Система права. 5

Система права


Включает в  себя три основных компонента: нормы права, институты права, отрасли права. Могут быть также выделены субинституты и подотрасли.

 
Отрасль права является самым крупным элементом в системе права. Ее образует совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений своеобразием предмета и метода правового регулирования. Если правовой институт регулирует вид общественных отношений, то отрасль — род общественных отношений.

Таким образом, для деления права на отрасли  используются главным образом два  критерия — предмет и метод правового регулирования. По этим критериям и отличают одну отрасль права от другой.

Правовой институт представляет собой обособленную группу юридических норм, регулирующих качественно однородныеобщественные отношения внутри одной отрасли права или на их стыке.

Несколько близких  по характеру регулирования правовых институтов образуют подотрасль права. Например, в составе гражданского права выделяют авторское, жилищное, патентное право, в составе финансового права выделяется подотрасль налогового права.

Предметом правового регулирования принято считать общественные отношения, регулируемые данной совокупностью норм права. Каждой отрасли соответствует свой предмет регулирования, иначе говоря, каждая отрасль отличается предметным своеобразием, спецификой регулируемых общественных отношений. Предмет регулирования складывается объективно и не зависит от усмотрения законодателя. Не любые общественные отношения могут выступать предметом правового регулирования. Необходимо, чтобы эти отношения отличались, во-первых, устойчивостью и повторяемостью; во-вторых, заинтересованностью общества и государства в том, чтобы эти отношения существовали именно в правовой форме и подлежали правовой защите со стороны государства; в-третьих, способностью к внешнему контролю, например, со стороны судебных, административных органов. Так, внутренние семейные отношения, как правило, не поддаются внешнему контролю, поэтому их трудно урегулировать нормами права.

Метод правового регулирования — это обусловленный предметом способ воздействия права на общественные отношения.

Методы правового  регулирования характеризуются  тремя обстоятельствами: а) порядком установления субъективных прав и обязанностей субъектов общественных отношений; б) средствами их обеспечения (санкциями); в) степенью самостоятельности (усмотрения) действий субъектов. В соответствии с этими критериями в юридической науке выделяют два главных метода правового регулирования: императивный и диспозитивный.

Императивный  метод (его еще называют авторитарным, властным) основан на подчиненности, субординации участников общественных отношений. Этим методом жестко регулируется поведение (действия) субъектов, они, как правило, ставятся в неравное положение, например, — гражданин и административный орган. Этот метод характерен для уголовного, административного, налогового права.

Диспозитивный метод (автономный), устанавливая права  и обязанности субъектов, одновременно предоставляет им возможность выбрать вариант поведения или дополнительно своим соглашением урегулировать свои взаимоотношения. Этот метод присущ гражданскому, семейному, трудовому праву.

Среди отраслей права выделяют и комплексные  отрасли, которые для регулирования общественных отношений используют комбинирование различных методов и имеют сложный, многоаспектный предмет регулирования. Например, к комплексным отраслям относят в настоящее время аграрное право. В его предмет включаются земельные, имущественные, трудовые, а также организационно-управленческие отношения в сфере сельскохозяйственной деятельности. А поскольку предмет включает разнородные общественные отношения, то в этой отрасли применяется как императивный, так и диспозитивный методы, а также дополнительный метод — координации в организационно-управленческих отношениях.

[править]Классификации системы права


[править]Отрасли материального и процессуального права

В системе права  выделяют также отрасли материального  и процессуального права. Отрасли  материального права оказывают  непосредственное воздействие на общественные отношения. Большинство отраслей относится к категории материального права (уголовное, государственное, предпринимательское, семейное и др.). Процессуальное право регулирует порядок, процедуру осуществления прав и обязанностей сторон. В настоящее время выделяют уголовно-процессуальное, гражданское процессуальное право, арбитражный процесс. Процессуальные нормы существуют практически в любой отрасли, но не все из них выделяются в самостоятельную отрасль. Ближе всего к выделению — нормы административного процесса. Обе системы отраслей тесно связаны, хотя процессуальное обслуживает материальное право.

[править]Частное и публичное право

Основная  статья: Частное и публичное право

Система права  включает в себя отрасли публичного и частного права. Со времени действия римского права было принято относить к отраслям публичного права те из них, где присутствуют интересы государства, а к частному — отрасли, где господствуют интересы частных лиц, граждан, отдельной личности, объединений людей. К отраслям публичного права относят государственное, административное, финансовое, уголовное и др., а к частному праву — гражданское, семейное, торговое, трудовое. Частное право призвано обслуживать потребности людей, вытекающие из имущественных и личных не имущественных отношений.

[править]Внутригосударственное право и международное право

Наконец, выделяют внутригосударственное (или национальное) право и международное право.

К национальному  праву принято относить совокупный массив отраслей, регулирующие отношения внутри данного государства и отличаются своеобразием национальных, исторических, культурных особенностей конкретного народа. Международное же право концентрирует совокупный опыт человеческой цивилизации и является результатом согласования воли субъектов международного общения главным образом — государств. В Конституции РФ провозглашено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Это означает, что международное право служит ориентиром внутригосударственного законодательства и правоприменительной практики. Кроме того, нормы международного права непосредственно применяются во внутригосударственных отношениях.

Конституция РФ устанавливает также приоритет  норм международного права перед  внутригосударственным правом: если нормы российского законодательства противоречат установлениям международно-правового  характера, то должны применяться нормы  международного права. Однако конституция любого государства имеет приоритет перед нормами международного права.

Функции науки  теории государства и права

Теория  государства и права - это наука  об основных и общих закономерностях  возникновения, развития функционирования государства и права

Предмет теории государства и права - основные и общие закономерности возникновения, развития, функционирования государства  и права.

Всякая  наука может рассматриваться, во-первых, как исследовательская деятельность; во-вторых, как результат этой деятельности (знания о предмете исследования). Предмет исследования теории государства и права не все, а только лишь основные и общие закономерности возникновения, развития, функционирования государства и права. Это те закономерности, которые по своему характеру являются фундаментальными, системообразующими в бытии государства и права, присущими разным государствам, разным отраслям права, разным системам права. Например, - "народонаселение", "территория", "публично-политическая (государственная) власть" - общие, основополагающие признаки любого государства. Без этих признаков государств не бывает и быть не может. При этом теорией государства и права как наукой государство и право изучается в общем и целом. Например, дается ответ на вопрос о том, что такое государство вообще (и демократическое, и тоталитарное, и национальное и феодальное и т. д.). Одновременно государство и право изучается в их диалектической взаимосвязи. Например. дается ответ на вопрос о соотношении государства и права, о правовом государстве, о связи норм права с государством в лице его правотворческих, правоприменительных органов и т.д.

Следует различать:

1. Теорию  государства и права как науку

2. Теорию  государства и права как учебную  дисциплину:

Понятийный  аппарат последней уже понятийного аппарата первой.

Методы  познания государства и права, применяемые  в науке теории государства и  права,- это способы исследования, позволяющие установить истинные знания об основных и общих закономерностях  возникновения, развития, функционирования государства и права.

"Способ  исследования"- понятие, которое  указывает на инструмент познания, применяемый для установления  научного знания о предмете  исследования. Инструментарий (методология)  познания государства и права  включает в свой арсенал использование:

а) логических приемов человеческого мышления (дедуктивное и индуктивное умозаключение, анализ и синтез, сравнение, обобщение, аналогия и т.д.);

б) принципов  теоретического освоения фактического материала (историзма, единства исторического  и логического и др.).

К методам  познания государства и права  относятся:

а) общенаучные (формально-логический, системный, структурно-функциональный, социологический, конкретно-исторический, статистический и др.);

б) частнонаучные (толкования, сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и др.).

Функция науки теории государства и права - это та роль, которую она выполняет в человеческом обществе.

Виды основных функций  науки теории государства и права:

а) объяснительная (объяснение содержания и сущности закономерностей, находящихся в основе явлений и процессов государственно-правовой жизни общества);

b) прогностическая  (предвидение возможных путей  дальнейшего развития государства  и права);

с) эвристическая (открытие новых закономерностей государственно-правовой жизни общества, приращение нового знания о государстве и праве к уже имеющемуся);

d) методологическая (понятийный аппарат теории государства  и права выполняет роль своеобразного  фундамента при формировании  понятийного аппарата иных юридических  наук);

f) идеологическая (выработка идей как результата теоретического мышления в целях прогрессивного преобразования государственно-правовой действительности, - например, идеи разделения властей, правового государства);

g) политическая (часть  общетеоретической научной доктрины в определенной мере влияет на политический курс государства, тенденции развития его законодательства, - например, учение о правовом государстве, правах человека).

 

Гражданское право


[править]

Материал из Википедии  — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 марта 2012; проверки требуют 18 правок.

 

Эта статья или  раздел описывает ситуацию применительно  лишь к одному региону.

Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов.

 

Гражда́нское  пра́во — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, которые основаны на независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей, а также нормального развития экономических отношений.

Гражданское право — термин, использование которого очень разнилось и разнится в разных правовых системах.

В странах романо-германской правовой семьи, включая Россию и другие страны бывшего СССР под гражданским правом понимается отрасль права, регулирующая имущественные, а также личные неимущественные отношения на основе принциповравенства, неприкосновенности всех форм собственности и свободы заключения договоров их участниками, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты; гражданское право является ядром частного права.

В странах англосаксонской правовой семьи, «гражданским правом» (англ. Civil law) как правило называют правовые системыконтинентальной (романо-германской) правовой семьи.

Содержание  

[убрать] 

  • 1 Происхождение термина
  • 2 История гражданского права
  • 3 Источники гражданского права
  • 4 Объекты гражданских прав
    • 4.1 Классификация объектов гражданских прав
    • 4.2 Имущество как объект гражданских прав
      • 4.2.1 Правовой режим недвижимого имущества
  • 5 Отношения, регулируемые гражданским правом
  • 6 Методы гражданско-правового регулирования
  • 7 Участники отношений, регулируемых гражданским правом
    • 7.1 Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как участники гражданского правоотношения
  • 8 Действие гражданского законодательства во времени
  • 9 Гражданское право в России
    • 9.1 История
    • 9.2 Гражданское право в Советской России и СССР
  • 10 Гражданское право Канады
  • 11 Гражданское право современной России
  • 12 Примечания
  • 13 Литература

 

[править]Происхождение термина


Понятие пришло из римского права, там под «гражданским правом» (лат. Ius civile) понималось право, действенное для граждан Рима и используемое преторами для решения споров между ними, в противоположность «праву народов» (лат. Ius gentium), используемого для решения споров между жителями зависимых земель и инородцев, находящихся на подконтрольной Риму территории. В дальнейшем ius civile охватило практически всю область частного права (ius privatum) и стало отождествляться с ним.

В процессе рецепции римского частного права европейскими правопорядками это понятие было перенесено в современную юридическую терминологию (Zivilrecht, droit civile, civil law). Такая трактовка происхождения термина «гражданское право» созвучна определению данном в учебнике «Гражданское право», из серии «Классический университетский учебник» и соответствует ему:

Термин «гражданское право» берет свое начало от наиболее древней части римского правопорядка — «цивильного права» (ius civile), под которым понималось право жителей Рима (cives Romani) как государства-города (civitas), то есть право исконных римских граждан — квиритов (ius civile Quiritium, «квиритское гражданское право»). В дальнейшем, как известно, ius civile охватило практически всю область частного права (ius privatum) и стало отождествляться с ним, а затем известный процесс рецепции (заимствования) римского частного права европейскими правопорядками привел к переносу этого понятия в современную юридическую терминологию (Zivilrecht, droit civil, civil law). Здесь оно стало привычным, традиционным наименованием одной из наиболее крупных, фундаментальных правовых отраслей. Поэтому гражданское право сейчас нередко называют «цивильным правом», цивилистикой, а занимающихся им специалистов — цивилистами.

— "Гражданское  право"[1], серия "Классический университетский учебник"

`

В период расцвета Римской империи с ее развитым товарооборотом получила особенное развитие та часть римского права, которая регулировала различные имущественные отношения. Именно эта часть римского права в переработанном виде определила основное содержание составлявшихся в XIX веке кодексов, которые, начиная с Кодекса Наполеона (1804 г.), получили название гражданских. Уже тогда это название было в значительной мере условным, но оно соответствовало эпохе смены сословного общества обществом равноправных граждан.

[править]История гражданского права


С развитием  товарно-денежных отношений связано появление и развитие гражданского права как самостоятельной отрасли права. Такие отношения впервые получили широкое развитие в Древнем Риме. Римское право сформировалось на основеобычного права и судебной практики магистратов, разрешавших имущественные споры, а в дальнейшем и на основе принимаемых в законодательном порядке правовых положений, сформулированных римскими юристами.

В то время гражданское  право представляло собой разветвленную  систему правовых институтов, регулировавших товарные отношения (куплю-продажу, имущественный наем, подряд, заем и др.). Римское право было наиболее развитой формой права вантичное время и именно в нём впервые были сформулированы основные положения современного гражданского права. С падением Римской империи и воцарением на её территории варварских племен применение римского права прекратилось.

В средние века в условиях феодализма, основой которого являлось натуральное хозяйство, гражданское право имело узкую сферу применения и представляло собой торговые обычаи и локальные (местные) правовые нормы вновь развивающихся и возникающих городов.

Возрождение товарного  производства в эпоху Возрождения привело к увеличению интереса к институтам римского гражданского права, как наиболее совершенному гражданскому праву на тот период, что обусловило их внедрение (в основном путём комментирования школами глоссаторов) в гражданский оборот и в дальнейшем субсидиарное (дополнительное) применение к обычаям и официальным нормам права (пандектное право). Возрождение римских норм получило названиерецепции римского частного права.

В XIX веке полностью  либо в переработанном с учетом современных  условий оборота виде нормы римского гражданского права были инкорпорированы  в гражданские кодексы Франции (1804 — Гражданский кодекс Наполеона), Австрии (1811), Германии(1896 — Германское гражданское уложение) и других стран в процессе кодификации гражданского права

Основными принципами, заложенные в то время в основу кодифицированных актов гражданского права, стали принципы невмешательства  государства в экономику, свободы  распоряжения частной собственностью и договорными условиями, формального равенства партнеров в гражданских правоотношениях.

Тогда же в некоторых  странах из гражданского права стали  выделять торговое право, нормы которого специально приспособлены для быстрого оформления сделок в промышленности и торговле. Более того, торговые кодексы во многих странах (например, Германии) были приняты раньше гражданских. В ХХ веке в основном в социалистических странах, из гражданского права стало выделяться трудовое право, нормы которого были направлены на быстрое оформление трудовых договоров, трудовых книжек, учёта трудоспособного населения и охрану труда.

В процессе развития гражданского права после средних  веков в сферу интересов и  регулирования гражданского права  попадают личные неимущественные отношения, хотя непосредственно не связанные с защитой материальных интересов, но в конечном счёте ими определяемые (защита деловой репутации и чести, неприкосновенность фирменного наименования, авторства и др.). Позже такие отношения органично вошли в состав гражданского права, поскольку методы их регулирования оказались чрезвычайно схожи с теми, что регулировали гражданский оборот (равенство участников отношений, диспозитивность, недопустимость вмешательства кого-либо в частные дела, материальная компенсация причиненного ущерба, в том числе морального).

Правовая  система


[править]

Материал из Википедии  — свободной энциклопедии

 

Эта статья или  раздел нуждается в переработке.

Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей.

 

Эта статья требует  оформления и доводки.

В этой статье необходимо:

  1. Улучшить стиль написания статьи
  2. Оформить структуру (разделы) статьи
  3. Проставить и заполнить карточки и элементы страницы
  4. Аккуратно разместить и подписать изображения
  5. Викифицировать ключевые слова и даты в тексте
  6. Подписать сноски и ссылки

Если вы желаете оформить данную статью, пожалуйста, отредактируйте данный шаблон в тексте статьи, дописав  в него |Своё имя

 

Если вы считаете, что  материала в статье недостаточно или он не завершён, проставьте, пожалуйста, шаблон {{rq}} с соответствующими параметрами и поясните на странице обсуждения, чего именно недостаёт в статье. Не забудьте убрать данный шаблон со страницы по завершении работ над её оформлением.

Чтобы увидеть количество и список недоведённых статей, добавьте на свою личную страницу шаблон {{К оформлению}}, или перейдите сюда: Категория:Википедия:Статьи к оформлению.

 

Правовая  система — это информационно-регулятивная система общества, определяемая социально-экономическим строем, которая обладает собственными историко-правовыми и этно-культурными особенностями и состоит из взаимообусловленных элементов (законодательство, правоприменение, правосознание), объединённых статическими и динамическими отношениями в структурно упорядоченное целостное единство, обладающая передаточной функцией (с помощью которой индивид с достаточностью и необходимостью преобразует информацию о внешней ситуации, в которой он находится, в информацию о своём должном поведении в интересах общества); а также регулятивной функций (с помощью которой господствующий класс общества оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, поведение людей)[1].

Введение в научный  оборот категории «правовая система» вызывало много споров, ещё С. С. Алексеев задавался вопросом, каким же понятием возможно охватить все нормативные и поднормативные элементы правовой действительности, чтобы в полной мере сохранить чёткость, «неразмытость» научной категории, выражающей объективное право, и пришёл к выводу, что «им может служить понятие правовой системы»[2]. Однако существует и противоположная точка зрения: некоторые исследователи полагают, что понятие «правовая система» не должно входить в категориальный аппарат правовой теории, поскольку не обладает научным статусом и является условным и размытым. Например, с точки зрения В. С. Нерсесянца «трактовки „правовой системы“ в качестве какого-то нового правового понятия, охватывающие всё право (все правовые феномены и категории), по существу означают подмену общего понятия права неким довольно условным (и случайным) словосочетанием „правовая система“», и далее дополняет, что «Под правовой системой стали понимать совокупность всех правовых явлений и понятий, то есть фактически всё то, что в марксизме называется „юридической надстройкой“, возвышающейся над „юридическим базисом“»[3].

В целом можно  сказать, что появление понятия «правовой системы» было своеобразным компромиссом между сторонниками широкого и нормативного понимания права, или, как точнее было указано Ю.А Тихомировым, «Ещё одна грань в правопонимании — попытка углубить представление о праве как о едином и целом с помощью понятия „правовая система“»[4]. Однако, несмотря на то, что правовая система изучается в России уже несколько десятилетий, в современной теории права единообразия в определении предмета, объёма и содержания понятия «правовой системы» так и не появилось: «Одни юристы отождествляют её с системой правовых норм, другие объединяют право как нормативное образование, правотворчество и правоприменение, третьи охватывают этим понятием внутренние связи правовых явлений, их организацию и структуру. Наконец, она характеризуется как совокупность юридических норм, принципов и институтов (нормативный элемент), как совокупность правовых учреждений (организационный элемент), как совокупность правовых идей и взглядов (идеологический элемент)»[5] . Некоторые исследователи даже полагают, что категория правовой системы «до сих пор остаётся слабо разработанной»[6].

Существует множество  определений понятия «правовой системы», которые можно свести к нескольким подходам. Например, по мнению В. В. Гаврилова в отечественной теории права таких подходов существует три[7].

Согласно первому подходу содержание понятия «правовая система» рассматривается в контексте различных форм внешнего выражения и закрепления правовых норм, а также их взаимодействия друг с другом. Так, например, Ю.А Тихомиров определяет правовую систему как «структурно и функционально упорядоченный массив взаимосвязанных нормативно-правовых актов, создаваемых и действующих на основе единых принципов»[8], другими словами правовая система это «базовое юридическое понятие, охватывающее все правовые акты и их связи в национально государственном масштабе»[9]. Здесь необходимо отметить, что, по мнению Ю.А Тихомирова, доктринальная трактовка позволяет охарактеризовать правовую систему как «взаимодействие правовых идей и принципов правотворчества, правового массива и правоприменения. Именно в таком плане автор высказывал свой мнение около двадцати лет назад»[10]. К сторонникам первого подхода В. В. Гаврилов также относит С. Н. Егорова, который рассматривает правовую систему как «совокупность норм, изложенных в иерархической системе нормативных правовых актов, принятых политической властью»[11].

В соответствии со вторым подходом понятие «правовая система» характеризуется через призму не только позитивного права, но и некоторых других тесно связанных с ним и между собой активных элементов правовой действительности. Сторонником этой точки зрения, по мнению В. В. Гаврилова, является С. С. Алексеев, согласно которому, правовая система — «это всё позитивное право, рассматриваемое в единстве с активными элементами правовой действительности — правовой идеологией и судебной (юридической) практикой»[12].

Третий подход отличает стремление относиться к понятию «правовая система» как категории, отражающей все правовые явления и всю правовую действительность, существующие в обществе. Данная позиция прослеживается в работах Н. И. Матузова, который считает, что «правовая система охватывает весь юридический аппарат, всю юридическую деятельность, осуществляемую в разных формах»[13].

Необходимо также привести уже ставшую традиционной классификацию, согласно которой понятие «правовая система»рассматривается в широком и узком смыслах.

В широком смысле правовая система представляет собой правовую организацию общества, «совокупность внутренне согласованных и взаимосвязанных социально однородных юридических средств (явлений), с помощью которых официальная (публичная) власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, поведение людей»[14]. Указанное определение близко согласуется с мнением Ж. Карбонье, согласно которому правовая система является «вместилищем, средоточием разнообразных юридических явлений, существующих в обществе в одно и то же время на одном и том же пространстве»[15].

информацию о своём  должном поведении в интересах  общества); а также регулятивной функций (с помощью которой господствующий класс общества оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, поведение людей)»[1].

Содержание  

[убрать] 

  • 1 Элементы правовой системы
    • 1.1 Система права
    • 1.2 Правовая культура
    • 1.3 Реализация права
  • 2 Классификация правовых систем
    • 2.1 Романо-германская правовая система
    • 2.2 Англо-саксонская правовая система
    • 2.3 Религиозная правовая система
  • 3 См. также
  • 4 Примечания

 

[править]Элементы правовой системы


[править]Система права

Основная  статья: Система права

 

Этот раздел статьи ещё не написан.

Согласно замыслу одного из участников Википедии, на этом месте  должен располагатьсяспециальный раздел. 
Вы можете помочь проекту, написав этот раздел.