Виды авторского договоров
Содержание:
1.Авторский договор
как гарант обеспечения
2. Основные элементы авторского договора.
2.1.Субъектный состав
2.2. Предмет авторского договора.
2.3. Форма авторского договора.
3. Виды авторского договоров.
1.Авторский договор как гарант обеспечения авторского права.
Авторское право в самом общем виде можно определить как закрепляемый за создателем произведения науки, литературы или искусства комплекс субъективных прав личного неимущественного и имущественного характера. К первой категории относятся нематериальные блага, возникающие у автора в связи с созданием произведения – право признаваться автором, право на авторское имя, право на неприкосновенность произведения и т.п. Ко второй относятся полномочия по использованию произведения. Вместе с тем институтом авторского права затрагиваются интересы общественные — интересы культуры и просвещения. Благодаря этому правоотношения, нормируемые законом об авторском праве, выходят далеко за пределы частногражданских отношений и приобретают исключительный интерес — как юридический, в виду своеобразной правовой конструкции этого права, так и общественный, в виду предъявляемых к нему требований культурно-просветительского свойства.
С возникновением авторского права возникает абсолютное правоотношение – автору противостоит неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от нарушения его прав. Это создает автору наиболее благоприятные условия для самостоятельной реализации принадлежащих ему прав, ибо автор изначально обладает обеспеченной законом монополией на использование своего произведения. Однако общественное разделение труда и существование организаций, специализирующихся на использовании результатов творчества авторов – издательств, театрально – зрелищных предприятий, звукозаписывающих фирм, киностудий, теле – радио организаций и т.п. приводит к необходимости трансформации абсолютного правоотношения в правоотношения относительные, в рамках которых автор передает право использования своего произведения другим лицам.
По своей сути авторское право представляет собой комплекс прав личного и имущественного характера. К первой категории относятся право признаваться автором произведения (право авторства), право обозначать свое имя под произведением и выбирать способ такого обозначения (право на имя), право препятствовать любому искажению произведения (право на защиту репутации автора), а также решать вопрос об опубликовании произведения. К категории имущественных прав относятся исключительное право использовать произведения в любой форме и любым способом, а также право получать вознаграждение за каждый способ использования произведения.
Если личные права во всех случаях принадлежат автору, т.е. действительному создателю произведения, то принадлежность имущественных прав на произведение зависит от ряда обстоятельств. По общему правилу имущественные права также признаются за автором произведения. Однако, если произведение создавалось в порядке выполнения служебных обязанностей, т.е. создание знака входило в круг трудовых обязанностей автора и между создателем произведения и его работодателем не был заключен договор, предусматривающий иное, то в соответствии со ст. 13 закона “Об авторском праве и смежных правах” Республики Беларусь имущественные права в отношении такого “служебного” произведения принадлежат работодателю. Это означает не только то, что наниматель волен по своему усмотрению использовать такое произведение не спрашивая автора, но также то, что автор лишается возможности получать авторское вознаграждение. Вывод, который напрашивается из всего вышесказанного: нанимаясь в Беларуси на работу художник или дизайнер должны оговорить не только привычные условия трудового договора – должность, размер заработной платы и т.п., но и оговорить специальные условия в отношении тех произведений, которые будут ими созданы в рамках трудовых отношений; в противном случае они окажется “свободным” от своих имущественных прав в отношении этих произведений.
Для авторского права традиционной является договорная форма взаимоотношений автора с лицами, использующими результаты его творчества, поскольку именно эта форма позволяет в наибольшей степени обеспечить соблюдение прав и законных интересов автора. Также традиционно авторский договор выделяется в качестве самостоятельной разновидности гражданского договора, имеющей свой особый предмет и определенные особенности.
2. Основные элементы авторского договора.
2.1.Субъектный состав авторского договора.
Субъектами авторского договора традиционно признавались автор или его правопреемник, с одной стороны, и организация, использующая произведение автора, с другой стороны. Однако закон "Об авторском праве и смежных правах" 1996 г. внес определенные изменения в субъектный состав авторского договора. Закон не говорил о том, что авторский договор может быть заключен только между автором и пользователем. Норма п.1 ст.24 закона о том, что имущественные авторские права могут передаваться по авторскому договору, давала основание говорить о том, что к договорам о переуступке прав от одного пользователя другому должны применяться все положения закона, относящиеся к авторскому договору; поскольку законодательством не было установлено иное, положения об авторском договоре равным образом относились и к тем договорам, которые заключала с пользователями произведений организация, управляющая имущественными авторскими правами на коллективной основе, каковой в Беларуси на тот момент является Комитет по авторским и смежным правам при Министерстве юстиции. (В последствии решением Президента Республики Беларусь данный Комитет был ликвидирован и функции по коллективному управлению возложены на РУП "Белорусское авторское общество").
Как мы уже отмечали, новая редакция закона "Об авторском праве и смежных правах" рассматривает в качестве субъектов собственно авторского договора автора произведения, с одной стороны и пользователя, с другой. В отношении автора закон предусматривает общее требование дееспособности. В соответствии со ст.25 ГК РБ право осуществлять авторские правомочия возникает с четырнадцати лет. От имени несовершеннолетнего автора, не достигшего четырнадцати лет, авторский договор заключают родители или опекуны, а от имени недееспособного автора или ограниченного в дееспособности – соответственно опекун или попечитель.
Если авторский договор заключается по поводу произведения, созданного в соавторстве, стороной в авторском договоре выступает весь коллектив соавторов, так как в соответствии с п.2 ст. 10 новой редакции закона "Об авторском праве и смежных правах" право на использование такого произведения в целом принадлежит соавторам совместно.
Определенные особенности имеет заключение авторского договора об использовании составных и производных произведений. Авторам составных произведений (сборников, антологий, баз данных и т.п.) принадлежит авторское право на осуществленный ими подбор и расположение материала, представляющие результат творческого труда; переводчикам и авторам других производных произведений (обработок, аннотаций, обзоров, аранжировок, инсценировок и т.п.) принадлежит авторское право на осуществленный ими перевод или переработку. Однако и составитель, и автор производного произведения пользуются авторским правом только при соблюдении прав соответственно авторов каждого из произведений, включенных в составное произведение и прав автора произведения, подвергшегося переводу или переработке. Зависимый характер прав авторов составных и производных произведений означает, что заключаемый ими авторский договор может иметь юридическую силу только при условии заключения договоров с авторами охраняемых авторским правом оригинальных произведений, положенных в основу их произведений. На практике обязательства по получению согласия авторов оригинальных произведений чаще всего принимает на себя пользователь. Однако в любом случае отсутствие у пользователя договоров с авторами охраняемых оригинальных произведений означает юридическую ничтожность договоров, заключенных с составителями и авторами производных произведений.
Поскольку авторское право переходит по наследству, стороной авторского договора могут выступать наследники автора. Если у автора несколько наследников, то они совместно реализуют права по использованию произведения.
Другой стороной авторского договора выступает пользователь – организация либо гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Если в качестве пользователя выступает юридическое лицо, то существенным представляется вопрос о его правоспособности. В соответствии со ст.45 ГК РБ юридическое лицо обладает специальной правоспособностью и вправе совершать сделки, в том числе заключать авторские договоры, только в соответствии с установленными целями его деятельности. В случае, если заключение авторского договора выходит за пределы специальной правоспособности юридического лица, договор может быть признан судом недействительным в соответствии со ст.174 ГК РБ.
2.2. Предмет авторского договора.
В теории авторского права предметом авторского договора традиционно считалось произведение науки, литературы и искусства, по поводу создания и использования которого стороны вступают в договорные отношения.
Закон "Об авторском праве и смежных правах" 1996 г., говоря о предмете авторского договора, называл в качестве такового права по использованию произведения. В новой редакции закона имущественные авторские права прямо не называются в качестве предмета договора, хотя законодатель указывает, что именно по поводу их передачи заключается авторский договор. Однако мне представляется, что предмет авторского договора не исчерпывается только имущественными авторскими правами; поскольку имущественные авторские права не существуют сами по себе, безотносительно к произведению, то предмет авторского договора – это явление комплексное, представляющее собой определенные права по использованию конкретного произведения автора.
Особого внимания заслуживает норма абз.2 п.1 ст.25 новой редакции закона "Об авторском праве и смежных правах", которая устанавливает, что не могут уступаться права на использование произведения, которое в момент заключения договора не было известно. Данная норма – один из способов обеспечить интересы автора, оградив его от уступки прав на заранее установленных условиях в отношении произведения, художественная и коммерческая ценность которого в результате создания может оказаться значительно выше предполагаемой до этого.
К слову, законы ряда европейских государств, послужившие основой для разработки законодательства об авторском праве на постсоветском пространстве, содержат подобную норму. Например, § 41 (4) Авторско-правового закона ФРГ устанавливает недействительность предоставления прав использования еще неизвестными способами, а ст. 33 французского закона "Об охране литературной и художественной собственности" 1957 г. признает полную уступку прав на еще не созданное произведение недействительной, в то же время допуская такую форму взаимоотношений автора и издателя, как преимущественное право последнего на издание будущих произведений автора, созданных в определенном жанре.
Пункт 5 ст.31 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" устанавливает, что предметом авторского договора не могут быть права на использование произведений, которые автор может создать в будущем.
Безусловно, подход к определению предмета авторского договора в законе "Об авторском праве и смежных правах" 1996 г. и в новой его редакции значительно отличается от существовавшего ранее. Авторский договор о передаче произведения для использования (ст.498 ГК РБ 1964 г.) мог предусматривать обязанность автора создать и в установленный срок предоставить организации произведение для использования, в связи с чем авторские договоры зачастую заключали в отношении произведений, которые еще только предстояло создать. Впрочем, действующее авторское законодательство также не препятствует заключению договоров в отношении еще не созданных произведений. Просто обязательства автора по созданию произведения, которые по своей природе скорее относятся к отношениям подряда, были выведены за рамки предмета собственно авторского договора. Единственная возникавшая при этом сложность – это необходимость оформлять договор о передаче имущественных авторских прав в отношении еще не созданного произведения как сделку, совершенную под отлагательным условием (ч.1 ст.63 ГК РБ 1964 г.), а условием могло быть создание автором произведения в соответствии с установленными требованиями, например, в соответствии с согласованным сторонами планом – проспектом.
Новый Гражданский кодекс внёс существенные изменения в вопрос о допустимости договоров об уступке прав в отношении ещё не созданного произведения, ст. 986 ГК РБ предусматривает возможность заключения договора о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности, в том числе объектов авторского права. Эта статья устанавливает, что автор может принять на себя по договору обязательство создать в будущем произведение и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование этого произведения. Указанный договор должен определять характер подлежащего созданию произведения, а также цели либо способы его использования.
2.3. Форма авторского договора.
Для авторского договора законодатель, как и ранее, устанавливает обязательную письменную форму. Исключение в виде допускаемой устной формы делается только в отношении договоров об использовании произведения в периодической печати (п.1 ст.27 новой редакции закона). В то же время нельзя не обратить внимание на содержащееся в ст.27 новой редакции закона противоречие с нормой абз.2 ст.25, устанавливающей, что любая уступка имущественных прав должна оформляться письменным договором. Из этой коллизии можно выйти только используя при толковании закона принцип, согласно которому специальная норма (т.е. норма ст. 27 о форме договора) отменяет действие общей нормы.
Второе исключение из требования заключения договора в письменной форме содержится в п.2 ст.27 ("при продаже экземпляров компьютерных программ или баз данных договор считается заключенным в письменной форме, если условия использования программы и базы данных изложены соответствующим образом на экземплярах компьютерной программы или базы данных"). Другими словами, любое лицо, приобретая компьютерную программу или базу данных, имеет право согласиться или не согласиться на условия лицензионного соглашения, которое прилагается к экземпляру компьютерной программы или базы данных. Подтверждением своего согласия на условия лицензионного соглашения является оставление в пользовании экземпляра компьютерной программы или базы данных. Прилагаемые к каждому экземпляру компьютерной программы или базы данных регистрационные карты, которые предлагается направлять производителю данного продукта, ни в коем случае не являются средством согласия или несогласия с условиями лицензионного соглашения.
2.4. Содержание авторского договора.
Содержанию авторского договора посвящена ст.26 новой редакции закона "Об авторском праве и смежных правах", пункт 1 которой устанавливает, что авторский договор должен предусматривать:
- способы использования произведения (конкретные права, которые передаются по авторскому договору);
- срок и территорию, на которые передается право;
- размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты;
- а также другие условия, которые стороны сочтут необходимыми.
Данный перечень – ни что иное, как установленные законом существенные условия авторского договора. В соответствии со ст.402 ГК РБ любой договор считается заключенным, когда между сторонами, в требуемой законом форме, достигнуто соглашение по всем существенным его условиям. Существенными являются те условия договора, которые названы в законодательстве как существенные для договоров данного вида, а также те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Рассмотрим данные условия более подробно.
В авторском договоре должны быть определены передаваемые на его основании имущественные авторские права. При этом переданными считаются только те права, которые ясно указаны в договоре (абз.2 п.1 ст.25 новой редакции закона). Поэтому вряд ли можно согласиться с высказываниями о том, что авторский договор должен считаться состоявшимся, если передаваемые права будут определены лишь общим образом, например "все принадлежащие автору имущественные авторские права".
Срок, на который может быть передано право использования произведения, более не ограничен максимальным пределом. Это означает, что пользователь может приобрести имущественные авторские права на весь срок их охраны, который составляет жизнь автора и 50 лет после его смерти. Законодатель также не исключает возможности заключения авторского договора о передаче прав на неопределенный срок. Это следует из нормы абз.2 п.1 ст.26 новой редакции закона, которая устанавливает, что при отсутствии в авторском договоре условия о сроке передачи прав договор может быть расторгнут автором по истечение пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора.
На практике приходится сталкиваться с достаточно курьезными случаями, когда определенный в авторском договоре срок передачи прав превышает срок действия самого договора. Но ведь существование имущественных авторских прав у пользователя невозможно вне рамок относительного правоотношения с автором либо его правопреемником, то есть вне рамок авторского договора. Поэтому прекращение авторского договора по какому – либо основанию означает, что у пользователя прекращаются все полномочия по использованию произведения.
Территория, на которую передается право, также относится к числу существенных условий авторского договора. При отсутствии в договоре условия о территории, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Республики Беларусь (абз.3 п.1 ст.26 новой редакции закона). Использованный термин "территория" является родовым понятием, что не дает оснований сводить его только к территории определенного государства. Например, абсолютно правомерным будет авторский договор, по которому автор разрешает постановку своей пьесы только в театрах города Минска. При заключении авторского договора на иную, чем Республика Беларусь, территорию следует учитывать, что правовой режим произведения в другом государстве будет определяться на основании его внутреннего законодательства этого государства и норм соответствующего международного договора об охране авторских прав.
Авторское вознаграждение всегда относилось к числу существенных условий авторских договоров. Однако если ранее его размер должен был определяться в пределах утвержденных ставок (ст.502 ГК РБ 1964 г.), то действующее законодательство более не допускает возможности нормативного ограничения размера авторского вознаграждения каким – либо максимальным размером, отдавая решение вопроса о размере вознаграждения на усмотрение сторон договора.
Следует отметить, что применительно к авторскому вознаграждению принцип свободы договора содержит все же определенные ограничения, установленных императивными нормами закона. Первое из них связано с тем, что размер авторского вознаграждения не может быть ниже минимальных ставок, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь (п.3 ст.26 новой редакции закона).
Закон "Об авторском праве и смежных правах" 1996 г. содержал норму, согласно которой вознаграждение в авторском договоре должно было определяться в виде процента от дохода за соответствующий вид использования произведения. И только в тех случаях, "если это невозможно осуществить в связи с характером произведения либо особенностями его использования", вознаграждение могло определяться в виде твердо зафиксированной суммы либо иным способом. Данная норма закона вполне обоснованно вызывала целый ряд вопросов. Это положение, во – первых, в определенной мере отходило от принципа свободы договора, так как сторонам навязывался способ расчетов по договору, во – вторых, не согласовывалось с существующими минимальными ставками авторского вознаграждения, большинство из которых выражено в минимальных заработных платах, и, в – третьих, давало автору либо иному правообладателю возможность оспаривать заключенный договор по данному основанию, ссылаясь на то, что в отношении данного способа использования произведения вознаграждение вполне можно было определить в виде процента от полученных пользователем доходов. Кроме того, требование законодателя устанавливать вознаграждение в виде процента от дохода вызывало на практике серьезные проблемы, связанные с тем, что действующее финансовое законодательство и по сегодняшний день не содержит легального определения термина "доход", а оперирует понятиями "валовой доход" и "прибыль", которые, безусловно, не являются равнозначными. Поэтому сторонам авторского договора, определяющим вознаграждение в виде процента от дохода пользователя, необходимо было в этом же договоре определять, что они понимают под доходом для целей определения размера подлежащего выплате авторского вознаграждения.
В соответствии с новой редакцией закона "Об авторском праве и смежных правах" норма об установлении вознаграждения в виде процента от дохода утратила императивный характер – стороны вправе определять авторское вознаграждение в авторском договоре в виде процента от дохода или в виде твердо зафиксированной суммы или иным способом.
Если в договорах об издании или ином воспроизведении произведения авторское вознаграждение определено в виде твердо зафиксированной суммы, законодатель дополнительно вводит в авторский договор еще одно существенное условие – максимальный тираж экземпляров произведения, который может быть изготовлен на основании заключенного договора (абз.2 п.3 ст.26 новой редакции закона).
Все иные условия, которые по инерции продолжают относить к числу существенных условий авторского договора (обязанность автора предоставить в установленный срок произведение, вносить по требованию пользователя изменения, обязанность пользователя осуществить или начать использование произведения и т.п.) более не являются обязательными атрибутами авторского договора.
3. Виды авторского договоров.
Авторские договоры подразделяются на:
1) договоры о передаче исключительных прав;
2) договоры о передаче неисключит
Иначе говоря, предметом авторского договора может быть либо исключительное авторское право, либо неисключительное авторское право.
При этом исключительное авторское право дает возможность защищать это право против любых третьих лиц, а неисключительное авторское право дает возможность предъявления претензий только к договорному партнеру. Таким образом, исключительное право – это абсолютное право, а неисключительное - относительное (обязательственное) право.
1) Договор о передаче исключительных прав.
В этих договорах покупатель становится исключительным, единственным владельцем имущественных прав (в тех пределах, которые указаны в договоре). Иными словами, покупатель может не только сам использовать произведение: он может также запретить любому другому лицу (в том числе и продавцу) использование произведения. А в случае нарушения таких прав правопреемник может применять способы защиты своих прав, перечисленные в ст. 40 Закона "Об авторском праве и смежных правах" 1998 г.
В настоящее время в авторских договорах о предоставлении исключительных прав иногда делается добавление о том, что приобретатель получает также право на защиту полученного права в случае нарушений со стороны любых третьих лиц. Такое добавление с правовой точки зрения ничего нового не содержит, поскольку владелец исключительного права всегда может защищать свое право.
Более того, нельзя исключать такой возможности: заключая договор о передаче исключительных прав, продавец может оставить часть этих исключительных прав за собой. Например, стороны могут договориться о том, что исключительное право (на тот или иной способ использования и в определенных договором пределах) делится между продавцом и покупателем поровну, что стороны становятся совладельцами этого права и будут в дальнейшем совместно пользоваться и распоряжаться этим правом. В любом случае, если лицо, которому переданы исключительные полномочия, не защищает это право, право запрещать другим лицам использование произведения или объекта смежных прав может осуществляться автором произведения.
Исключительное право закреплено за невладельцем исключительных прав, который, вообще говоря, подобным правом не обладает. Получается, что здесь мы сталкиваемся с особым, льготным правом, правом-исключением. Ясно, что это право не может принадлежать любому продавцу авторских прав. Следовательно, это право может принадлежать только первоначальному владельцу авторских прав - автору.
Таким образом,
термин "автор" обозначает только
автора, в то время как в остальных
местах, равно как и в остальных статья
2) Договор о передаче неисключительных прав.
Права, приобретаемые в таком договоре покупателем, являются относительными: они действуют только по отношению к продавцу и не дают покупателю никаких прав по пресечению использования произведения третьими лицами. Поскольку авторский договор может предусматривать передачу разных видов имущественных прав, следует учитывать, что некоторые из них могут передаваться как исключительные, другие - как неисключительные.
Сравнивая эти два вида авторских договоров можно сделать следующие практические выводы:
- наиболее предпочтительным для
автора произведения является
форма договора, при которой он
оставляет за собой
- наиболее предпочтительным
для пользователя является
- даже в случае, когда автор
произведения расстался со
Список литературы.
1. Авторское право: Нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции / Сост., авт. ст. И.Силонов; оформл. Г.Сыроватского. — М.: Элит-Клуб; Юрид. книга, 1998.

- Виды автотранспортных услуг, организация и лицензирование автоперевозок
- Виды агрегатного состояния вещества.Жидкое состояние вещества
- Виды агротехники
- Виды адаптации
- Виды адаптации
- Виды адаптации персонала
- Виды адаптивного транскодирования
- Виды абразивного изнашивания деталей
- Виды абразивного изнашивания деталей
- Виды автоматизации котельных
- Виды автоматизации управления предприятием
- Виды авторских договоров
- Виды авторских прав
- Виды авторских прав