Договор дарения. 43
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВА»
Межрегиональный
юридический институт
Кафедра
гражданского права
Учебная
дисциплина «Гражданское право»
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
(курсовая
работа)
студентка 301 группы
очной формы обучения,
Сутникова Я.С.
Саратов – 2011
Введение………………………………………………………
Глава 1. Понятие договора дарения…………………………………….4
Глава 2. Элементы договора дарения…………………………………..9
Глава
3. Содержание договора дарения………………………………..15
3.1 Права и обязанности
дарителя…………………………………15
3.2 Права и обязанности
одаряемого………………………………16
3.3 Ответственность по
договору дарения………………………...18
3.4 Прекращение договора
дарения………………………………..19
Заключение…………………………………………
Список используемой литературы……………………………………...24
Введение.
Как и в российском дореволюционном гражданском праве, договор дарения не теряет своих качеств, если имеется встречное предоставление, которое носит чисто условный либо символический характер (например, вручение дарителю одаряемым мелкой монетки за подаренное комнатное растение). При этом важное значение имеет осознание сторонами того факта, что встречное предоставление является именно данью традиции и не выполняет роль компенсации за полученное имущество. При отсутствии осознания условности и символического характера предоставления со стороны одаряемого и, напротив, направленности воли сторон именно на компенсацию дара их правоотношения не могут рассматриваться в качестве договора дарения даже в том случае, когда встречное предоставление явно не эквивалентно полученному дару. Так, если какое-либо имущество реализуется его собственником по явно заниженной цене или покупается кем-либо по чрезмерно завышенной цене, указанные правоотношения, в силу отсутствия признака безвозмездности, не могут быть квалифицированы как договор дарения.
В настоящее время в российской правовой системе договор дарения является двухсторонней сделкой, для заключения которой необходимо не только желание собственника отдать свое имущество, но и желание одаряемого принять такое имущество. Договор дарения эволюционирует, и в российском праве под правовые нормы, относящиеся к дарению, попадают многие взаимоотношения сторон, которые с первого взгляда обывателя и не являются дарением. Дарением признается, в частности, освобождение от какой-либо обязанности безвозмездно, либо безвозмездная передача какого-либо права, в том числе, права требования к третьему лицу.
Цель данной работы - изучение правовой природы договора дарения, определение понятие договора дарения, его элементов и содержания. Освещение этих вопросов необходимо для общего повышения правовой культуры граждан.
Глава 1. Понятие договора дарения.
Договором
дарения называется договор, по которому
одна сторона
(даритель) безвозмездно передает или
обязуется передать определенное имущество
другой стороне (одаряемому) либо освобождает
или обязуется освободить ее от имущественной
обязанности (п.1 ст. 572 ГК).
Многие договоры гражданского права могут выступать и в качестве возмездных, и как безвозмездные, однако лишь договоры дарения и ссуды являются безвозмездными во всех случаях. На первый взгляд, отсутствие встречного удовлетворения, т. е. безвозмездность обязательства, противоречит самой природе гражданского права. Ведь имущественные отношения, входящие в его предмет, традиционно понимаются, как имущественно-стоимостные, товарно-денежные отношения. Действие же макроэкономического закона стоимости в полной мере проявляется лишь в возмездных обязательственных правоотношениях, поскольку именно здесь происходит своеобразный обмен товарами (вещами, работами, услугами)1.
Однако
и безвозмездные
Договор дарения опосредует переход имущества (вещи, права и т. п.) от одного лица к другому, причем и даритель, и одаряемый являются юридически равноправными субъектами. Таким образом, правоотношения, возникающие из договора дарения, вполне укладываются в рамки предмета гражданского права и адекватны методу гражданско-правового регулирования2.
Дарение является одним из старейших договоров гражданского права. Уже в римском праве периода республики (V—I вв. до н.э.) дарение признавалось одним из оснований возникновения права собственности. Обещание подарить, если оно совершалось в форме стимуляции, также имело юридическую силу3.
Российская
цивилистика ХХ—начала XX вв. уделяла
внимание изучению правовых проблем дарения.
Доктрина трактовала дарение как один
из способов приобретения права собственности,
т.е. односторонний акт, а не договор. Обоснованием
этого тезиса служил тот факт, что дарение,
сопровождающееся передачей дара одаряемому,
не порождает никакого обязательства.
Иными словами, дарение (как реальная сделка)
совершается и исполняется одновременно
в момент передачи вещи. Сторонники противоположной
точки зрения исходили из того, что предметом
дарения могут быть не только вещи, передаваемые
в собственность, но и различные имущественные
права.
Кроме того, дарение может выступать и
в качестве консенсуальной сделки, то
есть в форме обещания подарить что-либо
в будущем. Наконец, самый серьезный довод
в пользу признания дарения полноценным
договором гражданского права — это необходимость
получить согласие одаряемого на принятие
дара4.
В советский период договор дарения конструировался как реальный, а его предметом могли выступать лишь вещи. Тем самым резко сужалась сфера применения этого договора, что, впрочем, оправдывалось ссылками на принципы социалистической морали.
По действующему ГК дарение может выступать в качестве как реального, так и консенсуалъного договора. В последнем случае договор порождает обязательство передать определенное имущество одаряемому в момент, не совпадающий с моментом заключения договора, то есть в будущем. Различия между реальным и консенсуальным договорами дарения весьма велики и затрагивают практически все аспекты отношений между дарителем и одаряемым. Не случайно большинство норм главы 32 ГК регулируют либо только реальные договоры дарения, либо только обещание подарить, а количество общих норм, распространяющихся на все виды дарения, минимально. Единственное, что объединяет все разновидности договора дарения,— это его безвозмездный характер.
Мотивы совершения дарения могут быть самыми различными: желание показать свое расположение одаряемому, помочь ему, отблагодарить за что- либо или даже инициировать ответный дар. В этом смысле безвозмездность дарения не означает его беспричинности. Однако во всех этих случаях мотив лежит за рамками самого договора дарения и никоим образом не влияет на его действительность. Если же мотив включен в содержание договора, то есть дарение или обещание подарить формально обусловлено совершением каких-либо действий другой стороной, то это, как правило, ведет к признанию договора дарения ничтожным5.
С другой стороны, желание одарить может выступить мотивом иного, нежели дарение, договора. Так, передача родственнику квартиры по ее официальной балансовой стоимости (которая во много раз ниже реальной рыночной цены) с экономической точки зрения — щедрый подарок. Но юридически это — не дарение, а купля-продажа, поскольку в обязательстве из договора присутствует встречное удовлетворение в виде покупной цены. Таким образом, основанием договора дарения является не само по себе желание одарить, а намерение передать имущество безвозмездно.
Безвозмездность
как главный квалифицирующий
признак договора дарения не означает,
что одаряемый вообще свободен от
любых имущественных
(пожертвование). Исполнение такой обязанности
одаряемым не является встречным предоставлением,
поскольку оно адресовано не самому дарителю,
а более или менее широкому кругу третьих
лиц. Возможны и другие случаи дарения
имущества, обремененного правами третьих
лиц, например, залогом или сервитутом.
Более того, возможно заключение договора
дарения, связанного с обременением передаваемого
имущества в пользу самого дарителя, что
в конечном счете приводит к возложению
на одаряемого определенных обязанностей
по отношению к дарителю.
Так,
возможен договор, по которому даритель,
отчуждая дом, выговаривает себе право
постоянного пользования одной
из комнат. Корреспондирующая этому
праву обязанность одаряемого является
встречной по отношению к обязанности
дарителя осуществить дарение, она
обусловлена ею. Однако исполнение
этой обязанности одаряемым не охватывается
«предоставлением» в
Таким
образом, договор дарения может,
предусматривать встречные
В юридической литературе обосновывались и другие признаки договора дарения, восходящие к классическому римскому праву: бесповоротность перехода прав, бессрочность дарения, увеличение имущества одаряемого, уменьшение имущества дарителя и некоторые иные. Все эти признаки, действительно, обычно присущи дарению. Но все они производны от безвозмездного характера дарения, а потому не имеют самостоятельного значения.
Отграничение
дарения от сходных институтов гражданского
права, как правило, не представляет
большого труда. Купля-продажа является
явным антиподом дарения в
силу своей возмездности. От договора
ссуды дарение отличается тем, что
вещь, являющаяся предметом договора,
передается в собственность, а не
во временное пользование, как при
ссуде. Кроме того, предметом дарения
может выступать не только вещь,
но и имущественное право, а также
освобождение от обязанности. В отличие
от завещания — односторонней
сделки по распоряжению имуществом на
случай смерти — дарение является договором,
то есть двусторонней сделкой, а потому
может иметь место лишь при жизни дарителя6.
Заем (ст. 807 ГК) и хранение вещей на товарном
складе с правом хранителя распоряжаться
ими (ст. 918 ГК) внешне напоминают дарение,
поскольку вещи (деньги) передаются в собственность
заемщика или хранителя без какой-либо
платы. Но из договора дарения обязательство
либо вообще не возникает (большинство
реальных договоров дарения), либо кредитором
в этом обязательстве выступает получатель
имущества (консенсуальные договоры дарения).
Тогда как в договорах займа и хранения
с правом распоряжения имуществом получатели
имущества (заимодавец и хранитель) являются
должниками, обязанными вернуть взамен
полученных ранее вещей равное количество
вещей того же рода и качества.
Глава 2. Элементы договора дарения.
Предметом
договора дарения могут выступать
любые вещи, не изъятые из оборота,
в том числе и такие
Имущественные
права, являющиеся предметом дарения,
могут иметь как
Сложнее обстоит дело с регулированием дарения имущественных прав в отношении самого дарителя. Такие права, в принципе, могут либо существовать у третьих лиц до момента дарения, либо возникать у одаряемого на основе договора дарения. Однако в первом случае даритель не может уступить права, поскольку они ему не принадлежат. Во втором случае права одаряемого возникают впервые в силу самого договора дарения. Но уступить можно лишь такое право, которое ранее уже принадлежало кредитору в силу обязательства, возникшего до момента уступки (п. 1 ст.382 ГК), следовательно, дарение права в отношении самого дарителя цессией не является.
Предмет договора дарения должен быть формально определен путем указания на конкретную вещь, право или освобождение от конкретной обязанности. В противном случае договор, содержащий обещание подарить, считается незаключенным (абз. 2 п. 2 ст. 572 ГК). Отсутствие в законе аналогичной нормы, посвященной реальному договору дарения, объясняется тем, что его предмет неизбежно становится определенным для сторон уже в момент передачи, то есть еще при заключении договора.
Сторонами договора дарения — дарителем и одаряемым — могут быть граждане, юридические лица и государство. Право государства совершать дарения не вызывает сомнений. Но в качестве одаряемого лица оно может выступать лишь в договоре пожертвования. Это вполне естественно, поскольку государство действует только в общих интересах, следовательно, принимать подарки в качестве частного лица, преследующего свои цели, оно не может. Но вправе ли тогда государство делать подарки иначе, как в общеполезных целях? Да, так как общий интерес, преследуемый государством, может заключаться и в том, чтобы одарить частное лицо (двух, трех, тысячу и т.д.)9.
Серьезное
влияние на возможность заключения
договоров дарения гражданами оказывает
объем их дееспособности. Недееспособный
гражданин может заключать
Лицо, признанное ограниченно дееспособным, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные — только с согласия попечителя (п. 1 ст. 30 ГК)10. Это означает, что ограниченно дееспособный гражданин вправе самостоятельно совершать договор дарения только в качестве одаряемого и только в том случае, если этот договор в силу своего потребительского характера и незначительной суммы относится к мелким бытовым сделкам.
В
соответствии с правилами п. 2 ст.
26 и п. 2 ст. 28 ГК малолетние и несовершеннолетние
могут совершать сделки, направленные
на безвозмездное получение
Дарение
между супругами производится на
общих основаниях с учетом, разумеется,
того, что предметом дарения обычно
выступает имущество, принадлежащее
одному из супругов лично (например, вещь
на праве собственности либо доля
в общей долевой собственности,
если такой режим имущества
Ряд запретов на получение подарков закон связывает с особенностями профессионального статуса одаряемых лиц, пытаясь таким образом бороться со злоупотреблениями работников социальной сферы и государственного управления (пп. 2 и 3 ст. 575 ГК). Статья 575 ГК может оказать влияние и на практику применения уголовного законодательства, в частности, на толкование понятия взятки. Ведь по смыслу этой статьи дарение чиновнику обычного подарка небольшой стоимости (не дороже трех тысяч рублей) во всех случаях является правомерным действием.
В
отношении договоров дарения
с участием юридических лиц ГК
также предусматривает ряд
Другое ограничение, установленное п. 1 ст.576 ГК касается дарения вещей, принадлежащих юридическому лицу на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Действительность такого дарения, осуществляемого унитарным предприятием либо казенным предприятием или учреждением, требует согласия собственника вещи. Это ограничение не распространяется на случаи пожертвования (п. 2 ст. 582 ГК) и на обычные подарки небольшой стоимости.
Форма договора дарения определяется его предметом, субъектным составом и ценой. В соответствии с п. 3 ст. 574 и ст. 131 ГК все договоры дарения недвижимого имущества (и реальные, и консенсуальные) должны заключаться в письменной форме и подлежат обязательной государственной регистрации. Но пока закон о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним еще не принят. Поэтому в силу прямого указания ст. 6 и 7 Федерального закона от 26 января 1996 г. «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в отношении договора дарения недвижимости сохраняют силу ранее принятые нормы об обязательном нотариальном удостоверении договора и применяется существующий порядок регистрации сделок с недвижимым имуществом.
Правила, определяющие форму договора дарения движимого имущества, предусмотрены п. 2 ст. 574 ГК. В письменную форму под страхом недействительности должны облекаться все консенсуальные договоры дарения (дарственные обещания), а также реальные договоры на сумму более трех тысяч рублей, в которых дарителем выступает юридическое лицо.
Все
прочие реальные договоры дарения могут
заключаться в устной форме, в
том числе и путем совершения
сторонами конклюдентных
Специальные
требования к форме договора дарения
прав по отношению к третьим лицам (уступка
требования), а также дарения в виде освобождения
от обязанности перед третьими лицами
путем перевода долга установлены пп.
1 и 2 ст. 389 и п. 2 ст. 391 ГК.
Глава 3. Содержание договора дарения.
3.1 Права и обязанности дарителя.
Реальный
договор дарения, т.е. когда момент
передачи вещи совпадает с самим
договором, как правило, не порождает
никаких обязательственных
Главной обязанностью дарителя является
передача дара. Если предметом договора
является вещь, то ее передача одаряемому
может осуществляться посредством вручения,
символической передачи (например, вручение
ключей) либо вручения правоустанавливающих
документов (абз. 2 п. 1 ст. 574 ГК РФ). Передача
дара в виде имущественного права в отношении
третьего лица обычно производится путем
вручения документов, фиксирующих основания
возникновения этого права (например,
уступка прав по предъявительской ценной
бумаге).
Единственным основанием возникновения
права в отношении самого дарителя является
договор дарения. В этом случае переход
права на одаряемого обычно происходит
автоматически в силу истечения согласованного
сторонами срока или по наступлении согласованного
отлагательного условия (в договоре можно
указать, что он вступает в силу при наступлении
какого-нибудь условия, например квартира
переходит в собственность, когда ее освободят
жильцы).
Передача дара в виде освобождения от
обязанности требует от дарителя совершения
определенных действий, например получения
согласия кредитора одаряемого на перевод
долга или исполнения обязанности за одаряемого
(в случае возложения исполнения).
Обязанности дарителя по консенсуальному
договору дарения переходят к его правопреемникам,
если иное не предусмотрено договором
(п. 2 ст. 581 ГК РФ). В отношении пожертвования
это правило не действует (п. 6 ст. 582).
Право отказа от исполнения консенсуального
договора дарения - одно из важнейших прав
дарителя, закрепленное статьей 577 ГК РФ.
Даритель может воспользоваться этим
правом в двух случаях:
1) если после заключения договора его
имущественное, семейное положение либо
состояние здоровья изменились настолько,
что исполнение договора в новых условиях
приведет к существенному снижению уровня
его жизни;
2) если одаряемый совершил покушение
на жизнь дарителя, члена его семьи или
близкого родственника либо умышленно
причинил дарителю телесные повреждения.
Отказ дарителя от исполнения договора
дарения невозможен применительно к обычным
подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК
РФ). За этим единственным исключением
отказ дарителя от исполнения договора
по вышеуказанным основаниям является
действием правомерным, а потому не дает
одаряемому права на возмещение убытков
(п. 3 ст. 577)13.
3.2 Права и обязанности одаряемого.
Право на получение дара логически вытекает из самого предмета договора дарения. Его содержание определяется содержанием соответствующей обязанности дарителя. Если предметом дарения является индивидуально-определенная вещь, то в случае неисполнения обязательства дарителем одаряемый приобретает право требовать эту вещь у дарителя (с соблюдением правил ст. 398 ГК)1. Если же предмет дарения — вещь, определяемая родовыми признаками, то право на получение дара может сузиться до права на возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК). Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в п. 1 ст. 573 ГК. Это право может быть осуществлено в любой момент до передачи дара и даже не обусловлено наличием каких-либо уважительных причин. Одаряемый вправе отказаться от дара вообще без указания мотивов (если соблюдены формальные требования, предусмотренные п. 2 ст. 573 ГК).
Отсюда можно сделать вывод о том, что принятие дара не является обязанностью одаряемого лица. Но какое же значение имеет тогда согласие одаряемого на принятие дара? Договорное условие о принятии дара устанавливает не обязанность одаряемого, а, скорее всего, характеризует обязанность дарителя по передаче дара, которая не может быть выполнена, пока дар одаряемым не принят. В этом смысле принятие дара — обязательное условие состоявшейся передачи дара14.
Права одаряемого в обычном консенсуальном договоре дарения, по общему правилу, не переходят к его правопреемникам (если иное не предусмотрено договором — п. 1 ст. 581 ГК). Напротив, в договорах пожертвования, как правило, имеет место правопреемство (п. 6 ст. 582 ГК).
Существование обязанностей на стороне одаряемого лица — явление довольно редкое для обычного дарения. Практически оно ограничивается немногими случаями дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя. Но в договорах пожертвования обязанность одаряемого по использованию имущества в общеполезных целях присутствует всегда. В договоре пожертвования гражданину эта обязанность трансформируется в обязанность использования дара по конкретному назначению, указанному дарителем15.
Аналогичная обязанность может возлагаться и на одаряемое юридическое лицо. В этом случае оно должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества (абз. 2 п. 3 ст. 582 ГК), что обеспечивает возможность финансового контроля за его использованием. Если условие о конкретном направлении использования дара в договоре пожертвования отсутствует, одаряемое юридическое лицо обязано самостоятельно определить способы использования дара в общеполезных целях, не противоречащие назначению имущества.
