение  одаряемого обязательствами по использованию  имущества может иметь место  только в случае оформления договора пожертвования, в обычном договоре дарения соответствующие условия  установить нельзя. К договору дарения, включающему подобные обязательства, будут применяться правила о  притворной сделке, установленные п. 2 ст. 170 ГК РФ. Некоторые сложности  вызывает толкование норм ГК РФ, определяющих признак безвозмездности договора дарения. Так, при анализе положений  п. 2 ст. 572 ГК РФ закономерно возникает  вопрос о том, считать ли встречной  передачу вещи (права) или встречным  обязательство, осуществляемое одаряемым  вне договора дарения по иным сделкам. В юридической литературе обосновывались различные позиции по этому вопросу. Так, М. Г. Масевич считает, что "если в соглашении сторон предусмотрено встречное обязательство одаряемого в пользу дарителя, например, передать вещь, оказать услугу и т.п., договор не будет дарением". Такой договор будет определяться нормами, относящимися к договору мены, бытовому подряду или другими, в зависимости от условий договора. Автор придерживается мнения, что для признания договора дарения притворной сделкой на основании п. 1 ст. 572 ГК РФ условие о встречном предоставлении должно быть установлено в самом договоре дарения. Иную позицию высказал А.Л.Маковский, который полагает, что "для того, чтобы считаться "встречным", предоставление не обязательно должно быть предусмотрено тем же самым договором, что и "подарок". Оно может быть предметом отдельной сделки и иногда даже с другим лицом (например, когда за полученный или обещанный дар "одаряемый" исполняет обязанность дарителя перед третьим лицом). Важна причинная обусловленность "дарения" встречным предоставлением со стороны "одаряемого". Данный подход поддерживает и В. В. Витрянский, который пишет: "Действительно, то обстоятельство, что "дарение" причинно обусловлено встречным предоставлением со стороны "одаряемого" (в том числе и по иной сделке) бесспорно свидетельствует о том, что стороны, заключая договор дарения, на самом деле имели в виду сделку, совершаемую на возмездной основе, которую они хотели прикрыть сделкой дарения". Чаще всего отграничение дарения от иных гражданско-правовых договоров о передаче имущества не составляет особого труда, однако не следует относиться пренебрежительно к иным (помимо безвозмездности) признакам дарения. Такие признаки договора дарения, безусловно, являются производными от квалифицирующего признака безвозмездности дарения, но, как справедливо отмечает В. В. Витрянский, без их рассмотрения "договор дарения нельзя будет отличить, например, от любого другого гражданско-правового договора на передачу имущества, освобождающего контрагента от его оплаты либо иного встречного предоставления, хотя лицо, передающее имущество, не будет иметь намерения одарить контрагента"1.

Помимо этого, при заключении любого договора нужно четко следовать предписаниям закона относительно формы сделки. Иначе это может повлечь такие неблагоприятные последствия, как признание сделки недействительной.

Как следует из ст. 574 ГК РФ, договор дарения в зависимости  от его предмета и участников может  заключаться как в устной, так  и в письменной форме. Дарение недвижимости всегда совершается в письменной форме и требует государственной регистрации.

Договор дарения движимого  имущества даже в том случае, если он сопровождается передачей дара одаряемому, должен быть в письменной форме в  следующих случаях:

- когда дарителем является  юридическое лицо и стоимость  дара превышает 5 установленных  законом минимальных размеров  оплаты труда (ст. 574 ГК РФ).

- договор является консенсуальным, т.е. содержит обещание дарения  в будущем.

 

1.2 Содержание  договора дарения. Ответственность  по договору.

О содержании договора дарения (правах и обязанностях сторон) можно  говорить лишь применительно к договору обещания дарения.

Что касается договора дарения, совершаемого путем передачи подаренного  имущества одаряемому, то он является реальным, и договорная природа такого дарения выражается лишь в том, что передача одаряемому подаренного имущества требует согласия последнего на принятие дара; впрочем, такое согласие предполагается.

Договор обещания дарения  порождает одностороннее обязательство дарителя  передать объект дарения одаряемому и корреспондирующее данному обязательству право одаряемого требовать от дарителя передачи дара.

Особенностью договора дарения  является то, что в изъятие из общего положения о недопустимости одностороннего прекращения гражданско-правового  обязательства, за исключением случаев, установленных законом (ст. 310 ГК), стороны  договора дарения наделены широкими правами  по одностороннему прекращению обязательства, вытекающего из договора дарения.

Так, одаряемый вправе в  любое время до передачи ему дара от него отказаться, в результате чего договор дарения считается расторгнутым. А расторжение договора, как известно, влечет и прекращение обязательства (п. 1 ст. 573, п. 1 ст. 453 ГК).

Закон предусматривает лишь определенные требования к форме, в которую должен быть обличен отказ одаряемого от принятия дара: если договор дарения был заключен в письменной форме, отказ от дара также должен быть совершен одаряемым в письменной форме; а в случаях, когда договор дарения был зарегистрирован (например, при дарении недвижимости), отказ от принятия дара также подлежит государственной регистрации. Реализация одаряемым права отказаться от дара до его передачи, как правило, не влечет для него никаких последствий. Исключение предусмотрено лишь для тех случаев, когда договор обещания дарения был заключен в письменной форме, и состоит оно в том, что даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять дар (пп. 2, 3 ст. 573 ГК). 

Главной обязанностью дарителя является передача дара.

Если предметом договора является вещь, то ее передача одаряемому может осуществляться посредством  вручения, символической передачи (например, вручение ключей) либо вручения правоустанавливающих документов (п. 2 ч. 1 ст. 574 ГК РФ).

Передача дара в виде имущественного права в отношении третьего лица обычно производится путем вручения документов, фиксирующих основания возникновения этого права (например, уступка прав по предъявительской ценной бумаге).

Единственным основанием возникновения права в отношении  самого дарителя является договор дарения. В этом случае переход права на одаряемого обычно происходит автоматически  в силу истечения согласованного сторонами срока или по наступлении  согласованного отлагательного условия. Передача дара в виде освобождения от обязанности требует от дарителя совершения определенных действий, например получения согласия кредитора одаряемого на перевод долга или исполнения обязанности за одаряемого (в случае возложения исполнения).

Обязанности дарителя по консенсуальному  договору дарения переходят к его правопреемникам, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 581 ГК). В отношении пожертвования это правило не действует (п. 6 ст. 582 ГК).

Право отказа от исполнения консенсуального договора дарения  — одно из важнейших прав дарителя, закрепленное ст. 577 ГК. Даритель может  воспользоваться этим правом в двух случаях:

1) если после заключения  договора его имущественное, семейное  положение либо состояние здоровья  изменились настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни;

2) если одаряемый совершил  покушение на жизнь дарителя, члена его семьи или близкого  родственника либо умышленно  причинил дарителю телесные повреждения.  

Отказ дарителя от исполнения договора дарения невозможен применительно  к обычным подаркам небольшой  стоимости (ст. 579 ГК). Если даритель не воспользовался своим правом на отказ от исполнения договора дарения и не исполнил своего обязательства, для него могут наступить последствия, предусмотренные ГК на случай неисполнения должником гражданско-правового обязательства.

В частности, если объектом дарения являлась индивидуально-определенная вещь, одаряемый может потребовать отобрания указанной вещи у дарителя и передачи ее одаряемому (ст. 398 ГК). Кроме того, к дарителю может быть применена и ответственность за неисполнение обязательства.

Если же брать договор  дарения в обыденном представлении, то не следует забывать, что ответственность  дарителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по передаче имущества одаряемому может наступить лишь при наличии вины дарителя в нарушении договора (п. 1 ст. 401 ГК). Поэтому в случаях, когда даритель, заключив договор обещания дарения, не принимает никаких мер для исполнения взятого на себя обязательства, а одаряемый несет разумные расходы (при условии, что факт и размер им будут доказаны), нет никаких оснований для освобождения дарителя от ответственности. 

Право на получение дара одаряемым логически вытекает из самого предмета договора дарения. Его содержание определяется содержанием соответствующей обязанности дарителя.

Если предметом дарения  является индивидуально-определенная вещь, то в случае неисполнения обязательства  дарителем одаряемый приобретает  право требовать отобрания этой вещи у дарителя (с соблюдением  правил ст. 398 ГК). Если же предмет дарения  — вещь, определяемая родовыми признаками, то право на получение дара может  сузиться до права на возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК).

Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в п. 1 ст. 573 ГК. Это право может быть осуществлено в любой момент до передачи дара и даже не обусловлено наличием каких-либо уважительных причин. Одаряемый вправе отказаться от дара вообще без указания мотивов (если соблюдены формальные требования, предусмотренные п. 2 ст. 573 ГК).

Отсюда можно сделать  вывод о том, что принятие дара не является обязанностью одаряемого лица. Но какое же значение имеет  тогда согласие одаряемого на принятие дара? Договорное условие о принятии дара устанавливает не обязанность  одаряемого, а, скорее всего, характеризует обязанность дарителя по передаче дара, которая не может быть выполнена, пока дар одаряемым не принят. В этом смысле принятие  дара - обязательное условие состоявшейся передачи дара2.

Права одаряемого в обычном  консенсуальном договоре дарения, по общему правилу, не переходят к его правопреемникам (если иное не предусмотрено договором  — п. 1 ст. 581 ГК). Напротив, в договорах  пожертвования, как правило, имеет  место правопреемство (п. 6 ст. 582 ГК).

Существование обязанностей на стороне одаряемого лица - явление довольно редкое для обычного дарения. Практически оно ограничивается немногими случаями дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя. Но в договорах о пожертвовании обязанность одаряемого по использованию имущества  в общеполезных целях присутствует всегда.  Более того, согласно п.5 ст. 582 ГК, использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных законом, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.

 

Несмотря на всю специфику  договора дарения (обещания дарения), неисполнение или ненадлежащее исполнение вытекающего  из него обязательства влечет ответственность, предусмотренную для должника, нарушившего гражданско-правовое обязательство (гл. 25 ГК).

Однако, учитывая безвозмездный  характер этого договора, закон предусмотрел из общих правил ряд изъятий, ограничивающих ответственность сторон договора.

Так, ответственность за убытки, причиненные дарителю отказом одаряемого от принятия дара, ограничена возмещением реального ущерба, если к тому же соответствующий договор дарения был заключен в письменной форме (п. 3 ст. 573 ГК).

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем в соответствии с нормами главы 59 ГК (т.е. ответственность здесь конструируется по внедоговорной модели). Общие основания деликтной ответственности в данном случае конкретизируются указанием на то, что даритель отвечает за недостатки вещи, если они  возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных и если даритель знал о них, но не предупредил одаряемого (ст. 580 ГК). Таким образом, ответственность строится на началах вины.

Несмотря на применение к  дарителю общих положений об ответственности должника, нарушившего свои обязательства, законодатель счел необходимым специальным образом урегулировать ответственность дарителя за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренной вещи (ст. 580 ГК).

Такая ответственность в целом строится по правилам деликтной ответственности (внедоговорное возмещение вреда). Особенность же, а вместе с ней и смысл специального регулирования,   состоит в том, что основания такой ответственности дарителя определены в самом тексте ст.580 ГК, согласно которой в указанных случаях вред подлежит возмещению дарителем, если будет доказано, что эти недостатки возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных и даритель, хотя и знал о них, не предупредил о них одаряемого. Таким образом, даритель несет ответственность за вину форме умысла или грубой неосторожности. В остальном возмещение вреда причиненного жизни, здоровью или имуществу одаряемого, осуществляется по правилам, предусмотренным  гл. 59 ГК  об обязательствах,  вследствие причинения вреда.

Кроме того, поскольку в  качестве стороны (потерпевшего) в деликтном  обязательстве выступает гражданин, которому причинен вред вследсвие недостатков  вещи и в результате ее использования  для личных бытовых нужд, одаряемые  пользуется не только правами стороны  в деликтном обязательстве, но правами, предоставленными потребителю законодательством  о защите прав потребителей. Это  означает, что требование о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или  имуществу одаряемого, может быть предъявлено не только к дарителю (при наличии оснований, предусмотренных  ст. 580 ГК), но и к изготовителю (исполнителю) соответствующей вещи (товара).3

Нормы об ответственности  дарителя за вред, причиненный жизни  и  здоровью или имуществу одаряемого гражданина, представляют собой специальные правила, которые не подлежат расширительному толкованию. Так, норма, содержащаяся в ст. 580 ГК,  говорит о вреде, причиненном вследствие недостатков подаренной вещи  и не упоминает договоры дарения, совершаемые путем передачи прав или посредством освобождения одаряемого от его обязательств. Данная норма не имеет также никакого отношения к так называемым юридическим дефектам подаренной вещи,  а все вопросы, связанные с «юридическими дефектами» передаваемой вещи (обременение правами третьих лиц, ущербность титула и т.п.), должны решаться в рамках договорной ответственности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Порядок  заключения и прекращения договора дарения.

2.1 Завещательный  отказ (легат) 

Завещательный отказ (легат) – в гражданском праве возложение на наследников по завещанию исполнения какого-либо обязательства в пользу какого-либо лица (лиц).

В некотором роде, завещательный  отказ можно считать обещанием  дарения после смерти, но, поскольку  подобное обещание запрещено законодательно, легат регулируется нормами о  наследственном праве.

В основе легата лежит обязательственное  отношение между наследником, на которого возложено исполнение отказа и третьим лицом (отказополучателем), имеющим право требовать исполнение отказа. В этом случае отказополучатель выступает в качестве кредитора, а наследник является должником.

Обязанность исполнения отказа для наследника наступает лишь в  случае принятия им наследства. Если наследник, на которого возложено исполнение отказа, умирает до открытия наследства или  откажется от наследства, обязанность, вытекающая из завещательного отказа, перейдет к тем наследникам, к  которым поступит его доля. Например, к наследникам, получившим наследственную долю в порядке наследственной трансмиссии; к наследнику, к которому перешла доля в имуществе завещателя, обремененного легатом, вследствие отказа в пользу данного наследника. Распоряжение об отказе должно быть сделано самим завещателем и включено им в текст завещания.

Не включенные в текст  завещания распоряжения об отказе не являются легатом. Отказ подлежит исполнению после того, как из наследственной массы будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя  перед другими кредиторами.

Таким образом, если сумма  долгов окажется равной сумме имущества, которую необходимо передать в силу легата, исполнение завещательного отказа станет невозможным. Кроме того, наследник, на которого возложено завещателем  исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего  к нему наследственного имущества. Таким образом, закон устанавливает  ограниченный объем исполнения легата, что позволяет провести параллели с договором дарения, так как обещание дарения всего имущества является недействительным.

Завещательный отказ должен быть указан в завещании, должен быть его частью, поэтому его закрепление  в каком-либо отдельном документе невозможно. Вне завещания назначение отказа не имеет силы, оно должно быть сделано самим завещателем и не может включаться в завещание путем толкования его судом.

Завещательный отказ - это  в первую очередь завещательное  распоряжение. Если наиболее просто изобразить сущность завещательного отказа, то часть  наследственного имущества будет  принадлежать наследникам по закону или по завещанию, а другую часть  наследники должны передать или предоставить по завещательному отказу обозначенному  третьему лицу, которое приобретает  право требования к наследникам  на часть наследственного имущества.

Часть 2 ст. 1137 ГК РФ определяет возможное содержание легата, в соответствии с которой завещатель может выбрать  в качестве такового любое из указанных  действий, их сочетание или же установить по своему усмотрению другой предмет  легата:

1) передача отказополучателю  в собственность, во владение, на ином вещном праве или  в пользование вещи, входящей  в состав наследства;

2) передача отказополучателю  входящего в состав наследства  имущественного права;

3) приобретение для отказополучателя  и передача ему иного имущества;

4) выполнение для него  определенной работы;

5) оказание ему определенной  услуги;

6) осуществление в пользу  отказополучателя периодических  платежей.

Перечень возможных предметов  легата является открытым, в него могут  быть включены и иные действия наследников, не противоречащие закону и существу завещательного отказа. Таким образом, предметом завещательного отказа могут  быть вещи, вещные и обязательственные  права, действия, работы и услуги, т.е. весь тот набор материальных благ, которые выступают в качестве объектов гражданских прав.

Кроме того, при отказе наследника от исполнения завещательного отказа или ненадлежащем его исполнении, отказополучатель приобретает право требования в судебном порядке возникших в связи с этим убытков. "Размер истребуемых убытков не может ставиться в зависимость от стоимости наследства, они должны возмещаться из всего имущества наследника", то есть ответственность наследника за неисполнение или ненадлежащее исполнение легата аналогична ответственности дарителя в консенсуальном дарении.

В качестве основания возникновения  права из завещательного отказа выступает  следующий фактический состав: