Административные наказания. 2

Основные данные о работе

Версия шаблона

2.1

Филиал

Йошкар-олинский

Вид работы

Курсовая работа

Название дисциплины

Гражданское право

Тема

Наследование по закону

Фамилия студента

Савельева

Имя студента

Алена

Отчество студента

Михайловна

№ контракта

04000100101004


 

Содержание

Введение 3

Основная часть 5

1. Понятие, история, наследования по закону в России 5

1.1. История наследования по закону в России 5

1.2. Понятие наследования по закону в России 9

2. Проблемы теории и практики при наследовании по закону и пути их решения 16

2.1. Проблемы определения наследственной массы при наследовании предприятия как имущественного комплекса 16

2.2. Проблемы наследования выморочного имущества 20

Заключение 29

Глоссарий 31

Список использованных источников 33

Список сокращений 35

Приложения 36

Введение

Законодательство  Российской Федерации, осуществляющей переход к рыночной экономике, коренным образом меняется. Изменения в  законодательстве затронули и центральный  институт гражданского права - институт права собственности, а значит и  институт наследования. Сняты ранее  действовавшие ограничения на количество и виды имущества, которые могут  находиться в собственности граждан, и соответственно расширяется состав имущества, которое может переходить по наследству.

Связь между  двумя институтами взаимная: с  одной стороны, наследование позволяет  реализовать правомочие собственника по распоряжению своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права  собственности. Таким образом, институт наследования является производным  по отношению к совокупности правовых норм, регулирующих отношения собственности  граждан.

Право унаследовать имущество умершего после его  смерти в определенном смысле является стимулятором развития производительных сил в обществе. Осознание того, что заработанное человеком после  его смерти перейдет к близким  ему людям является мощным побудительным  стимулом к более эффективному труду.

Значение  наследственного права за последние  годы несомненно выросло. Хотя большая  часть наших граждан не стала  жить лучше, однако появился значительный слой людей, которым принадлежит  дорогостоящая собственность - земельные  участки, коттеджи, ценные бумаги и  т.д. Для таких людей совершено  небезразлично, какова судьба принадлежащего им имущества после их смерти.

Таким образом, позитивной стороной наследования является то, что оно способствует поддержанию  стабильности в обществе, поскольку  способствует деловой активности, сохранению семейных устоев, обеспечению материальной базы для новых поколений, защите интересов должников и кредиторов наследодателя.

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что наследственное право является компонентом особенной  части гражданского права и регулируется разделом пятым третьей части  Гражданского кодекса РФ.

Основная  цель настоящей работы – изучение развития российского наследственного  права и перспектив его дальнейшего  преобразования, проанализировать проблемы наследования по закону в соответствии с нормами российского права.

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи:

1) выяснить  понятие наследования по закону  и установить очередность принятия  наследства;

3) раскрыть  иные теоретические и практические  проблемы института наследования  по закону, в то числе проблемы  обязательной доли и  выморочного  имущества;

Объектом  работы являются общественные отношения, возникающие в сфере наследованных  правоотношений по закону в РФ.

Предметом работы выступают  гражданско–правовые нормы действующего законодательства, судебная практика по наследственным делам, также научные  работы известных правоведов.

Данная работа состоит  из введения, двух глав, заключения и  списка использованных источников.

Основная  часть

1. Понятие, история, наследования по закону в России

1.1. История наследования по закону  в России

Отечественное наследственное право развивалось  достаточно сложно и на некоторых  этапах весьма противоречиво.

Попытаемся  проследить течение наследственного  права, начиная с XIX века, не претендуя  на исчерпывающий анализ законодательства и теоретических разработок разного  времени.

Гражданское законодательство Российской империи  предусматривало получение права  собственности на имущество в  порядке наследования по завещанию (ст. ст. 1010 - 1103 Свода законов гражданских) и по закону (ст. ст. 1104 - 1221 Свода законов  гражданских).

Право наследования распространялось "на всех членов рода, однокровное родство составляющих, до совершенного его прекращения  не только в мужском, но и в женском  поколении" (ст. 1111 Свода законов  гражданских). Близость родства определялась линиями (связь степеней) и степенями (связь одного лица с другим посредством  рождения). Отношения свойства не давали права наследовать по закону.

Не имели  права наследовать по закону:

- лица, лишенные  всех прав состояния;

- монашествующие  лица - отрекшиеся от мирской жизни;

- лица, лишенные  дворянства и разжалованные (до  восстановления).

Специальные нормы были посвящены наследованию по нисходящей линии (ст. ст. 1127 - 1133), по боковой линии (ст. ст. 1134 - 1140), по восходящей линии (ст. ст. 1141 - 1147 Свода законов  гражданских).

Полагаем  необходимым обратить внимание на нормы, регулирующие наследование по закону супругов. Если в отношении законной жены или мужа не было завещания, то она(он) получала(л) из недвижимого имения седьмую часть, а из движимого - четвертую. При этом ее собственное имущество, а также приданое в состав наследственной массы не включались. В некоторых губерниях и уездах Закавказского края были предусмотрены исключения для призвания к наследованию супругов.

В тех  случаях, когда наследников по закону и по завещанию не было или если они были, но в течение 10 лет не выразили желания принять наследство, имущество признавалось выморочным и обращалось в казну.

Достаточно  много специальных норм было предусмотрено  для наследования отдельных специфических  объектов (например, заповедных имений) или от некоторых граждан (например, после военных чинов).

Следует особо отметить (можно сказать, выделить красной чертой) акт, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном праве (и  соответственно в гражданском), но и  в жизни всего общества. Название этого акта говорит само за себя: "Об отмене наследования".

На основании  данного документа наследование как по закону, так и по духовному  завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. При этом нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные и неполнородные  братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после  него имущества.

22 мая  1922 г. Декретом ВЦИК "Об основных  частных имущественных правах, признаваемых  РСФСР, охраняемых ее законами  и защищаемых судами РСФСР"  наследственное право было восстановлено.  Гражданский кодекс РСФСР, принятый 31 октября 1922 г.  и введенный  в действие с 1 января 1923 г., законодательно  закрепил существенное изменение  подхода к наследственному праву.  В его нормах уже говорится  о возможности наследования, но  оно ограничивается 10 тыс. рублей.

Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников  только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Причем такое ограничение распространялось на наследников как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону имущество делилось между названными лицами.

На ранних этапах развития советского гражданского права не было нормы об обязательной доле. В ГК РСФСР 1922 г. первоначально  был установлен очень небольшой  круг наследников по закону, а завещанием могло быть перераспределено имущество  только среди этих же немногих наследников. Большое значение имело Постановление  ВЦИК и СНК СССР от 28 мая 1928 г., ставшее  впоследствии примечанием 2 к ст. 422 ГК РСФСР 1922 г. Это Постановление  впервые ввело в советское  гражданское право обязательную наследственную долю в размере не менее трех четвертых законной доли.

Аналог  же современной обязательной доли появился в российском наследственном праве  намного позже и отличался  завидной динамикой. С 1945 г. правило  об обязательной доле было установлено  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. "О наследниках  по закону и по завещанию" для  всех республик. Так, согласно законодательству тех лет размер обязательной доли приравнивался к размеру законной доли. Однако это приводило к тому, что в случае, когда у наследодателя  имелся только один наследник первой очереди и он был нетрудоспособен, такой наследодатель практически  полностью лишался возможности  распорядиться своим имуществом по завещанию.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший  в части наследственного права  с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. Кодекс установил две очереди  наследников по закону. В первую очередь наследовали дети (в том  числе усыновленные), супруг и родители (в том числе усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. При отсутствии наследников первой очереди или  при непринятии ими наследства, а  также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем  права наследовать, к наследованию призывались наследники второй очереди - полнородные и неполнородные  братья и сестры умершего, его дед  и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери (ч. 1 ст. 532). Наследниками по закону являлись также нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследовали наравне с наследниками той очереди, которая призывалась к наследованию (ч. 3 ст. 532). Между наследниками, относящимся к одной очереди, наследство делилось поровну, за исключением призвания к наследованию по праву представления внуков и правнуков наследодателя, которые наследовали поровну в той доле, которая причиталась бы их родителю, умершему до открытия наследства (ч. 4 ст. 532).

Предметы  обычной домашней обстановки и обихода  переходили к наследникам по закону, которые проживали совместно  с наследодателем не менее года до его смерти, независимо от их очереди  и наследственной доли (ст. 533). Однако стоимость указанного имущества  должна была учитываться при определении  размера обязательной доли (ст. 535). Согласно ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. необходимые наследники могли претендовать лишь на две трети  той доли, которую они бы получили, если бы наследовали по закону.

Федеральный закон "О внесении изменений и  дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР", принятый Государственной  Думой 11 апреля 2001 г. и вступивший в  силу 17 мая 2001 г., расширил круг наследников  по закону с двух до четырех очередей (третья очередь - братья и сестры родителей  умершего (дяди и тети наследодателя) и четвертая - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так  и со стороны бабки) и тем самым, с одной стороны, восстановил  справедливость, с другой - ускорил  решение вопроса о системном  изменении норм наследственного  права - принятие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

В настоящее  время наследование движимого и  недвижимого имущества, а также  имущественных прав и обязанностей граждан осуществляется на основании  норм, содержащихся в части третьей  Гражданского кодекса Российской Федерации, который был принят Государственной  Думой 1 ноября 2001 г., одобрен Советом  Федерации 14 ноября 2001 г., подписан Президентом  Российской Федерации 26 ноября 2001 г., опубликован 28 ноября 2001 г.  и вступил в силу 1 марта 2002 г.

1.2. Понятие наследования по закону  в России

Суть  наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: "Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания  к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе - путем завещательного распоряжения.

Таким образом, наследование по закону имеет место, когда:

завещание не было составлено, либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем;

завещано  не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);

наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным  наследником.

Наконец, само завещание может быть признано недействительным по основаниям признания  сделки недействительной (например, в  результате несоблюдения формы). В этом случае также имущество будет  наследоваться по закону.

Наследниками  по закону могут быть граждане, находящиеся  в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Часть 3 ГК РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 г., устанавливает восемь очередей наследников  по закону. При отсутствии наследников, указанных в ст. 1142-1148 ГК РФ, либо если никто из наследников не имеет  права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто  из них не принял наследство, или  все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого  наследника, применяются правила  наследования выморочного имущества.

Наследственное  имущество делится поровну между  наследниками призываемой очереди. Исключением из этого правила  является наследование по праву представления. В соответствии со ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Для более  полной характеристики круга наследников  первой очереди рассмотрим каждую группу из возможных наследников.

Дети, рожденные  от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого  из родителей. Как правило, дети, рожденные  от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве  о рождении об отце наследуют только после смерти матери.

Так, судом  установлен факт признания отцовства  Л. в отношении А., родившейся  20.03.1996г..

В кассационном порядке решение не обжаловалось.

Состоявшееся  судебное постановление отменено в  связи с существенным нарушением норм материального и процессуального  права.

Статьей 50 Семейного кодекса РФ предусмотрено, что в случае смерти лица, которое  признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью  ребенка, факт признания им отцовства  может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным  гражданским процессуальным законодательством.

Действующее российское законодательство позволяет  фактическим супругам наследовать  друг после друга только в двух случаях. Во-первых, на основании завещания, поскольку завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым  лицам, в том числе своему фактическому супругу. Во-вторых, в случае призвания  фактического супруга к наследованию в качестве нетрудоспособного иждивенца (п. 2 ст. 1148 ГК РФ). При этом необходимо соблюдение предусмотренных законодателем  условий: фактический супруг ко дню  открытия наследства являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя  находился на его иждивении и  проживал совместно с ним. Однако как быть в случае, если наследодатель  не оставил завещание либо фактический  супруг не соответствует требованиям, предъявляемым к нетрудоспособным иждивенцам? Законодатель дает однозначный ответ на этот вопрос - основания для наследственного правопреемства между фактическими супругами отсутствуют.

Для приобретения наследства наследник должен его  принять. В случае когда наследник  фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему было отказано в выдаче свидетельства  о праве на наследство, он может  обратиться в суд.

В Волжский городской суд Республики Марий  Эл обратился гражданин Кудрявцев  с заявлением об установлении факта  принятия наследства. 20 марта 2008 года скончалась жена заявителя. Ей было 83 года. Заявитель  в установленный законом шестимесячный  срок в нотариальную контору с  заявлением о вступлении в наследство не обратился. А по прошествии этого  срока ему было отказано в выдаче соответствующих документов и предложено обратиться в суд. В судебном заседании  было установлено, что других наследников  нет, завещания не оставлено. Были выслушаны  свидетели, которые подтвердили, что  они проживали вместе, супруг ухаживал за больной женой. Кроме этого, Кудрявцев  представил квитанции по оплате коммунальных услуг за квартиру, чем подтвердил свое фактическое вступление в наследство. В итоге, Волжский городской суд  Республики Марий Эл установил факт принятия наследства заявителем.

Или другой пример судебной практики. После смерти родителей Куклину остался дом  с надворными постройками на земельном  участке, площадью 0,55 га. в деревне  Тапшер Советского района. Надлежащим образом наследство он не оформил, хотя совершил действия, свидетельствующие  о фактическом принятии наследства – вступил во владение и проживал в этом доме, оплачивал налоги. Это  было подтверждено в судебном заседании, в том числе и показаниями  свидетелей. Согласно действующему гражданскому законодательству, признается, что  наследник принял наследство, если он фактически вступил во владение им. В итоге, Советский районный суд  вынес решение – установить факт принятия наследства истцом.

Наследниками  второй очереди являются полнородные  и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и  бабушка как со стороны отца, так  и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ).

Наследники  второй очереди призываются к  наследованию в следующих случаях:

а) при  отсутствии наследников первой очереди;

б) при  непринятии наследства наследниками первой очереди;

в) если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования;

г) если все наследники первой очереди были признаны недостойными наследниками;

д) при  безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой очереди;

в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию (отказ от наследства наследника по завещанию в пользу иных наследников  по закону или по завещанию может  иметь место только если не все  имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам).

Поскольку при наличии наследников первой очереди наследники второй очереди  призываются к наследованию лишь в случае наличия вышеуказанных  обстоятельств, при приеме заявлений  о принятии наследства от наследников  второй очереди нотариусу следует  руководствоваться правилами п. 2 ст. 1154 ГК РФ: наследники второй очереди  могут заявить о своем согласии принять наследство в течение  оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее  трех месяцев - она удлиняется до трех месяцев.

Для призвания  к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников  второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.

К наследованию призываются:

а) родные братья и сестры (имеющие обоих  общих родителей);

б) неполнородные  братья и сестры (имеющие только одного общего родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные (браться и  сестры, происходящие от одной матери).

Двоюродные  братья и сестры наследодателя не относятся к наследникам второй очереди. В настоящее время они  могут являться наследниками по праву  представления, если к наследованию призваны наследники третьей очереди. Сводные братья и сестры наследодателя (т.е. не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются.

Для призвания  дедушки и бабушки к наследованию как наследников второй очереди  необходимо их кровное родство с  внуками-наследодателями.

Наследниками  третьей очереди в соответствии со ст. 1144 ГК РФ являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

Следует отметить, что названная норма  сохранила ранее существовавший общий принцип установления очередности  призвания к наследованию, при  котором наследники каждой последующей  очереди призываются к наследованию лишь при отсутствии наследников  предшествующей очереди или при  непринятии ими наследства. Вместе с тем закон дополнил этот принцип  еще одним основанием, которое  существовало в теории и практике, однако отсутствовало непосредственно  в законодательстве: наследники каждой последующей очереди призываются  к наследованию в случае лишения  завещателем права наследования всех наследников предшествующей очереди.

Как уже  отмечалось, наследники каждой последующей  очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников  предшествующей очереди или при  непринятии ими наследства, а также  в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем  права наследования. Это требование нотариусу необходимо учитывать  при приеме заявлений о принятии наследства и выдаче свидетельства  о праве на наследство. В соответствии с п. 2 ст. 1154 ГК РФ лица, для которых  право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими  наследниками, могут заявить о  своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Круг  наследников пятой, шестой и седьмой  очередей установлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК РФ. Они призываются тогда, когда  нет наследников предшествующих очередей.

В качестве наследников пятой очереди призываются  к наследованию родственники четвертой  степени родства - дети родных племянников  и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются  к наследованию родственники пятой  степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если  нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников  седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим  и мачеха наследодателя.

При недостаточности  доказательств, подтверждающих родственные  отношения и их степень, нужно  истребовать решение суда об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных  отношений, факта регистрации тех  или иных событий, факта иждивенчества  и т.п.).

Так, И. обратилась в Советский районный суд Республики Марий Эл с заявлением об установлении факта родственных отношений. 7 августа 2007 года скончалась мать заявительницы. После ее смерти открылось наследство. Но вступить в права на него заявительница  не смогла по довольно необычным обстоятельствам. Дело в том, что в ее свидетельстве  о рождении в графе «мать» указали  фамилию деда матери. Под его фамилией мать даже оформляли на работу. Но в  свидетельстве о смерти указали  ее настоящую фамилию. Таким образом, возникли существенные разночтения. Но эта ситуация была разъяснена показаниями  свидетелей и предъявленными документами. В итоге, Советский районный суд установил факт родственных отношений.

Таким образом, новое наследственное право, действующее  с 1 марта 2002 г., освободившись от идеологических запретов и ставших архаичными ограничений, остававшихся в нашем праве с  первых лет советской власти, в  то же время сохранило преемственность  прежнему правопорядку, прежде всего  в части социальных начал при  определении круга наследников  по закону, защиты интересов наиболее уязвимых категорий наследников. Однако общая оценка этого законодательства, оценка обоснованности предложенных им новаций и эффективности правовых механизмов не может быть дана, пока не накопится значительная практика его применения. Нотариальная и судебная практика, вероятно, выявят и основные направления совершенствования  законодательного регулирования наследственных правоотношений.

 

2. Проблемы теории и практики при наследовании по закону и пути их решения

2.1. Проблемы определения наследственной  массы при наследовании предприятия как имущественного комплекса

В условиях современного рынка режим частной  собственности является незыблемым правом гражданина России, провозглашенным  ст. 35 Конституции РФ. В данной связи  вопросы перехода бизнеса по наследству приобретают первостепенное значение.

Весьма  значительным для наследственных правоотношений в данном случае является вопрос об определении состава наследственной массой. Понятие наследственной массы  дано в ч. 1 ст. 1112 ГК РФ и сформулировано как принадлежащие наследодателю  на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные  права и обязанности. Для наследников  же в случае внезапной смерти наследодателя-бизнесмена попытка определить, что же именно входит в наследственную массу, может  стать вообще главной проблемой. Приходится делать многочисленные запросы  в различные государственные  органы, начиная с учреждения юстиции  и заканчивая налоговой инспекцией, на предмет наличия принадлежащего на праве собственности имущества, долей в юридических лицах  и так далее.

На сегодняшний  день в соответствии с Федеральным  законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 01.07.2009) "О государственной регистрации  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в налоговых  органах регистрируется только факт создания бизнеса, но нет практики регистрации  его как отдельного имущественного комплекса с перечнем принадлежащего ему имущества, прав и обязанностей. Очевидно, что сделать это невозможно, поскольку в процессе работы фирмы  ее имущество, права и обязательства  постоянно меняются. Собственники бизнеса  в России пока, как показывает практика, редко рассматривают его с  точки зрения возможной передачи по наследству, не проводят регулярную инвентаризацию, не составляют детального завещания, с четким перечнем имущества, что было бы идеальным с точки зрения определения наследственной массы.