Авторское право. 49



                                        СОДЕРЖАНИЕ

 

 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………….2

 

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АВТОРСКОГО ДОГОВОРА………………….……4

 

1.1. Сущность и понятие  авторского права………………………………………...4

 

1.2. Классификация авторских договоров……………………………..………….10

 

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ…….14

 

2.1. Правовая природа авторского договора……………………………………...14

 

2.2. Существенные условия авторского договора…………………………….….19

 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ…....23

 

3.1. Порядок заключения и прекращения авторского договора………………..23

 

3.2. Ответственность за нарушение авторского договора……………………….27

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………35

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………..37

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1…………………………………………………………………………40

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2…………………………………………………………………………41

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2…………………………………………………………………………42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Авторское право в России появилось  лишь в начале XIX века (1828г.), где право автора на созданное им произведение трактовалось как право собственности, которым можно торговать. Институт авторского права заключает в себе специальные и своеобразные черты, отличающие его от всех других институтов гражданского права. Институтом этим охраняются не только имущественные интересы авторов, но также и их права и интересы личные — нравственные и духовные. Авторское право регулирует отношения, связанные с производством и обменом результатов интеллектуального труда, которые сохраняются вне трудового процесса. Вместе с тем создаваемые произведения неотделимы от их авторов, и поэтому права последних носят личный и исключительный характер. Данные обстоятельства оказывают существенное влияние на правовое регулирование авторских отношений, предопределяя выделение норм авторского права в относительно самостоятельное подразделение.

Большая группа гражданских правоотношений возникает в связи с созданием  и использованием результатов творческой деятельности — произведений науки, литературы и искусства, изобретений, программ для ЭВМ, промышленных образцов и т.д. Указанные продукты творческой деятельности являются объектами так называемой интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность — это условное собирательное понятие, которое используется в ряде международных конвенций и в законодательстве многих стран, включая и Россию, для обозначения совокупности исключительных прав на результаты интеллектуальной и прежде всего творческой деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.).

Авторское право является в настоящее  время одной из наиболее значимых и динамично развивающихся областей гражданского права. Значение авторского права в регулировании общественной жизни особенно резко возросло в последние годы. Это связано, в первую очередь, с невероятным по своей быстроте и масштабам развитием технических средств и технологий, позволивших максимально быстро осуществлять копирование и распространение произведений, являющихся традиционными объектами авторского права. Развитие средств коммуникации, многократно усиливших и ускоривших обмен продуктами творческой деятельности между отдельными странами и регионами, также потребовало усиления роли авторского права в защите интересов авторов творческих произведений.

Цель данной работы состоит в  том, чтобы раскрыть с точки зрения правовых отношений, место авторского договора в системе защиты авторских прав.

В процессе достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Охарактеризовать место авторского  договора в системе гражданских  правоотношений;

2. Проанализировать основания классификации и виды авторских договоров;

3. Охарактеризовать содержание авторского договора, порядок его заключения, изменения и прекращения.

4. Проанализировать защиту авторского  договора.

В процессе написания данной работы использованы законодательные акты Российской Федерации, учебная и  специальная литература по гражданскому праву, а также материалы периодической печати по изучаемой проблеме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АВТОРСКОГО ДОГОВОРА

 

1.1. Сущность и понятие авторского  права

 

Проблема интеллектуальной собственности  достаточно новая для Российского законодательства, впервые это понятие было использовано в ст.1 Закона о собственности в РСФСР от 24 декабря 1990 г.

В Конституции РФ понятия "собственность" в ее имущественном значении и "интеллектуальная собственность", как результат свободной творческой деятельности отнесен ( ст.44). В настоящее время регулирование вопросов авторского права в России осуществляется Законом РФ от 9 июля 1993 г. "Об авторском праве и смежных правах" в редакции от 19 июля 1995 г., Законом РФ от 23 сентября 1992 г. "О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных", а также другими актами законодательства Российской Федерации, издаваемыми в соответствии с Законом "Об авторском праве и смежных правах" и принимаемыми на основе этого закона законодательными актами республик в составе РФ, а так же  главой 70 Гражданского Кодекса РФ .

Авторским правом является:

1) интеллектуальные права на  произведения науки, литературы  и искусства;

2) автору произведения принадлежать  следующие права:

- исключительное право на произведение;

- право авторства;

- право автора на имя;

- право на неприкосновенность;

- право на обнародование произведения (ст. 1255 ГК РФ).

 

Принятые за последние годы законы "Об авторском праве и смежных  правах", "О правовой защите программ для ЭВМ и баз данных", "О патентах" и другие нормативные акты, прямо регулирующие вопросы, связанные с защитой интеллектуальной собственности, в целом соответствуют общепринятым международным требованиям. В тоже время, оценивая ситуацию, сложившуюся  на сегодня в России в сфере защиты авторских прав, приходится констатировать, что она далека от идеала. Причин тому достаточно много: экономическое положение страны в целом, низкий уровень правовой культуры населения и т.д. В законах, прямо не регулирующих авторские отношения, но затрагивающих в ряде случаев вопросы, связанные с правовым статусом объектов интеллектуальной собственности, допускаются ошибки и устанавливаются правовые режимы, прямо противоречащие как действующему Российскому законодательству так и международным актам.

. При этом указанным актам  Конституцией РФ и действующим  Гражданским кодексом придана  более высокая юридическая сила, чем нормативным актам российского  гражданского законодательства.

Из сказанного следует, что одним из главных регуляторов системы авторского права в России сегодня выступают международные договоры и соглашения в области авторского права.

В области авторского права Россия является участницей:

- Всемирной конвенции об авторском  праве (в редакции 1952 года) - с 27 мая 1973 года;

- Всемирной конвенции об авторском  праве (в редакции 1971 года) - с 9 марта 1995 года;

- Бернской конвенции об охране  литературных и художественных  произведений - с 13 марта 1995 года;

- двусторонних соглашений с  Австрией, Арменией, Болгарией, Венгрией, Кубой, Малагасийской Республикой, Польшей, Словакией, Чехией, Швецией и рядом других государств.

Парижская и Бернская Конвенция  являются “старейшими” фундаментальными источниками, закрепляющими основы патентного и авторского права соответственно. “Краеугольным камнем” в содержании указанных документов принято считать установление принципа национального режима в отношении объектов промышленной собственности и объектов авторского права в каждой из стран-участниц Конвенции. Кроме того, данные Конвенции закрепляют “минимальные стандарты” охраны авторских и патентных прав (перечень правомочий правообладателя, срок охраны, возможные ограничения и т.п.).

В ст.1 Закона "Об авторском праве  и смежных правах" от 9 июля 1993 г. понятием “авторское право” охватываются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. В соответствии с этим законом, объектом авторского права являются как обнародованные, так и необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

1 письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее);

2 устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее);

3 звуко- или видеозаписи;

4 изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее);

5 объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и так далее);

6 в других формах.

Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды программ для ЭВМ (в  том числе на операционные системы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

К объектам авторского права также  относятся:

1 производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);

2 сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные  произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Производные произведения и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

Не являются объектами авторского права:

1) официальные документы (законы, судебные  решения, иные тексты законодательного, административного  и  судебного  характера), а также их официальные переводы;

2) государственные символы и  знаки (флаги, гербы, ордена, денежные  знаки и иные государственные  символы и знаки);

3) произведения народного творчества;

4) сообщения о событиях и фактах, информационного характера.

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает  в силу факта его создания. Для  возникновения и осуществления  авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей.

В субъективном смысле авторское право  включает  в себя  несколько  правомочий его обладателя. Эти правомочия, в свою очередь, подразделяются на две  группы: личные и имущественные. Такое  разделение  выработано теорией и воспринято законодателем. Однако в реальном, конкретном правоотношении эти правомочия весьма тесно переплетаются: признание личного права (например, права авторства) выступает как предпосылка защиты  имущественных прав автора, а иногда, напротив, нарушение имущественного права порождает необходимость защиты личных прав автора, возможны и другие варианты. В то же время сущностные различия личных и имущественных  авторских прав  закономерно влекут необходимость применения различных правовых средств для защиты  первой и второй группы прав соответственно.

В числе основных имущественных  прав автора закон называет:

1. право на воспроизведение;

2. право на распространение;

3. право на импорт;

4. право на публичный показ;

5. право на публичное исполнение;

6. право на передачу в эфир;

7. право на сообщение для всеобщего  сведения по кабелю;

8. право на перевод;

9. право на переработку.

Автор обладает всей полнотой указанных  выше имущественных прав с учетом ограничений, указанных в статьях 17-26 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах".

Авторское право  действует в течение всей жизни  автора и 50 лет после его смерти. При этом право авторства, право  на имя и право на защиту репутации  автора охраняются бессрочно. Авторское право переходит по наследству, кроме права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора произведения.

Обобщая сказанное выше, можно сделать следующий вывод, что основными правовыми актами, регулирующими систему авторского права в нашей стране, являются Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах", Закон РФ "О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных". Эти законы отвечают международным стандартам в этой области и позволили России присоединиться к ряду международных договоров. Авторское право связано с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. Авторское право как самостоятельный институт решает конкретные задачи, которые включают всемерную охрану, имущественных, личных неимущественных прав и законных интересов авторов; обеспечение правовыми средствами наиболее благоприятных условий  для создания научных и художественных произведений.

Договоры, связанные с созданием  и использованием произведений интеллектуального творчества, составляют самостоятельную группу гражданско-правовых договоров. Одни из них заключаются организациями (издательствами, театрами, радио-, киностудиями и т.д.) и авторами по поводу создания и использования произведений творчества, другие возникают в связи с деятельностью культурных учреждений, распространяющих и использующих произведения авторов. Возможны договоры между гражданами на создание и использование произведения для удовлетворения личных потребностей.

Существует два подхода:

- Первый, так называемый "проприетарный" подход основан на отождествлении права создателя на достигнутый результат с правом собственности лица, создавшего материальный объект. Так, в российском законодательстве XIX в. право автора на созданное им произведение трактовалось как право собственности, а предпринимателям предоставлялась возможность не только "покупать" авторское право на данное произведение, но и становиться собственником всего будущего творчества автора.

- Второй подход - через призму  понятия исключительных прав.

Понятие авторского договора формировалось  постепенно. На него большое влияние  оказывали различные подходы  к пониманию авторского права.

В юридической литературе 30-40-х  годов издательский договор толковался как один из способов отчуждения, “переуступки” автором принадлежащего ему исключительного права на издание и распространение своего произведения. Такое толкование основывалось на законе, поскольку Основы авторского права 1928 г. рассматривали издательский договор как соглашение “Об уступке авторского права”.

В 50-е годы возникла теория “разрешения”. Ее сторонники считали, что по договору автор разрешает опубликование  произведения. При передаче произведения организации автор только реализует  принадлежащее ему право на выпуск произведения в свет. Таким образом, намечается иная тенденция в трактовке издательского договора — как соглашения об использовании произведения.

На протяжении многих лет отношение  к издательскому договору, как  и к авторскому договору вообще, было неоднозначным. Его рассматривали как договор об уступке автором своих прав, отчуждении, передаче, о реализации автором своих прав, о разрешении автора использовать свое произведение. Сравнительно недавно появилась новая трактовка издательского договора (и его разновидностей) как договора по оказанию автору услуг, но услуг особого рода, оказываемых не столько автору, сколько потенциальному читателю.

Представляется, что такая характеристика издательского договора может быть отнесена к договору об издании произведения за счет средств автора. В заключаемом автором и издательством договоре предусматриваются: обязательства и ответственность сторон; виды предлагаемых автору услуг (консультации, литературное и техническое редактирование, машинописные работы, художественно-графическое оформление, корректура, подготовка оригинал-макета и т.д.). За оказание услуг автор возмещает издателю понесенные расходы плюс прибыль (доход) в размере 20% к сумме фактических затрат. Все, что автор издает за свой счет, принадлежит ему, т.е. является его собственностью. Автор получает тираж изданного произведения, который он вправе реализовать (распространить) сам либо через книготорговую сеть.

Что же касается издательского договора в классическом понимании, то здесь  складывается иная картина. Автор не несет расходов по выпуску произведения. Он дает разрешение издательству совершать такие действия, как воспроизводство произведения, распространение его экземпляров, импорт и т.д. После выхода произведения в свет, по мере его продажи автор получает вознаграждение. Во всем этом процессе выпуска произведения автор не участвует, поэтому говорить об издательском договоре как о договоре об оказании услуг автору вряд ли правомерно.

Отношения в процессе издания возникают  между обособленными юридическими лицами. Издательство не располагает реальной властью над тиражами и не способно управлять ни изготовлением, ни реализацией книг. Да ему и не надо управлять, характер его отношений с изготовителем и реализатором определяется договором. Договор становится основным регулятором экономических связей, происходит коренное изменение в соотношении условий договора, определяемых самими сторонами, с так называемыми обязательными условиями.

С учетом вышеизложенного можно  сформулировать понятие авторского договора, по авторскому договору автор передает или обязуется передать приобретателю свои права на использование произведения в пределах и на условиях, согласованных сторонами.

Авторский договор выступает основной правовой формой, в рамках которой  автор имеет возможность трудиться  над созданием произведений. Вместе с тем, автор может создавать то или иное произведение в рамках трудовых отношений с организацией, которая нуждается в использовании его произведений. В этих случаях правовой формой, опосредствующей использование произведений автора, выступает трудовой договор.

В Законе "Об авторском праве  и смежных правах" сказано, что  законодательство РФ об авторском праве  и смежных правах является частью гражданского законодательства. Следовательно, к авторским отношениям применяются  основные начала, на которых основывается гражданское законодательство, а именно: равенство участников регулируемых отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебная защита.

Исходя из этого, можно сделать  вывод, что авторский договор  является гражданско-правовым и соответственно к нему применяются нормы общей  части обязательственного права. Нарушение сторонами договорных обязанностей влечет ответственность по ст. 34 Закона "Об авторском праве и смежных правах". Распространение положение об обязательствах на авторские договорные отношения позволяет применять ст. 310 ГК, в соответствии с которой “односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом”.

По общему правилу, авторский договор  носит консенсуальный, взаимный и  возмездный характер.

 

1.2. Классификация авторских договоров

 

В юридической литературе встречается  достаточно предложений о классификации  авторских договоров. Одна из возможных  классификаций содержалась в  прежнем ГК РСФСР: авторский договор  об издании произведения; авторский договор о публичном исполнении произведения, авторский договор об использовании произведения в кинематографии; авторский договор об использовании произведения на телевидении и радио; авторский договор о публичном показе произведения; авторский договор об использовании в промышленности произведения декоративно-прикладного искусства. Перечень этот является примерным: в зависимости от способа использования произведения могут заключаться и иные авторские договоры.

По мнению А.П. Сергеева авторские  договоры, прежде всего, делятся на группы в зависимости от вида произведений, по поводу которых они заключаются, и предлагает выделять, в частности, авторские договоры на создание и использование литературных, музыкальных, аудиовизуальных, архитектурных и других произведений. Однако следует учитывать, что даже если указанные договоры предусматривают один и тот же способ использования произведения, вид последних оказывает определенное влияние на содержание самого договора.

Предметом авторского договора могут  быть еще не обнародованные произведения или произведения, которые уже доведены до всеобщего сведения. Подобное деление оказывает существенное влияние на размер авторского гонорара и форму его выплаты. Так, если авторы необнародованных произведений обычно получают особое вознаграждение за предоставление пользователю права на первое ознакомление публики с произведением, то авторы произведения уже известного публике, подобной прерогативы лишены. Специфической чертой последних является право автора на внесение исправлений и изменений в созданное им произведение.

Большое практическое значение имеет  подразделение авторских договоров  в зависимости от способа использования  произведения. Наиболее распространенным видом авторского договора является издательский договор, в соответствии с которым стороны осуществляют издание и переиздание любых произведений, которые могут быть зафиксированы на бумаге, т.е. произведений литературы (научных, художественных, учебных и т.п.), драматических, сценарных, музыкальных произведений и т.д.

Распространенность издательского  договора, более раннее становление  определили своеобразное место его  среди других авторских договоров. Те или иные вопросы, имеющие общее  значение для авторских договоров  всех видов, решаются часто на основании  практики, сложившейся при разрешении споров по издательским договорам. Кроме того, издательский договор — самый универсальный по характеру использования произведений, в рамках его используются любые произведения науки, литературы и искусства, которые могут быть изданы средствами полиграфии.

Нередки случаи, когда основным способом использования произведения является его публичное исполнение, здесь  возникает вопрос о заключении постановочного договора. Его предметом могут  быть драматические произведения, музыка или либретто оперы, балета, оперетты и т.п., которые используются театрально-зрелищными организациями (театрами, филармониями, цирками и т.р.) путем постановки на сцене. Особый акцент следует сделать на том, что произведения, в отношении которых заключается постановочный договор, могут быть как необнародованными, так и уже известными публике.

В области кино и телевидения  действуют сценарные договоры, которые  возможно разделить, основываясь на виде произведения: кинофильм художественный, документальный, научно-популярный, видовой и др. Суть сценарного договора определяется тем, что отношения, которые он регламентирует, порождаются необходимостью использования текста, по которому снимается кинофильм, телефильм, делается радио или телепередача, проводится массово-зрелищное мероприятие и т.д.

Сценарный договор близок к постановочному, однако думается, что их главным  отличием является то, что литературный сценарий дополняется, изменяется и  перерабатывается, для того, чтобы  быть максимально приближенными  к нуждам кинематографа. В то время как постановочный договор регулирует отношения возникающие между сторонами при публичном исполнении произведения.

При передаче произведения на хранение в специальный информационный орган, заключается договор о депонировании  рукописи, которым регулируются условия и порядок обнародования и дальнейшего использования произведения.

Особым видом договора является авторский договор заказа. Предмет  этого договора - права на использование  произведения, которое еще только будет создано. Уже упоминалось, что существует норма Закона, запрещающая передачу прав на использование произведений, которые автор может создать в будущем. Чтобы заключаемое соглашение не подпадало под действие этой нормы, необходимо максимально идентифицировать заказываемое произведение. В авторском договоре заказа должны быть указаны конкретные характеристики произведения, например рабочее название, жанр, примерный объем, сюжет и т.д., а также срок создания и процедура приемки с возможностью доработки в установленные сроки. Дополнительное положение - обязанность заказчика выплатить аванс в счет установленного авторского вознаграждения. Аванс может быть как одноразовым, так и многократным. В авторском договоре заказа может быть предусмотрен возврат аванса в случае невыполнения автором своих обязательств, а может быть оговорен и невозвратный аванс. В отношении заказного произведения заказчик становится обладателем только тех прав, которые ему прямо переданы автором по договору. В данном случае Законом не предусмотрена презумпция передачи прав, как для служебных произведений.

Содержащееся в ст. 503 ГК РСФСР 1964 г., определение авторского договора объединяло договор на готовое произведение и договор заказа. То же происходило  и с типовыми авторскими договорами. Например, согласно Типовому издательскому договору на литературные произведения 1975 г., автор передавал или обязывался создать и передать издательству для издания и переиздания свое произведение.

Типовой постановочный договор  на создание и постановку музыкально-сценического произведения 1977 г. был договором заказа, что подтверждает его п. 1, где сказано, что автор обязуется создать и передать театру для публичного исполнения оперу, балет, оперетту.

Говоря о типовых авторских  договорах, важно отметить, что с  принятием 31.05.1991 г. Основ гражданского законодательства СССР, утратили силу типовые договоры как нормативные акты. Причем Э.П. Гаврилов отмечал, что типовые договоры не являются простыми ведомственными актами. Их подписание — указать сторонам наиболее правильную, отвечающую и интересам общества, и интересам авторов форму договора и его содержание.

В действующем законодательстве об авторском праве нет перечисления видов авторских договоров, которые  содержала ст. 504 ГК РСФСР 1964 г. 9 июля 1993 г. ВС РФ принял закон “Об авторском праве и смежных правах, который отменил и заменил нормы раздела IV Основ гражданского законодательства СССР “Авторское право” (ст.ст. 134-143) и предусмотрел в ст. 33 только один вид авторского договора — договор заказа.

Однако, закрепление в законе авторского договора заказа не означает лишения автора возможности самостоятельно обратиться в организацию (издательство, театр, студию), предложив ей свое произведение.

В зависимости от того, становится ли приобретатель авторских прав по договору единственным их обладателем или не становится, авторские договоры подразделяются на договоры о передаче исключительных прав и договоры о передаче неисключительных прав.

Принимая во внимание провозглашенную  гражданским законодательством  свободу договора, стороны не ограничиваются перечисленными видами авторского договора, каждый вид которого имеет свои особенности, обусловленные как предметом так и способами использования произведения.

Таким образом, в юридической литературе встречаются различные предложения  о классификации авторских договоров. Исходя из объема передаваемых прав, различают два вида авторских договоров: о передаче исключительных прав и о передаче неисключительных прав.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ.

 

2.1. Правовая природа авторского договора

 

Статья 31 Закона "Об авторском праве  и смежных правах" устанавливает, что договор должен содержать  пять основных условий: характер передаваемых прав (исключительные или неисключительные), их состав, территорию и срок, на которые передаются права, а также авторское вознаграждение (Приложение 3). Предусмотрена также возможность включения в договор других условий, которые стороны сочтут существенными.