Авторское право. 55
Содержание
Введение
..............................
Глава I. История становления авторского права в России ........................ 5-8
Глава
II. Авторское право ..............................
§1. Понятие авторского права ..............................
§2. Объекты авторского права ..............................
§3. Субъекты авторского права ..............................
§4. Возникновение авторского права ..............................
§5. Содержание авторских прав ..............................
Глава
III. Авторский договор ..............................
§1. Понятие и значение авторского договора
..............................
§2. Содержание авторского договора ..............................
§3. Исполнение авторского договора ..............................
Глава
IV. Защита авторских прав ..............................
Заключение
..............................
Список
использованной литературы ..............................
Введение
Курсовая посвящена теме «Авторское право».
Авторское право — в объективном смысле — подотрасль гражданского права, регулирующая правоотношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным произведениям и сборникам, соответственно.
Основной
закон Российской Федерации –
Конституция РФ закрепляет: каждому
гарантируется свобода
Авторское
право в настоящее время
Между тем, понимание действующего авторского законодательства оказывается достаточно сложной проблемой для тех, кто не соприкасался с «индустрией авторских прав» на практике и не ознакомлен с основными принципами современного авторского права.
Актуальность исследования авторского права на данном этапе развития отрасли интеллектуальной собственности обуславливается следующими факторами:
Во-первых, новое российское авторское право перешагнуло свой десятилетний рубеж, а это значит, что можно подвести первые итоги его практического применения, выявить пробелы, недостатки и достоинства, возможные пути совершенствования и тенденции его дальнейшего развития.
Во-вторых, за этот срок появились новые формы авторских отношений, которые требуют революционного правового регулирования.
В-третьих,
требуют ответов и часто
В-четвертых, на мой взгляд, актуально выявление и систематизация основных нарушений прав авторов. Только детальное исследование объектов авторского права и содержания авторских прав по действующему законодательству, показывает насколько серьезно нарушаются авторские права в Российской Федерации.
Цель данной курсовой - рассмотреть общие вопросы современного авторского права Российской Федерации.
Исходя из поставленной цели я ставлю перед собой следующие задачи:
- рассмотреть историю становления авторского права в России;
- дать понятие авторского права;
-
исследовать общие положения
авторского права: объекты,
-
рассмотреть понятие и
-
выяснить, как защищаются авторские
права.
Глава
I История становления
авторского права в
России
Авторское право есть продукт позднейшего времени.1
Основной проблемой для авторского права в любую эпоху, на любом этапе технического развития было нахождение и поддержание "неустойчивого равновесия" между правами личности и интересами общества, между тем, что относится к сфере культуры, и тем, что относится к сфере коммерции.
Появление и развитие авторского права большинство исследователей связывают с развитием печатной техники. Изобретение печатного станка позволило распространять дешевые копии литературных произведений.
Однако автор произведения оставался как бы «в стороне», что обусловило необходимость защиты его прав. Появляются понятия: права автора, права издателя, права книготорговца. Со временем в большинстве европейских государство права названных субъектов урегулируются властью.
Лишь в конце XVII в. был принят первый законодательный акт, закрепивший право на воспроизведение и распространение произведений за их создателями. Этим законодательным актом, ознаменовавшим переход от системы привилегий к авторскому праву, явился Статут королевы Анны принятый 10 апреля 1710 г. 2
Интересно заметить, что первые акты, направленные на разграничение прав авторов и книготорговцев (а именно Статут королевы Анны) были приняты под давлением предпринимателей, а не владельцев авторских прав. Так, до принятия Статута королевы Анны право издания книг имели только члены старейшей гильдии издателей и книготорговцев Stationer’s Company. Наконец закон признал собственником произведения его автора, но это было вызвано не столько заботой о благополучии авторов, сколько давлением группы предпринимателей, желающих разрушить монополию Stationer’s Company на издание и распространение книг.3
Таким образом, и в европейских странах, и в России авторское право первоначально возникло как право на использование литературных произведений. Впоследствии круг объектов, охраняемых авторским правом, расширился, включив в себя музыкальные, художественные и другие виды произведений. В России регулирование отношений, связанных с воспроизведением и распространением литературных произведений, также возникло не в целях защиты интересов издателей и книгопродавцев или, тем более, авторов. Важной особенностью российского авторского права являлась его тесная связь с цензурным законодательством.
До 1771 г. книгоиздательское дело считалось в России государственной монополией. В 1771 г. была выдана первая привилегия на печатание книг в Петербурге на иностранных языках и одновременно была введена цензура на иностранную литературу. Что касается частных типографий, которые могли бы печатать книги на русском языке, то их устройство было разрешено лишь Указом от 15 января 1783 г., отмененного спустя 13 лет в качестве слишком либерального.
Как отмечают исследователи авторского права конца 19 – начала 20 вв, русские законы представляли привилегии исключительного издательства некоторым юридическим лицам публичного характера, ученым корпорациям, академии наук.4
Доминирующее положение государства в сфере книгопечатания сохранялось в России до середины XIX в. Первый закон, закрепивший права на использование литературных произведений за авторами, появился лишь в 1828 г. в качестве специальной главы Цензурного устава.5 Однако непосредственно авторскому праву было посвящено всего пять статей, которые были дополнены правилами. Только в своде законов более позднего издания нормы авторского права стали приложением ст. 420 т. Х ч.1. , но и здесь, несмотря на стремление к дифференциации сохранились положения, согласно которым, автор, напечатавший книгу без соблюдения правил Цензурного устава лишался авторских прав. Кроме того, авторское право по-прежнему было подчинено комитетам и инспекторам по делам печати.
Экономические интересы правительства России и отсутствие хорошо организованных авторских обществ, которые в свою очередь, могли бы защищать экономические интересы русских авторов, были причиной того, что Россия отказалась в XIX в. от присоединения к Бернской конвенции. Не помогли обращения к обществу ряда русских и зарубежных писателей.6
В 1830 г. был принят Закон «О правах сочинителей, переводчиков и издателей», фактически признавший авторские права правами собственности.
Событием и даже феноменом стало принятие 20 марта 1911 года Положения об авторском праве. Новый закон, по замечаниям его современников, впитал в себя «современные принципы права вообще и авторского права в частности, блещущий цветами новейших правовоззрений Запада». 7
В первые годы после Октябрьской революции явно прослеживаются попытки упразднить интеллектуальную собственность вообще. Декретом «О государственном издательстве» принятым 29 декабря 1917 г., специальной комиссии предоставлялось право устанавливать ограниченную сроком (5 лет) государственную монополию на произведения некоторых авторов. Декретом «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием» (26 ноября 1918 г.) в собственность государства переходили произведения целого ряда писателей и композиторов.
В период нэпа принимается (30 января 1925 г.) Закон «Об основах авторского права», замененный 16 мая 1928 г. Основами авторского права. Признавались права авторов на произведения (пожизненно, с переходом к наследникам на срок 15 лет после смерти автора), предусматривалось использование произведений только по договору с автором.
Законодательство СССР об авторском праве в 60-80 гг. было представлено Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года, типовыми авторскими договорами, разделами "Авторское право", содержащимися в Гражданских кодексах союзных республик (в РСФСР - статьи 475-516 ГК), многочисленными республиканскими постановлениями об авторском гонораре. Это законодательство было излишне зарегламентировано и содержало значительные изъятия из сферы авторских прав. Вместе с тем, оно неплохо обслуживало административно-командную систему, существовавшую в СССР.8
К
началу 90-х гг. в Российской Федерации
начинается постепенная смена
9
июля 1993 года был подписан президентом
РФ Закон «Об авторском праве
и смежных правах». но данный закон
утратил силу 1 января 2008 года. В настоящее
время действует часть 4 Гражданского
кодекса РФ.
Глава II Авторское право
§1
Понятие авторского
права
Первые определения авторского права появились с возникновением самой категории авторского права и означали прежде всего принадлежность авторского права тому или иному лицу. Поэтому, на мой взгляд, на этапе становления, авторское право можно определить как - право извлекать выгоды из созданий умственного труда.9 Иначе авторское право – господство лица над произведением.10
В
современном понимании
Современное авторское право, как это следует из международных соглашений, регулирует отношения по использованию произведений науки, литературы и искусства.
Авторское право – право интеллектуальной собственности. Институт авторского права является частью более обширной отрасли права интеллектуальной собственности.
Авторское право – совокупность правовых норм направленных на регулирование авторских правоотношений. Оно является частью национального гражданского права и разделом международного частного права. Авторское право - часть гражданского права, регулирующая отношения, которые складываются в связи с использованием произведений науки, литературы и искусства, выраженных в объективной форме (рукопись, чертеж и т.п.), позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора.
Таким
образом, авторское право – «право
имущественно-лично-
§2
Объекты авторского
права
В соответствии со статьёй 1259 Гражданского кодекса РФ под объектами авторского права понимаются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.
Таким образом, объект авторского права, в широком понимании, – это произведение.
Во-первых, оно должно относится к науке, литературе или искусству.
Во-вторых, такое произведение должно быть результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения.
Итак, законодатель говорит о результатах «творческой деятельности», «творчестве».
Что следует понимать под творчеством?
Творчество – деятельность человека, направленная на создание культурных или материальных ценностей.12 Творческая деятельность - это деятельность человеческого мозга, который способен создавать только идеальные образы, а не предметы материального мира.
В-третьих, произведение должно быть выражено в какой-либо объективной форме (п.3, ст. 1259 Гражданского кодекса РФ). Объективная форма – внешнее выражение авторского творчества в любой материальной форме:
- письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее);
- устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее);
-
звуко- или видеозаписи (
-
изображения (рисунок, эскиз,
- объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и так далее);
- в других формах.
Моментом создания произведения будет считаться завершение воплощения в любой из названных объективных форм (неоконченное произведение, безусловно, тоже является объектом авторского права). Не является объектом авторского права только задуманное произведение, но еще не воплощенное в объективной форме.
Учитывая вышеобозначенные признаки можно дать следующее определение объекта авторского права, или иначе произведения. Это результат творческого труда воплощенной в объективной форме.
В
юридической литературе наиболее популярно
определение, данное В.И. Серебровским:
«Произведение – это
Итак, мы определили, что следует понимать под объектом авторского права.
Законодатель нормативно закрепил произведения, являющиеся объектами авторского права (п.1, ст.1259 Гражданского кодекса РФ):
- литературные произведения (включая программы для ЭВМ);
-
драматические и музыкально-
- хореографические произведения и пантомимы;
-
музыкальные произведения с
- аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
-
произведения декоративно-
-
произведения архитектуры,
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
-
географические, геологические и
другие карты, планы, эскизы
и пластические произведения, относящиеся
к географии, топографии и к
другим наукам и другие
К объектам авторского права также относятся:
-
производные произведения, то есть
произведения, представляющие собой
переработку другого
- составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами статьи 1262 Гражданского кодекса РФ (п.4, ст. 1259 Гражданского кодекса РФ).
В пункте 5 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ сказано, что авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.
Произведения, не являющиеся объектами авторского права (п.6, ст. 1259 Гражданского кодекса РФ):
-
официальные документы
-
государственные символы и
-
произведения народного
-
сообщения о событиях и фактах,
имеющие исключительно
В
пункте 7 статьи 1259 Гражданского кодекса
РФ говорится, что авторские права распространяются
на часть произведения, на его название,
на персонаж произведения, если по своему
характеру они могут быть признаны самостоятельным
результатом творческого труда автора
и отвечают требованиям, установленным
пунктом 3 статьи 1259 Гражданского кодекса
РФ.
§3
Субъекты авторского
права
Авторские правоотношения – отношения предполагающие множество участников. В них участвуют, с одной стороны, авторы произведений и их наследники, с другой стороны - организации, заинтересованные в их использовании (издательства, театры, киностудии и т.д.).
Субъекты авторского права, в широком понимании, – это лица участвующие в авторских правоотношениях. При таком определении субъектами авторского права будут являться: лица, которым могут принадлежать авторские права, организации по защите авторских прав и др. субъекты.
Субъекты авторского права, в узком понимании, - это авторы произведений, то есть обладатели личных авторских прав.
Первоначально авторские права приобретает автор, он же, по Российскому авторскому законодательству, является исключительным носителем личных авторских прав.
В соответствии со статьёй 1257 Гражданского кодекса РФ Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.
Таким образом, автор – это, прежде всего физическое лицо (группа физических лиц предполагает соавторство).
Ни возраст, ни пол, ни раса (национальность) не имеют значение для признания лица автором. При этом авторская правоспособность возникает с момента рождения (ст.17 Гражданского кодекса РФ). Однако нужно учитывать, что право распоряжаться авторскими трудами тесно связно с понятием дееспособности (ст.21 Гражданского кодекса РФ). В соответствии с подпунктом 2, пунктом 2 статьи 26 Гражданского кодекса РФ , без согласия родителей, усыновителей и попечителя осуществлять права автора на произведения науки, литературы или искусства могут несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет. Таким образом, авторская дееспособность наступает с достижением автора возраста 14 лет.
Важно отметить, что для возникновения авторского права не имеет значения и дееспособность лица. То есть, автором может быть и лицо, признанное по действующему гражданскому законодательству недееспособным. Однако и здесь необходимо оговориться: в случае признания лица недееспособным, может быть ограничено его право распоряжения результатами авторского труда (совершать сделки по отчуждению имущественных прав).
После смерти автора субъектами авторского права становятся его наследники. Однако наследуются на все права (п.1, ст. 1283 Гражданского кодекса РФ). По наследству не переходят: право авторства, право на авторское имя, и право на защиту репутации автора. Впрочем, наследники вправе защищать названные права.
На стороне автора может выступать и «множественный» носитель авторских прав – соавторы. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (п.1, ст. 1258 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1258 Гражданского кодекса РФ произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения.
Часть произведения, использование которой возможно независимо от других частей, то есть часть, имеющая самостоятельное значение, может быть использована ее автором по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное.
Соавторство предполагает наличие соответствующего соглашения между соавторами (письменного или устного). Отсутствие такого соглашения, ни при каких условиях не приводит к соавторству. Не будет являться соавтором переработчик произведения, если между ним и автором не было заключено соответствующее соглашение.
Выделяется как неделимое соавторство, так и делимое. Существенное отличие заключается в том, что при делимом соавторстве, соавтор при соблюдении ряда условий может рассматриваться как индивидуальный субъект авторского права. При неделимом же соавторстве субъекты (соавторы) не могут выделить свой авторский труд из произведения, и соответственно самостоятельно выступать автором части произведения.
