Контрольная работа по "Гражданскому праву". 91

     СОДЕРЖАНИЕ 

     
  1. Гражданские правоотношения……………………………………3
  2. Договор купли-продажи…………………………………………..5
  3. Составление договора дарения………………………………….11
  4. Задача……………………………………………………………….19

     Список  использованной литературы…………………………………..21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  1. Гражданские правоотношения
 

     Содержание  гражданского правоотношения – это  составляющие его субъективные права  и обязанности. Название "субъективные" они получили потому, что принадлежат  конкретным участникам возникших гражданских  правоотношений и, таким образом, отличаются от гражданских прав и обязанностей в объективном смысле. В последнем  случае речь идет об абстрактных предписаниях норм права, выраженных в различных  нормативных актах государства1.

     Субъективные  права и обязанности неразрывно связаны друг с другом. Возникают  они одновременно, однако в дальнейшем содержание гражданского правоотношения может меняться: у участников гражданского правоотношения могут появится новые  права и обязанности. Так, в результате ненадлежащего исполнения договора поставки поставщиком у покупателя может возникнуть право на взыскание  неустойки а у поставщика обязанность  ее выплатить.

     Объектом  гражданского правоотношения является то благо, по поводу которого возникает  гражданское правоотношение и в  отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему  обязанность. Каждому объекту соответствует  определенный вид гражданских правоотношений, Так, в правоотношениях собственности  объектом правоотношений являются вещи, в обязательственных правоотношениях  – действия и т.д.

     Все существующее разнообразие гражданских  правоотношений может быть соответствующим  образом квалифицировано. Такая  классификация имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку  помогает правильно уяснить характер взаимоотношений сторон в том  или ином правоотношении и, следовательно, правильно применять гражданское законодательство к конкретному случаю.

     Классификация гражданских правоотношений может  проводиться по различным основаниям. Исходя из содержания, гражданские  правоотношения могут быть разделены  на имущественные и неимущественные.

     Классификация гражданских правоотношений на имущественные  и неимущественные основана на том, что имущественные отношения  имеют некоторое экономическое  содержание и всегда связаны с  нахождением имущества у того или иного лица (например, правоотношения собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и других вещных прав), либо с передачей имущества  одним лицом другому (например, по договорам купли-продажи, мены и  т.д.).

     Деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные основано на том, что в абсолютных правоотношениях  носителю абсолютного права противостоит неопределенное количество обязанных  лиц. Так, например, собственник может  требовать от всякого и каждого, чтобы тот воздерживался от совершения любых действий, мешающих собственнику осуществлять свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащей  ему вещью. Что касается относительных  правоотношений, то в них конкретному  управомоченному лицу (или нескольким точно определенным лицам противостоит конкретное обязанное лицо (или несколько  определенных обязанных лиц). Так, по договору купли-продажи покупатель имеет право требовать передачи проданного имущества от конкретного  продавца.

     Классификация гражданских правоотношений на вещные и обязательственные основана на том, что носитель вещного права  может осуществлять это право  без содействия обязанных лиц (например, собственник имеет возможность  пользоваться принадлежащей ему  на праве собственности вещью  для удовлетворения своих потребностью самостоятельно. Помимо права собственности к вещным правам относится право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты.

     Гражданские правоотношения можно разделить  на срочные, то есть ограниченные определенным сроком (примером могут служить авторские  правоотношения, вытекающие из авторского права, действующего в течение жизни  автора и 50 лет после его смерти, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора) и бессрочные, т.е. не ограниченные каким-либо сроком (например, право собственности.

     Гражданские правоотношения можно классифицировать на простые и сложные. К простым  относятся правоотношения, в котором  одному лицу принадлежит только одно право, а другому лицу – только одна обязанность. Например, в договоре займа у займодавца есть право  требовать возврата взятых взаймы денежных сумм, а у заемщика только обязанность  их возвратить. В сложных правоотношениях  у обеих сторон есть одновременно и права и обязанности. К сложным  относятся большинство гражданско-правовых договоров (купля-продажа, аренда и  т.д.). 

         2.Договор купли-продажи

     Купля-продажа - это один из важнейших институтов гражданского права. Известная история  правового регулирования этого  договора насчитывает почти четыре тысячи лет. Договор купли-продажи  является наиболее распространенной сделкой, направленной на передачу имущества, которое  находится в собственности - другому  собственнику. По договору купли-продажи  продавец обязуeтся передать в собственность  покупателя имущество, а покупатель, в свою очередь, обязуется принять  и уплатить за него определенную денежную сумму.

     В п.1 ст.454 ГК говориться, что «по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в  собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять  этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)». В этом определении  договора купли-продажи воспроизведена формулировка, столетиями применявшаяся  в гражданском праве. Договор  купли-продажи направлен на переход (перенесение) права собственности  на вещь (или вещного права –  права хозяйственного ведения, оперативного управления) от продавца к покупателю.

     Договор купли-продажи является консенсуальным, поскольку считается заключенным  с момента достижения сторонами  соглашения по его существенным условиям, а момент вступления договора в силу не связывается с передачей товара покупателю. Собственно передача товара покупателю представляет собой исполнение заключенного и вступившего в  силу договора купли-продажи со стороны  продавца. Поэтому в тех случаях, когда момент вступления договора в  силу совпадает с фактической  передачей товара, можно говорить об особом порядке заключения договора купли-продажи и о том, что он исполняется в момент заключения, но не в реальном характере договора. Например, в розничной купле-продаже  выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах  в месте их продажи признаются публичной офертой; договор розничной  купли-продажи, по общему правилу, считается  заключенным с момента выдачи покупателю кассового или товарного  чека либо иного документа, подтверждающего  оплату товара (ст. 493, п.2 ст. 494 ГК).

     Договор купли-продажи является возмездным, поскольку продавец за исполнение своих  обязанностей по передаче товара покупателю должен получить от последнего встречное  предоставление в виде оплаты полученного  товара.

     Договор купли-продажи является двусторонним, поскольку каждая из сторон этого  договора (продавец и покупатель) несет  обязанности в пользу другой стороны  и считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. Более того, в договоре купли-продажи имеют место две встречные обязанности, одинаково существенные и важные: обязанность продавца передать покупателю товар и обязанность покупателя уплатить покупную цену, - которые взаимно обусловливают друг друга и являются в принципе экономически эквивалентными. Поэтому договор купли-продажи является договором синаллагматическим (от греч. synallagma – взаимоотношение) .

     Синаллагматический  характер договора купли-продажи выражается в том, что на стороне покупателя во всех случаях (за исключением договора купли-продажи с предварительной  оплатой) лежит встречное исполнение его обязательств, т.е. исполнение покупателем  обязательств по оплате товара обусловлено  исполнением продавцом своих  обязательств по передаче товара покупателю (п.1 ст. 328 ГК). Иными словами, покупатель не должен исполнять свои обязанности  по оплате товара до исполнения продавцом  своих обязанностей по передаче товара покупателю. Если же договор купли-продажи  заключен с условием о предварительной  оплате товара покупателем, субъектом  встречного исполнения становится продавец, который может не производить  исполнение обязанностей по передаче товара до получения от покупателя обусловленной суммы предоплаты.

     Юридические последствия признания соответственно продавца или покупателя субъектом  встречного исполнения обязательств заключается  в том, что в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства  либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что  такое исполнение не будет произведено  в установленный срок, субъект  встречного исполнения вправе приостановить  исполнение своего обязательства либо вовсе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (п.2 ст. 328 ГК).

     В тех случаях, когда продавец или  покупатель не могут быть признаны субъектами встречного исполнения, синаллагматический характер договора купли-продажи выражается в том, что каждый из них наделяется дополнительными правами по отношению  к контрагенту, не исполнившему свои обязательства. Например, при продаже  товара в кредит с момента передачи товара покупателю и до его оплаты последним товар признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем своей обязанности по оплате товара.

     Кроме того, если покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его  оплате в установленный срок, продавец имеет право потребовать оплаты переданного товара (с начислением  процентов годовых на просроченную сумму) либо возврата неоплаченных товаров (пп.3-4 ст. 488 ГК). В случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной  оплаты, не исполняет свою обязанность  по передаче товара в установленный  срок, покупатель вправе потребовать  передачи оплаченного товара или  возврата суммы предварительной  оплаты за товар; за весь период просрочки  на сумму предварительной оплаты по требованию покупателя продавец обязан уплатить проценты годовых (пп.3-4 ст. 487 ГК).

     Товаром по договору купли-продажи признаются любые вещи, как движимые, так  и недвижимые, индивидуально-определенные либо определяемые родовыми признаками. Купля-продажа отдельных видов  вещей может регулироваться, помимо норм ГК, иными федеральными законами, а также другими правовыми  актами. Так, специальные правила  купли-продажи могут быть установлены  федеральными законами в отношении  ценных бумаг и валютных ценностей (п.2 ст. 454 ГК). Ст. 129 ГК предусматривает  исключения для вещей, изъятых из гражданского оборота или ограниченных в обороте. Виды товаров, которые изъяты из оборота, товаром, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению, определяются законом.

     Имущественные права не признаются товаром, но ГК включает в себя распространительную  норму, в соответствии с которой  общие положения о купле-продаже  товаров применяются и к продаже  имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. В этом смысле необходимо признать, что всякая возмездная уступка имущественных  прав (цессия) является продажей этих прав, а правила, регулирующие переход  прав кредитора, и в частности  уступку требования (ст. 382-390 ГК), отражают содержание и характер соответствующих  имущественных прав, а поэтому  подлежат приоритетному (по отношению  к общим положениям о купле-продаже  товаров) применению.

     Содержание  договора купли-продажи представляет собой совокупность всех его условий, которыми устанавливаются и конкретизируются права и обязанности сторон. Обычно во всяком договоре купли-продажи выделяются группы условий, определяющих обязанности  соответственно продавца и покупателя. К условиям, определяющим обязанности  продавца, относятся: условие о товаре, о порядке и сроке его передачи покупателю. Условиями договора, регламентирующими  порядок принятия и оплаты товара, определяются обязанности покупателя2.

     Договор купли-продажи является родовым  понятием по отношению к некоторым  другим договорам ( то есть отдельным  видам договора купли-продажи), суть которых заключается в том, что  одно лицо обязуется передать в собственность другого лица какое-либо имущество, а последнее обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму, именуемую ценой.

     Российское  законодательство к числу договоров, признаваемых в качестве отдельных  видов договора купли-продажи относит  договоры: розничной купли-продажи, поставки товаров, поставки товаров  для государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия. Выделение данных видов договора купли-продажи служит целям простого и оптимального правового регулирования сходных правоотношений.

     Единым  критерием для разграничения  отдельных видов договора купли-продажи  отсутствует, но, несмотря на это, некоторые  ученые выделяют три признака разграничения: стороны договора, цель приобретения товара(покупки) и объект покупки. В  главе 30 ГК РФ, которая регламентирует договор купли-продажи и его  отдельные виды, строение основывается на таком принципе, как: набирается набор характерных квалифицирующих  особенностей в отношении отдельных  видов договора купли-продажи, которые  выделяют соответствующий договор  в отдельный вид купли-продажи  при сохранении с последним отношений  рода и вида. Причем применительно  к различным видам договора купли-продажи  такие признаки (особенности) обнаруживаются в самых разных элементах договора, касающихся его субъектов, предмета, существенных условий и т.п.

     Между отдельными видами договора купли-продажи  нет строго очерченных границ. Главная  черта эффективности правового  регулирования – четкое выделение  особенностей соответствующих договоров  и обеспечение их адекватного  регулирования с помощью специальных  правил, которые должны исключить применение корреспондирующих их общих положений о купле-продаже.3

     Так, квалифицирующими особенностями выделения  договора розничной купли-продажи  в отдельный вид договора купли-продажи  являются: во-первых, в качестве продавца по данному договору выступает юридическое  лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую  деятельность по продаже товаров  в розницу; во-вторых, купля-продажа  – это публичный договор, по которому покупатель приобретает товары, предназначенные  для личного, семейного, домашнего  или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью; в-третьих, в качестве покупателя зачастую выступают граждане, пользующиеся правами  не только стороны договора розничной  купли-продажи, но и правами, предоставленными законами и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами.

     Новый Гражданский кодекс РФ не предусматривает  обязательное оформление договора продажи  нотариусом, таким образом заполнив договор купли-продажи в произвольной форме вы сможете избежать расходов на нотариальное оформление.

     3. Составление договора  дарения 

     Процесс дарения предусматривает возникновение  гражданских отношений, которые  всегда носят безвозмездный характер. Тем не менее,  не смотря на то, что такие отношения не носят имущественно-стоимостные или товарно-денежные отношения они подпадают под регуляторные нормы гражданского кодекса.

     Все нюансы, возникающие в процессе возникновения  правоотношений дарения, возможно, учесть при составлении договора дарения.

     Договор  дарения это договор, по которому Даритель безвозмездно передает или собирается передать то или иное имущество Одаряемому или освобождает либо обязуется освободить Одаряемого от имущественной обязанности.

     Ранее гражданское законодательство предусматривало  в качестве предмета договора дарения  лишь вещи.

     Нормы современного гражданского кодекса  значительно расширяют рамки  предмета договора дарения. Сейчас в  качестве предмета договора дарения  могут выступать как вещи, так  и действия.

     В качестве предмета договора дарения  могут выступать любые вещи, не изъятые из оборота, в том числе  деньги и ценные бумаги, прощение долга, безвозмездная передача в пользование  той или иной вещи и т.д.

     Выполнение  различного рода услуг и работ  даже носящих безвозмездный характер не может служить предметом договора дарения, так как это противоречит сути этих отношений.

     Предмет договора дарения должен быть определен  путем указания на конкретную вещь, право или освобождение от конкретной обязанности.

     В противном случае договор дарения  не имеет законной силы.

     Договор дарения можно разделить на два основных вида:

     - реальный договор, при котором  происходит непосредственное дарение;

     - консесуальный договор, по которому  возникает обязательство подарить.

     Дарителем и Одаряемым, которые выступают  в качестве сторон договора дарения,  могут быть как граждане (физические лица) так и юридические лица, а также государство.

     Возможность заключать договора дарения гражданами сильно ограничена степенью их дееспособности. Недееспособное физическое лицо может  заключать договоры дарения только через своего опекуна и то лишь на незначительные подарки.

     Формой, в которой заключаются договора дарения, может быть как письменная, так и устная. При этом существуют определенные ограничения, при которых  невозможна устная форма договора дарения. Например, если предметом договора дарения выступает недвижимое имущество, оформление которого подлежит государственной  регистрации.

     Права и обязанности Дарителя в результате заключения реального договора дарения не влекут за собой никаких обязательств.

     Права и обязанности Одаряемого возникают из содержания договора дарения. При этом согласно договора дарения Одаряемый как вправе потребовать положенную ему по договору вещь, так и отказаться от дара.

     Ответственность, возникающая по не исполнению условий договора дарения, регулируется определенными нормами гражданского кодекса. При этом, учитывая, что договор дарения носит безвозмездный характер, существуют исключения ограничивающие ответственность сторон договора дарения.

     Прекращение договора дарения обычно не порождает возникновения каких-либо обязательств, выступая лишь как основание возникновения прав на стороне одаряемого.

     Однако  в ряде случаев возможна судебная отмена исполненного договора дарения. В каких случаях это возможно:

     1. При совершении одаряемым, покушения  на жизнь дарителя, либо членов  его семьи или родственников,  а также специально причинил  дарителю телесные повреждения;

     2. Плохого обращения одаряемого  с подаренной вещью  имеющей значительную нематериальную ценность для дарителя, ненадлежащим образом, что создает угрозу ее утраты;

     3. Даритель пережил одаряемого, при  условии, что такое основание  отмены дарения было предусмотрено  договором.

     Юридические лица, не являющиеся собственниками своего имущества, могут дарить его лишь с согласия собственника-учредителя (п. 1 ст. 576 ГК), если только речь не идет об "обычных подарках" указанной выше стоимости. Сказанное относится и к дарению движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия (п. 2 ст. 295 ГК) либо в самостоятельном распоряжении учреждения (п. 2 ст. 298 ГК). Но и передача вещи в дар юридическому лицу - несобственнику влечет появление у него лишь соответствующего ограниченного вещного права на данную вещь, а права собственности на нее - у его учредителя.

     Закон запрещает сделки дарения в отношениях между любыми коммерческими организациями, если только речь не идет об "обычных  подарках" незначительной стоимости (п. 4 ст. 575 ГК). Безвозмездные имущественные отношения между организациями, имеющими целью получение прибыли, составляют редчайшее исключение, разрешение которого могло бы быть использовано ими в ущерб интересам кредиторов и публичным интересам.

     Возможность совершить дарение исключается  и для тех случаев, когда имеется  та или иная (не обязательно формальная) зависимость дарителя от одаряемого. Речь идет, во-первых, о дарении работникам лечебных, воспитательных, социальных и аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, воспитании или содержании (либо их супругами и родственниками); во-вторых, о дарении государственным служащим (или служащим органов муниципальных образований) в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей (п. 2 и 3 ст. 575 ГК). В перечисленных случаях "дарение" может скрывать в себе взятку или иное "подношение", связанное с возможностью злоупотреблений названными работниками своим статусом. Поэтому здесь допустимы лишь "обычные подарки" не свыше указанной стоимости4.

     Объектами сделок дарения могут выступать  вещи, не изъятые из оборота (ст. 129 ГК), а также имущественные права (вещные, обязательственные, корпоративные и исключительные), не носящие строго личного характера (ст. 383 и п. 2 ст. 388 ГК), либо освобождение от аналогичных имущественных обязанностей. В ряде случаев закон ограничивает цену подарка пятикратным минимальным размером оплаты труда ("обычный подарок").

     В зависимости от характера даримого имущества и от юридической природы  самого дарения устанавливаются  требования к форме этого договора. Реальный договор дарения может  быть совершен устно, если только его  предметом не являются недвижимость либо движимая вещь стоимостью свыше  пяти минимальных размеров оплаты труда, отчуждаемая юридическим лицом. Договор дарения недвижимости во всяком случае подлежит государственной  регистрации (п. 3 ст. 574 ГК), а дарение движимого имущества указанной стоимости, совершаемое юридическим лицом, требует простой письменной формы (под страхом признания сделки ничтожной). В письменной форме должен быть совершен и консенсуальный договор дарения (содержащий обещание дарения в будущем) независимо от предмета и субъектного состава (п. 2 ст. 574 ГК)5.

     Консенсуальный  договор дарения (обещание дарения) требует не только обязательной письменной формы, но и сформулированного в  нем ясно выраженного намерения  совершить дарение в будущем. В таком договоре требуется также  указание конкретного одаряемого лица и точного предмета дарения - в  виде вещи, права или освобождения от обязанности. Перечисленные положения  составляют существенные условия рассматриваемого договора. Несоблюдение любого из этих требований влечет ничтожность договора дарения (п. 2 ст. 572 ГК).

     Консенсуальный  договор дарения, будучи односторонним  договором, порождает для одаряемого право требовать его исполнения дарителем, а для дарителя - обязанность  его исполнения в соответствующий  срок (ст. 314 ГК) и не влечет каких-либо обязанностей для одаряемого. Исключение составляют две ситуации:

     - во-первых, обязанность одаряемого  бережно относиться к подаренной  вещи, представляющей большую неимущественную  ценность для дарителя (например, к письмам, дневникам, рукописям) (п. 2 ст. 578 ГК);

     - во-вторых, обязанность принимающего  пожертвование лица обеспечить  использование пожертвованного  имущества по определенному жертвователем  назначению (п. 3 и 5 ст. 582 ГК).

     Как и большинство других сделок, договор  дарения может быть заключен под  отлагательным условием, например под  условием достижения одаряемым определенного  общественно полезного результата (окончание учебного заведения, вступление в брак и т.п.). Возможные отменительные  условия дарения прямо определены законом (п. 2 ст. 577, ст. 578 ГК).

     В консенсуальном договоре дарения одаряемый  вправе отказаться от принятия дара в  любой момент до его передачи дарителем (п. 1 ст. 573 ГК), поскольку он не обязан принимать дар. Отказ от дара требуется совершить в письменной форме, если в такой же форме заключен сам договор дарения (а в случае государственной регистрации последнего отказ от дара тоже подлежит регистрации). Тем самым допускается одностороннее расторжение данного договора. Поэтому дарителю в таком случае предоставляется право на возмещение реального ущерба (части понесенных им убытков), если договор дарения был заключен в письменной форме (п. 3 ст. 573 ГК).

Контрольная работа по "Гражданскому праву". 91