Понятия и основания наследования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

         НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                     

                                           УНИВЕРСИТЕТ


 

                                  Реферат на тему:

                       Понятия и основания наследования

                     

 

 

 

 

Факультет: ФМА

Группа:

Студент:

Преподаватель: Токарчук  И.В.

 

 

 

 

 

                                                 

                                                         НОВОСИБИРСК 2009

Введение 

Наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя, без посредничества каких-либо третьих лиц.

К основаниям наследования относятся завещание и закон. В ч. 3 ГК РФ основания наследования не претерпели изменений, но поменялись местами. Граждане вправе сами (по своему усмотрению, исходя из автономии своего волеизъявления) распоряжаться своим имуществом, в том числе оставляя его по завещанию.

Если раньше на первом месте  находилось наследование по закону, а  на втором — наследование по завещанию, то сейчас первое место занимает наследование по завещанию и второе — наследование по закону. Этот подход сказался и на разделе «Наследственное право» в целом. Раздел состоит из пяти глав. Вслед за главой «Общие положения» расположены главы «Наследование по завещанию», «Наследование по закону», «Приобретение наследства», «Наследование отдельных видов имущества». И здесь глава «Наследование по завещанию» опережает главу «Наследование по закону».

Наследование непосредственно  из закона никогда не возникает. Для  наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый  набор предусмотренных законом  юридических фактов, причем отсутствие хотя бы одного из них исключает призвание наследника к наследованию.

Для наследования по закону необходимы два факта:

1) лицо, призываемое к  наследованию, должно входить в  круг наследников по закону;

2) должно произойти открытие  наследства.

При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель. Однако наследодатель может лишить в завещании права наследования всех наследников по закону и вместе с тем никому ничего не завещать.

Основной случай наследования по закону — отсутствие завещания. Но наследование по закону может наступить  и при наличии завещания, в  котором наследодатель лишил  наследства всех своих наследников  по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц.

Также, если наследодатель  распорядился в завещании лишь о части своего имущества, в отношении незавещанного имущества возникает наследование по закону. Если завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если наследник по завещанию отказался, от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, что в завещании не было записано, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам. В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное, а значит, и мое», теряется в нынешней ситуации. Появление частной собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее. Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. В пункте 4 статьи 35 Конституции РФ прямо указано «Право наследования гарантируется законом.» Конституция РФ. М., Юристъ, 1995.

Большинству хотя бы раз  в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного  права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые  дома. Именно в этой ситуации возникает  наибольшее количество споров между  наследниками, а родственники часто  становятся врагами. Чтобы по возможности  избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного  права. Весьма значительным для наследственных правоотношений, прежде всего, считается  объект этих отношений, то есть то, что  называют наследственной массой, в  которую включаются права и обязанности  умершего гражданина, переходящие к  его наследникам.

Наследоваться по Российскому  законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. Ни самовольно возведенные  строения или помещения, ни захваченные  земельные участки не могут переходить по праву наследования. Таким образом, права наследодателя на имущество  должны быть безусловно подтверждены.

Появление у многих граждан  дорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о  судьбе этого имущества после  их смерти, что приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда  еще при жизни собственник  распределяет свои имущественные и  некоторые личные неимущественные  права и обязанности между  теми, кого он хотел бы иметь своим  правопреемником после смерти.

Урегулировать все вопросы  передачи имущества наследникам, конечно  же предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которое заверяется нотариусом и приобретает форму «юридически оформленной воли наследодателя» после смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в римском праве: «воля умершего - закон».

Имущественные интересы, похоже все чаще становятся для нас важнее родственных уз. Вообще, всегда ли надо писать завещание? Если в семье нормальные отношения и есть наследники по закону, вовсе не обязательно прибегать к этому нотариальному действию. Наследники по закону, в случае отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но если самыми близкими людьми являются двоюродные братья и сестры, племянники, племянницы, дяди, тети, которые наследниками по закону не являются, тогда без завещания не обойтись, иначе накопленное добро станет достоянием государства.

Гражданский кодекс РФ Ч. 3 2001 года регулирует институт наследования, положения которого с 2002 года стали  применяться в Российской Федерации.

На данном этапе вопросы  наследственного права регулируются многими нормативно-правовыми актами, прежде всего, Конституцией РФ 1993 года. Связь наследственного права  с нормами Конституции проследить очень легко, так как право  наследования тесно связано с  правом личной собственности, которая  охраняется государством, то есть Конституцией РФ. Таким образом, можно говорить о том, что нормы высшего законодательного акта России являются непосредственно гарантией реализации каждым гражданином Российской Федерации своих прав в сфере наследственных правоотношений и право наследования гарантируется законом (статья 35).

1. Общие положения  о наследовании

1.1 Основные понятия наследственного права

Наследство - совокупность имущественных  прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что речь идет о совокупности не вещей, а имущественных  прав и обязанностей.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это  имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности  наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое  переходят к наследникам на основании  норм наследственного права.

Наследственное право - представляет собой совокупность норм, которые  регулируют порядок и пределы  перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными  не являются. Эти отношения возникают  либо еще до наследования, то есть при  жизни наследодателя, например, отношения  по составлению завещания, либо после  наследственных правоотношений, как  отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям. Предметом любого права являются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Сфера влияния самого наследственного  права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, так как  наследственные правоотношения являются частью наследственного права.

Здесь хочется отметить, что не все авторы считают, что  при наследовании имеет место  универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Попытки отрицания  самой категории наследственного  правопреемства высказывал Н.Д. Егоров. Он считал, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих  правах, а в объектах этих прав. Автор  выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство). Он придерживался  позиции, высказанной В.И. Серебровским: «Долги являются … только «обременением» наследства, но не его составной  частью. Долги могут уменьшить  наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества  не входят. Если бы долги входили  в состав наследственного имущества, то они уже никак не могли бы «обременять» его.» Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С.33. Точка зрения автора основана на толковании неудачно сформулированных норм ГК РСФСР 1922 года. Поддержки ни в научной литературе, ни законодателя она не получила. По-видимому, та же судьба уготована еще более парадоксальным взглядам на сей счет Н.Д. Егорова. В данной работе будем исходить из понятия, что при наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам переходит в порядке правопреемства.

Под наследственными правоотношениями ( или наследованием) - понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом.

«Имущественные и некоторые  личные неимущественные права, возникающие  или возникшие из юридических  отношений, в которые поставило  себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц.» Чельцова Н.В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании. Информационная система Кодекс. Раздел Наследственное права. С.1.

Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. От универсального наследственного преемства отличают преемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие - предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д. Такое преемство в отдельных правах умершего наследованием не является.

Для прекращения в отношении  лица всех юридических отношений, связывавших  его с другими лицами до этого  момента, и возникновения права  на фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных неимущественных прав от этого лица к другому необходимо наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими фактами закон признает:

- смерть гражданина;

- объявление гражданина умершим.

При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства. Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку  с ним связано:

Именно им определяются лица, которые выступят наследниками, а  значит и потенциальные лица, участвующие  в деле.

Не каждый из наследников  сможет в силу определенных причин выступить сам при принятии наследства. То есть с этого момента определяется, будет ли наследник сам участвовать в процессе принятия наследства или его интересы будет представлять иное лицо - представитель (как правило, законный). С данным фактом связана проблема защиты наследственных прав несовершеннолетних лиц.

Именно этот момент определяет состав наследственной массы. Только то имущество, которое принадлежало наследодателю, и возникающие из основания его принадлежности наследодателю права и обязанности, могут составлять наследственную массу. Это, в свою очередь, может повлиять на объем предъявляемых требований при рассмотрении дела в суде, подведомственность рассмотрения дела судом, место нотариального оформления наследственных прав при отсутствии спора между наследниками, охрану самого наследства и, в конце концов, на размер налога на имущество, переходящее в порядке наследования, и, возможно, даже на сам факт уплаты налога.

Именно момент открытия наследства является точкой отсчета течения  срока для предъявления претензий  кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства  о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения  прав и обязанностей (в том числе  права собственности) по наследству.

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. В случае, если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели, эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны.

Кроме того, большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет  понятие “места открытия наследства”. Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или  отказе от него. Часто случается, что  человек проживал в одном месте, его имущество находится в  другом месте, а смерть наступила  в третьем. Поэтому закон четко  определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части.

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно  или преимущественно проживает. Например, если российский гражданин  находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его последнее постоянное место жительства в Российской Федерации.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся  под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (статья 20 ГК РФ).

В случае неясности, в каком  из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается  судом в порядке особого производства (статья 247 ГПК РСФСР). Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (статья 249 ГПК РСФСР).

Документом, подтверждающим место открытия наследства, может  быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации  или справка с места работы умершего о месте нахождения наследственного  имущества. При отсутствии вышеназванных  документов место открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о  его установлении.

Значение места открытия определяется, во-первых: тем, что условия  приобретения наследственного имущества  различаются по законодательству той  или иной страны для тех или  иных наследственных отношений; во-вторых: место открытия наследства определяет место нотариального оформления наследственных прав наследников при  отсутствии спора между ними, а  также применения мер по охране самого наследства.

В части 3 Гражданского Кодекса  РФ основные понятия, рассмотренные в настоящем пункте по своей сути остались неизменными.

При определении кто является субъектами наследственных правоотношений, нет четких позиций. Суханов отмечает, что «субъектами наследственного  правоотношения являются наследодатель  и наследники.» Гражданское право. В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1993. Т. 1. С.222. Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут» Сергеев А.П., Толстой Ю.Е. Гражданское право. Т.3. М..: Проспект, 1998. . С.510..

Наследодатель - это гражданин, после смерти которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам. Это может быть гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства. При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть и недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека.

Наследник - это лицо, которое  призывается к наследованию в  связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать  любой субъект гражданского права: им может быть и гражданин, и юридическое  лицо, и государство в целом.

При этом социальные образования  признаются наследниками, если они  существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин РФ оставил  завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество  перейдет к государству - правопреемнику к Российской Федерации.

Юридические лица, в том  числе и иностранные, могут быть наследниками только по завещанию. Для  призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Право на наследство не зависит  от гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранцы и  лица без гражданства, поскольку  они пользуются в России гражданской  правоспособностью наравне с  гражданами РФ.

Субъектом права наследования выступает государство в лице края, области, иного административно-территориального или национально-государственного образования (его финансовых или  иных уполномоченных на то органов  государственного управления), если наследодатель  не указал в завещании иное государственное  образование в качестве наследника, либо речь идет об имуществе, относящемся  к объектам федеральной или республиканской  собственности (например, памятники  истории и культуры национального  значения).

К спорным моментам относится  то, что «выморочное имущество  переходит в порядке наследования по закону не к государству, как это  имеет место сейчас, а в собственность  муниципального образования по месту  открытия наследства.

Итак, рассмотрим первую категорию  наследников - это граждане. Они могут  быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя (статья 530 ГК). Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления  смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом  недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Таково общее  правило. Наряду с этим закон (статья 530 ГК) признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и  родившиеся после его смерти. Другие родственники наследодателя (внуки, братья, сестры), родившиеся после открытия наследства, в число законных наследников  не входят.

Часть Ш Гражданского Кодекса РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дяди и тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву представления). В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга.

Иначе решается вопрос при  наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые  лица (дети, внуки, братья, сестры и т.д.), зачатые при жизни наследодателя  и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.

Однако, круг граждан, имеющих  право быть наследниками, законодательно ограничен. Согласно ГК существуют несколько  категорий лиц, которые лишаются права наследования в силу своего недостойного поведения в отношении  наследодателя. Недостойность поведения  гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь в виду, что лишение права наследования родителей и детей за их недостойное  и противоправное поведение обязательно  лишь при наследовании по закону. При  наследовании по завещанию оно не обязательно, так как наследодателю  предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц, допустивших такое поведение. Он вправе не принять этот факт во внимание и оставить этих лиц наследниками по завещанию (ст.534 ГК).

Вторая категория наследников - юридические лица (отдельные государственные, кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан, могут  быть наследниками только по завещанию (статья 534 ГК).

И, наконец, третий случай, когда  наследником является само государство. Статья 552 ГК содержит перечень ситуаций, когда наследственное имущество  полностью или частично переходит  государству. Наследование всего имущества  имеет место:

- когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части;

- когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

- когда все наследники лишены завещателем права наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом оснований (статья 531 ГК);

- когда ни один из наследников не принял наследства (статья 546 ГК), либо все отказались в пользу государства (статья 550 ГК).

«Во всех перечисленных случаях  входящее в состав наследства авторское  право либо принадлежавшее отказавшемуся  наследнику право на долю в авторском  вознаграждении прекращается» Сергеев  А.П., Толстой Ю.Е. Гражданское право. Т.3. М..: Проспект, 1998. . С.601..

2. Открытие и  принятие наследства.

2.1 Время открытия  наследства.

Наследство открывается  со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства закон связывает  определение:

1) круга наследников, призываемых  к наследству;

2) состава наследственного  имущества;

3) начала исчисления, сроков  на принятие наследства или  отказа от него наследниками;

4) начала исчисления сроков  на предъявление претензий кредиторами;

5) момента возникновения  права наследников на наследственное  имущество;

6) срока для выдачи  свидетельства о праве на наследство;

7) законодательства, которым  следует руководствоваться (к  наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия  наследства, если иное не предусмотрено  законом).

Согласно ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. При объявлении судом общей юрисдикции безвестно  отсутствующего лица умершим, в соответствии с положениями главы 28 ГПК РСФСР, временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в  законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя  умершим. Если факт смерти наследодателя  достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В  случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание  предполагать его гибель от определенного  несчастного случая, суд может  признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

По действующему законодательству РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его  постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение  пяти лет, а если он пропал без вести  при обстоятельствах, угрожавших смертью  или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного  случая, - в течение шести месяцев  Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть 1. Принят Государственной Думой 21.10.94 г., ст. 45.. Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерством обороны или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания этих военных действий.

В исковом заявлении о  признании лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя  и отчество, год рождения и место  рождения этого лица; последнее известное  им его место жительства и место  работы; для какой цели необходимо признание лица умершим (например, для получения наследства). В подтверждение факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного отсутствия.

Для определения времени  открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной  смерти наследодателей, связанных между  собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день оформление наследственных прав должно производиться раздельно  по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

Факт и день смерти наследодателя  подтверждаются свидетельство органов  загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным органом Министерства обороны (в случае гибели наследодателя в  связи с военными действиями). Решения  народного суда об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации  смерти либо факта смерти лица в  определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты  нотариусом в подтверждение факта  смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения  свидетельства о смерти, в последствии представляемого наследниками нотариусу. В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса копию актовой записи о смерти наследодателя. Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о смерти Наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года.

 2.2 Место открытия наследства

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или  его основной части.

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса  о применении законодательства к  возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса, к которому необходимо:

1) наследникам подавать  заявление о принятии наследства  и отказе от него;

2) кредиторам наследодателя  предъявлять претензии по его  долгам;

Понятия и основания наследования