Принципы гражданского права. 5

Содержание

1. Понятие принципов гражданского права

2. Классификация принципов гражданского права

3. Принципы авторского и патентного права

 

 

 

1 Понятие принципов  гражданского права

Слово «принцип» происходит от латинского «prinzipium» - начало, первоначало. Безусловно, принципы - это начала, точнее даже первоначала системы права  и конкретных отраслей. Эта точка  зрения выражена и в законодательстве в ст.1 ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства», где закреплены именно принципы. В них содержание права раскрывается углубленно: принципы выражают сущность права, его основы, закономерности развития экономической  сферы жизни общества.

Принципы — это важнейшие  элементы структуры права. Они заложены как в глубине права, так и  имеют вполне конкретное внешнее  проявление — в нормативных актах.

Указанные определения не имеют существенных отличий.

Под правовыми принципами понимаются основные начала, наиболее общие руководящие положения  права, имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер.

Установление или выведение  принципов отрасли права помогает правильнее применять нормы и  лучше понимать их сущность, а также  социальное назначение.

Следует подчеркнуть особенность  правовых принципов, что они носят  общеобязательный характер. Поэтому  их соблюдение и учет при рассмотрении конкретных правовых ситуаций является обязательным требованием закона.

В юридической науке и  практике часто говорится о «правовых  принципах» и «принципах действующего права». Это хотя и тесно связанные, но, тем не менее, не тождественные  понятия, относящиеся друг к другу  скорее как общее к особенному.

Первые выступают как  отправные положения (правила) права, которые входят непосредственно  в его содержание, представлены там  в качестве важнейших норм, реально  выражены и закреплены в этих нормах.

Вторые же складываются из исходных юридических положений  и идей, которые по тем или иным причинам на данном этапе в содержание действующего права не входят.

Они существуют лишь в роли элемента правосознания, либо находят  законодательное закрепление только в некоторые периоды, либо фигурируют в правовой деятельности в качестве весьма своеобразных, хотя и «неписаных», однако непреложных отправных положений, которые порой именуются «правовыми аксиомами».

Таким образом, принципы гражданского права — это выраженные в нормах права основополагающие, руководящие  начала, выражающие его сущность и  направляющие развитие и функционирование всех элементов системы гражданского права. Принципы, сформулированы учеными-юристами, и выступают в виде фундаментальных  идей и идеалов, составляют часть  научного и профессионального правосознания, юридической политики и не являются обязательными для субъектов  права. Все принципы носят общеобязательный характер. Их соблюдение и учет при  рассмотрении конкретных правовых ситуаций является обязательным требованием  закона.

 

2 Классификация принципов гражданского права

Под правовыми принципами понимаются основные начала, наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер. Такие основные начала присущи как праву в целом (правовой системе), так и отдельным правовым отраслям, а также подотраслям и

даже институтам и субинститутам.

Значение правовых, в том  числе отраслевых, принципов двояко. С одной стороны, они отражают существо содержания, социальную направленность и главные отраслевые особенности  правового регулирования. Это позволяет  лучше понимать его смысл, правильно толковать и применять конкретные правовые нормы.

С другой стороны, принципы права должны учитываться при  обнаружении пробелов в законодательстве и применении правовых норм по аналогии. Для гражданского права это обстоятельство имеет особенно важное значение, ибо оно чаще других отраслей сталкивается с такими ситуациями. Дело не только в том, что оно

обычно содержит общие  правила, в которых невозможно предусмотреть  все детали чрезвычайно многообразных  и сложных имущественных и  неимущественных отношений. Дозволительный характер гражданско-правового регулирования, рассчитанный на инициативу участников, заранее предполагает возможность  появления таких

правоотношений, которые  вообще не предусмотрены ни в одной  правовой норме, но соответствуют «общим началам и смыслу гражданского законодательства» (ср. п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 6 ГК). Оформление таких отношений, включая оценку их правомерности и разрешение возможных  между их участниками конфликтов, не может

осуществляться без опоры  на общие принципы гражданского права.

Следует подчеркнуть ту особенность  правовых принципов, что они носят общеобязательный характер, будучи, как правило, прямо закрепленными в соответствующих правовых нормах. Поэтому их соблюдение и учет при рассмотрении конкретных правовых ситуаций является обязательным требованием закона.

К числу таких основных начал (принципов) гражданско-пра-вового регулирования относятся:

- принцип недопустимости  произвольного вмешательства кого-либо  в частные дела;

- принцип юридического  равенства участников гражданско-правовых  отношений;

- принцип неприкосновенности  собственности;

- принцип свободы договора;

- принцип самостоятельности  и инициативы (диспозитивности) в  приобретении, осуществлении и защите

- гражданских прав;

- принцип беспрепятственного  осуществления гражданских прав, в том числе свободы имущественного  оборота (перемещения товаров,  услуг и финансовых средств);

- принцип запрета злоупотребления  правом и иного ненадлежащего  осуществления гражданских прав;

- принцип всемерной охраны  гражданских прав, включая возможность  восстановления нарушенных прав  и обеспечение их независимой  от влияния сторон судебной  защиты.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в  частные дела характеризует гражданское право как частное право. Он обращен прежде всего к публичной власти и ее органам, прямое, непосредственное вмешательство которых в частные дела, в том числе в хозяйственную деятельность участников имущественных

отношений — товаровладельцев-собственников, допустимо теперь только в случаях, прямо предусмотренных законом. В сфере личных неимущественных  отношений данный принцип конкретизируется также в положениях о неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны граждан (ст. 23 и 24 Конституции  РФ).

Реализации требований этого  принципа содействуют правила законодательства об имущественной ответственности  органов публичной власти за незаконное вмешательство в гражданские  правоотношения (ст. 16 ГК), а также  о возможности признания судом  недействительными актов публичной  власти или их неприменении при разрешении спора (ст. 12 и 13 ГК).

Принцип юридического равенства характеризует правовое положение (статус) участников гражданских правоотношений. Они не имеют никакой принудительной власти по отношению друг к другу, даже если в этом качестве выступает публично-правовое образование. Напротив, все они обладают одинаковыми юридическими возможностями и на их действия по общему правилу распространяются одни и те же гражданско-правовые

нормы. Данное положение  тоже имеет в своей основе необходимость  обеспечения равенства субъектов  товарообмена (товаровладельцев).

В гражданском праве имеются  и необходимые изъятия из на-званного принципа. Так, гражданский закон  в некоторых случаях устанавливает  специальные правила для предпринимателей, предъ-являя к ним как к профессиональным участникам оборота более жесткие, повышенные требования. Для граждан-потребителей в их взаимоотношениях с предпринимателями, наоборот, предусматри-ваются дополнительные правовые

гарантии соблюдения их интере-сов (как это, например, происходит при  заключении так называемых публичных  договоров в соответствии с правилами  ст. 426 ГК).

Принцип неприкосновенности собственности, как частной, так и публичной, означает обеспечение собственникам возможности использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его произвольного изъятия или запрета либо ограничений в использовании. Очевидно его фундаментальное значение для организации имущественного оборота, участники которого высту-пают как независимые

товаровладельцы. Никто не может быть лишен своего имущества  иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ), принятому  на законных основаниях. Изъятие имущества  в публичных интересах также  допускается лишь в прямо установленных  законом случаях и с обязательной предварительной равноценной компенсацией. Таким образом, этот принцип не исключает  вовсе случаев изъятия имущества  у собственника, но

делает их необходимым  и строго ограниченным исключением  из общего правила.

Действие указанного принципа исключает возможности как необоснованного  присвоения чужого имущества, так и  новых «переделов собственности», будь то возврат имущества «прежним владельцам» («реституция») или его принудительное изъятие и перераспределение  в пользу новых владельцев. Он призван  гарантировать стабильность отношений собственности, составляющих базу имущественного оборота. Что касается перераспределения бывшего публичным имущества путем его приватизации, то оно отражает волю

самого публичного собственника и потому не может считаться нарушением или исключением из действия рассматриваемого принципа.

Принцип свободы  договора является основополагающим для развития имущественного (гражданского) оборота. В соответствии с ним субъекты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в выборе контрагента и в определении условий своего соглашения, а также в выборе той или иной «модели» (формы) договорных связей (ст. 421 ГК). По общему правилу исключается понуждение к заключению договора, в том числе со стороны государственных органов.

Вместе с тем действие этого принципа практически во всех правопорядках знало и знает  определенные исключения. Закон предусматривает, например, невозможность отказа кредитной  организации от предложения заключить  договор банковского счета или  банковского вклада (п. 2 ст. 834 и п. 2 ст. 846 ГК), установленную в интересах  клиентов. Имеются и другие случаи, когда одна из сторон вправе принудительно  требовать заключения договора, в  частности при поставке товаров  для государственных нужд (ст. 445, 527 и 529 ГК).

Стороны могут и добровольно  принять на себя обязательство о  заключении договора в будущем, а  затем требовать его принудительного  исполнения.

Принцип диспозитивности в гражданском праве означает воз-можность участников регулируемых отношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего поведения. Так, они в подавляющем большинстве случаев самостоятельно решают, вступать или не вступать в те или иные гражданские правоотношения, требовать или не требовать исполнения обязательств контрагентом, обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т.д. При этом отказ от осуществления или защиты своего права обычно не ведет к его обязательной утрате (п. 2 ст. 9 ГК).

Такая свобода выбора предполагает инициативу субъектов гражданского оборота в достижении своих целей. Ее оборотной стороной является отсутствие по общему правилу чьей бы то ни было особой, в том числе государственной, поддержки в реализации частных интересов и несение самими участниками риска и всех иных

последствий своих действий (как это должно происходить, например, с «обманутыми вкладчиками» различных  «финансовых пирамид», проигравшими в лотерею или в рулетку  и т.п.). Задача государства в частных  отношениях — установить для их участников четкие и непротиворечивые «правила игры», исключающие заведомую  недобросовестность отдельных лиц, а использование этих правил в  соответствии с принципом диспозитивности  целиком является делом самих  участников. Очевидное исключение здесь  составляют случаи выступления в  гражданских правоотношениях опекунов и попечителей несовершеннолетних или больных и престарелых  граждан, задачей которых как  раз и является помощь подопечным в осуществлении и защите их прав и интересов.

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает устранение всяких необоснованных помех в развитии гражданского оборота. Он конкретизируется, в частности, в свободе предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34 Конституции РФ), а также в свободе перемещения по российской территории товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК), характеризующей свободу имущественного оборота. Законом при этом могут устанавливаться лишь некоторые необходимые в общественных (публичных) интересах ограничения, например, лицензирование отдельных видов предпринимательства, запрет монополизации рынка или недобро-совестной конкуренции и т. п. Действие

данного принципа важно и  с позиций исключения искусственных, бюрократических препятствий в  осуществлении права на защиту своих  интересов, например, в исключении или  ограничении обязательного досудебного (в частности, претензионного) порядка  рассмотрения некоторых споров.

Принцип запрета  злоупотребления правом можно считать общим изъятием («генеральной клаузулой», или оговоркой) из общих частноправовых начал. В соответствии с ним исключается безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав. Право всегда имеет определенные границы как по содержанию, так и по способам осуществления предусмотренных им

возможностей. Такие границы  — неотъемлемое свойство всякого  права, ибо при их отсутствии право  превращается в свою противоположность  — произвол. Так, собственник вправе по своему усмотрению совершать в  отношении принадлежащего ему имущества  любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и  охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК). Собственник земли  или иных

природных ресурсов осуществляет свои права свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде  и не на- рушает прав и законных интересов  других лиц (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, п. 3 ст. 209 ГК). Такого рода запреты нельзя не признать известными ограничениями  прав собственника, хотя и вызванными очевидной необходимостью.

Аналогичные ограничения  и запреты нетрудно обнаружить и  в обязательственном праве, и  в других подотраслях гражданского права. Например, упоминавшийся запрет предпринимателю как стороне  публичного договора отказываться от его заключения по сути представляет собой ограничение его договорной свободы. Это же можно отнести  к антимонопольным запретам, к  запретам злоупотреблением доминирующим положением на рынке и т.д. Данный принцип лежит и в основе объявления недействительными кабальных и  некоторых других сделок (ст. 169 и 179 ГК).

В общем виде запрет ненадлежащего  осуществления прав, включая и  злоупотребление правом, установлен ст. 10 ГК. Такого рода общие правила  в той или иной форме известны всем развитым правопорядкам. Их

необходимость не вызывает сомнений, однако проблема четкого  ограничения их содержания и применения остается одной из наиболее острых и спорных в цивилистике.

Принцип всемерной  охраны и судебной защиты гражданских прав в целом характеризует правоохранительную функцию (задачу) гражданско-правового регулирования. В соответствии с ним участникам гражданских правоотношений предоставляются широкие возможности защиты своих прав и интересов: они могут прибегнуть как к их судебной защите, так и к самозащите, а также к применению некоторых других мер, оказывающих неблагоприятное имущественное воздействие на неисправных контрагентов. Гражданское право содержит большой инструментарий правоохранительных средств, позволяющих его субъектам эффективно охранять любые свои права и законные интересы (ст. 11–15 ГК).

Большинство указанных средств  имеет имущественную природу, соответствующую характеру преобладающих в предмете регулирования отношений. Их применение обычно направлено на восстановление нарушенных прав и (или) имущественную компенсацию потерпевшим. Независимая от влияния участников судебная защита гражданских прав и ограничение (исключительность) их административно-правовой защиты (п. 2 ст. 11 ГК) обусловлены спецификой частного права.

 

3 Принципы авторского и патентного права

  Авторское право можно рассматривать в объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле - это подотрасль гражданского права, которая регулирует отношения по использованию и охране прав на  произведения науки, литературы и искусства. В субъективном смысле это имущественные и личные неимущественные права авторов и других лиц на объекты авторских прав.

В качестве основных задач  авторского права чаще всего в  юридической литературе называются две следующие задачи. С одной  стороны, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. С другой стороны, задачей авторского права считается создание условий  для широкого использования произведений в интересах общества.

Указанные задачи авторского права тесным образом связаны  с его принципами.

Принципы авторского права – это его основные начала, отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью. Знание принципов позволяет ориентироваться в обширном авторском законодательстве, правильно толковать и применять на практике отдельные его нормы, а также решать вопросы, на которые нет прямого ответа в действующем законодательстве.

К числу основных принципов  российского авторского права, отраженных в содержании его норм на современном  этапе развития, относятся следующие:

Во-первых, принципом авторского права может и должен считаться принцип свободы творчества, который прямо закреплен ст.44 Конституции РФ. Данный принцип, лишь недавно наполненный реальным содержанием, пронизывает собой все авторское законодательство и конкретизируется в целом ряде его норм. Обеспечивая свободу творчества,  авторское право охраняет все произведения науки, литературы и искусства независимо от их назначения, достоинств и способа выражения. В этих  же целях закон не ограничивает круг охраняемых произведений каким-либо перечнем и охраняет любые результаты творческой деятельности, существующие в объективной форме. Авторы произведений свободны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения, создаваемых ими художественных образов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего произведения в свет, приданию произведению окончательной формы и т.п.

Во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных интересов автора с интересами общества. Хотя данный принцип, безусловно, проявляется и в других институтах права интеллектуальной собственности и гражданского права в целом, в авторском праве он имеет особое значение. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения.

В-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора. По российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права автора (право на авторство, право на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным. Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в порядке выполнения служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены. Нормы российского законодательства, устанавливают, что право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора не переходят по наследству, что в случаях так называемого «свободного» использования произведений обязательно указание имени автора и т.д.

В-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентации основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего принципа было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений.

Патентное право является вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие  в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и  промышленных образцов.

Патентное право как и  авторское право можно рассматривать  в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле – это подотрасль гражданского права, регулирующая порядок возникновения, осуществления и охраны прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В субъективном смысле патентное право - это имущественные и личные неимущественные права патентообладателей и других субъектов патентных правоотношений..

Как  и авторское право, патентное право имеет дело с  охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального  творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой  результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или  иных технических или художественно-конструкторских  задач. Лишь в последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в  конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством  сравниваемые объекты имеют и  существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и  предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет прежде всего само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом  охраны патентного права. В отличии  от формы  авторского произведения, которая фактически неповторима  и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано  другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или  художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах  и принципах, чем те, которые применяются  в сфере авторского права.

В качестве принципов российского  патентного права, то есть отправных  идей, которые пронизывают всю  систему патентно-правовых норм и  служат исходной базой для её дальнейшего  развития и разрешения прямо не урегулированных  законом ситуаций, могут быть названы  следующие положения.

Прежде всего, важнейшим  отправным началом патентного права  является признание за патентообладателем исключительного права на использование  запатентованного объекта. Это положение, означает, что только патентообладатель  может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить  в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

Признание и всемерная  охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного  баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов  общества, с другой, вполне может  рассматриваться  в качестве  второго принципа патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента  определенным сроком, после истечения  которого разработка поступает во всеобщее пользование. Условием предоставления патентно-правовой охраны той или  иной разработке является внесение разработчиком  действительного вклада в уровень  техники и тем самым приращение знаний. Закон устанавливает случаи так называемого свободного использования  запатентованных разработок. Разовое  изготовление лекарств в аптеках  по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и  некоторые другие изъятия из сферы  патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя  и общества.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в  официальном порядке признаны патентоспособными  изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для  получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать  в Патентное ведомство  РФ особую заявку, которая рассматривается  последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям  закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство  РФ не подавалась, то разработка, которая  объективно отвечает всем критериям  патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится.

Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться  положение, согласно которому законом  признаются и охраняются права и  интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение  во многих нормах патентного права. Прежде всего именно действительным разработчикам  предоставляется возможность  получить патент и стать патентообладателем.  Если в соответствии с законом  право на получение патента имеет  иное лицо, например работодатель, закон  гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена  работодателем при  надлежащем использовании разработки.

В итоге можно сказать, что названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными  началами и служат предпосылками  его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному  применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех  жизненных ситуаций, которые прямо  не урегулированы действующим законодательством.

 

 

 

 

Список используемой литературы

1 Гражданское право. В  3-х т. Т.1Абрамова, Аверченко, Байгушева,  п. ред. Сергеева А.П 2010 -1008с

2 Гражданское право под  ред Алексеева С.С Учебник  2009 2-е изд -528с

3 Гражданское право России, Грудцына Л.Ю Спектор А.А Учебник  2008 -560с